PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Carga Horaria: 45 horas Programa vigente desde: 2020
Teóricas: 30 horas
Prácticas: 15 horas
Carrera Año Cuatrimestre
ABOGACÍA CUARTO PRIMERO
Modalidad a Distancia
CORRELATIVAS PRECEDENTES CORRELATIVAS
SUBSIGUIENTES
Asignaturas Asignaturas
Para cursar Para rendir 35- Derecho Comercial
Regularizadas Aprobadas Aprobadas
19-Derecho 15- Derecho 19-Derecho Civil IV Reales 40-Derecho Concursal
Civil IV Reales Civil III
Contratos 21- Derecho de Daños y 41-Clínica Jurídica
21- Derecho de Seguros
Daños y
Seguros 15- Derecho Civil III
Contratos
DOCENTES: TITULAR: PATRICIA A. PETRAY
JEFES DE TRABAJOS PRÀCTICOS: PATRICIA VRANCICH NARDELLI
LAURA BAZANTE
MELINA COCHETI
FUNDAMENTACIÓN: Entre las personas jurídicas, las sociedades tienen un papel
protagónico y es tal su importancia que las mismas conforman el
objeto de estudio específico del Derecho Societario.
Esa importancia radica en la concreta incidencia que las sociedades
tienen en la economía y los mercados, y en la necesidad de un
ordenamiento específico que otorgue un marco legal apropiado que
provea de seguridad jurídica al sistema.
El estudio de ese marco jurídico que podemos definir como Derecho
Societario provee al estudiante de herramientas indispensables que
le permitirán desenvolverse profesionalmente en un mundo cada vez
más competitivo y globalizado.
Generales:
OBJETIVOS: Reconocer la evolución del Derecho Societario en el marco
de los fenómenos políticos y económicos y lograr la
comprensión de la transcendencia de la asignatura y su
incidencia concreta en el sistema de derecho.
Conocer los distintos tipos societarios reconociendo sus
características, así como las notas distintivas que
determinan la decisión de organizar jurídicamente la
empresa bajo una estructura determinada.
Específicos:
Analizar críticamente la evolución del concepto de
sociedad, la relación de la sociedad con la empresa, la
diferenciación de la sociedad con otras personas jurídicas no
societarias, considerando sus elementos esenciales y marco
regulatorio.
Configurar, dentro de ese enfoque institucional de la
sociedad, los límites de la autonomía de la voluntad, y los
límites y consecuencias de las relaciones entre los socios y
de las relaciones de la sociedad con terceros ajenos a la
misma.
Identificar los requisitos formales y los elementos del
contrato de sociedad y la importancia de los mismos a la luz
de las distintas teorías doctrinarias y del Derecho Positivo.
Reconocer la organización interna de la sociedad, sus
órganos y funciones de los mismos.
Comprender los derechos y obligaciones de los socios.
Analizar las posibles modificaciones de la estructura
societaria y sus consecuencias.
Distinguir los institutos jurídicos que aplican a su
conservación, así como aquellos que fundamentan su
extinción y analizar sus consecuencias prácticas.
Distinguir los tipos societarios regulados y las
consecuencias fáctico-jurídicas de su aplicación.
CONTENIDOS MÍNIMOS: Derecho Societario: concepto, clasificación, elementos de una
sociedad. Otras personas jurídicas: asociaciones, fundaciones,
cooperativas y mutuales. Los socios y sus relaciones con la
sociedad. Administración y representación. Documentación y
contabilidad. Transformación, fusión, escisión, resolución parcial,
intervención, disolución y liquidación de sociedades. Sociedad civil
y simple sociedad. Sociedad Colectiva, en comandita simple, de
capital e industria, de responsabilidad limitada. Sociedad Anónima.
2
Comandita por acciones. Sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria. Las sociedades del Estado y Economía Mixta. La
sociedad de garantía recíproca. Figuras asociativas civiles.
Sociedad Unipersonal. Sociedad de hecho. Sociedad Extranjera.
Entes Binacionales. Nulidades societarias. Grupos de sociedades.
Contratos de colaboración empresaria. Contratos Asociativos.
Lectura crítica del material semanal indicativo de los temas y de
MÉTODOS bibliografía sugerida.
PEDAGÓGICOS: Clase virtual semanal donde se remarcan los temas sobresalientes de
cada módulo.
Consultas al docente a través del aula virtual. Resolución de
cuestionarios.
Ejercicios prácticos y evaluaciones sobre la base de análisis de
situaciones y casos.
El alumno dispondrá de un manual con los contenidos mínimos de
cada unidad desarrollada.
Se promoverá el trabajo grupal y cooperativo.
Semanalmente se habilitará un tema para debate en el foro,
priorizando:
Análisis de casos planteados.
Resolución de conflictos.
Elaboración de síntesis.
Fichas de lectura y comprensión lectora.
Se trabajará con dos modalidades distintas de evaluación.
MÉTODOS DE
En un primer nivel se harán evaluaciones de seguimiento,
EVALUACIÓN:
consistentes en seis (6) trabajos prácticos. Los mismos consistirán
en la aplicación de conocimientos adquiridos a casos concretos, que
deberán ser resueltos con el apoyo de jurisprudencia y doctrina, a fin
de determinar la comprensión de los conceptos trabajados.
En un segundo nivel más abarcativo y de aplicación concreta, se
encuentran las evaluaciones de integración. Se realizarán dos
evaluaciones parciales, una a la mitad del curso y la otra al final,
con sus correspondientes recuperatorios, en la semana posterior a
los mismos. Finalizado dicho período se tomará el examen final.
MÓDULO 1
PROGRAMA ANALÍTICO Derecho Societario, evolución histórica. Concepto de sociedad,
DE CONTENIDOS: naturaleza jurídica del acto constitutivo. Unificación del Código
Civil y Comercial y la aplicación de la LGS. Tipicidad.
Comparación de la sociedad con otras personas jurídicas: fundación,
asociación, simple asociación, cooperativas y mutuales. Sociedad y
empresa.
MÓDULO 2
Constitución de sociedades. Naturaleza del acto constitutivo:
Diversas teorías. Elementos esenciales, generales y específicos.
Requisitos formales: publicación e inscripción.
3
MÓDULO 3
Modificaciones estatutarias: Aspectos sustanciales.
Participaciones sociales. Sociedades controlantes y vinculadas.
Pluralidad y personalidad a partir de la Ley 26.499. Régimen de
nulidades. Sociedades no constituidas regularmente.
MÓDULO 4
El socio. Límites a la responsabilidad o capacidad. Socio aparente,
socio oculto y socio del socio. Derechos y obligaciones de los
socios. Derechos patrimoniales y políticos. Obligaciones de los
socios. Relaciones de los socios con terceros. Conclusión o pérdida
de la calidad de socio.
MÓDULO 5
Administración y representación de la sociedad Conceptos
generales. Su organización. Teorías del mandato y del órgano.
Renuncia y remoción. Régimen legal de la representación.
Obligación de los administradores. Documentación y Contabilidad.
Principios Generales, libros de Comercio. Nacionalidad y
extraterritorialidad societaria.
MÓDULO 6
Transformación. Subsanación. Fusión. Escisión. Resolución,
disolución y liquidación. Prórroga, reconducción y reactivación.
Intervención judicial.
MÓDULO 7
Clasificación de las sociedades. Sociedad Colectiva: Características.
Denominación. Responsabilidad de los socios. Administración.
Gobierno. Capital Social. Fiscalización. Resolución Parcial.
Sociedad en Comandita Simple: Características. Denominación.
Responsabilidad de los socios. Administración. Gobierno. Capital
Social. Fiscalización. Resolución Parcial.
MÓDULO 8
Sociedad de Capital e Industria. Características. Socios: aportes,
responsabilidad, participación. Razón social. Capital social.
Administración y representación. Voto del socio industrial. Muerte
y exclusión del socio. Ley de Contrato de Trabajo.
MÓDULO 9
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Características. Naturaleza.
Denominación. Proceso constitutivo. Capital y cuotas sociales.
Aumento y reducción del capital social. Responsabilidad de los
socios. Transmisibilidad de las cuotas. Transmisibilidad por causa
de muerte. Derechos de terceros acreedores de la sociedad y
acreedores particulares de los socios sobre las cuotas sociales.
Órganos: gobierno, administración y fiscalización.
MÓDULO 10
Sociedad Anónima. Características. Naturaleza. Constitución.
Suscripción e integración del capital. Aumento y reducción del
capital, casos. Acciones: Valor de las acciones. Clases de acciones.
Instrumentación de los títulos. Libro de registro de acciones.
Transmisibilidad, límites. Usufructo, prenda y embargo de acciones.
Derecho de receso.
MÓDULO 11
Sociedad Anónima. Órgano de gobierno: Tipos y características de
las asambleas. Convocatoria. Asistencia. Quorum. Cómputo de las
mayorías. Acta de asamblea. Nulidad. Acción de Impugnación.
Órgano de administración: Composición y funcionamiento del
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directorio. Deberes. Régimen de responsabilidad. Acción de
responsabilidad. Órganos de fiscalización: Sindicatura. Consejo de
vigilancia.
MÓDULO 12
Sociedad Anónima Unipersonal: Breve reseña del derecho
comparado. Justificación y método de su incorporación en el
derecho local. Requisitos. Fiscalización Funcionamiento. Sociedad
por Acciones Simplificada. Razón de su incorporación al sistema
normativo, análisis. Requisitos. Limitaciones legales. Sociedad en
comandita por acciones: Constitución. Derechos.
Responsabilidades. Denominación. Administración y
representación. Asamblea. Fiscalización. Cesión de la parte social
del comanditado.
MÓDULO 13
Sociedad de economía mixta: Características. Naturaleza.
Constitución. Aportes. Administración. Responsabilidad de los
socios, administradores y miembros del órgano de fiscalización.
Sociedad del estado: Características. Constitución. Funcionamiento.
Administración y fiscalización. Sociedad anónima con participación
estatal mayoritaria: Características. Naturaleza. Administración.
Fiscalización.
MÓDULO 14
Contratos asociativos: Negocios en participación. Agrupaciones de
colaboración. Uniones transitorias. Consorcios de cooperación.
La sociedad de garantía recíproca. Sociedad Extranjera. Entes
Binacionales. Grupos de sociedades.
Trabajo Práctico Nª1: Propuesta la lectura de una nota de doctrina
PROGRAMA ANALÍTICO referida a alguno o algunos de los temas contenidos en los Módulos
DE TRABAJOS 1 y 2, el alumno deberá expresar si coincide o no con el autor de la
PRÁCTICOS: misma y fundamentar su elección.
Trabajo Práctico Nª2: Efectuado el planteo de un caso hipotético
(referido al contenido de los módulos 3 y 4) que presentará
conflictos a resolver, se le solicitará al alumno la solución del
mismo, debidamente fundamentada.
Trabajo Práctico Nª3: Dado un caso de jurisprudencia (vinculado a
los contenidos de los módulos 5 y 6) el alumno deberá responder los
interrogantes que se le plantean, fundadamente.
Trabajo Práctico Nª4: Efectuado el planteo de un caso hipotético
en el cual se establecen dos alternativas para organizar una empresa
el alumno deberá elegir recomendar la organización de la misma
bajo uno de los tipos societarios en estudio en los Módulos 7 y 8,
argumentado a favor de su decisión.
Trabajo Práctico Nª5: Propuesta la lectura de una nota de doctrina
que atañe a los temas dados en los Módulos 8 a 10, el alumno
deberá responder a una serie de interrogantes y plantear una postura
opuesta a la del autor, fundamentando la misma en legislación,
doctrina o jurisprudencia que la avale.
Trabajo Práctico Nª6: Dado el estatuto modelo de una Sociedad
Anónima, y con base en ello y la legislación vigente, el alumno
deberá responder distintos interrogantes que le serán planteados,
fundamentando sus respuestas.
5
Aclaración: Los trabajos prácticos 1 a 3 corresponden a los
Módulos 1 a 7, por ende, deberán ser incluidos en el Cronograma
antes del Primer Parcial. Los trabajos prácticos 4 a 6 corresponden a
los Módulos 8 a 14 y deberán ser incluidos en el Cronograma antes
del Segundo Parcial.
BIBLIOGRAFÍA: Zunino, Jorge Osvaldo, Régimen de Sociedades – Ley General
19550-, Astrea, Buenos Aires, 2017. (Módulos 4, 5, 7, 8)
Muguillo, Roberto Alfredo, Derecho Societario, La Ley, Buenos
Aires, 2017. (módulos 4,5,6,12,13,14)
Balbín, Sebastián, Manual de Derecho Societario, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 2016. (Módulos 3,[Link])
Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián,
Directores, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado,
Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
CABA, 2016. (Módulos 1,2, 10, 11, 14)
Vítolo, Daniel Roque, Reformas a la Ley General de Sociedades,
Ley 26994 comentada, Tomos I y II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe,
2015. (Módulos 1, 12)
Nissen, Ricardo A., Curso de Derecho Societario. Buenos Aires,
Ad-Hoc, 2000. (Módulos 1, 2, 9, 10, 11, 14)
Farina, Juan M., Compendio de Sociedades Comerciales. Zeus
Editora, Rosario, 1989. (Módulos 2,3, 10,11)
6
SEMANA 1
MÓDULO 1
SEMANA 1
MÓDULO 1
Derecho societario
Parte general
0
SEMANA 1
MÓDULO 1
MODULO I:
Derecho Societario, evolución histórica. Concepto de sociedad, naturaleza
jurídica del acto constitutivo. Unificación del Código Civil y Comercial y la
aplicación de la LGS. Tipicidad. Comparación de la sociedad con otras
personas jurídicas: fundación, asociación, simple asociación, cooperativas y
mutuales. Sociedad y empresa.
1. DERECHO SOCIETARIO.
La materia, a cuyo estudio e investigación pretendemos avocarnos, se
mantiene diferenciada y se expande día a día, reconociéndosele al Derecho
Societario autonomía científica, legislativa y académica.
La autonomía científica del Derecho Societario se manifiesta en el
mantenimiento de sujetos diferenciados (sociedades), sometidos a un estatuto
especial (obligados a la registración, y en algunos casos, fiscalización) y de
soluciones legales diferentes (prevalencia de principios y normas específicos).
Y como necesaria consecuencia de la autonomía científica, en tanto implica
mantener un objeto de estudio diferenciado del derecho civil, con principios,
reglas y características propias, surge su autonomía académica.
Su autonomía legislativa prevalece en las leyes especiales que reglamentan la
cuestión, y que a pesar de la unificación del Código y de haberse incorporado
al mismo temas atinentes a las personas jurídicas societarias, mantienen su
vigencia expresamente.
A los fines de profundizar el análisis de las enunciaciones vertidas en los
párrafos precedentes, recomendamos la lectura del trabajo realizado por el Dr.
Eduardo M. Favier Dubois “LA “AUTONOMIA” Y LOS CONTENIDOS DEL
DERECHO COMERCIAL A PARTIR DEL NUEVO CÓDIGO UNIFICADO”, el
cual se encuentra publicado en su página web
([Link]
del-derecho-comercial-a-partir-del-nuevo-codigo-unificado/)
1
SEMANA 1
MÓDULO 1
☺ PARA PENSAR
¿QUÉ NOS DICE EL AUTOR RESPECTO DEL DERECHO COMERCIAL? ¿UBICA AL
DERECHO SOCIETARIO DENTRO DEL DERECHO COMERCIAL? ¿RECONOCE AL
DERECHO COMERCIAL AUTONOMÍA PROPIA? ¿CÓMO CARACTERIZA A LA
EMPRESA Y A LAS SOCIEDADES EMPRESARIALES? ¿SOBRE QUÉ REFORMAS
HACE HINCAPIÉ?
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El derecho comercial surge de las necesidades del comercio y de la ineficiencia
del derecho común para resolver las cuestiones que se suscitaban en torno al
mismo. De esa misma evolución surge la sociedad, como un instituto complejo,
que reúne aspectos económicos, jurídicos, políticos y sociales.
Según algunos autores, en el Código Hammurabi (1958 a 1916 a.C.) se
enunciaba la comandita que permitía a un comerciante asociarse con
otro comerciante y participar de los beneficios de su negocio limitando
los riesgos sólo hasta el aporte efectuado1. Se habrían también encontrado,
en tiempos de Asurbanipal, último gran rey de Asiria (668-626 a. C.),
antecedentes de la sociedad colectiva en la que todos los socios
eran responsables sin límites y participaban de la dirección.
Entre los griegos, aproximadamente desde el siglo V a.C., a comienzos de la
época clásica surgen las primeras formas asociativas, las cuales,
principalmente se concentraban en el dominio y explotación de navíos cuya
propiedad solía ser colectiva, en las que los socios se repartían los riesgos y
las ganancias de la aventura marítima. Destacándose entre las formas
asociativas que existieron en Grecia, la llamada nautikon dancion, que era un
contrato de naturaleza asociativa que consistía en el aporte que se le otorgaba
al armador del buque para que éste pudiera efectuar la expedición; y sólo si
ésta última resultaba exitosa, entonces se devolvía dicho aporte con un interés
FARINA, Juan M.; Compendio de Sociedades Comerciales. Zeus Editora, Rosario,
1
1989, p. 17 y ss.
2
SEMANA 1
MÓDULO 1
variable según el mayor o menor riesgo de la misma y la duración del viaje.
Esta asociación, bajo forma de préstamo, constituye un antecedente remoto de
la sociedad en comandita.
En Roma, la societas romana era un simple contrato destinado a regular las
relaciones internas entre los socios, mediante el cual los socios se obligaban
recíprocamente a poner bienes o trabajo en común para alcanzar un fin lícito
de utilidad común. Pero no conformaban un patrimonio común, ya que los
socios continuaban en la propiedad de los bienes y además respondían por las
obligaciones sociales. Cada socio podía administrar la societas aunque los
demás socios tenía el derecho de oposición (podían oponerse al acto antes de
su ejecución). La sociedad quedaba atada a la muerte o incapacidad de uno de
los socios, debiendo disolverse en ese caso. No era una sociedad con la
característica de las sociedades actuales, sino más bien un contrato destinado
a regular las relaciones internas entre los socios. Posteriormente se toma la
forma de organización corporativa de la sociedad en la “societas publicorum” y
en la “societas vectigalium”, en las que se les admite personalidad jurídica pero
no en virtud del contrato de sociedad sino en virtud de normas propias del
derecho público, pues en Roma se reconocía personalidad a los municipios y al
fisco y se entendía que había respecto de los socios una delegación. Estas
societas se constituían por: socios visibles y responsables personalmente a los
que el Estado les delegaba el cobro de tributos y socios ocultos que
proporcionaban el capital para llevar adelante la empresa.
Con la caída del imperio romano y la creciente inseguridad de desplazamiento
para sus habitantes, se produce un retroceso en el tráfico mercantil que
demora la evolución de un instituto que ya empezaba a incorporar elementos
propios de otras culturas. Así fue como los agregados bárbaros a la societa
romana, que partían de concepciones consuetudinarias sobre la propiedad y
eran independientes de la voluntad de los integrantes de la comunidad, habrían
de influir en el posterior reconocimiento de sociedades no instrumentadas.
Puede afirmarse que las primeras sociedades comerciales con características
similares a las actuales tienen su origen en algunos de esos tipos colectivos y
en comandita de esa primera época.
Durante el siglo XIII aparecen las commenndas y con ellas las compañías
marítimas de Génova y Venecia. Se trataban de contratos que reunían a dos o
3
SEMANA 1
MÓDULO 1
mas personas, uno de ellos denominado gestor –tractans- encargado de
desplazarse con la mercadería y de aportar un tercio del capital del negocio, y
otro denominado capitalista –stans- que contribuía con los dos tercios
restantes. Al tiempo de liquidar el negocio se consideraban al capital y
beneficios como un todo, correspondiendo al socio gestor su tercio más la
cuarta parte del resto. La identidad del socius stantus solía permanecer oculta,
con lo que limitaba su responsabilidad al capital aportado, siendo el tractador
quien contrataba y se responsabilizaba frente a los terceros por el todo. Luego
esto habría generado en el público la convicción de enfrentarse a asociaciones
con vida propia distinta de la de sus socios.
También corresponden al siglo XIII las primeras sociedades de tipo bancario
conocidas como montes italianos, formadas por prestamistas acreedores de las
ciudades italianas. Estas obtenían de aquellos adelantos sobre los impuestos
mediante empréstitos públicos que se anotaban en un registro de deuda
pública, se dividía en partes iguales denominados loca, que daban derecho a
una participación proporcional en los ingresos del Estado dados en garantía del
crédito. Las loca, que eran libremente enajenables, trasmisibles por herencia y
se encontraban exentas de pago de impuestos, adquirían además existencia
documental mediante el otorgamiento de certificados extraídos de los libros del
Banco o montes. En el norte de Italia se organizaban manoe o mahonas cuyo
propósito era financiar riesgosas expediciones navales, contra la promesa del
Estado de otorgarles concesiones y privilegios varios relacionados con la
empresa a acometer.
Siglos más tarde estos emprendimientos serían sucedidos por las primeras
Compañías antecedentes directos de las actuales sociedades anónimas. En
sus primeras variantes se relacionaban más con la realización de empresas
excepcionales ligadas a un interés público que a la idea de aglutinar capitales.
Las compañías reconocen su origen en el siglo XV, en que se recurría a la
división del capital en acciones, tal el caso del Banco de san Jorge, mahona
fundada en 1409 y que operara hasta fines del siglo XVIII –año 1799- y cuya
fundación obedeció a la consolidación de la deuda pública genovesa sobre la
que se emitían loca.
Con la expansión comercial de Europa hacia oriente y el descubrimiento de un
Nuevo Mundo, las compañías evolucionaron hasta transformarse en vehículos
4
SEMANA 1
MÓDULO 1
ideales para las riesgosos y costosas empresas que el Estado y particulares
emprendían.
2. CONCEPTO DE SOCIEDAD
Puede decirse que la sociedad es un sujeto de derecho que surge de un
contrato formalizado por los socios. Ello implica sostener la existencia de un
ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiene un
patrimonio propio distinto del de los socios. Este es un recurso que brinda la
técnica jurídica al hombre para permitirle la actuación colectiva para lograr los
beneficios.
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO CONSTITUTIVO
Para dar nacimiento a una sociedad es indispensable que dos o más personas
se pongan de acuerdo a constituirla.
Existen diferentes teorías para determinar cuál es la naturaleza jurídica
del acto por medio la cual la constituyen.
Doctrinas contractualitas: los que defienden esta teoría sostienen que el
acto por el cual se constituye una sociedad es un contrato. Comprenden:
a-contrato bilateral: B-contrato plurilateral de organización: Doctrinas anti
contractuales: a-Acto complejo: b- Acto colectivo: c- Teoría de la Institución.
3. UNIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y LA APLICACIÓN
DE LA LGS.1. LA “COMERCIALIDAD” EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL. 2. LEY GENERAL DE SOCIEDADES. 3. SOCIEDAD
ANÓNIMA UNIPERSONAL. 4. LAS SOCIEDADES NO
CONSTITUIDAS SEGÚN LOS TIPOS DEL CAPÍTULO II – SECCIÓN IV
LA “COMERCIALIDAD” EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
El Derecho Privado Argentino se ha visto conmocionado ante la sanción de un
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que ha venido a receptar los
institutos y conceptos que la jurisprudencia y doctrina nacional habían estado
impulsando en los últimos años.
En nombre de la unificación, el Nuevo Código omite utilizar términos que
marquen distinciones entre comerciantes y no comerciantes [Link].: acto de
comercio, comerciante, agentes auxiliares del comercio, jurisdicción comercial
y obligaciones comunes a los comerciantes (estatuto del comerciante) y
contratos comerciales.
5
SEMANA 1
MÓDULO 1
El estar regulados ambos derechos en un solo cuerpo legal, de ninguna
manera implica la desaparición del Derecho Comercial, el cual mantiene su
autonomía científica, sólo basta con leer los artículos del Nuevo Código que a
continuación se detallan: 320 (contabilidad y estados contables), 1092
(relaciones de consumo), 1093 (contrato de consumo), 1280 (transporte), 1335
(contrato de consignación), 1357 (depósito y presunción de onerosidad), 1376
(casas de depósito), 1378 (contratos bancarios), 1393 (cuenta corriente
bancaria), 1410 (apertura de crédito), 1413 (servicio de caja de seguridad),
1492 (contratos celebrados en bolsa o mercado de comercio),1442 (contratos
asociativos), 1479 (agencia), 1481 (relaciones con varios empresarios), 1512
(franquicia), 1649 (arbitraje), entre otros. Esta enumeración no hace más que
refrendar la plena vigencia del Derecho Comercial.
La ley 26.994 en su artículo 5 establece que “las leyes que actualmente
integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código Civil o al
Código de Comercio… mantienen su vigencia como leyes que complementan
al Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por el art. 1 de la presente”.
Las principales leyes comerciales consideradas micro sistemas especiales, que
regulan aspectos específicos del comercio y del mercado mantienen su
vigencia, v. gr: transferencia de fondo de comercio, martilleros, patentes,
seguros, defensa de competencia, tarjeta de crédito, cheques, letra de cambio
y pagaré, obligaciones negociables, mercado de capitales, prenda con registro,
sociedades de garantía recíproca, nominatividad de los títulos valores,
concurso y quiebras, entre otras.
Sin embargo, se debe reconocer que de “una lectura atenta de la totalidad del
articulado del Nuevo Código Civil y Comercial, resulta con toda claridad la
centralidad de la empresa, del empresario y la actividad en el mercado en el
nuevo ordenamiento.”2 El derecho comercial actual tiene firme apoyatura en la
noción de empresa, que exorbita al derecho privado lo que concita
regulaciones propias del derecho del derecho laboral, derecho ambiental y
también de derecho público.
2
ALEGRÍA Héctor, Op. Cit, págs. 469-470
6
SEMANA 1
MÓDULO 1
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
Antes de profundizar en las reformas de la Ley General de Sociedades, se
estima apropiado clarificar que el Código Civil y Comercial contiene una serie
de normas referentes a la regulación de las personas jurídicas privadas que
afectan a las sociedades o le son aplicables; fundamentalmente en lo referente
a la personalidad jurídica (arts. 151 a 156); funcionamiento (arts. 157 a 162);
disolución y liquidación (arts. 163 a 167); en materia de contabilidad y
documentación (arts. 320 a 331); deterioro, sustracción, perdida y destrucción
de títulos valores o sus registros (arts. 1852 a 1881) y la responsabilidad de la
persona jurídica (art 1763). Estas normas generales se aplican
subsidiariamente, para el caso de no existir norma específica en la Ley General
de Sociedades.
Por el Anexo 2 de la ley 26.994 se procedió a modificar las leyes: 17.811,
24.240 y la ley 19.550.
Se cambió la denominación de la ley 19.550 por Ley General de Sociedades y
se sustituyó las denominaciones de la Sección I por “De la existencia de
sociedad” y de la Sección IV por “De las sociedades no constituidas según los
tipos del Capítulo II y otros supuestos”.
La reforma conllevó eliminar del texto de la ley a la sociedad accidental, las
agrupaciones de colaboración empresaria y las uniones transitorias de
empresas, las que fueron incluidas en el Código como tipos de contratos
asociativos en los arts. 1448 a 1469; y se modificaron los artículos: 1, 5, 6, 11,
16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 93,94, 100, 164, inc. 3 186, 187,
285 y se incorporaron el art. 94 bis y el inciso 7 al artículo 299; configurando de
esta manera un régimen societario único.
Se analizará a continuación, cada uno de estos cambios:
a) Inscripción en el Registro Público (art. 5 LGS) “El acto constitutivo, su
modificación y el reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el Registro Público
del domicilio social y en el Registro que corresponda al asiento de cada
sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del artículo 11,
inciso 2. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes,
excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean
autenticadas por escribano público u otro funcionario competente. Publicidad
en la documentación. Las sociedades harán constar en la documentación que
de ellas emane, la dirección de su sede y los datos que identifiquen su
inscripción en el Registro”
7
SEMANA 1
MÓDULO 1
En cuanto a la terminología ahora es: -acto constitutivo- (y no al contrato
constitutivo); el ente registral reduce al - Registro Público -( y no al Registro
Público de Comercio); se aclara que el domicilio de las inscripciones
pertinentes lo será también - las dirección donde se instalan a los fines del
artículo 11 inc, 2 -; y desparece la mención de que la inscripción se haga
representando - ante el juez que lo disponga - , seguramente porque ahora el
Registro Público podrá estar ahora representado por otro ente registral, [Link]. la
autoridad administrativa de contralor “(3). En cuanto al art. 6 LGS se ve
modificado
Cambio en el régimen de nulidades. Principio general (art. 16 LGS) “La
nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá
la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto que la participación o la
prestación de ese socio deba considerarse esencial, habida cuenta de las
circunstancias o que se trate de socio único. Si se trata de sociedad en
comandita simple o por acciones, o de sociedad de capital e industria, el vicio
de la voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anulable
el contrato.
Atipicidad. Omisión de requisitos esenciales (art. 17 LGS) “Las sociedades
previstas en el Capítulo II de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales
tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. En caso
de infracción a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos
propios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la Sección IV de este
Capítulo.”
En la redacción anterior de estos artículos, se previa que ante la omisión de
requisitos esenciales no tipificantes (art. 11 ley 19.550 t.o. 1984) se convertía
en anulable el contrato, pudiendo subsanarse hasta la impugnación judicial –
nulidad relativa- (art. 16 ley 19.550 t.o. 1984) y se sancionaba con la nulidad
de la constitución de una sociedad bajo tipos no autorizados – nulidad
absoluta- (art. 17 ley 19.550 t.o. 1984). Hoy el panorama de nulidades es
totalmente diferente, para el caso que se omitan requisitos esenciales
desaparece la nulidad relativa, y para el caso de que se constituya una
sociedad bajo los tipos no autorizados, no existe la nulidad absoluta, remitiendo
en ambos supuestos a la aplicación del régimen de las Sociedades de la
Sección IV.
b) Sociedades entre cónyuges. (art. 27 LGS) “Los cónyuges pueden integrar
entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la Sección IV.”
En consonancia con este artículo se modifica el art. 29 LGS y desaparece la
sanción de nulidad, la posibilidad de que los cónyuges puedan integrar
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SEMANA 1
MÓDULO 1
cualquier sociedad se debe a la modificación del régimen patrimonial regulado
en los arts. 446 a 508 CCC.
c) Socios herederos menores, incapaces o con capacidad restringida.
(art. 28 LGS) ”En la sociedad constituida con bienes sometidos a indivisión
forzosa hereditaria, los herederos menores de edad, incapaces, o con
capacidad restringida sólo pueden ser socios con responsabilidad limitada. El
contrato constitutivo debe ser aprobado por el juez de la sucesión. Si existiere
posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal, el curador o el
apoyo y la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida, se
debe designar un representante ad hoc para la celebración del contrato y para
el contralor de la administración de la sociedad si fuere ejercida por aquél.”
Sanción (art. 29 LGS) “Sin perjuicio de la transformación de la sociedad en una
de tipo autorizado, la infracción al artículo 28 hace solidaria e ilimitadamente
responsables al representante, al curador y al apoyo de la persona menor de
edad, incapaz o con capacidad restringida y a los consocios plenamente
capaces, por los daños y perjuicios causados a la persona menor de edad,
incapaz o con capacidad restringida.”
Los artículos precedentes se encuentran en consonancia con el régimen de
menores (arts. 25 a 30 CCC), incapaces y capacidad restringida (arts.31 a 47
CCC), que a su vez se complementan con la normativa de la representación de
las personas incapaces, tutela y curatela (arts. 100 a 140 CCC).
d) Sociedad Socia (art. 30 LGS) “Las sociedades anónimas y en
comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y
de responsabilidad limitada. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo.”
La reforma se entiende adecuada, ya que se elimina el obstáculo de la
redacción anterior, la que fue siempre criticada por la doctrina mayoritaria. La
ley no prescribe sanción específica respecto del incumplimiento
Se resalta que pueden ser parte de cualquier contrato asociativo, figura
contractual que se encuentra regulada por primera vez (1442 a 1707 CCC)
e) Exclusión en sociedades de dos socios. (art. 93 LGS) “En las
sociedades de dos socios procede la exclusión de uno de ellos cuando hubiere
justa causa, con los efectos del artículo 92; el socio inocente asume el activo y
pasivo sociales, sin perjuicio de la aplicación del artículo 94 bis.”
La incorporación de este supuesto se encuentra vinculado con la regulación de
la sociedad anónima unipersonal, la eliminación del inc. 8 del art. 94 Ley
19.550 (t.o.194) – reducción a uno el número de socios- y la nueva redacción
del art. 94 bis LGS.
b) Remoción de causales de disolución. (art. 100 LGS)” Las causales de
disolución podrán ser removidas mediando decisión del órgano de gobierno y
eliminación de la causa que le dio origen, si existe viabilidad económica y social
de la subsistencia de la actividad de la sociedad. La resolución deberá
adoptarse antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio de terceros y de las
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MÓDULO 1
responsabilidades asumidas. Norma de interpretación. En caso de duda sobre
la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la subsistencia
de la sociedad.”
La incorporación de este instituto es totalmente novedoso, para poder
interpretarlo se debe analizar concomitantemente con el art. 94 LGS – causales
de disolución- en este artículo, se pude advertir que determinadas causales de
disolución pueden subsanarse sin recurrir al art. 100 LGS; quedando
comprendidas en su órbita, los siguientes: cumplimiento de la condición a la
que se subordinó su existencia (inc. 3 art. 94 LGS), consecución del objeto por
el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo (inc. 4 art. 94
LGS) y resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes
especiales la impusieran en razón del objeto. (inc. 10 art. 94 LGS). Lo que ha
llevado a deducir que “atento a lo expuesto, queda planteada la controversia
respecto de si la nueva norma conformará un instrumento que puede ser
aplicado a todas las causales disolutorias – ampliando el plazo para que se
reviertan las causales que dieron origen a la disolución- o si, por el contrario, es
solo aplicable a los supuestos de causales convencionales introducidas por los
socios en los contratos o estatutos y a los casos contemplados en el art. 94
incs. 3, 4 y 10”3.
c) Requisitos para ser síndico. (art. 258 LGS) “Para ser síndico
requiere:1) Ser abogado o contador público, con título habilitante, o sociedad
con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos
profesionales;2) Tener domicilio real en el país.”
Al desparecer la sociedad civil se debió reformular el artículo, debido a que el
texto original establecía que la sindicatura podría estar constituida por
abogados o contador público reunidos en sociedad civil.
También, se incorporan la sociedad anónima unipersonal y las sociedades no
constituidas según los tipos del Capítulo II, figuras societarias que se
analizaran a continuación.
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
Resulta importante destacar que, como consecuencia de la reforma, la
legislación societaria admite la sociedad anónima unipersonal, bajo dos
modalidades: a) constituida por un solo socio desde su origen (art. 1 LGS) y b)
la sobreviniente por reducción a uno del número de socios (art 94 bis LGS).
Pueden señalarse como antecedentes de esta nueva figura a: 1) las
Sociedades del Estado (ley 20.705), 2) la sociedad que deviene unipersonal
por escisión societaria, en el caso en que la sociedad puede escindir su
patrimonio generando una o varias sociedades más, que a su vez puede
3
VITOLO, Daniel Roque, “Comentarios a las modificaciones de la ley 26.994 a la ley general de sociedades.
Análisis comparativo con la ley 19.550”, Editorial Ad Hoc, Bs. As., 2015, pág. 192
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MÓDULO 1
gestionar como un único socio (art. 88 LGS) y 3) régimen de participaciones
residuales (art. 91 a 96 ley 26.831), aplicable a todas las sociedades anónimas
cuyas acciones cuenten con autorización de oferta pública otorgada por la
Comisión Nacional de Valores y se encuentren sometidas al control casi total,
entendiéndose a toda sociedad anónima respecto de la cual otra persona física
o jurídica, ya sea en forma directa o a través de otra u otras sociedades a su
vez controladas por ella, sea titular del noventa y cinco por ciento (95%) o más
del capital suscripto, permitiendo que la controlante adquiera la totalidad de las
acciones pertenecientes a los accionistas minoritarios, no rigiendo lo dispuesto
en el inc. 8 del art. 94 de la ley 19.550 (supuesto derogado por la ley 26.994, al
admitir la sociedad anónima unipersonal).
En este proyecto original “se generó una sola previsión normativa en torno a la
sociedad unipersonal abarcativa de todos los tipos que no requieran dos
categorías de socios: Artículo 1 Hay sociedad si una o más personas en forma
organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a
realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o
servicios, participando de los beneficios y soportando las perdidas. Si el tipo
social prevé dos clases distintas de socios, los socios deben ser dos (2) o
más”4.
Así, “habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a
uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para
aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de
los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal sólo se
podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede
constituirse por una sociedad unipersonal.”(art.1 LGS).
Como se puede observar, se ha optado por suprimir el requisito de pluralidad y
mantener los elementos específicos del contrato de sociedad; en la nueva
redacción del artículo 1 LGS se refiere a “una o más personas “.En
consecuencia, al admitirlas se reconoce, que la naturaleza el acto constitutivo
es dual, pudiendo ser un contrato plurilateral de organización – dos o más
personas -o la declaración unilateral de voluntad – una sola persona-.
Otra forma de llegar a la sociedad anónima unipersonal puede darse de
manera sobreviniente; por reducción a uno del número de socios, así se
consagra que a) “la reducción a uno del número de socios no es causal de
disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades
en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad
anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de TRES
(3) meses.” (art. 94 bis LGS) y b) que se convierta en unipersonal como
consecuencia de la exclusión de socio, “en las sociedades de dos socios
4
RICHARD, Efraín Hugo, “Sobre la reforma en el proyecto de ley general de sociedades a las sociedades constituidas por un único socio o
devenidas en unipersonales en Doctrina Societaria y Concursal”, Suplemento Especial “Proyecto de reforma de los Códigos Civil y
Comercial, [Link], Bs As, 2012, pág. 14
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procede la exclusión de uno de ellos cuando hubiere justa causa, con los
efectos del artículo 92; el socio inocente asume el activo y pasivo sociales, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 94 bis.” (Art. 93 LGS).
Al regular la sociedad anónima de un sólo socio, se hace necesario agregar al
texto de la ley una serie de disposiciones societarias que sean coherentes con
esta nueva figura: a) no rige la posibilidad de diferir la integración de los
aportes en efectivo, “… En el caso de las sociedades unipersonales, el capital
deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo;…» (arts. 11 inc.4 LGS);
b) al momento de la suscripción del capital “. En las sociedades anónimas
unipersonales el capital debe integrarse totalmente…” (186 inc.3 LGS);c) en
cuanto a la integración mínima en efectivo,“… En la Sociedad Anónima
Unipersonal el capital deberá estar totalmente integrado (187 LGS), en
consecuencia, en esta sociedad del socio que aporta obligaciones de dar
suma de dinero, no puede integrar el 25% al momento del acto constitutivo y el
saldo en un plazo máximo de dos años y d) desaparece la causal de disolución
reducción a uno el número de socios prevista en el art. 94 inc. 8 de la ley
19.550 (t.o. 1984).
Del análisis integral de los artículos mencionados se infiere que la voluntad del
legislador es fortalecer el régimen de protección a los terceros, para ello es
necesario resaltar que el socio responde en forma limitada a la integración de
las acciones suscriptas “habida cuenta de que en este caso la sociedad cuenta
con un solo socio o accionista, y que la posibilidad que se le otorga a éste de
poder constituir una sociedad donde el único socio responde – frente a terceros
– en forma limitada a la integración del aporte comprometido a la hora de
suscribir el capital social, conforma un régimen de privilegio” 5.
Para identificar a la sociedad anónima unipersonal, se establece que la
denominación social“…deberá contener la expresión ‘sociedad anónima
unipersonal’, su abreviatura o la sigla S.A.U.” (art. 164 LGS); en el fragor de la
reforma legislativa, creo que por error involuntario, se eliminó el segundo
párrafo del mencionado artículo el cual en su redacción anterior, imponía
sanción ante la omisión de colocar el tipo adoptado; en consecuencia la no
aclaración del tipo o su abreviatura no generaría responsabilidad ilimitada y
solidaria a sus representantes de la sociedad juntamente con está, por los
actos que se celebren en esas condiciones.
Al regular la sociedad anónima unipersonal, el legislador las ha comprendido
dentro del régimen de las sociedades sujetas a Fiscalización Estatal
Permanente -control continuo y más estricto por parte del Estado - (art 299, inc.
7 LGS), lo que implica cumplir con determinados recaudos en su estructura
interna, tales como: Directorio Plural – como mínimo tres miembros- (art. 255
5
VITOLO, Daniel Roque “ Reformas a la Ley General de Sociedades 19.550, Ley 26.994 comentada Código Civil y Comercial de la Nación”,
Tomo II, Editorial Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 92
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MÓDULO 1
LGS) y la obligatoriedad que el órgano de fiscalización esté configurado en
Comisión Fiscalizadora - la sindicatura debe ser colegiada en número impar -
(art. 284, párr. 2 LGS).
El haber incorporado la sociedad anónima unipersonal al art. 299 LGS,
confirma que el legislador ha reservado a esta figura jurídica “como
instrumentos o estructuras de organización para permitir el desarrollo de
grupos empresarios y de vehículos de inversión – por medio de sociedades
subsidiarias totalmente controladas -“6 y que “el subtipo societario será la
técnica instrumental de sociedades filiales de una sociedad de cierta
envergadura (constituida en el país o en el extranjero), para generar una suerte
de sucursales nacionales o provinciales”7.
Esta nueva herramienta jurídica no será de fácil acceso para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de nuestro país, atento a los costos que
deberán soportar para mantener su estructura interna, aunque no todo está
dicho, solo el devenir del tiempo indicará el fracaso o el éxito de la sociedad
anónima unipersonal.
LAS SOCIEDADES NO CONSTITUIDAS
SEGÚN LOS TIPOS DEL CAPÍTULO II –
SECCIÓN IV
Como ya lo hemos consignado en los párrafos precedentes una de las
reformas más notorias introducida por la ley 26.994 consistió en sustituir el
régimen titulado “De la sociedad no constituida regularmente” por el “De las
sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos.”
La ley de sociedades comerciales previa una primera clasificación implícita de
sociedades, que nos llevaba a distinguir entre las constituidas regularmente,
que reúnen un tipo y cumplen con el requisito de inscripción en el Registro
Público de Comercio (art. 7 de la ley 19.550 (t.o. 1984); de aquellas no
constituidas regularmente – sociedades de hecho y sociedades irregulares -
(arts. 21 a 26de la ley 19.550 (t.o. 1984), asimismo la ley anterior consagraba
para estas últimas un régimen riguroso de responsabilidad– solidaria, ilimitada
y directa (sin beneficio de excusión).
La reforma modificó sustancialmente este último supuesto, incorporando en la
denominada Sección IV “a la sociedad que no se constituya con sujeción a los
tipos del Capítulo II, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las
formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta Sección.”
(art.21 LGS)
6
VITOLO, Daniel Roque , [Link].,pág. 125
7
RICHARD, Efraín Hugo, Op. Cit, pág. 14
13
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MÓDULO 1
La nominación que adopta Ricardo Nissen, es al parecer la más ajustada
atento a que el régimen societario actual conserva la regularidad (art. 7 LGS) y
así también, todas ellos se encuentran agrupadas en la Sección IV, lo que hace
inferir que tienen un elemento común, no cumplen con la inscripción en el
Registro Público.
En cuanto a que sociedades se encuentran comprendidas bajo este nuevo
régimen, no hay consenso, pero si partimos de una primera apreciación
incluye: a toda sociedad no constituida conforme a uno tipo legal, aquella que
omitiera algún requisito esencial o que incumpliera con las formalidades
exigidas. “Dentro de estas últimas – aquellas que incumplieran con las
formalidades exigidas – parecerían encontrarse i) las sociedades constituidas
conforme a uno de los tipos no autorizados no inscriptas; ii) la sociedad de
hecho, sin importar su objeto y atento a que carece de formalidad instrumental
escrita requerida en el art. 4 LGS; iii) las que omitan requisitos esenciales no
tipificantes; iv)… aquellas sociedades no regularmente constituidas con
anterioridad a la sanción, por lo que va de suyo que las mismas también deben
incluirse en la Sección IV del Capítulo 1 LGS”(12) y también estarían alcanzadas
las sociedades civiles constituidas con anterioridad a la sanción, atento a que
hoy están derogadas, el art. 148 CCC solo admite las sociedades. Se debe
tener presente que como resultado de la unificación el objeto de la sociedad
puede ser tanto civil como comercial “la derogación del Código de Comercio,
genera por consecuencia que el objeto de las sociedades de la ley 19.550 y
sus modificatorias pueda ser tanto civil como comercial, pues la producción o
intercambio de bienes y servicios, no es característica únicamente de la
actividad mercantil. La actividad artesanal, profesional o agropecuaria, son
ejemplares de este tipo de actividades no comerciales, que ingresan a la ley
general societaria”(13).
La reforma innova al consagrar la oponibilidad del contrato, disponiendo que “El
contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponible a los terceros
sólo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación
o del nacimiento de la relación obligatoria y también puede ser invocado por los
terceros contra la sociedad, los socios y los administradores.”(art. 22 LGS).
También se establecen las cláusulas referentes a representación,
administración y aquellas que disponen sobre la organización y gobierno de la
sociedad, las que pueden ser invocadas entre los socios, ello es así, al indicar
que “en las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la
sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede
ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo
del nacimiento de la relación jurídica” (art. 23 LGS).
Estas decisiones consagran la oponibilidad de los derechos y defensas que
surgen del contrato y de la ley, por parte de la sociedad y de quienes integran
14
SEMANA 1
MÓDULO 1
los órganos sociales, en relación con la sociedad y los socios. En relación a la
oponibilidad del contrato frente a los terceros, va a depender a que se
encuentre probado que estos lo conocieron al tiempo de la efectivizar la
contratación.
El nuevo régimen establece que las sociedades pueden adquirir bienes
registrables, exigiendo para ello un acto de reconocimiento de la sociedad y de
la titularidad societaria de cada integrante de la misma, así dispone que “para
adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su
existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento
de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en
escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El
bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en
que participan los socios en tal sociedad” (art.23 LGS).
El acto de reconocimiento se convertiría en un requisito ineludible, para
aquellas sociedades que carezcan de un instrumento escrito, así, “si el contrato
constitutivo fue pasado en escritura pública o en instrumento privado con firma
certificada por notario público, para lo cual la realización del referido acto de
reconocimiento carece de sentido, salvo que quien se presente en
representación de la sociedad a los fines de requerir la registración de esta
transferencia, no coincidiera con aquellas personas designadas como
administradores o representantes legales en el acto constitutivo”8.
Se encuentra un cambio notorio en relación al régimen anterior–
responsabilidad ilimitada, solidaria y no subsidiaria- el que ha quedado
sustituido por una responsabilidad simplemente mancomunada y por partes
iguales. “Los socios responden frente a terceros como obligados simplemente
mancomunados y por parte iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o
entre ellos, o una distinta proporción que resulten: 1) de estipulación expresa
respecto de una relación o un conjunto de relaciones; 2) de una estipulación del
contrato social (contrato oponible entre los socios, sociedad, terceros –art.22-);
3) de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual
dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales” (art. 24 LGS).
Por ser simplemente mancomunada, se produce un fraccionamiento de la
deuda entre varios obligados y cada persona se obliga a responder por partes
iguales de la deuda; se puede afirmar, así “que se traslada la asunción del
riesgo de la falta de pago de las obligaciones sociales a los acreedores de la
sociedad, para el caso de que los integrantes de estas de las sociedades
tengan medios para afrontar el pago de la parte que les corresponda abonar,
8
NISSEN, Ricardo, [Link]., pág. 218
15
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MÓDULO 1
respecto de las obligaciones contraídas por el ente, lo cual constituye una
gravísima incongruencia de nuestro régimen societario”9.
Bajo este régimen de responsabilidad se encuentran incongruencias por
cuanto, en la sociedad en formación se mantiene que los directores, los
fundadores y la sociedad en formación son solidaria e ilimitadamente
responsables por estos actos mientras la sociedad no esté inscripta y por los
demás actos cumplidos antes de la inscripción serán responsables ilimitada y
solidariamente las personas que los hubieran realizado y los directores y
fundadores que los hubieren consentido (art. 183 LGS) y ante el supuesto de
declaración de la quiebra de una sociedad importa la quiebra de sus socios
con responsabilidad ilimitada. También implica la de los socios con igual
responsabilidad que se hubiesen retirado o hubieren sido excluidos después de
producida la cesación de pagos, por las deudas existentes a la fecha en la que
el retiro fuera inscrito en el Registro Público de Comercio, justificadas en el
concurso (art. 160 LCQ). En consecuencia ambos artículos están previstos
para la solidaridad y no para la simple mancomunidad.
Sin embargo esta mancomunidad puede ceder ante los supuestos que surgen
del art. 24 LGS: a) ante la estipulación expresa respecto de una relación o un
conjunto de relaciones - para Nissen carece de aplicabilidad frente a una clase
de acreedores, como los involuntarios y los laborales-; b) respecto de una
estipulación del contrato social, en los términos del art. 22 LGS – tampoco es
una hipótesis imaginable ya que los socios tienen la posibilidad de responder
de manera mancomunada y por partes iguales porque asumir una
responsabilidad más amplia frente a los terceros- y c) ante las reglas comunes
del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir
requisitos sustanciales o formales – cuando es una responsabilidad propia del
tipo social adoptado, “se presenta como una solución impecable,
académicamente hablando, ella es casi impresentable en la realidad de los
negocios, pues nadie constituye hoy una sociedad colectiva, de capital e
industria o en comandita, que se han convertido en una curiosidad legislativa,
de interés sólo para los estudiosos de la historia del derecho societario”10.
Ante este nuevo régimen de responsabilidad, encontramos una regla, por la
cual un integrante de la sociedades comprendidas en la Sección IV se
encuentra en mejor posición que un integrante de una sociedad típica y regular.
Se ha derogado el sistema de regularización, por el actual régimen de
subsanación, “en el caso de sociedades incluidas en esta Sección, la omisión
de requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de
elementos incompatibles con el tipo elegido o la omisión de cumplimiento de
requisitos formales, pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los
9
NISSEN, Ricardo, [Link]., pág.221
10
NISSEN, Ricardo, Op Cit., pág. 223
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MÓDULO 1
socios en cualquier tiempo durante el plazo de la duración previsto en el
contrato. A falta de acuerdo unánime de los socios, la subsanación puede ser
ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el
juez puede suplir la falta de acuerdo, sin imponer mayor responsabilidad a los
socios que no lo consientan. El socio disconforme podrá ejercer el derecho de
receso dentro de los DIEZ (10) días de quedar firme la decisión judicial, en los
términos del artículo 92”. (art. 25 LGS)
También se ha visto modificado el trámite de disolución, ya que “cualquiera de
los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media
estipulación escrita del pacto de duración, notificando fehacientemente tal
decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho entre
los socios a los NOVENTA (90) días de la última notificación. Los socios que
deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los salientes su parte social.
La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley”. (art. 25 LGS)
El art. 26 LGS consagra que “las relaciones entre los acreedores sociales y los
acreedores particulares de los socios, aun en caso de quiebra, se juzgarán
como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el Capítulo II,
incluso con respecto a los bienes registrables”, reconociendo que tienen
personalidad jurídicas (arts. 142 y 143 CCC).
Sociedad Personalista
Capital social dividido en partes de interés que no son
Sociedad colectiva
ejecutables por acreedores de los socios
Socio responde, subsidiaria e ilimitadamente.
Sociedad Mixta
Participa de los mismos caracteres que la colectiva pero
reconoce dos clases de socios.
Sociedad en Comandita
Simple Comanditados: responden como las sociedades
colectivas por las obligaciones sociales
Comanditarios: responsabilidad limitada por sus aportes
realizados.
Sociedad de Capital e Sociedad personalista
17
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MÓDULO 1
Industria
Similar a los caracteres de la colectiva pero con dos
clases de socios
Capitalistas: Responden de las obligaciones sociales
como en las colectivas
Industriales: Responden con las ganancias no percibidas.
Sociedad Mixta
Las participaciones sociales son de cesibilidad
restringida.
Sociedad de Pueden ser ejecutables por acreedores individuales de
Responsabilidad los socios
Limitada
Los socios limitan su responsabilidad al capital social
No pueden ser más de 50 socios.
Capital dividido en cuotas.
Sociedad de Interés (rei)
Importa fundamentalmente el aporte del socio.
Las partes societatis son libremente transferibles y
Sociedad Anónima
ejecutables
Socios restringen su responsabilidad al capital aportado
Capital dividido en acciones.
3. TIPICIDAD. DIFERENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD CON
OTRAS FIGURAS. SOCIEDAD Y EMPRESA.
TIPICIDAD DEL CONTRATO DE LA SOCIEDAD Y TIPOS DE
SOCIEDAD
La tipicidad consiste en la adecuación contractual a uno de los distintos
esquemas normativos preestablecidos por la ley, de conformidad con normas
inderogables (art. 1 y 17).
En el encuadramiento dentro de un tipo implica la negación y exclusión de
cualquier otro. Además, es un principio de orden público (art. 17) ya que sino
sería nulo.
Nuestro derecho positivo admite los siguientes tipos sociales:
Clasificaciones:
1- Sociedades Intuitu Personae e Intuitu Rei.
18
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MÓDULO 1
Interés personae o Personalista, por lo general se considera la personalidad
de cada socio, sus condiciones económicas, morales y habilidades para los
negocios, que es lo que determina su constitución y funcionamiento.
Interés rei o Capitalista se toma en cuenta lo que el socio aporta en bienes a
la sociedad y se dejan de lado las condiciones personales.
Sociedades mixtas, en ellas importan tanto el socio por lo que es, como por lo
que aportan.
2- Según la responsabilidad de los socios por las obligaciones:
Responsabilidad ilimitada y solidaria Sociedad colectiva
Socios limitan su responsabilidad S.A. y Soc. de Econ. Mixta.
Responsabilidad Mixta, unos responden ilimitadamente y otros la limitan
Soc. en Comandita Simple, Soc. de Cap. e Industria, Soc. en Comandita por
Acciones, Sociedad Accidental.
4. DIFERENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD CON OTRAS
FIGURAS. ASOCIACIONES. FUNDACIONES
SOCIEDAD. CONCEPTO
Suele ser creada con fines lucrativos en primer lugar. Es un contrato
firmado por un grupo de personas que tienen en común la búsqueda de un
beneficio económico mediante la creación de una empresa o negocio.
Lleva a cabo actividades mercantiles, comerciales y empresariales. En
cuanto a las obligaciones fiscales, las de una sociedad son mucho más
estrictas que las de una asociación. El dinero debe ser comprobado, los
ingresos y egresos deben ser registrados para posteriormente ser
declarados.
Fines perseguidos y obligaciones fiscales
Persigue beneficios económicos para sus integrantes sin excepción. Sus
obligaciones fiscales son las propias de una sociedad. Si bien es cierto que
no poseen los mismos beneficios que las asociaciones, las sociedades
también poseen algunas facilidades que les permite su correcto desempeño
con el fin de beneficiar tanto a sus integrantes como a la economía interna
del país.
La naturaleza de una sociedad es puramente económica, las obligaciones
de los socios también lo son. Entre sus obligaciones, se incluye hacer
19
SEMANA 1
MÓDULO 1
aportaciones a favor de la sociedad. Más tarde, las ganancias, o pérdidas en
su caso, serán repartidas entre los socios.
Otros fines
La sociedad es sinónimo de corporación o empresa. Por lo tanto sus fines son
los mismos de una corporación. Estos son económicos el 98% de las veces.
Ejemplos
Las actividades llevadas a cabo por una asociación suelen ser de carácter
filántropo, artístico, cultural, deportivo o simplemente benéfico para una
causa en específico.
Ingresos
Es obligación de los socios hacer aportaciones a favor de la sociedad. Una vez
que existen ganancias, el dinero se invertirá en la empresa y así
sucesivamente.
Tipos de sociedades
Las SOCIEDADES COMERCIALES incluyen: sociedades de personas,
de capital, de naturaleza mixta y Sociedades de Comercialización
internacional.
SOCIEDADES DE PERSONAS: sociedad colectiva, comandita simple.
SOCIEDADES DE CAPITAL: Sociedad Anónima, Sociedades en
comanditas por acciones.
SOCIEDADES DE NATURALEZA MIXTA: Sociedades de
responsabilidad limitada.
SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL.
SOCIEDAD COOPERATIVA.
SOCIEDAD CIVIL.
CLASES DE SOCIEDADES según la ley 19.550:
Sociedad Anónima Unipersonal, Sociedad Anónima, Sociedad Anónima con
participación estatal mayoritaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sociedad de Capital e industria, Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita
Simple y por acciones, Capital e industria y Sociedades por acciones
simplificada.
ASOCIACION. CONCEPTO
Es una agrupación de individuos con un fin común y cuya finalidad no es de
ninguna forma económica. La misma naturaleza de las asociaciones impide
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SEMANA 1
MÓDULO 1
que muchas actividades puedan ser realizadas por una sociedad. Las
asociaciones suelen tener ventajas fiscales por sobre las sociedades. Sin
embargo estas ventajas limitan el tipo de actividades que pueden ser
asociaciones.
Una asociación no tiene ánimos de lucro. No obstante pueden realizar
actividades económicas para ayudarse. Algunas de estas actividades
incluyen vendimias, rifas, etc. Los bienes recaudados nunca se reparten
entre los socios. Cabe mencionar que estas actividades deben ser
registradas ante Hacienda y se debe cumplir con las obligaciones fiscales
que correspondan.
Fines perseguidos y obligaciones fiscales
Los fines son de difusión y práctica de su fin o su objetivo. No tiene fines de
lucro. La actividad que lleve a cabo no pretende crear ganancias para nadie.
Sin embargo es común que sean beneficiados por personas o empresas
externas económicamente. Esta ayuda suele tener la finalidad de permitir
que sigan llevando a cabo lo que hacen o persigan con más ahínco su meta.
Cuando esto pasa es importante que todo quede perfectamente registrado
para evitar malos ratos a la asociación cuando esta declare impuestos.
Otros fines
Lo sociedad es sinónimo de corporación o empresa. Por lo tanto sus fines
son los mismos de una corporación. Estos son económicos el 98% de las
veces.
Ejemplos de actividades
Las sociedades llevan a cabo actividades económicas, mercantiles,
comerciales, entre otras.
Ingresos
Las asociaciones suelen mantenerse de donaciones, cuotas y subsidios.
Es obligación de los socios hacer aportaciones a favor de la sociedad.
Una vez que existen ganancias, el dinero se invertirá en la empresa y así
sucesivamente.
Tipos de asociaciones
21
SEMANA 1
MÓDULO 1
En cuanto a los tipos de asociaciones, las más populares son:
ONGs
Asociaciones civiles
Asociaciones religiosas, etc.
5. SOCIEDAD Y EMPRESA:
Sociedad. Persona jurídica que no tiene existencia física, es originada en un
contrato o pacto sustentado en el ANIMUS SOCIETATIS o voluntad de formar
una sociedad.
Empresa. Es el conjunto de bienes intangibles y tangibles los cuales
configuran un conjunto de elementos que permiten desarrollar una actividad
comercial. Una empresa puede ser una sociedad pero también puede
pertenecer a una sola persona (Empresa Unipersonal). Por lo tanto es correcto
llamar Empresa a una sociedad pero no es estrictamente apropiado. Siempre
una sociedad es una empresa, pero no siempre una empresa es una sociedad.
22
0
MODULO II:
Constitución de sociedades. Naturaleza del acto constitutivo: Diversas teorías.
Elementos esenciales, generales y específicos. Requisitos formales:
publicación e inscripción.
1. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
La unificación del Código Civil y Comercial producto de la sanción de la Ley N°
26.994, modificó la denominación original de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550, por la de Ley General de Sociedades (LGS).
La misma genera una regulación única que comprende a todas las sociedades
y hace desaparecer la clásica distinción normativa entre civiles y comerciales.
2. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO CONSTITUTIVO. DIVERSAS
TEORIAS
Existen diferentes teorías para determinar cuál es la naturaleza jurídica del acto
por medio del cual se constituye una sociedad.
A continuación, una breve reseña de las mismas, siguiendo la línea de análisis
propuesta por el autor Sebastián Balbín, en su obra Manual de Derecho
Societario (Abeledo Perrot 2018):
2.1. Casos de sociedades constituidas por dos o más personas.
a) Contractualitas: tiene su origen en tiempos de la Revolución Francesa,
ideas asentadas sobre el dogma de la libertad de las partes para regir sus
voluntades. Para los más clásicos, la sociedad era un contrato tendiente a
orientar la voluntad de los contratantes, cuyas notas particulares no enervaban
su bilateralidad, la que se mantenía pese a la pluralidad de suscriptores. En
este sentido consideraban al ente como una parte contratante y a los socios
(como comunidad) como la otra, sin indagar sobre la naturaleza del instituto.
Dentro de esta teoría se pueden identificar dos corrientes:
1
contrato bilateral: hay dos partes bien diferenciadas; todos los socios
por un lado, y la sociedad por el otro. Los que critican esta teoría
sostienen que la sociedad no puede ser parte del contrato porque al
momento de celebrarse todavía no existe.
contrato plurilateral de organización: las partes del contrato son los
diferentes socios. Es plurilateral, ya que las partes pueden ser más de
dos. Es un contrato de organización, porque en él suelen quedar
reglamentadas las relaciones entre los socios, y las normas internas de
la sociedad. Esta teoría es la más aceptada por la doctrina nacional y
extranjera.
b) Anti contractualistas: afirman que el acto que da nacimiento a una
sociedad no es un contrato. Sus fundamentos se basan en que muchas
disposiciones que caracterizan a los contratos no le son aplicables.
Acto complejo: se considera a las voluntades de los diferentes socios
como única, a partir de su fusión y confusión forman una sola voluntad
distinta al mero consenso, ya que todas las partes quieren el mismo
efecto.
Acto colectivo: sostienen que las voluntades de los diferentes socios se
unen (no se fusionan) y se las reputa orientadas a la satisfacción de
intereses paralelos. No se presentan a manera de consenso, sino que
son idénticas y no obstante estar dirigidas a terceros y dispuestas
paralelamente, se suman.
Estas dos teorías son consideradas teorías “unilateralitas”, ya que el
nacimiento de la sociedad viene dado por un acto unilateral, conformado por
la voluntad de todos los socios.
c- Teoría de la Institución: de origen francés, concibe a la sociedad como una
especie de empresa u obra independiente de la voluntad que la crea y de las
voluntades que en ella se manifiestan, la que perdura a los individuos. Así
pensada la institución está prevista para atender un interés intermedio entre el
del individuo y el del Estado.
2
2.2. Casos de sociedad constituida por una única persona
La sociedad unipersonal tiene su origen en la manifestación de voluntad de un
único sujeto, adecuada a las formas previstas por la ley.
3. ELEMENTOS GENERALES
La Sociedad como contrato. Sus características.
La incorporación por Ley 26.994 de las sociedades unipersonales a la LGS, no
alteró la naturaleza contractual de aquellas que se constituye entre dos o más
personas, por lo que el contrato plurilateral de organización que les da origen
cuenta con características propias, a saber: es nominado; puede contar con
una pluralidad de suscriptores; es abierto; es un contrato de organización; es
consensual; es conmutativo; es oneroso y no aleatorio; es de ejecución
continuada.
El contrato de sociedad conjuga elementos comunes a diversos contratos con
otros de carácter exclusivo. En este sentido, los elementos generales del
contrato se encuentran en el Cod. Civ y Com.
1. Consentimiento: es la manifestación de una persona (física o jurídica) de
constituir una sociedad. Debe ser real y efectiva, expresada con discernimiento,
intención y libertad (art. 260 C.C.y C.). El derecho presume que el
consentimiento es válido en tanto quien lo prestó no demuestre que aquel ha
estado viciado por error, dolo o violencia (arts. 265, 271 y 276 C.C. y C.). En
materia de sociedades, la apreciación del vicio se sujeta a las prescripciones
que sobre el particular contiene el C.C. y C. sin perjuicio de la aplicación
preferente de la solución general de la nulidad vincular dispuesta en el art. 16
LGS.
Asimismo, existen excepciones al consentimiento previstas en la LGS, la ley
24522 -LCQ- y el Cód. Civ. y Com., donde se contemplan diversos supuestos
en los que no es necesario el consentimiento del sujeto para conformar una
sociedad.
3
2. Capacidad: se encuentran en condiciones de constituir sociedades las
personas capaces de contratar (arts. 22, 26, 31, 33, 1000 y 1001 Cod. Civ. y
Com.).
Como regla, la capacidad general de ejercicio de la persona humana se
presume y las limitaciones a la misma son de carácter excepcional y se
imponen siempre en beneficio de aquella (art. 31 C.C. y C.). En el ámbito de las
sociedades, este principio general sobrepasa a la capacidad de los suscriptores
originarios y se traslada incluso a los socios sobrevinientes, para el caso de
que la incapacidad afectara el vínculo y la funcionalidad del ente.
3. Causa y fin-común: la causa es el fin inmediato autorizado por el
ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, y que también
se integra con los motivos exteriorizados cuando estos sean lícitos y hayan
sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales
para ambas partes.
En los contratos de sociedad regulados en la LGS, la causa es un rasgo
esencial, que la distingue de los demás contratos y que se orienta a la
obtención de un beneficio económico (fin-común) fruto de la producción e
intercambio de bienes y servicios.
4. Objeto: el objeto del contrato se corresponde al interés que las partes han
tenido al momento de celebrarlo y que debe ser lícito, posible, determinado o
determinable y susceptible de valoración económica. No se trata del objeto de
la sociedad, de naturaleza funcional y requiere del ejercicio continuado de los
actos en este previsto para la consecución de los fines sociales.
4- ELEMENTOS ESPECÍFICOS
Como se ha dicho, el contrato de sociedad resulta especial y combina
elementos generales (comunes a otros contratos) con otros específicos que
son abordados en detalle en la LGS, de la que se pueden identificar: la
formación de un fondo común (organización), la conformación de un capital
social a partir de la integración de los aportes de cada socio, la affectio
societatis y la participación de los socios en las ganancias y pérdidas que el
nuevo ente genere.
4
A estos elementos, se suman los consignados en el art. 11 LGS, a los que la
ley incluso categoriza según el caso en esenciales tipificantes o no tipificantes
(art. 17 LGS).
1) Organización: el contrato social cuenta con una característica principal y
distintiva que es la de determinar una estructura colectiva, de ejecución
continuada que lo hace de organización: a fin de obtener el objetivo previsto
será necesario estatuir el tiempo y forma en que la actividad se llevará a cabo
después de sucedida la constitución. Para ellos los suscriptores se obligan
recíprocamente a satisfacer prestaciones que tienen por objeto-fin, el obtener
beneficios.
2) Aportes: son las obligaciones de dar o de hacer que los socios contraen
para integrar el fondo común, que habrá de afectarse a la producción e
intercambio de bienes y servicios.
3) Participación en las utilidades y soportación de las pérdidas: se traduce
en la ventaja patrimonial de origen social que aumente la fortuna particular de
los socios o disminuya sus cargas. No obstante, los socios pueden establecer
estatutariamente reglas para la distribución de las utilidades y soporte de las
pérdidas, conforme las pautas legales previstas.
4) Affectio societatis: consiste en la predisposición de los integrantes de la
sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido con la
constitución de la misma postergando los intereses personales en pos del
beneficio común.
5. ELEMENTOS ESENCIALES
Se entiende por requisito esencial del contrato aquel sin el cual no resulta la
creación de un sujeto –supuesto no contemplado en el ordenamiento argentino.
Su omisión es equivalente a la ausencia de una condición de fondo, por lo que
tales requisitos nada tienen que ver con la forma del acuerdo.
Pueden ser tipificantes o no tipificantes, según la clasificación que surge del art.
17 LGS, en cuanto prevé que “Las sociedades previstas en el Capítulo II de
esta ley no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender
5
elementos incompatibles con el tipo legal. En caso de infracción de estas
reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo y
queda regida por lo dispuesto en la Sección IV de este Capítulo.”
Los requisitos tipificantes se relacionan con el contexto general de la ley y se
corresponden con aquellas disposiciones negativas o positivas que otorgan
características irremplazables para cada tipo societario. Su ausencia afecta la
conformación del ente y lo hace inoperable con los alcances previstos para
tipos regulares. Tales elementos se hallan dispersos en el ordenamiento.
Los requisitos no tipificantes son aquellos, que siendo por regla general
necesarios y comunes a todo contrato social, no son determinantes de su
tipología. Básicamente son los enumerados en el art. 11 LGS, o los relativos a
la forma de los aportes y su valuación.
(Ver art. 11 y 17 LGS.)
6. REQUISITOS FORMALES: PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN
En derecho societario, las formas se relacionan mayormente con la regularidad
y no con su personalidad, por cuanto su inobservancia o violación sólo afecta la
registración del contrato. Así, el contrato por el cual se constituya o modifique
una sociedad que pretenda inscribirse debe hacerse por escrito (art. 4 LGS),
forma a la que complementan otros requisitos según el tipo social.
Observadas las formas y obtenida la inscripción, el ente se considera regular
(art. 7 LGS).
Esta regularidad se relaciona primordialmente con la función de garantía que la
registración otorga:
a) a los terceros, quienes a través de la publicidad podrán oponer al ente sus
reclamos;
b) a la sociedad, por cuanto su registración la hace oponible a los terceros;
c) a los socios y administradores, quienes habrán de limitar a partir de la
regularidad alcanzada sus responsabilidades frente a terceros según el tipo
social de que se trate.
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6. 1. Instrumentación.
La celebración del acuerdo societario por escrito permite una mejor
interpretación de la voluntad que las partes desean expresar, al tiempo que
facilita el conocimiento y difusión del acto. Como agregado a la forma escrita, la
ley dispone que según el caso, el instrumento puede ser público o privado (art.
4 LGS).
a) Instrumento privado: las partes pueden optar por celebrar el contrato
constitutivo mediante este tipo de instrumento, debiendo ratificar su voluntad
ante la autoridad de contralor, o bien sus firmas deberán estar certificadas por
escribano público o funcionario competente (art. 5 LGS)
b) Instrumento público: el art. 165 LGS prevé que las sociedades anónimas
deben constituirse únicamente por instrumento público.
Existen supuestos en los que no se aplica la regla: 1) constitución sucesiva de
sociedades anónimas, en los que el instrumento originario sea el acta de
asamblea constitutiva (art. 179 LGS); 2) la constitución de sociedad entre
herederos forzosos, en que cabe al juez del sucesorio la aprobación del
contrato; 3) la constitución de sociedad por los acreedores quirografarios del
fallido (art. 43 Ley 24522)
En cuanto a las reformas del contrato, no necesariamente deben redactarse en
instrumento público, ya que el art. 165 LGS sólo requiere tal forma para la
constitución del ente, por lo que resulta de aplicación el art. 4 LGS. A ello se
suma que la imposición del art. 1017 inc. c. del C.C.y C. no opera en materia
societaria, donde la ley crea un sistema propio con autonomía sistémica en el
que las formalidades son siempre de interpretación restrictiva.
c) Suscripción pública: conforme el art. 168 y ss LGS las sociedades
anónimas pueden constituirse por suscripción pública mediante la intervención
de promotores, a los que corresponde redactar un programa de fundación, por
instrumento público o privado, para ser ofertada su suscripción a terceros,
previa aprobación y registración por la autoridad de contralor.
7
6.2. Publicidad.
La finalidad inmediata de la publicidad en materia societaria es la de dar
certidumbre a las relaciones de responsabilidad, mientras que la mediata
apunta a tutelar el comercio, protegiendo y garantizando el crédito al dar a
conocer a los terceros las condiciones de los sujetos que actúan y las
circunstancias que puedan influir en su solvencia y responsabilidad personal.
La publicidad requerida por la LGS siempre es declarativa nunca constitutiva,
por cuanto no se relaciona con la existencia del ente sino solo con su
regularidad.
La publicidad se efectúa básicamente a través de dos medios:
1) la publicación de edictos en diarios oficiales o privados;
2) la inscripción de ciertos actos en registros oficiales.
Ambos medios resultan insustituibles, ya que tienen por objeto destinatarios a
terceros indeterminados para hacer público un acto, poniéndolos en estado de
tomar conocimiento y hacerles oponible dicho acto.
En nuestro ordenamiento, la registración corresponde a los diversos Registros
Públicos existentes en cada jurisdicción, mientras que la publicación se efectúa
a través de diarios a cargo del Estado nacional o provincial, diario de
publicaciones legales en la terminología del art. 10 LGS, y en ocasiones en
algún otro diario de mayor circulación.
La publicidad edictual, puede tener un doble carácter. En algunos casos
simplemente procura que los terceros accedan a distintos datos relacionados
con el sujeto al que refiere, sin establecer consecuencias jurídicas. En otros
casos, los datos que se ofrecen al dominio público se consideran conocidos por
terceros, con independencia de que el conocimiento jurídico se corresponda o
no con el conocimiento real. Esta se trata de una publicidad legal, los datos
publicados o inscriptos son oponibles a los terceros sin que estos puedan
alegar ignorancia.
Las inscripciones societarias, a diferencia de la publicidad edictual, producen
este segundo efecto.
8
6.2.1. Publicidad edictual: para las sociedades de personas o por parte de
interés, y en razón de la solidaridad e ilimitación en la responsabilidad de los
socios por las deudas sociales, la LGS no requiere la realización de publicidad
edictual alguna. En cambio, para los tipos sociales de responsabilidad limitada
en que los aportes comprometidos indican el límite de responsabilidad de los
socios, la LGS prevé un régimen de publicidad previo a la registración del
instrumento constitutivo y que impone al Registro Público el control de la
existencia de la publicación de un aviso (edicto) a cargo del solicitante. (art. 10
LGS).
6.2.2. Publicidad registral: la inscripción del contrato constitutivo por ante el
Registro pertinente es en sí mismo un mecanismo de publicidad y comparte su
naturaleza con la publicidad edictual. La relevancia de los asientos, está
vinculada con la eficacia de la publicidad que prestan a los actos principales de
la actividad que desarrolla el sujeto y fija los límites que en protección del
tráfico y del propio sujeto deben observarse.
Esta publicidad rige para las SA y SRL que deberán publicar en el boletín oficial
por un día la celebración u otorgamiento de ciertos actos societarios como
medio de notificación a los terceros. Esta publicación debe efectuarse previa
inscripción del acto y del contenido del mismo.-
Articulo 10 LGS: Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades
por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales
correspondiente, un aviso que deberá contener:
a) En oportunidad de su constitución:
1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de
documento de identidad de los socios;
2. Fecha del instrumento de constitución;
3. La razón social o denominación de la sociedad;
4. Domicilio de la sociedad;
5. Objeto social;
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6. Plazo de duración;
7. Capital social;
8. Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de
sus miembros y, en su caso, duración en los cargos;
9. Organización de la representación legal;
10. Fecha de cierre del ejercicio;
b) En oportunidad de la modificación del contrato o disolución:
1. Fecha de la resolución de la sociedad que aprobó la modificación del
contrato o su disolución;
2. Cuando la modificación afecte los puntos enumerados de los incisos 3° a 10°
del apartado a), la publicación deberá determinarlo en la forma allí establecida.
7. INSCRIPCIÓN (Registración)
La ley 26994 modificó el régimen de inscripción ante el Registro Público del
domicilio social –y el del asiento de cada sucursal- y dispuso que la obligación
se circunscriba únicamente a la presentación para su inscripción del acto
constitutivo, sus modificaciones y reglamentos, dentro de los veinte días de
celebrado el acto.
La inscripción se efectúa previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando
los instrumentos se hubieran extendido por instrumento público o las firmas
estuvieran certificadas por escribano público o funcionario competente.
Como requisito de publicidad, el art. 5 LGS obliga a las sociedades a hacer
constar en la documentación que de estas emane, la dirección de su sede y los
datos que identifiquen su inscripción en el registro.
7.1. Efectos. Dispone el art. 7 LGS la sociedad solo se considera regularmente
constituida con su inscripción en el Registro Público de Comercio.
En nuestro sistema legal la sociedad es sujeto de derecho desde el acuerdo
fundacional, siendo la inscripción una condición de regularidad pero no de
10
existencia, lo que resulta entre otros del régimen de aportes normado por los
arts. 38 y siguientes de la LGS.
Es sólo desde la registración que el contrato social será, además, oponible a
terceros, rigiendo respecto del ente las normas propias del tipo adoptado y la
consecuente limitación de responsabilidad de sus socios según el caso.
Carácter declarativo de la inscripción: este es el criterio que adopta la
Inspección General de Justicia. Las inscripciones societarias, sujetas al control
previo de legalidad, tienen un efecto declarativo: no sanean vicios ni convalidan
nulidades. Tal legalidad solo se presume, por lo que cabe a quien pretenda que
la inscripción no corresponde a un acto real, producir la prueba en contrario.
Entonces, la inscripción no se relaciona con la constitución de ente, que existe
a partir de la voluntad concurrente de los socios, sino que se orienta a la
regularidad y publicidad frente a terceros.
7.2. Inscripción del reglamento
El reglamento es un documento complementario del contrato social o estatuto,
destinado a regir el funcionamiento de los órganos sociales o los derechos de
los socios en aquellos aspectos no previstos ni en la ley ni en el acto
constitutivo. Si no se acompaña con el contrato constitutivo o estatuto, las
cláusulas de los reglamentos no serán oponibles ni siquiera entre los socios. Si
la inscripción es posterior, la misma tiene los efectos de las inscripciones
declarativas.-
7.3. Inscripción de sucursales
La sucursal debe inscribirse en el lugar donde será instalada. En cuanto a las
constituidas en el país, la no inscripción solo produce la inoponibilidad a los
terceros de las limitaciones de los poderes no inscriptos del factor puesto frente
a ella.
En cuanto a las sociedades extranjeras, la falta de inscripción registral torna
inoponible la actuación de la sociedad extranjera en la república, hasta tanto se
11
cumpla con dicha carga.
7.4. Reformas al contrato social y modificaciones no inscriptas
La reforma del contrato no reviste idéntica naturaleza que su constitución, por
cuanto ya no son los socios fundadores quienes emiten la declaración de
voluntad, sino el propio ente a través de sus órganos: el acto contractual
originario se ve sustituido por el acta que recoge la reforma.
Respecto de las modificaciones no inscriptas regularmente, estas obligan a los
socios otorgantes, quienes en cambio no pueden oponerlas a terceros (art. 12
LGS).
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El socio. Límites a la responsabilidad o capacidad. Socio aparente, socio oculto
y socio del socio. Derechos y obligaciones de los socios. Derechos
patrimoniales y políticos. Obligaciones de los socios. Relaciones de los socios
con terceros. Conclusión o pérdida de la calidad de socio.
Socio es aquel que tiene la intención y voluntad de constituir una sociedad
celebrando un contrato a tal fin y efectuando aportes para aplicarlos a la
producción o intercambio de bienes o servicios (que constituyen el objeto
acordado y buscado), participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
(art. 1° LGS)
La participación del socio en el contrato de sociedad determina su “estado de
i
socio” , “condición de socio o posición jurídica del socio en la sociedad”ii o
como refiere Villegasiii que el socio posee un status que no es típico ni uniforme
sino que queda determinado concretamente según el conjunto de normas
legales y estatutarias que rigen toda sociedad y según las circunstancias
externas individuales relativas a cada socio.
En definitiva, todos los derechos, facultades y obligaciones del socio emanan
de su calidad de tal.
Esa calidad puede adquirirse de modo originario o derivado. De modo originario
cuando la persona obtenga su calidad desde el momento de su constitución
arts. 957 y cc del CC y CN y arts 1° y 4° LGS) y también para parte de la
doctrina, cuando dicha condición se adquiera como producto de un aumento de
iv
capital. Y de modo derivado cuando devenga de la transferencia de
participaciones sociales por actos entre vivos (cesión de partes sociales, cuotas
o acciones) o mortis causa (por herencia o legado).
1
La legislación de sociedades ha regulado específicamente ciertos supuestos en
los que limita la participación de ciertos sujetos en una sociedad.
Estas limitaciones a la capacidad del sujeto tienen su razón de ser en ciertas
pautas de orden público o bien de transparencia en las relaciones de los socios
con la sociedad y de ambos respecto de terceros.
Cuando hablamos de capacidad, hacemos referencia tanto a la “capacidad”
propiamente dicha y entendida como la aptitud o idoneidad que tiene una
persona para ser titular de derechos y obligaciones, como a la “capacidad de
hecho” entendida como la aptitud o idoneidad que tiene una persona para
ejercer por si mismos los derechos y contraer las obligaciones de los cual es
titular.
Así estas limitaciones, se dan en los siguientes casos:
A este supuesto hacen referencia los artículos 28 y 29 de la Ley General de
Sociedades. En el caso de una disposición testamentaria o bien de un proceso
sucesorio del que deviniese la indivisión forzosa de uno o más bienes y a la vez
existieren menores, incapaces o sujetos con capacidad restringida, la ley
impone la conformación de una sociedad en la que los citados deberán ser
socios con responsabilidad limitada y el contrato constitutivo de la sociedad
deberá ser aprobado por el juez de la sucesión, recayendo sobre el
representante legal de los incapaces el ejercicio de la manda. Asimismo,
establece que en caso de existir posible colisión de intereses entre el
representante legal del incapaz y éste, se deberá designar un representante
legal ad hoc a los fines de la celebración del contrato y para el contralor de la
administración de la sociedad, si fuera ejercida por aquel.
La norma debe entenderse comprensiva de los tres supuestos de indivisión
contenidos en el art. 2330 del CC y CN, es decir ya se a que se trate que la
misma recaiga sobre: 1) un bien determinado, 2) un establecimiento comercial,
industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una
2
unidad económica, y 3) las partes sociales, cuotas o acciones, de las cuales el
causante fuese titular.
A su vez, en el artículo siguiente se establece, que sin perjuicio de la
transformación de la sociedad en una del tipo previsto con limitación de
responsabilidad, se impondrá la sanción de daños y perjuicios a la que deberán
responder solidaria e ilimitadamente tanto el representante legal como los
consocios que hubieren obrado en contravención a lo dispuesto en el art 28 del
citado texto legal.
Doctrina, de conformidad a lo previsto en los arts. 170 y 1717 del CC y CN,
resalta la responsabilidad del juez interviniente así como la del defensor de
menores e incapaces en la adopción de medidas razonables que eviten daños
al incapaz.v
Conforme se establece en el art. 2ª de la LGS, la sociedad es un sujeto de
derecho y como tal es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Conforme ello, la participación de una sociedad en otra deviene factible.
Sin embargo, en el art. 30 de la LGS –reformado por la Ley 26.994-, se han
establecido límites a los siguientes tipos: “Las sociedades anónimas y en
comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones
y de responsabilidad limitada. Podrán ser parte de cualquier contrato
asociativo.”
Se fundamenta esta limitación, por un lado, en razones de orden público como
el evitar que por medio de participaciones en sociedades no fiscalizadas se
pueda eludir total o parcialmente las disposiciones de los arts. 299 y 301 de la
LGS, o bien el caso de que la adquisición de acciones de una sociedad
competidora determine la afectación de la competencia o la conformación de
un [Link] Por otro lado, la limitación responde al amparo de los
accionistas y a la eventual frustración de daños, provocados por la
participación, al objeto de la sociedad.
3
La primera parte del art. 31 de la LGS específicamente estipula: “Ninguna
sociedad, excepto aquellas cuyo objeto se exclusivamente financiero o de
inversión, puede tomar o mantener participación en otra y otras sociedades por
un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las
reservas legales…”
Quedan comprendidos todos los tipos societarios.
En el mismo artículo se exceptúa el caso de que el exceso en la limitación se
deba al pago de dividendos en acciones o a la capitalización de reservas.
Se establece la posibilidad de que el PEN autorice, en casos concretos, el
apartamiento a los límites, lo cual deberá ser objeto de reglamentación
correspondiente.
En la última parte del art. 31 de la LGS se establece el mecanismo de
corrección (enajenación de la participación en exceso en el plazo de seis
meses de la fecha de la aprobación del balance general del cual se deduzca la
violación al límite) y la sanción mientras dure el incumplimiento (pérdida del
derecho a voto y a las utilidades).
En el art. 32 de la LGS se sanciona con la nulidad “la constitución de
sociedades y el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas,
aún por persona interpuesta…”
Se previene con ello la posible defraudación de los terceros que contraten con
la sociedad. El supuesto de la constitución previene contra la inexistencia de
capital y el supuesto del aumento contra un ficticio incremento del mismo.
La norma establece la responsabilidad solidaria e ilimitada de los fundadores,
administradores, directores y síndicos. Da un plazo de tres meses para reducir
el capital indebidamente integrado so pena de quedar la sociedad disuelta de
pleno derecho.
4
En el art. 33 de la LGS se plantean dos supuestos de control de una sociedad
en otra: 1) el control interno o institucional que se evidencia en la posesión de
la mayoría necesaria para manejar la voluntad social ; y 2) el control externo o
por influencia dominante que se manifiesta en vínculos económicos o
contractuales que hacen depender a una sociedad de otra o bien el caso de
que haya participación de una sociedad en otra, aunque no se trata del caso
planteado en el inciso anterior, y que por alguna circunstancia especial (por
ejemplo la pertenencia de ambas a un mismo grupo económico) una de ellas
quede subordinada a la otra.
La limitación aquí surge sólo en el caso de que el control sea utilizado como un
medio para violar la ley o los derechos de terceros. La situación de control
produce ciertos efectos legales como ser la presentación de estados contables
consolidados con los de la controlada (art. 62 LGS) y afecta su fiscalización
(art. 299 LGS). Sólo en determinadas condiciones, como las planteadas en el
párrafo 3ª del art 54 de la LGS, la controlante puede verse obligada a
responder por la controlada por los perjuicios derivados de la violación a la ley,
al orden público o a la buena fe o bien ante la frustración de derechos de
terceros.
El mismo art. 33 de la LGS continúa con la referencia a las sociedades
vinculadas y establece las siguientes obligaciones: “Se consideran sociedades
vinculadas, a los efectos de la sección IX de este capítulo, cuando una participe
en más del diez por ciento del capital de otra. La sociedad que participe en más
del veinticinco por ciento del capital de otra, deberá comunicárselo a fin de que
su próxima asamblea ordinaria tomo conocimiento del hecho.”
Cabe recordar la vigencia de la Ley 24587 de Nominatividad de Títulos Valores,
por lo cual se hace difícil que el ocultamiento de una toma de acciones del
25%, ya que la sociedad debe tomar conocimiento con el registro del cambio
de titularidad.
5
La sociedad entre cónyuges, luego de la modificación al art. 27 de la LGS que
efectuara la Ley 26.994, se encuentra totalmente permitida tanto en el caso de
sociedades típicas como atípicas y cualquier forma asociativa de las contenidas
en la Sección IV de la primera parte de la citada ley, que los mismos quieran
celebrar.
Los art. 34 y 35 LGS fueron modificados por la Ley 27444, quedando
redactados de la siguiente manera:
Artículo 34: Prohibición. Queda prohibida la actuación societaria del socio
aparente o presta nombre y la del socio oculto.
Artículo 35: Responsabilidades. La infracción de lo establecido en el artículo
anterior, hará al socio aparente o presta nombre y al socio oculto, responsables
en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido por
el artículo 125 de esta ley.
Ambos artículos establecen reglas para especiales modalidades en el estado
de socio.
El socio aparente es el sujeto que presta su nombre como socio, sin serlo.
Conforme lo explica Zaldívar, es quien no reuniendo los requisitos para ser
calificado como socio, detenta exteriormente tal calidad.
Por su parte, el socio oculto se trata de quien, participando en los resultados
de la gestión social, no asume los riesgos, por lo menos frente a terceros al no
figurar en el contrato ni por ende, en los consecuentes actos de publicidad.
Con las modificaciones introducidas por esta ley en el año 2018 a la LGS, se
prohíbe la actuación societaria de ambos haciéndolos responsables forma
subsidiaria, solidaria e ilimitada en iguales términos que el socio de la sociedad
colectiva.
Respecto del socio del socio, el antiguo artículo 35 establecía: “Cualquier
socio puede dar participación a terceros en lo que le corresponde en ese
6
carácter. Los partícipes carecerán de la calidad de socios y de toda acción
social; y se les aplicarán las reglas sobre sociedades accidentales o en
participación.”
Producto de la modificación efectuada parecería que esta modalidad de socio
habría desaparecido, pero no es así.
Doctrinariamente el mismo continúa vigente y se corresponde con el tercero a
quien cualquier socio ha dado participación de lo que en tal carácter le
corresponde, careciendo aquel de la calidad de socio.
Es decir que el socio del socio carece de toda injerencia y participación en los
negocios que el verdadero socio integra, aun cuando para hacer efectivos sus
derechos como tercero respecto de la sociedad, puede obtener medidas
precautorias que permitan garantizar sus derechos contra el [Link]
La remisión a la sociedad accidental o en participación que efectuaba el
antiguo art. 35, debe entenderse como alusiva al negocio en participación
regulado en los art. 1448 a 1452 del CCyCN, en virtud de que los arts. 361 a
366 han sido derogados por la ley 26.994.
El “estado de socio” genera una serie de derechos y obligaciones complejas y
comunes a todos los partícipes y que se adquieren, entre sí y también frente a
la sociedad y a los terceros. Esa posición jurídica conlleva ese conjunto de
derechos y obligaciones acordados privadamente algunos y otros impuestos
por la norma jurídica que suelen dividirse, a los efectos de su exposición, en
patrimoniales y polí[Link]
Previo al análisis de los mismos, interesa considerar las disposiciones del art.
36 de la LGS que establece: “Los derechos y obligaciones de los socios
empiezan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad. Sin perjuicio de
ellos responden también de los actos realizados, en nombre o por cuenta de la
sociedad, por quieren hayan tenido hasta entonces su representación y
administración, de acuerdo con lo que se dispone para cada tipo de sociedad.”
7
Por supuesto, estas disposiciones están sujetas en última instancia a la
constitución regular de la sociedad, ya que en caso contrario es de aplicación lo
dispuesto en los arts. 21 a 26 del citado cuerpo normativo.
Estos derechos se vinculan directa o indirectamente del ánimo de lucro que
procede de toda sociedad comercial y de quienes la conforman. Consideramos
los siguientes:
El derecho a participar en los beneficios hace a la esencia misma del contrato
de sociedad y comprende toda ventaja patrimonial de origen social que
beneficie al socio.
El derecho a participar de los beneficios se concreta en el “dividendo”:
ganancia social a repartir entre los accionistas, según la porción de capital que
cada uno detente y los derechos que ésta otorgue, una vez cerrado el
[Link]
En el art. 68 de la LGS se establecen las condiciones de aprobación y
distribución de los dividendos. El mismo debe ser analizado a la luz de los arts.
224, par 2do y 225 del mismo cuerpo legal.
Respecto de las reglas para su distribución, consultar el art. 11, inc. 7 de la
LGS, y considerar la excepción prevista en el art. 144 de la citada ley para el
caso de sociedades de capital e industria.
Este derecho se corresponde al supuesto previsto en el art. 3 de la LGS, en el
cual los socios de las asociaciones bajo forma de sociedad sólo pretenden la
utilización preferente de los bienes sociales y los servicios que el ente brinda.
Zunino también refiere a la posibilidad de que la adopción del tipo societario se
corresponda con la necesidad de asegurar a los asociados su cuota de
liquidación en el patrimonio social en caso de disolución.x
Estos derechos se encuentran regulados del art. 194 al art 197 de la LGS.
8
Los titulares de acciones ordinarias, de voto simple o plural, cuentan con el
derecho de suscribir con carácter preferente las nuevas acciones que de su
misma clase se emitan, en proporción a las que posean. Se trata de un
derecho esencial que no puede ser suprimido ni condicionado salvo supuestos
excepcionales (arts. 194, 197 y 244 LGS) y con mayorías también
excepcionales. Este derecho responde a tratar de resguardar los derechos
patrimoniales y políticos originarios del accionista.
Como complemento, la LGS consagra el derecho a acrecer que permite al
accionista que ha ejercido la preferencia, suscribir aquellas acciones que
hubieren correspondido a otro accionista que, en condiciones de suscribir
preferentemente, no lo hubiera hecho. La finalidad es evitar el ingreso de
terceros al ente. Si bien estos derechos se caracterizan como patrimoniales, no
dejan de tener en su esencia el carácter de responder también a aquellos que
se reconocen como derechos políticos del socio.
El voto es la emisión de una declaración de voluntad no recepticia que
corresponde a los socios, salvo supuestos específicamente regulados por la ley
(como el caso de las acciones que en razón de la preferencia patrimonial que
otorgan no tienen derecho a voto, o en el supuesto de que el ejercicio de los
derechos políticos se encuentra suspendido -por ej. por mora en la integración
de los aportes- o por que la emisión del voto se encuentra limitada por
circunstancias especiales -por ej. en caso de interés contrario a la sociedad-).
El voto puede ser objeto de un acuerdo de sindicación de acciones entendido
como el contrato, pacto o convenio parasocial, concertado por los accionistas
de una sociedad por el cual los mismos combinan la manera en que ejercerán
sus derechos, con tal de que ello no se haga perjuicio del interés social.
Asimismo, el art. 219 de la LGS contempla la posibilidad de que el titular de las
acciones constituya una prenda sobre aquellas en seguridad y garantía de una
determinada operación. La prenda no importa la trasmisión del “estado de
socio”, pero debe ser notificada a la sociedad y encontrarse inscripta en sus
registros (arts. 213, inc 4 y 215 de la LGS). El art. 219 de la LGS establece que
9
los derechos corresponden al propietario de las acciones y que el titular del
derecho
Este derecho, el de asistir a las asambleas sociales, es inherente a la calidad
de socio, cualquiera sea su categoría.
En el art. 55 de la LGS se establece: “Los socios pueden examinar los
libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que
estimen pertinentes.
Salvo pacto en contrario, el contralor individual de los socios no puede ser
ejercido en las sociedades de responsabilidad limitada incluidas en el
segundo párrafo del artículo 158.
Tampoco corresponde a los socios de sociedades por acciones, salvo el
supuesto del último párrafo del artículo 284.”
El derecho a la información es el derecho inherente al socio por el cual el
mismo puede requerir conocer el desenvolvimiento del ente, ya sea
mediante la exhibición de sus libros o registros contables o solicitando
aclaraciones a los administradores. Este derecho esencial e inderogable
(si lo analizamos a la luz de lo dispuesto en el art. 69 de la LGS) es
además instrumental, ya que permite el ejercicio de otros derechos (voto,
impugnación a los dividendos, suscripción preferente, etc.).
Mediante su ejercicio se tutela tanto el interés individual del socio como el
devenir correcto de la sociedad. Su ejercicio abusivo se encuentra
vedado por el art. 10 del CCyCN.
Las exclusiones contenidas en los párrafos segundo y tercero del art. 55
de la LGS, se corresponde a la existencia de sindicatura o consejo de
vigilancia que ejerza el contralor. No obstante, la exclusión queda
reservada a su existencia y en caso de ser requerida la información a los
citados órganos, siempre y cuando no se encuentre en los supuestos de
abuso que pudieren afectar el normal desenvolvimiento de la sociedad,
esta debe ser dada.
10
La negativa injustificada o indebida de los administradores a brindar la
información o explicaciones requeridas permite activar la reclamación del
socio por vía judicial mediante la demanda de exhibición de libros (art.
781 del CPCCN), pesando sobre el mismo la comprobación de que ha
agotado las vías para acceder a la información que necesita y que su
pretensión no es abusiva ni irrazonable.
Este derecho se encuentra íntimamente vinculado con el detallado en el
párrafo siguiente.
El art. 69 de la LGS reza: “El derecho a la aprobación e impugnación de los
estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su
respecto, es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula.”
Este derecho hace a la esencia del “estado de socio” y es su principal derecho
al control de la administración, lo cual lo hace irrenunciable.
El deber de fidelidad se comprende más allá de las relaciones del socio con la
sociedad, llegando aún a regir las relaciones de los socios entre sí como
elemento regulador de las relaciones contractuales y encuentra su sustento en
el principio de la buena fe (arts. 9 y 1061 del CCyCN). Este deber no es
abstracto sino concreto, pudiendo ser el soporte de obligaciones de no hacer
como la abstención de votar en caso de conflicto de intereses con la [Link]
Constituye un deber principal e ineludible. Si bien el contrato social tiene
vigencia desde su instrumentación (art. 142 del CCyCN y art. 36 de la LGS), la
constitución de la sociedad exige dotarla de un patrimonio mínimo apto para la
consecución del objeto social. Los aportes que conformaran el capital social
pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer; y en caso de mora en el
cumplimiento de esta obligación, el socio podrá ser excluido o bien forzado a su
11
cumplimiento (arts. 37 y 91 LGS) o ejecutarse sus derechos de suscripción en
las sociedades anónimas (art. 193 LGS).
Los aportes deben ser integrados en tiempo y forma a los fines de resguardar
el funcionamiento del ente.
Art. 38 LGS: “Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de
hacer, salvo para los tipos de sociedad en lo que se exige que consistan
en obligaciones de dar.
El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos impuestos
por las leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes.
Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un
registro, ésta se hará preventivamente a nombre de la sociedad en
formación.”
En este punto en particular, consideremos las características del aporte
en efectivo y su integración según el tipo societario. Se recomienda ver
art. 149 (sociedades de responsabilidad limitada), art. 187 (sociedades
anónimas) y arts. 11, inc.4 y 186, inc. 3 (sociedad anónima unipersonal),
todos de la LGS.
Art. 39 LGS: “En las sociedades de responsabilidad limitada y por
acciones, el aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles de
ejecución forzada.”
Sumar al análisis los arts. 187, 2da parte y 149, tercer párrafo de la LGS.
Art. 40 LGS: “Los derechos pueden aportarse cuando debidamente
instrumentados se refieran a bienes susceptibles de ser aportados y no
sean litigiosos.”
12
Art. 41 LGS: “En los aportes de créditos la sociedad es cesionaria por la
sola constancia en el contrato social. El aportante responde por la
existencia y legitimidad del crédito. Si éste no puede ser cobrado a su
vencimiento, la obligación del socio se convierte en la de aportar suma de
dinero, que deberá hacer efectiva en el plazo de treinta (30) días.”
Es de aplicación lo establecido en el art. 39 LGS.
Art. 42 LGS: “Los títulos valores cotizables en bolsa, podrán ser
aportados hasta por su valor de cotización. Si no fueran cotizables, o
siéndolo no se hubieren cotizado habitualmente en un período de tres (3)
meses anteriores al aporte, se valorarán según el procedimiento de los
artículos 51 y siguientes.”
Art. 43 LGS: “Los bienes gravados sólo pueden ser aportados por su
valor con deducción del gravamen, el cual debe ser especificado por el
aportante.”
Art. 44 LGS: “Tratándose de un aporte de un fondo de comercio, se
practicará inventario y valuación, cumpliéndose con las disposiciones
legales que rijan su transferencia.”
Deberá cumplirse con los recaudos de la Ley 11.867.
Art. 45 LGS: “Se presume que los bienes se aportaron en propiedad si no
consta expresamente su aporte de uso o goce. El aporte de uso o goce
solo se autoriza en las sociedades de interés. En las sociedades de
13
responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones sólo son
admisibles como prestaciones accesorias.”
Art. 46 LGS: “La evicción autoriza la exclusión del socio, sin perjuicio de
su responsabilidad por los daños ocasionados. Si no es excluido, deberá
el valor del bien y la indemnización de los daños ocasionados.”
Art. 47 LGS: “El socio responsable de la evicción podrá evitar la exclusión
si reemplaza el bien cuando fuere sustituible por otro de igual especie y
calidad, sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños
ocasionados.”
Art.48 LGS: “Si el aporte del socio fuere el usufructo del bien, en caso de
evicción se aplicará el artículo 46.”
Art. 49 LGS: Si el aporte es de uso o goce, salvo pacto en contrario, el
socio soportará la pérdida total o parcial cuando no fuere imputable a la
sociedad o a alguno de los otros socios. Disuelta la sociedad, puede
exigir su restitución en el estado en que se hallare.”
Art. 50 LGS: “Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones
accesorias. Estas prestaciones no integran el capital y
14
1) Tienen que resultar del contrato; se precisará su contenido, duración,
modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento. Si no
resultaren del contrato se considerarán obligaciones de terceros
2) Deben ser claramente diferenciadas de los aportes;
3) No pueden ser en dinero;
4) Sólo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto,
con la conformidad de los obligados y de la mayoría requerida para la
reforma del contrato. Cuando sean conexas a cuotas de sociedades de
responsabilidad limitada, su transmisión requiere la conformidad de la
mayoría necesaria para la modificación del contrato, salvo pacto en
contrario; y si fueran conexas a acciones, éstas deberán ser nominativas
y se requerirá la conformidad del directorio.”
Las prestaciones accesorias no constituyen aportes de capital y por ello
no integran el capital social.
Deben distinguirse estas prestaciones accesorias de los aportes y de las
cuotas suplementarias propias de SRL que son exigibles como tal por la
sociedad para completar su capital.
Este deber hace a la esencia del contrato de sociedad. El socio debe soportar
las pérdidas en proporción a su participación en el capital y según el tipo social
de que se trate. En el art. 13, párr.1° de la LGS se dispone la nulidad de toda
disposición en contrario y obliga a los liquidadores, en caso de insuficiencia de
los fondos sociales frente a las deudas existentes, a exigir de los socios las
contribuciones debidas según el tipo social.
Art. 56 LGS: “La sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene
fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad
social y puede ser ejecutada contra ellos, previa excusión de los bienes
15
sociales, según corresponda de acuerdo con el tipo de sociedad de que
se trate.”
Se impone como principio la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias
dictadas contra la sociedad, sobre la persona de los socios que la
integran en relación a su responsabilidad social, impidiendo en
consecuencia que ellos excepcionen por no haber sido parte material en
el proceso.
Expresamente la ley limita la responsabilidad según el tipo societario.
Asimismo, la ley también ha regulado la relación de la sociedad con los
acreedores particulares de los socios. Estableciendo en el art. 57 de la
LGS que: “Los acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de
interés; sólo pueden cobrarse sobre las utilidades y la cuota de
liquidación. La sociedad no puede ser prorrogada si no se satisface al
acreedor particular embargante. En las sociedades de responsabilidad
limitada y por acciones se pueden hacer vender las cuotas o acciones de
propiedad del deudor, con sujeción a las modalidades estipuladas.”
El estado de socio puede dejar de existir por distintos motivos, que Muguillo xii
clasifica, a los fines expositivos en voluntarias, naturales, derivadas y forzosas.
Se considera en este supuesto la trasmisión de la participación social en
cualquier tipo societario cuando ella es total. Esta transferencia voluntaria
puede efectuarse a título gratuito u oneroso (en este último caso recordar lo ya
visto con relación al derecho de suscripción preferente.)
En el caso de las sociedades por acciones también se puede considerar al
ejercicio del derecho de receso como una causa voluntaria de conclusión del
estado de socio.
16
Este supuesto comprende la muerte del socio, que queda bajo el imperio de lo
dispuesto por el art. 2337 del CCyCN que estipula: “Si la sucesión tiene lugar
entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el jeredero queda investido de
su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad
o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su
llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones trasmisibles que
correspondían al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de
bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria
de herederos.”
Se recomienda también la lectura del art. 90 de la LGS.
Aquí se contempla la disolución de la sociedad como causal de extinción del
estado de socio. La doctrina no es pacífica al respecto.
Por un lado, están quienes afirman que la disolución de la sociedad trae
aparejada la pérdida de la condición de socio cualquiera fuere la causa
disolutiva. El autor en consulta, a los fines de plantear la clasificación, disiente
en cuanto la disolución social presenta una faz liquidatoria, durante la cual la
condición de socio continúa subsistiendo. Es así que, en esa etapa, el socio
conserva el derecho a reclamar la presentación de las cuentas respectivas, la
realización de los estados contables, la remoción del liquidador sin no cumple
con sus tareas y a requerir la reunión de socios o asamblea.
En este supuesto queda comprendida la exclusión del socio prevista en el
art. 91 de la LGS que reza: “Cualquier socio en las sociedades
mencionadas en el artículo anterior, en los de responsabilidad limitada y
los comanditados de las de en comandita por acciones, puede ser
excluido si mediare justa causa. Es nulo el pacto en contrario.
Habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de
sus obligaciones. También existirá en los supuestos de incapacidad,
17
inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil, salvo en las
sociedades de responsabilidad limitada.
El derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en el término de
noventa (90) días siguientes a la fecha en la que se conoció el hecho
justificativo de la separación.
Si la exclusión la decide la sociedad, la acción será ejercida por su
representante o por quien los restantes socios designen si la exclusión se
refiere a los administradores. En ambos supuestos puede disponerse
judicialmente la suspensión provisoria de los derechos del socio cuya
exclusión se persigue.
Si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se
sustanciará con citación de todos los socios.”
No es aplicable este artículo a los accionistas de la sociedad anónima ni
los de la sociedad en comandita por acciones.
Además de lo previsto en el artículo citado, la exclusión también puede
producirse por mora en la integración de los aportes, conforme lo estipula
el art. 37 de la LGS.
i
Ascarelli, Tulio, Sociedades y Asociaciones Comerciales, Ediar, Buenos Aires, 1947, p. 127
ii
Farina, Juan M. Compendio de Sociedades Comerciales, Zeus, 1989, p. 111
iii
Villegas, Carlos G., Derecho de las Sociedades Comerciales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 491
iv
Balbín, Sebastián, Manual de Derecho Societario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, p.218
v
Muguillo, Roberto Alfredo, Derecho Societario, La Ley, Buenos Aires, 2017, p. 129.
vi
Habrìa que ver la incidencia, al respecto, de la Ley de Defensa de la Competencia que actualmente
cuenta con la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Naciòn, en caso de llegar a
sancionarse por el Senado y promulgarse por el Poder Ejecutivo.
vii
Zunino, Jorge Osvaldo, Régimen de Sociedades – Ley General 19550-, Astrea, Buenos Aires, 2017,
p.48.
viii
Muguillo, Roberto Alfredo, Derecho Societario, La Ley, Buenos Aires, 2017, p. 142.
ix
Balbín, Sebastián, Manual de Derecho Societario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, p.219
x
Zunino, Jorge Osvaldo, Régimen de Sociedades – Ley General 19550-, Astrea, Buenos Aires, 2017, p.10.
18
xi
Balbín, Sebastián, Manual de Derecho Societario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, p.232.
xii
Muguillo, Roberto Alfredo, Derecho Societario, La Ley, Buenos Aires, 2017, p. 162 y ss.
19
0
Administración y representación de la sociedad Conceptos generales. Su organización.
Teorías del mandato y del órgano. Renuncia y remoción. Régimen legal de la
representación. Obligación de los administradores. Documentación y Contabilidad.
Principios Generales, libros de Comercio. Nacionalidad y extraterritorialidad societaria.
Distinción entre administración y representación
Las sociedades, como personas jurídicas, no tienen conciencia ni voluntad. Necesitan
de personas físicas que quieran por ella, que formen su voluntad. Para ello se
introduce la figura del administrador. El administrador es la persona que forma la
voluntad social. Si hay un directorio, se forma la voluntad por la actuación de los
directores que lo integran.
También, se necesita de personas que declaren esa voluntad y la exterioricen, para lo
cual se incorpora la figura del representante. El representante es quien actúa frente a
terceros, exteriorizando esa voluntad y celebrando los consiguientes negocios
jurídicos, actos y contratos, que vincularán a la sociedad. La sociedad sólo queda
obligada por los actos celebrados por el representante.
Según hemos de ver, la figura del administrador puede coincidir en algunos casos con
la del representante, esto es, las funciones de administración y de representación
pueden ser atribuidas a una sola persona. Es el caso del administrador de una sociedad
colectiva que, también, tendrá la representación social, salvo pacto en contrario.
Asimismo, puede suceder que esas funciones deban ser cumplidas por distintas
personas, por disposición de la Ley o del contrato. Así, en materia de sociedades
anónimas, cuando se ha designado un directorio, el presidente tendrá la
representación, salvo pacto en contrario. El estatuto podría establecer que la
representación sea ejercida por ejemplo, por el presidente actuando junto con el
secretario.
Es importante hacer la distinción entre los actos de administración y los actos de
representación; y también entre el órgano de administración y el órgano de
representación. El problema de la representación está vinculado con el tema de la
naturaleza jurídica de la persona jurídica societaria.
Nuestra Ley de Sociedades Nro. 19.550, en su Exposición de Motivos, se adhiere a la
teoría del realismo jurídica, que es una consecuencia de la teoría organicista, al
fundamentar la solución al art. 20. L.S. De esta forma, se produjo una evolución entre
1
la doctrina clásica contractual del mandato, conforme la cual los administradores
tienen las facultades conferidas por los estatutos o decisiones de la asamblea y la
moderna doctrina del órgano, conforme la cual, las facultades de los administradores
emanan de la ley.
Así, la Ley General de Sociedades, adopta la teoría del órgano, en los arts. 58 y 59, que
son normas generales aplicables a todos los tipos societarios. Al respecto, Calambres,
con toda claridad dice: "Al sujeto societario corresponde la capacidad, sus órganos no
tienen capacidad, sino competencia"
En los tipos societarios con estructura más compleja, pueden llegar a existir cuatro
tipos distintos: a) órgano de gobierno; b) órgano de administración; c) órgano de
representación y d) órgano de fiscalización; los que poseen distinta como
competencia.
De estos cuatro tipos de órganos, tres realizan actos internos de funcionamiento, son
actos en los que no participan terceros ajenos a la organización societaria. Dichos actos
son los que realizan el órgano de gobierno, el órgano de administración y el órgano de
fiscalización y no trascienden de la esfera interna de la sociedad. En la esfera externa,
de actuación con terceros ajenos a la organización societaria, la sociedad se expresa a
través del órgano de representación, es el que manifiesta la voluntad social, obligando
a la sociedad ya que a ella se le imputan las consecuencias de los actos jurídicos que
realizan sus representantes. Así, el art. 58, primera parte, se refiere al representante
legal, resultante del contrato o de disposición de la ley; y no al representante
convencional a quien se le aplica el régimen del mandato comercial (art. 223 y sgte.
Cód. de Com.), o del mandato civil (art. 1869 y sgts. del Código Civil)
Art 58.- El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por
disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los
actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun
en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas
mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos
mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el
acto se celebra en infracción de la representación plural.
Eficacia interna de las limitaciones. Estas facultades legales de los administradores o
representantes respecto de los terceros no afectan la validez interna de las
restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción.
2
Art 59.- Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus
obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios
que resultaren de su acción u omisión.
Para que la responsabilidad de los administradores societarios opere, es esencialmente
necesaria la existencia real de culpa por parte del administrador. Esta culpa puede ser
in comitendo, cuando se ejecutan decisiones que violan disposiciones legales o
estatutarias; in negligendo, cuando no se cumple con las obligaciones que emanan de
la ley, el estatuto o las resoluciones asamblearias; e in vigilando, cuando se admite que
se cometan faltas, descuidos o inobservancias de funciones en perjuicio de la sociedad.
en cualquiera de estos supuestos, debe tratarse de culpa grave, pudiendo afirmarse
que la responsabilidad del director no empieza allí donde termina su diligencia sino
donde comienza su culpa o malicia, traducida en la voluntad consciente de causar un
daño a sabiendas, o en un descuido injustificado o negligente de sus obligaciones
como “buen hombre de negocios”.
El régimen societario toma como punto de partida la disposición del art. 59, el cual
dispone, en forma general para todos los tipos societarios, que los administradores y
los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y con la diligencia de un
buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables,
ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u
omisión. Oportunamente señalamos que la regla legal contenida en el art. 59 del
ordenamiento societario establece el patrón general de conducta que deben seguir los
administradores societarios. Será dicho modelo de gestión el que deberán considerar
los jueces a la hora de justipreciar la actuación de los directivos societarios y los
representantes de los entes ideales.
Destaca Verón que en las sociedades por acciones el principio es que los directores no
contraen responsabilidad personal ni solidaria por los actos realizados de conformidad
con la ley, el estatuto y las resoluciones asamblearias, y en tanto hayan observado el
cumplimiento del objeto social, los que en tal caso han de considerarse válidos y
legales; luego, para que la responsabilidad opere, es esencialmente necesaria la
existencia real de la culpa por parte del director, como la falta de gestión, las
infracciones a las prescripciones legales o estatutarias, y los delitos y cuasidelitos.
Roitman por su parte señala que las pautas fijadas en dicha norma (refiriéndose al art.
59), a las que remiten la disposición general sobre responsabilidad de los directores,
son las siguientes: a) lealtad: se ha entendido que este concepto establece una forma
de comportamiento que la sociedad espera de su administrador, en razón de la
confianza en él depositada al elegirlo (ver art. 59, párr. 2º, LGS); b) diligencia de un
buen hombre de negocios. No obstante el principio de unidad de la culpa en nuestro
derecho, este cartabón sirve como marco de referencia para la consideración en
3
abstracto, pero en definitiva se hará la valoración en concreto que exigirá cada caso. El
régimen de responsabilidad es de orden público, por lo que sus normas son
inderogables por los socios.
En opinión de Nissen, se advierte de inmediato, de una simple lectura de las normas
que la ley 19.550 dedica al funcionamiento de todos los órganos sociales, que el
legislador ha intentado preservar la sociedad, como persona jurídica independiente a
la de sus miembros integrantes (art. 2º), de las consecuencias de una mala gestión de
sus administradores, y por ello ha conferido a los accionistas, los directores y los
síndicos la posibilidad de accionar individualmente en defensa del patrimonio social.
Ello requiere una mayor explicación. El carácter de sujeto de derecho que la ley 19.550
se ha preocupado de otorgar expresamente a las sociedades, no puede jamás hacer
olvidar, precisamente por el carácter instrumental de la personalidad de que las
mismas gozan, que detrás de las personas colectivas están las personas físicas que son
las que determinan las conductas asumidas por aquéllas. Tales premisas imponen que
la actuación de las personas jurídicas no pone punto final a la responsabilidad personal
de quienes han tenido suficiente injerencia en la determinación de la voluntad de
aquélla y que han causado un daño al patrimonio de la sociedad. En otras palabras, la
responsabilidad de la persona jurídica no excluye la que les incumbe a los individuos
que obran los hechos imputables a ellas. Por tales circunstancias es que el legislador ha
conferido también a los accionistas, a título personal, y a los terceros la posibilidad de
accionar contra los directores de la sociedad, por los daños sufridos a título personal
(art. 279), pues de lo contrario podría llegarse al resultado no querido por la ley, de
encontrarse aquéllos con un sujeto insolvente que podría hacerse responsable
efectivamente por las consecuencias de su propia actuación, cuando ésta ha sido
consecuencia de la actitud de quienes tienen la facultad de determinar la voluntad del
ente.
La posición jurídica del director es incompatible con el concepto de subordinación
jurídica propia del derecho laboral, el director de la sociedad anónima conforma un
órgano en el que es excluyente toda idea de subordinación excepto en lo que se
refiere a la propia estructura societaria. Este criterio es aun extensivo al director que
desempeñare sus funciones con periodicidad o bien de manera permanente e,
inclusive, en los términos del art. 274 de la ley 19.550, con asignación específica de
funciones o para integrar el comité del ejecutivo.
La regulación de la responsabilidad de los administradores de una sociedad anónima
por su gestión operativa y empresaria admite la promoción de las siguientes acciones
sociales: la mayoritaria de responsabilidad, la minoritaria de responsabilidad, la
subrogatoria concursal de responsabilidad y la concursal de responsabilidad. La
primera de ellas puede ser articulada por el representante legal de la sociedad y, en su
defecto, por cualquier accionista, previa decisión al respecto una asamblea ordinaria
4
(arts. 59, 234, inc. 3º, 274, 277 y concs., ley citada). La segunda de esas acciones puede
ser deducida por los accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social
(arts. 274, 275, 276 in fine y 316, ley citada). En caso de quiebra cabría una acción
subrogatoria concursal, ante la cual sería ineficaz la extinción de responsabilidad (art.
175, ley 24.522, y arts. 275 in fine y 278, ley 19.550); ello sin perjuicio de la acción de
responsabilidad concursal (art. 166, ley 24.522).
Se ha considerado que la responsabilidad de los administradores es una regla que
trasciende el campo de las sociedades. Por esta razón dispone, en el campo de las
personas jurídicas privadas, el art. 159 del nuevo Código Civil y Comercial que “Los
administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden
perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en
determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo
saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de
gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les
corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de
conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica”.
Luego se regula la responsabilidad (art. 160): “Los administradores responden en
forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los
daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u
omisión”.
En la regulación específica de las sociedades, se propone la unificación de principios
generales en la parte general de la Ley General de Sociedades. La reforma se ha
limitado a unificar en el art. 59 las facultades, deberes y responsabilidad de los
administradores en general, a los que remite el art. 274, para los directores,
asegurando así la remisión del art. 157, párr. 4º, referida a los gerentes.
El art. 59 dispone: “Los administradores y los representantes de la sociedad deben
obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Deben hacer
prevalecer el interés social por sobre cualquier otro interés. Les incumbe implementar
sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus
relaciones con la sociedad y en las de ésta con otras personas a las que estén
vinculadas. No pueden participar por cuenta propia o de terceros en actividades en
competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de los socios. Tampoco
pueden utilizar o afectar activos sociales ni aprovechar informaciones u oportunidades
de negocios para beneficio propio o de terceros, ni realizar cualquier otra operación
que pueda generar conflicto de intereses con la sociedad. El administrador o
representante que tuviera un interés contrario al interés social debe hacerlo saber al
órgano que integra, si fuese colegiado, y al de fiscalización en su caso. Debe abstenerse
de intervenir en la deliberación y si su función es individual no puede resolver por sí.
5
Los que faltaran a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente por los
daños y perjuicios que resultaran de su acción u omisión”
El art. 1708 del Cód. Civ. y Com. dispone expresamente, en punto a las “funciones” de
la responsabilidad civil, que tiene como finalidad la prevención y reparación del daño.
A su vez, la norma del art. 1709 del mismo cuerpo legal regula la prelación normativa
específica a tener en cuenta: a) las normas indisponibles de este Código y de la ley
especial; b) la autonomía de la voluntad; c) las normas supletorias de la ley especial; y
d) las normas supletorias de este Código. Los directores de sociedades se encuentran
claramente alcanzados en cuanto a su responsabilidad, y específicamente por el art.
1710 al disponer que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella depende, de: a)
evitar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias,
las medidas para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, si tales
medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería
responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de las gastos en que
incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; y c) no agravar el daño si
ya se produjo.
En opinión de López Herrera, el art. 1708 es una innovación importante, ya que el
Código de Vélez no contenía ninguna disposición que hablara de las funciones de la
responsabilidad; partía de la base de la concepción antigua de la responsabilidad civil
sólo pensada para indemnizar. No contenía ningún principio general de prevención del
daño. Es un progreso de la nueva reglamentación, la inclusión explícita y en pie de
igualdad de funciones preventiva y sancionatoria a la par de la función indemnizatoria
de la responsabilidad civil. Dicha responsabilidad, si bien tiene por finalidad principal
compensar el daño y restablecer el equilibrio roto, puede al mismo tiempo, prevenir y
sancionar al mismo tiempo.
Los directores de las sociedades responden ilimitada y solidariamente hacia la
sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, debiendo
actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, teniendo en
cuenta que deberán prevenir el daño y repararlo. Tienen el deber de evitar causar un
daño no justificado, y el deber de buena fe de adoptar medidas para evitar ese daño; y
una vez causado, no agravarlo, es decir, mitigar el daño causado.
Según Sáenz, como producto de la sanción del art. 1708 se consagran como funciones
primordiales del derecho de daños la resarcitoria y la preventiva. La función
resarcitoria tiene por objeto que el agente que ocasionó el menoscabo lo repare, ya
sea en especie o a través de una indemnización dineraria. La función preventiva, por el
contrario, busca actuar con anterioridad a que el daño se produzca o, en su caso,
lograr que el menoscabo no se agrave. Así, en el nuevo ordenamiento civil y comercial,
6
mientras que la función resarcitoria tendrá por objeto el retorno de las cosas a su
estado anterior, cuando ya se ha producido el daño, el objetivo de la función
preventiva es el de evitar o disminuir los daños que, por razón de cualquier tipo de
accidentes, pueden sufrir las personas o los bienes.
La postura mayoritaria en nuestro país considera que la responsabilidad del
administrador es extracontractual frente a los socios y terceros, y contractual respecto
de la sociedad.
Pero si el origen de la relación no se encuentra en el contrato, como sucede en el caso
de los terceros o accionistas según lo dispuesto por el art. 279, LGS, que prevé la
acción individual de responsabilidad, esta es siempre extracontractual o aquiliana, y se
funda en la regla general del art. 1721 del Cód. Civ. y Com. (13), la cual establece que la
atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos.
En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.
El texto actual del Código Civil y Comercial de la Nación confiere unidad al régimen de
la responsabilidad contractual y extracontractual. En materia de reparación, y
siguiendo a los proyectos anteriores, se recepta la unificación de los ámbitos de
responsabilidad contractual y extracontractual.
En cuanto a la problemática derivada del incumplimiento, queda regulada en el campo
obligacional y contractual. Tratando de superar las discusiones teóricas, el problema
tiene solución práctica si establecemos una regla general para la unificación de los
ámbitos de responsabilidad y una regulación especial para el cumplimiento de la
prestación comprometida mediante un contrato. Se distingue la problemática del
incumplimiento y su ejecución, regulada en el campo de las obligaciones y contratos,
de los demás aspectos, que se incluyen en la responsabilidad por daños.
Como principio general, en esta materia, podría afirmarse que la responsabilidad del
director no empieza allí donde termina su diligencia sino allí donde comienza su
culpa o malicia o sea la voluntad consciente de causar un daño previsto y querido en la
mente del autor, o un descuido injustificado de sus obligaciones de funcionario o buen
hombre de negocios. Es decir que la responsabilidad de los directores existe allí donde
la falta de gestión haya sido la causa del perjuicio sufrido por la sociedad,
independientemente de las circunstancias personales de quienes las cometen, siempre
que exista culpa o dolo del responsable.
En cuanto al deber de prevención del daño, el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, en su art. 1710, establece que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella
dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y
conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un
daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un
daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el
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valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin
causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo.
En opinión de López Herrera, el primer inciso de este art. 1710 ha optado por llamarlo
“daño no justificado” y es un refuerzo para todas las acciones preventivas porque
supone ahora un deber positivo de actuar para prevenir la ocurrencia del daño. En el
segundo inciso nos encontramos con algunas imprecisiones, ya que se superpone
parcialmente con el primer inciso. No se advierten las diferencias entre “evitar” y
“adoptar medidas razonables”. Se evita un daño con medidas razonables, y esas
medidas deben estar al alcance del agente que puede causar el daño. La mejor manera
de resolver esta cuestión es interpretar que el inc. a) está dirigido a quien tiene todo el
dominio del hecho que causa el daño, es decir a quien es su autor y tiene todas las
posibilidades de evitarlo. En cambio, el inc. b) se refiere a quien no ha causado ese
daño pero puede adoptar medidas para evitar que ese daño se incremente. El inc. c)
también es novedoso. Es el deber que tiene la victima de no agravar el daño. Si bien no
lo ha causado, es contrario a la buena fe que pretenda cobrar los daños que podría
haber evitado. Esto se encuentra en concordancia con los arts. 59 y 274 de la LGS, ya
que al establecer que los administradores y los representantes de la sociedad deben
obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, lleva al deber de
evitar causar un daño no justificado, al deber de buena fe de adoptar medidas para
evitar dicho daño y, por último, al deber de mitigar el daño causado.
El art. 59 de la ley 19.550, en su segundo párrafo, ha establecido que “los
administradores y los representantes de la sociedad que faltaren a sus obligaciones
son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que
resultaren de su acción u omisión”, lo que con algunos otros términos es reproducido
por el art. 160 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: “los administradores
responden en forma ilimitada y solidaria, frente a la persona jurídica, sus miembros y
terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus
funciones, por acción u omisión”.
La parte última del art. 59, según Verón, impone una norma general referida a los
administradores y representantes que faltaren a sus obligaciones, haciéndolos
responsables en forma ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que resultaren de
su acción u omisión. De acuerdo con la preceptiva societaria, la responsabilidad del
mandatario ha sido sustituida por la del componente de un órgano legal, observándose
en los últimos tiempos una tendencia a agravar la de los administradores,
estableciendo normas presuntivas de culpabilidad, enumerando casos concretos de
responsabilidad, imponiendo en algunas situaciones un derecho penal societario.
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Los arts. 59 y 274 de la LGS se vinculan a la responsabilidad del administrador
societario, la primera con carácter general, y la segunda específicamente a las
sociedades por acciones, indicando las bases para ponderar la conducta del
administrador, y para imponer responsabilidad solidaria e ilimitada por los daños y
perjuicios ocasionados; el reproche deriva de responsabilidad contractual, en la que,
para que se configure la culpa, es preciso demostrar el daño; el perjuicio ocasionado a
un tercero debe derivar directamente de un hecho propio en el desempeño del cargo
directivo
Art 60: “Toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en los
registros correspondientes e incorporada al respectivo legajo de la sociedad. También
debe publicarse cuando se tratare de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad
por acciones. La falta de inscripción hará aplicable el artículo 12, sin las excepciones
que el mismo prevé.”
Principios que rigen el funcionamiento del órgano de administración y
representación
La actuación del órgano de administración puede caracterizarse en torno a ciertos
principios:
1. autonomía, 2. necesariedad, 3. indelegabilidad.
1. Autonomía
El órgano de administración tiene un ámbito de competencia exclusivo y excluyente,
que le es atribuido en forma originaria y con absoluta discrecionalidad para el ejercicio
de su función.
a. Competencia exclusiva y originaria
El órgano de administración tiene competencias que le son exclusivas, atribuidas por la
LSC en forma originaria. La gestión de los negocios sociales le corresponde en forma
originaria al órgano de administración. La decisión sobre la conveniencia y oportunidad
para realizar cada uno de los negocios es de su competencia exclusiva.
Los administradores, en el ejercicio de sus funciones gozan de autonomía pues tienen
poder de apreciación y discernimiento. Pueden interpretar y apreciar cuál es el interés
del ente colectivo. Disfrutan de un poder discrecional para juzgar en qué momento han
de ejercer los poderes o facultades de que están investidos, en qué forma han de
desarrollar las funciones que les corresponden, en qué sentido deben encauzar la
actividad de la sociedad.
b. Independencia respecto a la asamblea
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Durante el siglo XIX y hasta la Ley alemana de 1937, la asamblea era concebida como
un órgano soberano que concentraba todas las potestades sociales. El órgano de
administración, en cambio, era considerado un mandatario, cuya función consistía en
ejecutar las decisiones de la asamblea. De modo que se consideraba que la asamblea
podía impartir directrices relativas a cualquier acto de gestión de la sociedad, que el
directorio debía acatar y cumplir.
En este aspecto, la LSC introduce un cambio radical en nuestro Derecho societario, que
coloca el régimen aplicable a asambleas y al órgano de administración, en sintonía con
la evolución de la doctrina y el Derecho extranjero en la materia.
La LSC crea una estructura compleja para el funcionamiento social, especialmente en
las sociedades anónimas, basada en la creación de órganos sociales, fijándoles
competencias propias que no pueden ser transvasadas.
Soberano - según el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia), es quien ejerce
o posee la autoridad suprema e independiente.
En el régimen actual, ni la asamblea es un órgano soberano ni el órgano de
administración es un mandatario. En lugar del esquema vertical que establecía el
Derecho decimonónico, se establece un sistema horizontal de controles recíprocos. La
pretensión de que la asamblea posea poderes irrestrictos debe ser hoy desestimada.
La asamblea puede revocar y sustituir a los administradores y directores, así como
llamarlos a responsabilidad pero, como contrapartida, el órgano de administración
puede impugnar las resoluciones tomadas en la asamblea.
En particular, tanto las asambleas como el órgano de administración son regulados
como órganos autónomos que disponen de sus respectivos ámbitos de competencia
privativa, exclusiva y excluyente.
La competencia de estos órganos es de naturaleza reglada y – al igual que sucede con
los órganos de la Administración pública – excepcional. A diferencia de la capacidad
atribuible al sujeto societario, la competencia no se presume ni constituye regla sino
excepción.
El órgano de administración no puede decidir en temas que corresponden a las
asambleas y éstas tienen, en principio, injerencia en la gestión administrativa y
representativa. Su injerencia es, a lo sumo, indirecta y en situaciones de excepción.
Las asambleas no titularizan de manera exclusiva la expresión de la voluntad social
sino dentro del ámbito de ejercicio de su competencia privativa.
Las facultades concretas atribuidas imperativamente por el legislador al órgano de
administración, quedan al margen de una posible intromisión de las asambleas. Ni
10
siquiera por vía estatutaria podría ampliarse tanto la competencia de las asambleas
como para sustraerle al directorio competencias originarias, porque ello significaría un
desplazamiento de funciones contrario a la LSC.
Los administradores no necesitan ni corresponde que reciban, instrucciones de la
asamblea para el efectivo desempeño de sus funciones, pues tienen facultades para
resolver por sí la forma y oportunidad de los actos de gestión a realizar. Esto sin
perjuicio de que el órgano de administración puede, si lo estima conveniente, someter
a la asamblea la decisión de medidas relativas a la gestión de la sociedad. En cambio, la
asambleas no puede asumir por sí la resolución de temas inherentes a la gestión social
(avocación).
2. Necesariedad
Quien ejerce la administración y la representación cumple con una función necesaria.
La sociedad necesita del administrador para formar la voluntad social y del
representante para vincularse jurídicamente con terceros; no puede prescindir de
ellos.
El desempeño de sus funciones no es una mera facultad de los administradores sino un
deber. Los administradores tienen el deber de realizar todos los actos jurídicos y
materiales tendientes a alcanzar el objeto previsto por los estatutos sociales. Deben
poner su actividad al servicio de la gestión de los negocios sociales.
Si se trata de un directorio es deber de cada director asistir a las reuniones que se
convoquen, participar de las deliberaciones, votar sobre las resoluciones que se
proyecten y, luego, suscribir las actas respectivas. Comete falta de gestión quien no
asiste sin justificación valedera.
Desde luego que la ejecución de las resoluciones que adopte el directorio será de
cargo del presidente o de aquellos directores que tienen su representación. El director
que no tiene cargo de representación cumple con sus obligaciones asistiendo a las
reuniones de directorio.
Frente a la falta de funcionamiento del órgano de administración, la LSC establece
varias alternativas.
a. Disolución
Las sociedades se disuelven por la imposibilidad de funcionamiento de la
administración, por la inactividad de los administradores o por la imposibilidad de
lograr acuerdos sociales válidos.
b. Intervención
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Cuando los administradores o directores incurren en omisiones que pongan a la
sociedad en peligro grave o nieguen a los socios el ejercicio de derechos esenciales,
procederá la intervención judicial como medida cautelar. También, será admisible la
intervención, cuando por cualquier causa no actúe el órgano de administración o, aun
actuando, no sea posible adoptar resoluciones válidas, afectándose el desarrollo de la
actividad social.
c. Responsabilidad
La omisión del órgano de administración en cuanto al cumplimiento de las funciones
que le atribuyen la LSC y el estatuto, es fuente de responsabilidad. Los administradores
y representantes de la sociedad deben obrar con la diligencia de un buen hombre de
negocios. Los que faltan a sus obligaciones son solidariamente responsables frente a la
sociedad y los socios, por los daños y perjuicios que resulten de su omisión.
Respecto de los administradores y directores de sociedades anónimas, se establece la
responsabilidad solidaria hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por los daños
y perjuicios resultantes, directa o indirectamente, por el mal desempeño de su cargo.
3. Indelegabilidad
Se le impone a los administradores, directores y síndicos su actuación personal. Deben
desempeñar personalmente sus cargos.
El fundamento de esta disposición es claro. Los socios confieren función de administrar
a personas de su confianza, teniendo en cuenta su capacidad, honradez, solvencia,
todas ellas cualidades personalísimas. No se concibe que la persona designada
administrador, en virtud de tales cualidades, delegue sus facultades en otra, cuyas
virtudes pueden ser desconocidas por los socios.
Desde que la prohibición de delegar el uso de la firma social, se funda en el interés de
la sociedad y de los socios, es perfectamente posible que, en el contrato social, se
faculte al administrador para que lo haga o que, por acto posterior, los socios lo
autoricen.
LA CONTABILIDAD OBLIGATORIA Y EL SISTEMA DE REGISTROS CONTABLES 1. Los
obligados contables que resultan del Código Civil y Comercial y de otras
disposiciones.
La norma básica en la materia es el artículo 320 del CCyC., el que dispone: “Están
obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan
una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento
comercial, industrial o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si
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solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de sus libros,
como es establece en esta misma Sección.
Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones
previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan profesionales liberales
o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de
empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la
enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio
normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las
actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales
deberes según determine la jurisdicción local”.
Ahora bien, ese nuevo texto debe complementarse, en primer lugar, con otras
disposiciones contables del mismo Código unificado y, en segundo término, con lo que
surge de leyes especiales no derogadas por la nueva legislación proyectada.
De ello resulta que, en el nuevo universo normativo, los obligados a llevar contabilidad
pueden ser agrupados en cuatro categorías, a saber:
a) Las “personas jurídicas privadas”, donde el fundamento de la exigencia contable
debe buscarse, ora en su recurrencia habitual al crédito (sociedades y cooperativas),
ora como una forma de rendición calificada de cuentas por la administración de
intereses de terceros (los restantes casos).
b) Los “entes contables determinados sin personalidad jurídica” expresamente
obligados por ley, como es el caso de las agrupaciones de colaboración, uniones
transitorias y consorcios de cooperación. El fundamento de la obligación contable
estaría en una calificada rendición de cuentas de los administradores y representantes
a los partícipes de estos contratos.
c) Las “personas humanas que desarrollan ciertas actividades económicas”, como son
el ejercicio de una actividad económica organizada, la titularidad de una “empresa” y
la titularidad de un “establecimiento comercial, industrial o de servicios”. El
fundamento debe buscarse en la “recurrencia habitual al crédito” propio de estas
actividades.
d) Los “agentes auxiliares del comercio” regidos por normas especiales, como es el
caso de martilleros y corredores. El fundamento debe buscarse en su conexión, por
intervención o facilitación, con operaciones económicas que interesan a terceros.
Cabe señalar que el Código no prevé en todos los casos la inscripción registral previa
de todos los obligados a llevar contabilidad, como es el caso de las simples
asociaciones, los sujetos con actividad económica organizada, etc., destacándose que
se ha derogado la obligación de todos los sujetos mercantiles de matricularse en el
Registro Público.
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Sin embargo, entendemos que en tales casos la solicitud de “rubricación” de libros o
de “autorización” de contabilidad informática debe hacerse acompañada de los
antecedentes del sujeto o ente que justifiquen su calidad de obligado, los que al
quedar depositados en el Registro Público como antecedentes para nuevas rúbricas
cumplirán una función de matricidad y de publicidad material.
Ello sin perjuicio de la expresa matriculación previa a la rúbrica a la que pudieran
obligar las leyes locales.
La Ley General de Sociedades establece acerca de la documentación y contabilidad lo
siguientes: Medios mecánicos y otros.
Art 61.- Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas por los
artículos 73, 162, 213, 238 y 290 de la presente ley, como así también de las impuestas
por los artículos 320 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación para
llevar los libros societarios y contables por Registros Digitales mediante medios
digitales de igual manera y forma que los registros digitales de las Sociedades por
Acciones Simplificadas instituidos por la ley 27.349.
El libro diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos
mayores de un (1) mes.
El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las
correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo
al artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La Comisión Nacional de Valores dictará la normativa a ser aplicada a las sociedades
sujetas a su contralor.
Para el caso que se disponga la individualización, a través de medios digitales, de la
contabilidad y de los actos societarios correspondientes, los registros públicos deberán
implementar un sistema al sólo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto
registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Corresponde aclarar que el presente artículo fue modificado por el artículo 21 de la Ley
27444.
Aplicación.
Art 62.- Las sociedades deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la fecha en
que se cumple el plazo de duración. En la medida aplicable según el tipo, darán
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, primer párrafo. Las sociedades de
responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299,
inciso 2) y las sociedades por acciones deberán presentar los estados contables anuales
regulados por los artículos 63 a 65 y cumplir el artículo 66. Sin perjuicio de ello, las
sociedades controlantes de acuerdo al artículo 33, inciso 1), deberán presentar como
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información complementaria, estados contables anuales consolidados, confeccionados,
con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas que
establezca la autoridad de contralor.
Principio general. Cuando los montos involucrados sean de significancia relativa, a los
efectos de una apropiada interpretación, serán incluidos en rubros de conceptos
diversos. Con el mismo criterio de existiesen partidas no enunciadas específicamente,
pero de significación relativa, deberán mostrarse por separado. La Comisión Nacional
de Valores, otras autoridades de contralor y las bolsas, podrán exigir a las sociedades
incluidas en el artículo 299, la presentación de un estado de origen y aplicación de
fondos por el ejercicio terminado, y otros documentos de análisis de los estados
contables. Entiéndese por fondos el activo corriente, menos el pasivo corriente.
Ajuste. Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos
intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda
constante.”
Balance. Articulo 63. En el balance general deberá suministrarse la información
que a continuación se requiere: 1) En el activo:
a) El dinero en efectivo en caja y Bancos, otros valores caracterizados por
similares principios de liquidez, certeza y efectividad, y la moneda extranjera;
b) Los créditos provenientes de las actividades sociales. Por separado se
indicarán los créditos con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los
que sean litigiosos y cualquier otro crédito.
Cuando corresponda se deducirán las previsiones por créditos de dudoso cobro y
por descuentos y bonificaciones;
c) Los bienes de cambio, agrupados de acuerdo con las actividades de la
sociedad, se indicarán separadamente las existencias de materias primas,
productos en proceso de elaboración y terminados, mercaderías de reventa y los
rubros requeridos por la naturaleza de la actividad social;
d) Las inversiones en título de la deuda pública, en acciones y en debentures, con
distinción de los que sean cotizados en bolsa, las efectuadas en sociedades
controlantes, controladas o vinculadas, otras participaciones y cualquier otra
inversión ajena a la explotación de la sociedad.
Cuando corresponda se deducirá la previsión para quebrantos o
desvalorizaciones;
e) Los bienes de uso, con indicación de sus amortizaciones acumuladas;
f) Los bienes inmateriales, por su costo con indicación de sus amortizaciones
acumuladas;
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g) Los gastos y cargas que se devenguen en futuros ejercicios o se afecten a
éstos, deduciendo en este último caso las amortizaciones acumuladas que
correspondan;
h) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido como activo.
2) En el pasivo:
I. a) Las deudas indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las
financieras, las existentes con sociedades controlantes, controladas o vinculadas,
los debentures omitidos por la sociedad; por la sociedad, los dividendos a pagar y
las deudas a organismos de previsión social y de recaudación fiscal.
Asimismo se mostrarán otros pasivos devengados que corresponda calcular;
b) Las previsiones por eventualidades que se consideren susceptibles de
concretarse en obligaciones de la sociedad;
c) Todo otro rubro que por su naturaleza represente un pasivo hacia terceros;
d) Las rentas percibidas por adelantado y los ingresos cuya realización
corresponda a futuros ejercicios;
II a) El capital social, con distinción en su caso, de las acciones ordinarias y de
otras clases y los supuestos del artículo 220;
b) Las reservas legales contractuales o estatutarias, voluntarias y las
provenientes de revaluaciones y de primas de emisión;
c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, para deducir, las pérdidas;
d) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido en las cuentas
de capital pasivas y resultados;
3) Los bienes en depósito, los avales y garantías, documentos descontados y toda
otra cuenta de orden;
4) De la presentación en general:
a) La información deberá agruparse de modo que sea posible distinguir y
totalizar el activo corriente del activo no corriente, y el pasivo corriente del
pasivo no corriente. Se entiende por corriente todo activo o pasivo cuyo
vencimiento o realización, se producirá dentro de los doce (12) meses a partir de
la fecha del balance general, salvo que las circunstancias aconsejen otra base
para tal distinción;
b) Los derechos y obligaciones deberán mostrarse indicándose si son
documentados, con garantía real u otras;
c) El activo y el pasivo en moneda extranjera, deberán mostrarse por separado
en los rubros que correspondan;
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d) No podrán compensarse las distintas partidas entre sí.
Estado de resultados. Articulo 64. “El estado de resultados o cuenta de
ganancias y pérdidas del ejercicio deberá exponer:
I. a) El producido de las ventas o servicios, agrupado por tipo de actividad. De
cada total se deducirá el costo de las mercaderías o productos vendidos o
servicios prestados, con el fin de determinar el resultado;
b) Los gastos ordinarios de administración, de comercialización, de financiación y
otro que corresponda cargar al ejercicio, debiendo hacerse constar,
especialmente los montos de:
1) Retribuciones de administradores, directores y síndicos;
2) Otros honorarios y retribuciones por servicios;
3) Sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas;
4) Gastos de estudios e investigaciones;
5) Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos similares;
6) Los gastos por publicidad y propaganda;
7) Los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado los
intereses, multas y recargos;
8) Los intereses pagados o devengados indicándose por separado los
provenientes por deudas con proveedores, bancos o instituciones financieras,
sociedades controladas, controlantes o vinculadas y otros;
9) Las amortizaciones y previsiones.
Cuando no se haga constar algunos de estos rubros, parcial o totalmente, por
formar parte de los costos de bienes de cambio, bienes de uso u otros rubros del
activo, deberá exponerse como información del directorio o de los
administradores en la memoria;
c) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio;
d) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores.
El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado
la ganancia o pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y
extraordinarias de la sociedad, determinándose la ganancia o pérdida neta del
ejercicio a la que se adicionará o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores.
No podrán compensarse las distintas partidas entre sí
17
II. El estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del
patrimonio neto. En el se incluirán las causas de los cambios producidos durante
el ejercicio en cada uno de los rubros integrantes del patrimonio neto.
Notas complementarias.
ARTICULO 65. — Para el caso que la correspondiente información no estuviera
contenida en los estados contables de los artículos 63 y 64 o en sus notas,
deberán acompañarse notas y cuadros, que se considerarán parte de aquéllos. La
siguiente enumeración es enunciativa.
1) Notas referentes a:
a) Bienes de disponibilidad restringida explicándose brevemente la restricción
existente;
b) Activos gravados con hipoteca, prenda u otro derecho real, con referencia a
las obligaciones que garantizan;
c) Criterio utilizado en la evaluación de los bienes de cambio, con indicación del
método de determinación del costo u otro valor aplicado;
d) Procedimientos adoptados en el caso de revaluación o devaluación de activos
debiéndose indicar además, en caso de existir, el efecto consiguiente sobre los
resultados del ejercicio;
e) Cambios en los procedimientos contables o de confección de los estados
contables aplicados con respecto al ejercicio anterior, explicándose la
modificación y su efecto sobre los resultados del ejercicio;
f) Acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio
de la memoria de los administradores, que pudieran modificar significativamente
la situación financiera de la sociedad a la fecha del balance general y los
resultados del ejercicio cerrado en esa fecha, con indicación del efecto que han
tenido sobre la situación y resultados mencionados;
g) Resultado de operaciones con sociedades controlantes, controladas o
vinculadas, separadamente por sociedad;
h) Restricciones contractuales para la distribución de ganancias;
i) Monto de avales y garantías a favor de terceros, documentos descontados y
otras contingencias, acompañadas de una breve explicación cuando ello sea
necesario;
j) Contratos celebrados con los directores que requieren aprobación, conforme al
artículo 271, y sus montos;
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k) El monto no integrado del capital social, distinguiendo en su caso, los
correspondientes a las acciones ordinarias y de otras clases y los supuestos del
artículo 220;
2) Cuadros anexos:
a) De bienes de uso, detallando para cada cuenta principal los saldos al
comienzo, los aumentos y las disminuciones, y los saldos al cierre del ejercicio.
Igual tratamiento corresponderá a las amortizaciones y depreciaciones,
indicándose las diversas alícuotas utilizadas para cada clase de bienes. Se
informará por nota al pie del anexo el destino contable de los aumentos y
disminuciones de las amortizaciones y depreciaciones registradas;
b) De bienes inmateriales y sus correspondientes amortizaciones con similar
contenido al requerido en el inciso anterior;
c) De inversiones en títulos valores y participaciones en otras sociedades,
detallando: denominación de la sociedad emisora o en la que se participa y
características del título valor o participación, sus valores nominales, de costo de
libros y de cotización, actividad principal y capital de la sociedad emisora o en la
que participa. Cuando el aporte o participación fuere del Cincuenta por Ciento
(50 %) o más del capital de la sociedad o de la que se participa, se deberán
acompañar los estados contables de ésta que se exigen en este Título. Si el
aporte o participación fuere mayor del Cinco por Ciento (5 %) y menor del
Cincuenta (50 %) citado, se informará sobre el resultado del ejercicio y el
patrimonio neto según el último balance general de la sociedad en que se
invierte o participa.
Si se tratara de otras inversiones, se detallará su contenido y características,
indicándose, según corresponda, valores nominales de costo, de libros, de
cotización y de valuación fiscal;
d) De previsiones y reservas, detallándose para cada una de ellas saldo al
comienzo, los aumentos y disminuciones y el saldo al cierre del ejercicio. Se
informará por nota al pie el destino contable de los aumentos y las
disminuciones, y la razón de estas últimas;
e) El costo de las mercaderías o productos vendidos, detallando las existencias de
bienes de cambio al comienzo del ejercicio, analizado por grandes rubros y la
existencia de bienes de cambio al cierre. Si se tratara de servicios vendidos, se
aportarán datos similares, a los requeridos para la alternativa anterior que
permitan informar sobre el costo de prestación de dichos servicios;
f) El activo y pasivo en moneda extranjera detallando: las cuentas del balance, el
monto y la clase de moneda extranjera, el cambio vigente o el contratado a la
fecha de cierre, el monto resultante en moneda argentina, el importe
19
contabilizado y la diferencia si existiera, con indicación del respectivo
tratamiento contable.
Memoria. Articulo 66. “Los administradores deberán informar en la memoria
sobre el estado de la sociedad en las distintas actividades en que se haya
operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se
consideren necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura de la
sociedad. Del informe debe resultar:
1) Las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y
pasivo;
2) Una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su
origen y de los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando
fueren significativos;
3) Las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas
clara y circunstanciadamente;
4) Las causas, detalladamente expuestas, por las que se propone el pago de
dividendos o la distribución de ganancias en otra forma que en efectivo;
5) Estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones;
6) Las relaciones con las sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las
variaciones operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y
deudas;
7) Los rubros y montos no mostrados en el estado de resultados —artículo 64, I,
b—, por formar parte los mismos parcial o totalmente, de los costos de bienes
del activo.
Copias: Depósito. Articulo 67. “En la sede social deben quedar copias del
balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos, a
disposición de los socios o accionistas, con no menos de quince (15) días de
anticipación a su consideración por ellos. Cuando corresponda, también se
mantendrán a su disposición copias de la memoria del directorio o de los
administradores y del informe de los síndicos.
Dentro de los quince (15) días de su aprobación, las sociedades de
responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por artículo 299,
inciso 2), deben remitir al Registro Público de Comercio un ejemplar de cada uno
de esos documentos. Cuando se trate de una sociedad por acciones, se remitirá
un ejemplar a la autoridad de contralor y, en su caso, del balance consolidado.
20
Dividendos. ARTICULO 68. — Los dividendos no pueden ser aprobados ni
distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de
un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el
órgano social competente, salvo en el caso previsto en el artículo 224, segundo
párrafo.
Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son repetibles, con excepción
del supuesto previsto en el artículo 225.
Aprobación. Impugnación. ARTICULO 69. — El derecho a la aprobación e
impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de
cualquier orden a su respecto, es irrenunciable y cualquier convención en
contrario es nula.
Reserva legal. ARTICULO 70. — Las sociedades de responsabilidad limitada y las
sociedades por acciones, deben efectuar una reserva no menor del cinco por
ciento (5 %) de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de
resultados del ejercicio, hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) del capital
social.
Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden
distribuirse ganancias hasta su reintegro.
Otras reservas. En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas
que las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una
prudente administración. En las sociedades por acciones la decisión para la
constitución de estas reservas se adoptará conforme al artículo 244, última
parte, cuando su monto exceda del capital y de las reservas legales: en las
sociedades de responsabilidad limitada, requiere la mayoría necesaria para la
modificación del contrato.
Ganancias: pérdidas anteriores. ARTICULO 71. — Las ganancias no pueden
distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados con un
porcentaje de ganancias, la asamblea podrá disponer en cada caso su pago aun
cuando no se cubran pérdidas anteriores.
Responsabilidad de administradores y síndicos. ARTICULO 72. — La aprobación
de los estados contables no implica la de la gestión de los directores,
administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o síndicos, hayan
o no votado en la respectiva decisión, ni importa la liberación de
responsabilidades.
21
Actas. ARTICULO 73. — Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades
de los libros de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados.
Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes. Las actas de las
asambleas de las sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas
dentro de los cinco (5) días, por el presidente y los socios designados al efecto.
El reconocimiento de la extraterritorialidad de las sociedades, implica la necesidad de
establecer los puntos de conexión que servirán para determinar la ley aplicable a las
distintas situaciones posibles. Se conocen dos sistemas de incorporación, que
considera ley aplicable la que rija en el lugar de constitución de la sociedad; y
domiciliario, que se inserta en la legislación imperante en el lugar de la sede social.
El ordenamiento jurídico argentino: a) garantiza, por el art. 20 de la Constitución
Nacional, la actividad empresarial extranjera, al igual que la nacional; b) el CCyC
dispone en el art. 150 que las personas jurídicas privadas que se constituyan en el
extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades; c) la Ley 19550
confiere plena personalidad jurídica a la sociedad constituida en el extranjero, para
actuar en el país, según el art. 118 de la 19.550)
El sistema vigente se encuentra en el Capítulo I, Sección XV de la LGS, art. 118 a 124,
que contempla a las Sociedades constituidas en el extranjero.
Según el art. 118 LGS, se somete la existencia y forma de las sociedades constituidas
en el extranjero al derecho del lugar de su constitución, es decir, al país en que la
entidad ha cumplimentado las formalidades prescriptas por las leyes para obtener su
reconocimiento como persona jurídica o sujeto de derecho. Por lo tanto, en lo que se
refiere a su formalidad, capacidad, personalidad y tipicidad, el art. determina que se
rigen por las leyes del lugar de constitución, siempre y cuando la sociedad extranjera
no haya sido constituida con el único fin de burlar derechos de terceros o sea un mero
instrumento para burlar la ley argentina, en cuyo caso, la aplicación de los art. 2 y 54 in
fine LGS es indiscutible.
El criterio genérico del art. ha sido duramente criticado por el VIII Congreso Argentino
de Derecho Societario, IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la
Empresa (Rosario, 2001) Winizky y Grigera Naón, quienes aducen que en ciertos casos
la ley del lugar de constitución deviene menos rigurosa que la domiciliaria, en cuanto a
los recaudos o al tratamiento fiscal, y si bien ese supuesto no se aplicará si la sede se
encuentra en Argentina (art. 124), no debe olvidarse que el ente social puede cumplir
en la república actos aislados, tal vez de importancia, cerrándose los ojos, no sólo al
fraude de una ley nacional, sino al de ley extranjera, inadmisible en un estadio de
22
evolución como el presente, que exige solidaridad y cooperación internacional;
Halperin reconoce que adoptar sistema de lugar de constitución puede prestarse a
burlar la ley del país donde el ente funciona realmente, pero a continuación comenta
que éste no es el criterio adoptado por la ley de sociedades qué según los arts. 5 y
inc.2 la sociedad debe constituirse en el lugar del domicilio, que también fija el lugar
de inscripción.
Por su parte Favier Dubois (h) considera que la ley aplicable al ente extranjero es la del
"domicilio" por lo dispuesto en los art. 5 y inc. 2 en cuanto vinculan la constitución al
lugar del domicilio, vinculación que es también regla en el derecho comparado.
Boggiano, si bien adhiere a la ley de constitución, admite la aludida vinculación, y por
sobre ello, por cuanto el art. 124 LGS aplica la ley argentina a la sociedad constituida
en el extranjero que tenga su sede (domicilio efectivo) en el país.
A) DIVERSOS SUPUESTOS DE ACTUACIÓN DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS
El art. 118 de LGS contempla cuatro supuestos de actuación territorial de la sociedad
extranjera, y les otorga un tratamiento diferenciado e independiente, a saber:
a. La realización por parte de la sociedad extranjera de actos aislados y comparendo en
juicio, en cuyo caso no necesita cumplimentar formalidad alguna, bastando en tal
sentido acreditar su existencia en legal forma, mediante documento auténtico y
legalizado.
b. El ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecimiento de
sucursal, asiento cualquier especie de representación permanente en el país. En este
supuesto la ley impone el sometimiento de la entidad al cumplimiento de ciertos
recaudos y a la publicidad y registración exigidas para las sociedades formadas en
territorio nacional. También deberán llevar contabilidad separada y someterse al
contralor que corresponda al tipo de sociedad.
c. La sociedad extranjera que participe en una sociedad argentina, ya sea como socia
fundadora o por adquisición posterior de las acciones de esta, deberá acreditar su
existencia y registrar su contrato y documentación habilitante.
d. Las sociedades que tengan su sede en la República o su principal objeto esté
destinado a cumplirse en ésta.
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MÓDULO
MÓDULO 6
DERECHO SOCIETARIO
Parte General
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MODULO VI:
EJE TEMATICO
Transformación. Subsanación. Fusión. Escisión. Resolución, disolución y
liquidación. Prórroga, reconducción y reactivación. Intervención Judicial.
TRANSFORMACION DE SOCIEDADES: (Artículos 74 a 81)
La transformación es un cambio estructural que puede estar motivado en
nuevas necesidades organizativas de la empresa, como por imperativo de
ciertas circunstancias legales.
La Ley adopta en el punto las más modernas tendencias, apartándose de la
concepción caracterizada como de “disolución-nueva creación”, por ello cambia
sólo el tipo societario pero no la personalidad, la sociedad sigue siendo la
misma bajo otro tipo.
Concepto: Se da cuando una sociedad adopta otro de los tipos sociales
regulados en la ley.
Efectos: la sociedad que se transformas, no se disuelve (por ende tampoco se
liquida), ni se modifican los derechos y obligaciones de la sociedad para con
los terceros.
La nueva sociedad es continuadora legal de la anterior y asume por ello sus
derechos y obligaciones en el estado en que se encontraban
Responsabilidad anterior de los socios:
La ley consagra el principio de inalterabilidad de la responsabilidad de los
socios por las obligaciones anteriores a la transformación, pero modifica el
tema del consentimiento de los acreedores. Para la limitación de esa
responsabilidad anterior se requiere consentimiento expreso de los acreedores.
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La subsistencia de la responsabilidad ilimitada y solidaria alcanza también a
operaciones sociales preexistentes a la transformación pero exigibles con
posterioridad a ella.
Asimismo la mayor responsabilidad personal que asuman los socios como
consecuencia de la transformación no se extiende, en principio, a las
obligaciones anteriores de la sociedad que no contaban con ella, salvo que las
aceptaran expresamente.
Se puede señlar:
- Si de la transformación surge una menor responsabilidad, esta no se extiende
a las obligaciones anteriores, salvo el consentimiento expreso de los
acreedores.
- Si de la transformación surge una mayor responsabilidad, esta no se extiende
a las obligaciones anteriores salvo aceptación expresa de los socios.
Requisitos (art. 77).
La transformación exige estos requisitos:
1. Acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario
2. Balance especial, cerrado a una fecha que no exceda de 1 mes a la del
acuerdo de transformación y puesto a disposición de los socios en la sede
social con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo. Se requieren
las mismas mayorías que para los balances de ejercicio.
3. Otorgamiento del acto q indique la transformación por los órganos
competentes de la S q se transforme y la concurrencia de los nuevos
otorgantes con constancia de los socios q se retiren, capital q representan y
cumplimiento de las formas del nuevo tipo societario adoptado.
4. Publicación por 1 día en el diario de publicaciones legales q corresponda a la
sede social y sucursales. El aviso debe contener:
Fecha de la resolución q aprobó la transformación
Fecha del instrumento de transformación
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MÓDULO 6
Razón social o denominación socia anterior y la adoptada
Socios q se retiran o incorporan y el capital que representan
5. Inscripción del instrumento con copia del balance firmado en el RPC y
demás Registros que correspondan por el tipo de S. Estas inscripciones deben
ser ordenadas y ejecutadas por el juez o autoridad a cargo del RPC.
La transformación no tiene efectos frente a terceros mientras no se inscriba,
siguiendo el criterio general.
Derecho de receso.
La ley prevé el derecho de los socios disconformes con la transformación a
retirarse de la sociedad. Esto será procedente cuando no se requiere
unanimidad para el cambio de tipo social.
La palabra “receso” tiene un significado equivalente a “retiro, alejamiento,
separación”, de este modo se entiende por “derecho de receso” a la facultad
que tienen los socios de separarse anticipadamente de la sociedad, con el
correspondiente reembolso del capital aportado, cuando el órgano de gobierno
(la junta de socios o asamblea de accionistas) adopta una decisión
expresamente contemplada en la ley como presupuesto del ejercicio del
referido derecho.
El fundamento de este derecho que las distintas legislaciones reconocen a los
socios, es la alteración profunda de su status, es decir del conjunto de
derechos, obligaciones y responsabilidad que el socio tenía con anterioridad al
mencionado acto modificatorio.
La finalidad es evitar que las mayorías ejerciendo abusivamente su poder,
puedan perjudicar a los socios minoritarios imponiéndoles modificaciones al
acto constitutivo que lesionan sus derechos.
Es el punto de conciliación entre el derecho social de modificar los estatutos y
el derecho individual que tiene el accionista de no aceptar modificaciones
sustanciales.
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MÓDULO 6
Artículo 78: En los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que
han votado en contra y los ausentes tienen derecho de receso, sin que éste
afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas
hasta que la transformación se inscriba en el Registro Público de Comercio. El
derecho debe ejercerse dentro de los quince (15) días del acuerdo social, salvo
que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos tipos
societarios. El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre
la base del balance de transformación. La sociedad, los socios con
responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e
ilimitadamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas
desde el ejercicio del receso hasta su inscripción.
Socios que tienen derecho de receso:
1.- los que votaron en contra de la transformación. Esto elimina a los que
votaron a favor y a los que se abstuvieron.
2.- los ausentes, que no concurrieron a la reunión social o asamblea donde se
resolvió la transformación de la sociedad.
Plazo para el ejercicio del derecho:
En principio rige el plazo que se hubiera fijado en el contrato o estatuto social.
Si nada se hubiere previsto allí, el plazo será de quince (15) días corridos,
contados desde la fecha de la reunión o asamblea que resolvió la
transformación.
Garantía por las operaciones posteriores:
El ejercicio del derecho de receso no puede afectar a los terceros que han
contratado con la sociedad. Pero una vez que el socio ha ejercido el derecho
de receder y manifestado su voluntad de retirarse de la sociedad, resulta
incuestionable su voluntad de no responsabilizarse por la continuación de la
actividad societaria. Por esto, el art. 78 último párrafo, consagra la garantía de
la sociedad, de los administradores sociales y de los socios con
responsabilidad ilimitada y solidaria, a favor del recedente, por las operaciones
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MÓDULO 6
que se realicen en el período de tiempo posterior al ejercicio del derecho de
receso y hasta su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Reembolso de su parte:
Dentro de los requisitos establecidos en el art. 77, observamos que el inc. 2
exige la confección de un balance especial para la transformación. Es en base
a este balance que se deberá liquidar la parte del socio recedente.
Forma de comunicar el ejercicio del derecho:
La ley no exige ninguna formalidad, pero dada la importancia de su ejercicio, el
recedente deberá comunicar que ejerce el derecho de receso por un medio
fehaciente, que no deje lugar a dudas. La notificación se debe efectuar a la
sociedad, en la sede social.
Debe ser notificada directamente por el socio o por un tercero con poder
especial que se debe mencionar en la nota de notificación a la sociedad.
Artículo 79: Preferencia de los socios. La transformación no afecta las
preferencias de los socios salvo pacto en contrario.
Los socios que permanecen en la sociedad mantienen su derecho de
preferencia sobre las partes de los recedentes, salvo pacto en contrario
existente en el contrato social o estatuto. Es decir que los socios que continúan
tienen preferencia para adquirir la parte social del recedente, sea su parte de
interés, cuotas o acciones.
Artículo 80: Rescisión de la transformación. El acuerdo social de
transformación puede ser dejado sin efecto mientras ésta no se haya inscripto.
Si medió publicación, debe procederse conforme a lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 81. Se requiere acuerdo unánime de los socios,
salvo pacto en contrario y lo dispuesto para algunos tipos societarios.
La resolución de la transformación puede ser dejada sin efecto por los mismos
socios, mientras no haya sido inscripta.
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MÓDULO 6
Si hubiera mediado publicación, habrá que hacer una nueva comunicando la
rescisión.
La rescisión requiere la misma mayoría que la votación de la transformación.
Artículo 81: Caducidad del acuerdo de transformación. El acuerdo de
transformación caduca si a los tres (3) meses de haberse celebrado no se
inscribió el respectivo instrumento en el Registro Público de Comercio, salvo
que el plazo resultare excedido por el normal cumplimiento de los trámites ante
la autoridad que debe intervenir o disponer la inscripción. En caso de haberse
publicado, deberá efectuarse una nueva publicación al solo efecto de anunciar
la caducidad de la transformación. Los administradores son responsables
solidaria e ilimitadamente por los perjuicios derivados del incumplimiento de la
inscripción o de la publicación.
Este artículo brinda claridad y certeza respecto de la situación de la sociedad
cuyo trámite de transformación no puede permanecer indefinidamente abierto.
Los administradores son responsables en forma personal, solidaria e ilimitada,
por los perjuicios que pueden derivarse del incumplimiento de la inscripción o
publicación de la transformación y su consecuente caducidad.
Producida la caducidad, deberá publicarse la misma si ya se hubiera publicado
la transformación.
FUSIÓN. Artículos 82 a 86
Concepto: Es el mecanismo jurídico utilizado para la reunión de dos o más
sociedades en una sola.
Nissen: Es el instrumento jurídico más idóneo para la concentración
empresarial.
La FUSION se da cuando 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para
constituir una nueva; o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que,
sin liquidarse, son disueltas.
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SEMANA 6
MÓDULO 6
La nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y
obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total
de sus patrimonios al inscribirse en el registro público de comercio el acuerdo
de fusión y el contrato o estatuto de la nueva sociedad o el aumento de capital
que hubiere tenido que hacer la incorporante.
Clases de fusión:
- Fusión pura: dos o mas sociedades deciden disolverse, para unirse. No se
liquidan. La nueva sociedad asume la totalidad de los derechos y obligaciones
de la o las sociedades fusionadas.
- Fusión por absorción: una sociedad ya existente incorpora a otra u otras
sociedades que se disuelven sin liquidarse. Es el clásico procedimiento de
crecimiento empresarial. La sociedad incorporante asume los derechos y
obligaciones de las absorbidas.
Efectos:
- La nueva sociedad o la sociedad incorporante adquiere la titularidad de los
derechos y obligaciones produciéndose la transferencia total de sus
patrimonios.
- Quienes eran socios en las sociedades disueltas adquieren la calidad de
socios en la nueva sociedad o sociedad incorporante.
Naturaleza jurídica:
La fusión es un procedimiento muy complejo que requiere un acuerdo o
contrato entre las sociedades, que la ley somete a una prolija regulación, para
que en el seno de cada sociedad se respeten las reglas de los ordenamientos
jurídicos particulares, es decir las disposiciones estatutarias, para que las
decisiones finales que se adopten representen la voluntad unánime o
mayoritaria, según el caso, de los socios de las compañías contratantes.
La fusión se puede realizar entre sociedades de distinto tipo societario y de
diferentes objetos sociales.
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MÓDULO 6
Etapas de la fusión. Artículo 83 (procedimiento y requisitos)
La fusión exige estos requisitos:
1- Compromiso previo de fusión: los representantes de las sociedades que
quieran fusionarse deben suscribir un compromiso previo de fusión que deberá
contener:
- motivos y fines de la fusión
- balances especiales de fusión de cada S, hechos por sus administradores con
informes de los síndicos, cerrados en una misma fecha q no debe ser anterior a
3 meses a la firma del compromiso
- Relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones
- proyecto de contrato o estatuto de la nueva sociedad
- limitaciones q las Sociedades convengan respecto a la administración de sus
negocios y garantías para el cumplimiento de una actividad normal durante el
lapso q transcurra hasta q la fusión se inscriba.
2- Resoluciones sociales. La aprobación del compromiso previo de fusión y
balances especiales. Debe ser aprobado por las asambleas o reuniones de
socios, según el tipo de que se trate.
Por ello, 15 días antes de la reunión de la asamblea social, deben ponerse a
disposición de los socios en las respectivas sedes sociales, copias del
compromiso previo que contiene los respectivos balances y también copias de
los informes de los síndicos, en su caso.
Las asambleas deben aprobar el compromiso previo con los requisitos y
quórum y mayorías que determinen sus respectivos contratos sociales para las
modificaciones de los mismos.
3- Publicidad, por 3 días de un aviso en el diario de publicaciones legales
(Boletín Oficial) de la jurisdicción de cada sociedad y en uno de los diarios de
mayor circulación territorial de la República. Tiene por finalidad garantizar el
debido ejercicio de sus derechos a los acreedores sociales
El aviso debe contener:
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MÓDULO 6
- razón social o denominación social, la sede social y datos de la inscripción en
el RPC
- capital de la nueva Sociedad
- valuación del activo y del pasivo de las sociedades fusionantes
- tipo y domicilio acordado para la sociedad a constituirse.
- fechas de compromiso previo de fusión
4- Oposición de acreedores: Dentro de 15 días desde la última publicación,
los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión. La oposición del
acreedor, no impide el progreso de la fusión.
5- Acuerdo definitivo de fusión: En caso de que no haya acreedores
oponentes, los representantes de las sociedades podrán suscribir el acuerdo
definitivo de fusión, el que debe contener:
- transcripción de las resoluciones de las asambleas sociales que aprobaron la
fusión;
- nómina de los socios que ejercen el derecho de receso y capital que
representan en cada sociedad;
-situación de los acreedores sociales, con indicación de los que hubieran sido
desinteresados, de los que hubieran sido garantizados y de los que hayan
trabado embargos.
- deben agregarse los balances especiales y un balance consolidado de las
sociedades que se fusionan, que permitirá reflejar la realidad económica de la
nueva sociedad resultante de la fusión o bien la situación de sociedad
incorporante luego de la absorción.
6- Inscripción: Debe inscribirse el acuerdo definitivo de fusión en el Registro
Público de Comercio. Solo a partir de ese momento la fusión será oponible
para la sociedad, sus socios y frente a terceros.
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MÓDULO 6
Administración. Art. 84.
La regla general es que hay que respetar lo convenido entre las partes. En
defecto de pacto expreso, desde el acuerdo definitivo la administración y
representación de las sociedades fusionantes (disueltas) estarán a cargo de los
administradores de la nueva sociedad, o de la sociedad incorporante, con
suspensión de sus funciones de quienes las administraban, con excepción del
caso de ejercitar la acción de rescisión, que luego analizaremos.
Derecho de los socios de las sociedades disueltas. Art. 85.
Los socios de las sociedades que se disuelven pueden ejercer el derecho de
receso, aplicándose lo dispuesto al respecto en el art.78. A su vez los socios
conservan las preferencias que tuvieren, aplicándose el art. 79.
Revocación: Artículo 86
El compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de
las partes, y la ley distingue dos momentos en que puede revocarse la
decisión:
- si no se han obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en 3
meses, sin condiciones;
- mientras no se haya celebrado el acuerdo definitivo se pueden revocar las
decisiones asamblearias, con recaudos iguales para su celebración y siempre
que no se causen perjuicios a las sociedades, socios o 3º.
Rescisión: Artículo 87
Cualquiera de las sociedades interesadas puede demandar la rescisión del
acuerdo definitivo de fusión por justos motivos hasta el momento de su
inscripción registral. La demanda se interpone en la jurisdicción del lugar en
donde se celebró el acuerdo definitivo.
ESCISIÓN: Artículo 88.
Concepto: Es una forma de organización de la actividad económica de una o
varias sociedades, mediante la adopción de una nueva organización jurídica,
que supone un desprendimiento patrimonial.
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MÓDULO 6
La escisión es considerada una operación económica y jurídica de gran
importancia porque facilita la reestructuración de las empresas.
A diferencia de la fusión que persigue la concentración, la escisión tiene a la
descentralización patrimonial y funcional de las empresas, permitiendo la
división entre distintas actividades que forman el objeto de una sociedad.
Se la puede definir como la división del patrimonio social en dos más partes, a
fin de transferirlo a una o varias sociedades ya existentes o creadas con motivo
de la operación.
Diferentes clases:
- Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse
con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una
nueva sociedad
- Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una
o varias sociedades nuevas
- Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con todo su patrimonio
nuevas sociedades.
Requisitos:
- Resolución social aprobatoria de la escisión del contrato o estatuto de la
escisionaria, de la reforma del contrato o estatuto de la escindente, y del
balance especial con los requisitos para la modificación del contrato o estatuto
en caso de fusión.
- El balance especial de escisión no será anterior a 3 meses de la resolución
social y será confeccionado como un estado de situación patrimonial
- La resolución social incluirá la atribución de las partes sociales de la sociedad
escisionaria, a los socios o accionistas de la escindente, en proporción a sus
participaciones en ésta, las q se cancelan en caso de reducción de capital
- Publicidad: La publicación de un aviso por 3 días en el diario de publicaciones
que corresponda a la sede social de la S escindente y en uno de los de mayor
circulación de la República y contener:
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MÓDULO 6
- Razón social o denominación, la sede social y datos de la inscripción en el
Registro Público de Comercio de la Sociedad q se escinde
- Valuación del activo y pasivo de la Sociedad, con fecha a q se refiere
- Valuación del activo y pasivo q forman el patrimonio de la nueva Sociedad
- Razón social o denominación, tipo y domicilio q tendrá la sociedad
escisionaria
- Oposición de los acreedores: Los acreedores tendrán derecho de oposición
de acuerdo al régimen de fusión.
- Instrumentación: Vencidos los plazos para el derecho de receso y de
oposición y embargo de los acreedores, se otorgan los instrumentos de
constitución de la sociedad escisionaria y de modificación de la sociedad
escindente.
- Inscripción: Los instrumentos del inciso anterior, deben ser inscriptos en el
Registro Público de Comercio.
Cuando se trate de escisión-fusión se aplican los art 83-87 (fusión, revocación,
rescisión).
Efectos:
- A diferencia de la fusión las sociedades escindentes no transmiten todo su
patrimonio a las sociedades escisionarias, sino parte de el.
- Los socios de la sociedad o sociedades escindentes pasan tambien a ser
socios de la sociedad o sociedades escisionarias.
RESOLUCIÓN PARCIAL
La sociedad nace de un contrato plurilateral que regula múltiples relaciones
entre las partes, de modo que las causas de nulidad, anulabilidad y de
resolución que afectan a uno solo de los contratantes no producen efecto frente
a los demás.
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MÓDULO 6
De allí que causales de resolución del contrato de sociedad como la muerte, el
receso y la exclusión del socio, no afectan a la totalidad, sino a la relación
parcial de ese socio con la sociedad, y no son, por lo tanto, causales de
disolución de la sociedad toda.
Esas circunstancias referidas al socio en particular, producen la resolución
parcial, esto es, la extinción del vínculo que une o liga ese socio con la
sociedad, sin disolver la sociedad misma ni afectar el vínculo de esta con los
demás con socios.
Concepto: es el instituto jurídico que deja sin efecto para el futuro el contrato
social respecto de un socio, esto es, extingue los derechos y obligaciones del
socio en lo referente a la actividad futura de la sociedad, que subsiste como
sujete de derecho, en razón de que el contrato social conserva plena vigencia
en lo atinente a los demás socios.
Aplicabilidad:
La mayoría de la doctrina entiende que la resolución parcial solo se aplica a
aquellas sociedades donde tiene importancia la personalidad de los socios.
Causales:
1- Causas establecida por estipulación contractual.
2- Muerte del socio.
3- Exclusión del socio
4.- El receso del socio
Causales contractuales: Artículo 89 Los socios pueden prever en el contrato
causales de resolución parcial y de disolución no previstas en la ley.
Muerte de un socio: Artículo 90 En las Sociedades Colectivas, en comandita
simple, de capital e industria y en participación, la muerte de un socio resuelve
parcialmente el contrato. En las Sociedades colectivas y en comandita simple,
es licito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Este pacto obliga a
éstos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pueden ellos condicionar su
incorporación a la transformación de su parte en comanditaria.
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Exclusión del socio: Artículo 91 Cualquier socio de las sociedades
mencionadas, en las SRL y los comanditados en las sociedades en comandita
por acciones, puede ser excluido si mediare justa causa. Es nulo el pacto en
contrario.
Es la sanción que dispone la separación de un socio de la sociedad cuando ha
caído en estado de incapacidad o bien cuando ha transgredido las normas
contractuales incurriendo en grave incumplimiento de sus obligaciones. Para
que haya exclusión debe mediar justa causa y es nula la cláusula contractual
que lo impidiera en tal supuesto.
Justa causa: Se da cuando el socio incurre en grave incumplimiento de sus
obligaciones. También existe en los casos de incapacidad, inhabilitación,
declaración en quiebra o concurso civil, salvo en las SRL.
Extinción del Derecho: El derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en
90 días siguientes a la fecha en la que se conoció el hecho justificativo de la
separación.
Acción de exclusión: Si la exclusión la decide la sociedad, la acción es ejercida
por su representante o por quien los socios designen si la exclusión se refiere a
los administradores. En ambos casos puede disponerse judicialmente la
suspensión provisoria de los derechos del socio cuya exclusión se persigue.
Si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustancia
con citación de todos los socios.
Efectos de la exclusión: Artículo 92:
- El socio excluido tiene derecho a una suma de precio que represente el valor
de su parte a la fecha de la invocación de la exclusión
- Si hay operaciones pendientes, el socio participa en los beneficio o soporta
sus perdidas
- La sociedad puede retener la parte del socio excluido hasta terminar las
operaciones en curso
- En caso de pérdida del aporte de uso o goce, el socio excluido no puede
exigir la entrega del aporte si éste es indispensable para el funcionamiento de
la sociedad y se le pagará su parte en dinero.
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MÓDULO 6
- El socio excluido responde hacia los 3º por las obligaciones sociales hasta la
inscripción de la modificación del contrato en el RPC.
Exclusión en sociedades de 2 socios: Artículo 93.
En las sociedades de 2 socios, se da la exclusión de uno de ellos cuando
hubiere justa causa con los efectos del art anterior. El socio inocente asume el
activo y pasivo sociales, sin perjuicio de la aplicación del art 94 bis (reducción a
1 del nº de socios).
DISOLUCION DE LAS SOCIEDAD:
Concepto: Es el momento social en el cual, al verificarse una causa legal o
contractual, se pone fin a la etapa normal de funcionamiento en la que se
cumple el objeto, dando inicio a la etapa final, denominada liquidación, que
concluye con la extinción de la sociedad como sujeto de derecho.
La sociedad dejará de realizar sus actividades específicas y orientara sus
actuaciones con la finalidad de llevar a cabo su liquidación.
Debe existir una causal de disolución.
Hay 2 formas por la que se puede dar: convencionales y legales.
Las normas de la ley en materia de disolución presentan las siguientes
características:
- Son de orden público: los socios no pueden dejarlas sin efecto o alterar
sus consecuencias, sea en el acto constitutivo o posteriormente en otro
documento, y ello con fundamento tanto en el interés de los socios como
en el de los terceros acreedores. Pero esto no impide que los socios
puedan incluir otras causales de disolución en el contrato social, de
acuerdo con lo previsto en el art. 89.
- La enunciación es taxativa y no ejemplificativa, ya que no se puede
pretender la disolución compulsiva por hechos o actos análogos a los
indicados en la ley.
- Comprende tanto a las sociedades de personas como a las de capital.
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Causales contractuales: Artículo 89 Los socios pueden prever en el contrato
constitutivo causales de disolución no previstas en la ley. Ello siempre que no
se afecte el orden público.
Hay causales q operan de pleno derecho (vencimiento del plazo previsto), o
sea no requiere de una reunión de socios para determinarlo; y otras q requieren
dicha reunión (reducción de capital).
Disolución: causas. Artículo 94: La sociedad se disuelve:
1) por decisión de los socios: ellos pueden voluntariamente anticipar la
disolución de la sociedad, adelantando el momento previsto en el contrato
social. Esto es consecuencia del principio general de autonomía de la voluntad.
La decisión debe ser tomada en reunión especial o asamblea extraordinaria y
con el quórum y mayorías necesarias, según el tipo societario. No se requiere
que los socios indiquen o expresen la causa, pero es recomendable que lo
hagan a fin de evitar impugnaciones.
2) por expiración del término por el cual se constituyó: el contrato social
debe contener “el plazo de duración que debe ser determinado”. La
determinación precisa de ese plazo es un requisito insoslayable en nuestra ley
y tiene fundamento en la necesidad de otorgar seguridad jurídica a las
relaciones de la sociedad con terceros y entre socios. Esta causal no opera de
forma automática pues se admite la continuación de la sociedad con
posterioridad a su vencimiento, aplicando el principio de reactivación de la
sociedad mediante el procedimiento de reconducción.
3) por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia:
se trata de una condición resolutoria que las partes han previsto en el contrato
y a la cual han supeditado su existencia. Se trata de una causal que debe
operar antes del vencimiento del plazo de duración de la sociedad, como
causal de vencimiento anticipado, pues de lo contrario la disolución se
producirá como consecuencia del acaecimiento de ese vencimiento.
4) por consecución del objeto por el cual se formó, o por la imposibilidad
sobreviniente de lograrlo: este inciso tiene dos partes, el primero alude a la
disolución por la consecución del objeto para el cual se formó la sociedad. Para
que opere, es preciso que el logro del objeto o la imposibilidad de conseguirlo
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MÓDULO 6
sean absolutos, totales y definitivos y posteriores a la formación de la sociedad.
Los socios en asamblea especial o extraordinaria deberán declarar que el
objeto social se ha cumplido y que en consecuencia la sociedad se disuelve. O
bien deberá declararlo el juez interviniente a pedido de uno de los socio, si no
hubiera mediado acuerdo en la disolución.
El segundo supuesto es la imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto para
el que se constituyó la sociedad. Esta imposibilidad puede derivar de una
causa natural o legal. Debe ser posterior a la constitución de la sociedad, total y
definitiva. No opera de forma automática, sino que requiere de la verificación y
resolución de una reunión o asamblea de socios que declare la imposibilidad
sobreviniente de lograr el objeto social
5) por la pérdida del capital social: el capital social es un elemento esencial
para que exista una sociedad, de modo que su pérdida implica la falta o
ausencia de tal elemento esencial. Exhibe también la imposibilidad futura de la
sociedad de lograr el objeto propuesto. No pera de forma automática.
6) por declaración en quiebra; la disolución quedará sin efecto si se
celebrare avenimiento o se dispone la conversión: la disolución de la
sociedad por su quiebra es impuesta por la ley en tutela de los intereses
generales, ya que la sentencia declarativa de quiebra importa para la sociedad
fallida el desapoderamiento de sus bienes, pasando la administración al síndico
y siendo ineficaces los actos que realicen anteriores administradores de la
sociedad. Además la disolución queda sub efecto si se logra un avenimiento en
el juicio respectivo.
7) por su fusión, en los términos del artículo 82: la fusión puede ser de dos
tipos: pura, cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para
constituir una nueva; y por absorción, cuando una sociedad incorpora a otra u
otras que se disuelven sin liquidarse.
En ambos casos la disolución no va seguida de la liquidación.
8) por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de
sus acciones; la disolución podrá quedar sin efecto por resolución de
asamblea extraordinaria reunida dentro de los sesenta (60) días, de
acuerdo al artículo 244, cuarto párrafo: esta causal es aplicable a aquellas
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MÓDULO 6
sociedades por acciones abiertas, autorizadas a realizar oferta pública de sus
títulos calores por la Comisión Nacional de Valores y que coticen sus acciones
en los mercados de valores.
De acuerdo al régimen vigente las sociedad requieren una doble autorización,
para hacer oferta pública y para cotizar los títulos en un mercado de valores.
De aquí es que la norma se refiere a esas dos cancelaciones, es decir el retiro
de la autorización para hacer oferta pública, y el retiro de la autorización para
cotizar títulos. Si producidas estas cancelaciones, la sociedad no resuelve en
asamblea la continuación, se producirá la disolución.
Se trata de una causal de disolución sometida a una condición suspensiva, cual
es que la sociedad por medio de la asamblea no resuelva su continuación.
Se requiere que la decisión se tome en asamblea extraordinaria por mayoría de
votos.
9) por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes
especiales la impusieran en razón del objeto: se trata de aquellos casos
donde se ha limitado el ejercicio de una determinada actividad a ciertas
personas previamente autorizadas. Tal el caso de las entidades bancarias, la
aseguradora, radiodifusión y televisión, etc. La revocación de esa autorización
implica dejar a las sociedad cuyo objeto social es precisamente ejercer esa
actividad, en situación de no poder cumplir el objeto social para el que fueron
constituidas.
Reducción a uno del número de socios: Artículo 94 bis.
La reducción a 1 del nº de socios no es causal de disolución, imponiendo la
transformación de pleno derecho de las sociedad en comandita simple o por
acciones, de capital e industria, en Sociedad Anónima Unipersonal, si no se
decidiera en el término de 3 meses.
Prórroga: artículo 95
Requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario. Las
sociedades por acciones y las SRL requieren acuerdo de las mayorías
especiales prevista para cada tipo.
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MÓDULO 6
La prórroga debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento
del plazo de duración de la sociedad.
Reconducción de la sociedad:
A veces ocurre que los socios olvidan el plazo de duración de la sociedad y lo
dejan vencer sin tener intención de disolver la sociedad.
Se les concede a los socios la posibilidad de que con posterioridad al
vencimiento del plazo de duración, revoquen dicha causal disolutoria a través
de la reconducción y eviten asi la liquidación de la sociedad.
ARTICULO 95: Reconducción. Con sujeción a los requisitos del primer
párrafo puede acordarse la reconducción mientras no se haya inscripto el
nombramiento del liquidador, sin perjuicio del mantenimiento de las
responsabilidades dispuestas por el artículo [Link] ulterior acuerdo de
reconducción debe adoptarse por unanimidad, sin distinción de tipos.
Pérdida del capital: Artículo 96
En el caso de pérdida del capital social, la disolución no se produce si los
socios acuerdan su reintegro total o parcial del mismo o su aumento.
Disolución judicial: Artículo 97
Cuando la disolución sea declarada judicialmente, la sentencia tendrá efecto
retroactivo al día en que tuvo lugar su causa generadora.
Efectos de la disolución:
El efecto principal de la disolución es el cambio de objeto de la sociedad. se
dejaran de lado las actividades especificas, y el nuevo fin societario, será llevar
a cabo la liquidación.
ARTÍCULO 98: La disolución de la sociedad, se encuentre o no constituida
regularmente, solo produce efecto respecto de 3º en su inscripción registral,
previa publicación en su caso
Administradores: Artículo 99
Los administradores, en tales situaciones, solo pueden atender los asuntos
urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación.
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MÓDULO 6
Cualquier operación ajena a esos fines los hace responsabilidad ilimitada y
solidariamente respecto a los 3º y los socios, sin perjuicio de la responsabilidad
de éstos.
Remoción de causales de disolución: Artículo 100
Las causales de disolución pueden ser removidas mediando decisión de la
asamblea y eliminación de la causa que le dio origen, si existe viabilidad
económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. La
resolución se adopta antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio de 3º y de
las responsabilidades asumidas. Si hay duda sobre una causal de disolución,
se está a favor de la subsistencia de la sociedad.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD:
Concepto: es la utlima etapa en la vida de la sociedad. Producida una causal
de disolución la sociedad no muere, sino que continúa viviendo a efectos de
poder realizar todo su activo y pagar su pasivo y distribuir el saldo final, si lo
hubiera, entre los socios.
Personalidad. Normas aplicables. ARTÍCULO 101: La sociedad en
liquidación conserva su personalidad a ese efecto y se rige por las norma a su
tipo en cuanto no sea incompatible con la liquidación.
La ley concede a la sociedad esta personalidad y esta prolongación de vida al
solo efecto de cumplir los actos necesarios para realizar el objeto propio de la
liquidación.
El liquidador. Designación del liquidador: Artículo 102
La liquidación de la sociedad está a cargo del órgano de administración, salvo
pacto en contrario.
En su defecto, el liquidador será nombrado por mayoría de votos dentro de 30
días de haber entrado la sociedad en liquidación.
No designado el liquidador o si éste no desempeñare el cargo, cualquier socio
puede solicitar al juez el nombramiento omitido o nueva elección.
El nombramiento del liquidador debe inscribirse en el RPC.
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MÓDULO 6
Remoción:
Los liquidadores pueden ser removidos por las mismas mayorías requeridas
para designarlos. Cualquier socio, o el síndico en su caso, pueden demandar la
remoción judicial por justa causa.
Obligaciones, inventario y balance: Articulo 103 Los liquidadores están
obligados a confeccionar dentro de 30 días de asumido el cargo un inventario y
balance de patrimonio social, que pondrá a disposición de los socios.
Estos podrán por mayoría, extender el plazo hasta 120 días.
El incumplimiento de esta obligación es causal de remoción y les hace perder
el derecho de remuneración, así como les responsabiliza por los daños y
perjuicios ocasionados.
Información periódica: Artículo 104
Los liquidadores deben informar a los socios, por lo menos trimestralmente,
sobre el estado de la liquidación. En las SRL cuyo capital alcance el importe de
$10.000.000 y en las sociedades por acciones el informe se suministra a la
sindicatura. Si la liquidación se prolongare, se confeccionan además balances
anuales.
Facultades: Artículo 105
Los liquidadores tienen la representación de la sociedad.
Están facultados para celebrar todos los actos necesarios para la realización
del activo y cancelación del pasivo.
Están sujetos a las instrucciones de los socios, impartidas según el tipo de
sociedad, so pena de incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios
causados por el incumplimiento.
Actuarán empleando la razón social o denominación de la sociedad con el
accesorio "en liquidación".
Su omisión lo hará ilimitada y solidariamente responsable por los daños y
perjuicios
Contribuciones debidas: Artículo 106
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MÓDULO 6
Cuando los fondos sociales sean insuficientes para satisfacer las deudas, los
liquidadores están obligados a exigir a los socios las contribuciones debidas de
acuerdo con el tipo de sociedad o del contrato constitutivo.
Partición y distribución parcial:
Si todas las obligaciones sociales estuvieren suficientemente garantizadas,
podrá hacerse partición parcial.
Los accionistas que representen la décima parte del capital social en las
sociedades por acciones y cualquier socio en los demás tipos, pueden requerir
en esas condiciones la distribución parcial.
En caso de la negativa de los liquidadores la incidencia será resuelta
judicialmente.
El acuerdo de contribución parcial se publica en la misma forma que el acuerdo
de reducción capital.
Obligaciones y responsabilidades: Artículo 108
Las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores se rigen por las
disposiciones para los administradores, en todo cuanto no esté dispuesto en
esta Sección.
Balance final y distribución: Artículo 109
Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionan el balance final y el
proyecto de distribución: reembolsan el capital y, salvo disposición en contrario
del contrato, el excedente se distribuirá en proporción a la participación de cada
socio en las ganancias.
- El balance final: informa acerca de todas las operaciones realizadas durante
su gestión y pone de manifiesto si existen o no remanentes.
- El proyecto de distribución, el liquidador indica como debería repartirse
entre los socios, el remanente de la liquidación.
Comunicación del balance y plan de partición. Artículo 110
El balance final y el proyecto de distribución suscriptos por los liquidadores son
comunicados a los socios, quienes podrán impugnarlos en 15 días. Así, la
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acción judicial oportuna se promueve en 60 días siguientes. Se acumulan todas
las impugnaciones en una causa única.
En las SRL cuyo capital alcance $10.000.000, y en las sociedades por
acciones, el balance final y el proyecto de distribución suscripta también por los
síndicos, son sometidos a la aprobación de la asamblea. Los socios o
accionistas disidentes o ausentes, pueden impugnar judicialmente estas
operaciones en el término de 15 días computado desde la aprobación por la
asamblea.
Distribución: El balance final y el proyecto de distribución aprobados se
agregan al legajo de la sociedad en el RPC, y se procede a la ejecución.
Los importes no reclamados en los 90 días de la presentación de tales
documentos en el RPC, se depositan en un banco oficial.
Pasados 3 años sin ser reclamados, se atribuirán a la autoridad escolar de la
jurisdicción respectiva.
Cancelación de la inscripción: Artículo 112
Terminada la liquidación, se cancela la inscripción del contrato social en el
RPC. En defecto de acuerdo de socios, el Juez de Registro decide quien
conserva los libros y documentación.
INTERVENCIÓN JUDICIAL.
Debido a su estructura predominantemente contractualista, la ley instaura esta
medida en atendiendo exclusivamente al interés de la sociedad y de los socios
ante la actuación de los administradores que ponga en grave peligro sus
derechos. Las medidas cautelares a favor de los terceros quedan circunscriptas
a las normas procesalesi.
Se encuentra regulada en la LGS desde el art. 113 al 119.
Hay intervención judicial cuando un juez interfiere en el funcionamiento o en la
estructura de una sociedad designando una persona en quien delega sus
facultades para el cometido de las funciones que le confiere, que procederá
como medida cautelar con los recaudos establecidos en la sección de esta ley,
sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de
sociedades.
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MÓDULO 6
Requisitos y prueba. El peticionante acreditará su condición de socio, la
existencia del peligro y su gravedad, que agotó los recursos acordados por el
contrato social y se promovió acción de remoción.
Criterio restrictivo. El juez apreciará la procedencia de la intervención con
criterio restrictivo.
Clases: La intervención puede consistir en la designación de un mero veedor,
de uno o varios coadministradores, o de uno o varios administradores.
Misión. Atribuciones. El juez fijará la misión que deberán cumplir y las
atribuciones que les asigne de acuerdo con sus funciones, sin poder ser
mayores que las otorgadas a los administradores por esta ley o el contrato
social. Precisará el término de la intervención, el que solo puede ser prorrogado
mediante información sumaria de su necesidad.
Contracautela. El peticionante deberá prestar la contracautela que se fije, de
acuerdo con las circunstancias del caso, los perjuicios que la medida pueda
causar a la sociedad y las costas causídicas.
Apelación. La resolución que dispone que la intervención es apelable al solo
efecto devolutivo.
ii
Zunino, Jorge Osvaldo, Régimen de Sociedades – Ley General 19550-, Astrea, Buenos Aires, 2017,
p.112.
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SEMANA 7 7
MÓDULO
MÓDULO 7
DERECHO SOCIETARIO
Clasificación
Sociedad colectiva y en comandita
simple
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MÓDULO 7
MODULO VII:
EJE TEMATICO
Clasificación de las sociedades. Sociedad Colectiva: Características.
Denominación. Responsabilidad de los socios. Administración. Gobierno.
Capital Social. Fiscalización. Resolución Parcial. Sociedad en Comandita
Simple: Características. Denominación. Responsabilidad de los socios.
Administración. Gobierno. Capital Social. Fiscalización. Resolución Parcial.
CLASIFICACION DE SOCIEDADES
Parte de la doctrina alude a la existencia de un criterio económico-jurídico y
otro exclusivamente jurídico para clasificar a las sociedades.
En el primer caso se divide a las sociedades en individualistas y colectivistas,
según la relación entre la gestión del negocio y la cualidad del socio.
Sociedades individualistas o de personas son aquellas en que los socios como
tales tienen derecho a la gestión (autoorganicismo). En ellas la propiedad de la
empresa (en sentido económico) y su dirección se reúnen en las mismas
manos.
Sociedades colectivistas o de capitales son aquellas en que los socios como
tales no tienen derecho a la gestión (organicismo de terceros). En ellas la
propiedad y dirección de la empresa están radicalmente separadas. Su
prototipo es la sociedad por acciones.
Con criterio jurídico, las sociedades se clasifican según la distinta
responsabilidad del socio por las deudas sociales. Es así que las sociedades
pueden ser de responsabilidad ilimitada o limitada, lo que se corresponde con
dos tipos de sociedades, la colectiva y la anónima. De la mezcla de estas dos
formas de responsabilidad nace un tipo intermedio, la sociedad comandiataria.
Sociedades de Personas: son más importantes los socios que su capital; es
importante saber que los mismos tienen una gran responsabilidad, incluso
llegan a cubrir las deudas sociales con sus propios bienes personales.
1
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MÓDULO 7
Sociedad Colectiva. (S.C.)
Sociedad en Comandita Simple. (S.C.S.)
Sociedad de Capital e Industria. (S.C.I.)
Sociedad de Capital: El elemento sobresaliente es el capital. En una SA, por
ejemplo, ni siquiera se conoce la identidad de los socios. Estos tienen su
capital dividido en porciones de igual valor llamadas "acciones". La
responsabilidad de los socios se limita al capital que aportaron.
Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A.)
Sociedad Anónima (S.A.)
Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) incorporada con la reforma
introducida por la Ley 26.994
Sociedad de Economía Mixta.
Sociedad Anónima con Participación Estatal mayoritaria.
Sociedad Mixta: Poseen caracteres de los dos grupos anteriores. En ellas,
tanto el capital como los socios tienen igual trascendencia.
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
SOCIEDADES DE PERSONA O INTERÉS:
Son las sociedades de partes o interés en las que predominan las
características del socio por sobre el capital. Son las más antiguas. Su
utilización en el comercio es cada vez más escasa. A pesar de la sencillez,
flexibilidad que tiene su funcionamiento, los comerciantes no recurren a ellas
porque los socios responden de manera ilimitada, tienden a buscar formas
asociativas en las que se limite la sociedad.
Son 3:
- SOCIEDADES COLECTIVAS (Arts. 125-133)
- SOCIEDADES EN COMANDITA SIMPLE (Arts. 134-140)
- SOCIEDADES DE CAPITAL E INDUSTRIA (Arts. 141-145).
2
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MÓDULO 7
Las sociedades de interés se rigen por las normas de las sociedades colectivas
y estas han sido reservadas a las pequeñas o medianas empresas por la
responsabilidad ilimitada de los socios.
En 1932 aparece la SRL (Sociedad de responsabilidad limitada) y se pone un
punto final a las sociedades de interés para limitar su responsabilidad.
SOCIEDAD COLECTIVA (arts. 125 - 133)
Concepto: la doctrina la define como aquella sociedad en que todos los socios,
en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la
proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones,
respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente con todos sus bienes de
las resultas de las operaciones sociales.
Características:
- Fuerte acento personal, es personal de todos los socios.
- Responsabilidad solidaria ilimitada y subsidiaria por las obligaciones sociales.
El pacto en contrario no es oponible a 3º.
- Todos los socios tienen acceso a la dirección y manejo de los asuntos
sociales.
- Capital dividido en partes de interés.
Responsabilidad de los socios.
La ley consagra la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las
obligaciones sociales.
Es subsidiaria porque una vez ejecutado el patrimonio social, los acreedores
sociales pueden ejecutar el patrimonio individual o personal de cada socio o de
todos los socios.
3
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MÓDULO 7
Es ilimitada porque los socios responden con todo su patrimonio sin
posibilidades de limitación.
Y es solidaria porque cada socio responde por el total adeudado y no en
proporción a la parte de su capital.
Como consecuencia la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios.
Llegado el caso, la ley exige que haya una sentencia contra la sociedad y que
se haya ejecutado su patrimonio, para recién posteriormente hacer viable la
acción contra los socios. Este trámite previo es insoslayable, de modo que el
acreedor social no puede demandar directamente a los socios personalmente,
ni aún probando que la sociedad no tiene bienes libres.
Oposición del beneficio de excusión: Los acreedores no pueden ejecutar el
patrimonio de los socios que gocen del beneficio de excusión hasta tanto se
haya ejecutado el patrimonio social.
El socio que quiere plantearlo debe hacerlo judicialmente, no es automático. Es
una acción que tiene el socio. Primero tiene que ir a la sociedad, si éstos no
alcanzan, recién ahí se pueden cobrar con el patrimonio personal del socio.
Cuando un socio paga la deuda social, tiene la acción de reintegro respecto del
resto de los socios.
- El capital se divide en partes de interés, no en cuotas como en la SRL ni
acciones como en las SA:
1- Los acreedores de socios NO pueden vender esa parte de interés. Sólo la
pueden embargar porque el acreedor se cobra de las utilidades del socio y
eventualmente de la cuota de liquidación si la S se liquida
2- Resolución parcial del contrato por fallecimiento de socio.
3- Posibilidad de excluir al socio que haya incurrido en falta grave.
4- Consentimiento de todos los socios en caso de que uno ceda su parte de
interés a otro socio o a 3º. Es decir, unanimidad.
En todos estos casos se ve la importancia del elemento personal.
4
SEMANA 7
MÓDULO 7
Constitución y modificación:
Denominación social: Se denomina con Sociedad Colectiva o su abreviatura.
Si actúa con razón social, esta se forma con el nombre de alguno, algunos o
todos los socios, o bien debe contener la palabra “y compañía” o su abreviatura
si en ella no figuran el nombre de todos los socios. Se busca dar transferencia.
La violación de ello hace al firmante responsable solidario con la sociedad por
las obligaciones contraídas.
Se hace por instrumento privado.
Administración:
Cualquiera de los socios, indistintamente, o en conjunto, puede administrar la
sociedad. El contrato social fijará las reglas, pero si no lo hiciera, se entenderá
que todos los socios pueden administrar, indistintamente.
Aquellos que cumplan la función de administradores, son también
representantes de la sociedad.
El régimen de administración está regulado por el contrato social. Los socios
tienen plena libertad para designar al administrador y para fijar sus funciones.
- Si se encarga en el contrato a varios socios sin determinar sus funciones, se
entiende que pueden realizar cualquier acto de administración y
representación.
- Si se ha estipulado que nada puede hacer uno sin el otro, ninguno puede
obrar individualmente, aun en el caso de que el coadministrador se halle en la
imposibilidad de actuar.
Remoción:
Sea el administrador socio o no, el principio es que los administradores se
pueden remover en cualquier momento sin necesidad de invocar justa causa,
por mayoría de los socios y que no haya pacto en contrario.
Cuando en el contrato social se requiere justa causa, el administrador conserva
su cargo hasta que una sentencia judicial lo remueva, salvo que se hubiera
pedido la separación provisoria por las normas de intervención judicial.
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Los socios disconformes con dicha remoción y que votaron en contra de la
decisión, tienen derecho de receso. Lo ejercen cuando la designación del
administrador era una condición expresa en el contrato.
La acción de remoción del administrador cuando es con justa causa, es de
naturaleza social y tiene que dirigirse en forma conjunta contra la sociedad y el
administrador. Es una acción social. Esta acción se rige por las normas de
conocimiento pleno ya que todas las acciones societarias se someten al
proceso sumarísimo.
Renuncia:
El administrador puede renunciar en cualquier momento, salvo pacto en
contrario previsto en el contrato social. Pero hay casos en los que debe
responder por los daños que pueda ocasionar: cuando sea dolosa o
intempestiva.
Es intempestiva si fuera hecha a destiempo, en un momento desfavorable para
la sociedad. Y es dolosa si fuera efectuada de mala fe, para causar un perjuicio
a la sociedad.
De todas maneras la renuncia es un acto bilateral y debe ser aceptada por los
socios, por lo que estos tienen en todo momento el derecho de rechazarla.
Capital social:
Aporte: cualquier tipo de bienes, por esto la gran responsabilidad que tienen los
socios.
Al suscribir e integrar el capital social, los socios pasan a ser titulares de
participaciones societarias denominadas PARTE DE INTERES.
Para transferir las partes de interés, tanto a un tercero como a otro socio, es
necesario reformar el contrato social. Por ello es que se necesita el
consentimiento unánime de los restantes socios.
Resoluciones sociales. Mayorías:
En la sociedad colectiva se requiere el consentimiento todos los socios para:
- La modificación del contrato
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- La transferencia de partes de interés a otro socio o a un 3º.
Aquí la mayoría significa el CONSENTIMIENTO DE TODOS, o sea,
unanimidad.
Para el resto de las decisiones, se requiere MAYORÍA ABSOLUTA, como los
estados contables.
Resolución parcial del contrato de sociedad:
En la sociedad de personas, la muerte produce una RESOLUCIÓN PARCIAL.
Los herederos no ingresan a la sociedad sino que son acreedores de la
sociedad del valor real que tenía el socio fallecido allí.
Sin embargo, la Ley General de Sociedades permite que se inserten en el
contrato, si hay cláusulas que modifiquen este principio y que hagan obligatorio
que los herederos se incorporen a la sociedad, quienes pueden oponer su
responsabilidad limitada (comanditaria).
Ya que se remite la licitud de este tipo de clausulas contractuales, en donde se
establezca que los herederos de los socios fallecidos, ingresen a la sociedad.
Exclusión de un socio:
Cualquier socio puede ser excluido si mediare justa causa. Aquel socio que
realice ACTOS EN COMPETENCIA, podrá ser excluido y también se le podrá
exigir: (sanción)
- La incorporación a la sociedad de los beneficios obtenidos con la realización
de dichos actos
- El resarcimiento de los daños causados.
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE (Arts. 134 – 140)
Concepto: Es aquella sociedad de personas en la que coexisten dos
categorías de socios, los comanditados y los comanditarios, cuyos derechos y
obligaciones son bien diferenciados.
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Se trata de una sociedad que hemos clasificado como “de interés” o
“personales” de tipo “mixta”, con socios de responsabilidad ilimitada y socios
con responsabilidad limitada.
Caracteres. Categorías de socios:
-Existencia de dos categorías de socio, y debe haber por lo menos uno de cada
una, sin perjuicios de que haya mas de uno en alguna o en ambas:
- SOCIOS COMANDITADOS: también llamados solidarios o colectivos,
responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad
colectiva, es decir, en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria.
- SOCIOS COMANDITARIOS: Responden en forma limitada, por las
obligaciones sociales, ya que solo responden con el capital que aportaron o
que se obligaron a aportar.
Ante esta distinción, la quiebra de la sociedad solo producirá la quiebra de los
socios comanditados
Constitución:
Rigen los mismos requisitos que para las sociedades colectivas.
Denominación: Es un nombre de fantasía, integrado con las palabras
“Sociedad en comandita Simple” o su abreviatura, y dada la limitación de
responsabilidad para una de las categorías de socios, tal exigencia adquiere
particular importancia para quienes contraten con la sociedad.
Esto determina que solo los socios comanditados pueden figurar en la razón
social, ya que ellos asumen la responsabilidad solidaria e ilimitada.
Razón social: Se compone con el nombre o nombres de los socios
COMANDITADOS. Si no figura el nombre de todos los socios comanditados,
deberá complementarse con las palabras “y compañía” o su abreviatura.
Quien firme en nombre de la sociedad violando estas reglas, será responsable
en forma solidaria.
Aportes del socio comanditario.
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La ley prescribe que el aporte debe consistir en “obligación de dar” y esto se
compadece con la naturaleza de la sociedad y la limitación de la
responsabilidad dispuesta a favor de esta categoría de socios.
Nada dice la ley del aporte de los socios comanditados, de modo que resulta
admisible que estos realicen aportes de uso o goce de bienes.
La diferenciación entra las categorías de ocios obligará también a especificar
en el contrato social el capital que corresponde a los socios comanditados y el
que corresponde a los comanditarios.
Administración y representación. Limitaciones impuestas a los
comanditarios.
La administración y representación de la sociedad solo puede ser ejercida por
los socios comanditados o por terceros designados en el contrato social,
porque los socios comanditarios no pueden intervenir en la administración, so
pena de ser responsables ilimitada y solidariamente por las operaciones
sociales.
El socio comanditario no puede entrometerse en la administración. Si lo
hiciere será responsable ilimitada y solidariamente por los actos que realizados
en violación a esta norma. Si su actuación administrativa fuere habitual, su
responsabilidad se extenderá aun a los actos en que no hubiera intervenido.
En caso de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación, el socio
comanditario podrá realizar actos urgentes de administración mientras se
regulariza la situación, sin incurrir en responsabilidad ilimitada y solidaria.
En las demás cuestiones, se aplican las reglas de la sociedad colectiva.
Responsabilidad de los socios:
- Comanditados: ilimitada, solidaria y subsidiaria.
- Comanditarios: limitada, respecto al capital que aportó.
Actos autorizados al socio comanditario:
Expresamente se los autoriza a realizar ciertos actos, como: los de examen,
inspección, vigilancia, verificación, opinión o consejo.
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Resoluciones sociales: Rigen las mismas reglas que para la sociedad
colectiva. Se exige: - Unanimidad: para la modificación del contrato, y
transferencia - Mayoría absoluta: para las demás resoluciones sociales. Los
socios comanditarios tendrán voto en la consideración de los estados contables
y en la designación del administrador.
Aplicación de las normas de la sociedad colectiva
En todo lo que no esté previsto en el contrato social o en la ley, en la parte
referida a estas sociedades, se le aplicarán a ella las reglas establecidas para
las sociedades coelctivas.
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MÓDULO
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DERECHO SOCIETARIO
Sociedad de capital e industria
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EJE TEMATICO
Sociedad de Capital e Industria. Características. Socios: aportes,
responsabilidad, participación. Razón social. Capital social. Administración y
representación. Voto del socio industrial. Muerte y exclusión del socio. Ley de
Contrato de Trabajo.
SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA (Arts. 141 – 145)
Concepto: Es aquella sociedad de personas en la que coexisten dos
categorías de socios, los capitalistas y los industriales, diferentes en cuantos a
sus derechos y obligaciones.
Su denominación no es correcta, ya que debió denominársela “sociedad de
capital y trabajo”, porque la palabra “industria” no está usada en su exacta
acepción sino en la de trabajo humano.
Se trata de un tipo mixto, pues la sociedad se integra con dos categorías de
socios.
Diremos entonces que se trata de una sociedad de interés, personal, de tipo
mixto, con dos categorías de socios, cuya diferenciación se establece en virtud
de la naturaleza de sus aportaciones.
Hay 2 categorías de socios que se diferencian por la responsabilidad y por los
aportes:
- Los socios CAPITALISTAS solo pueden hacer prestaciones de dar;
- Los socios INDUSTRIALES pueden aportar su industria o prestaciones de
hacer.
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Características.
- Los capitalistas aportan el capital y responden por los resultados de las
operaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva (solidaria,
ilimitada y subsidiaria).
- Los industriales aportan únicamente su trabajo, responden hasta la
concurrencia de las ganancias no percibidas. A los industriales les está
expresamente prohibido percibir sueldos periódicos por su trabajo, y lo que
reciben son ganancias siempre y cuando sean liquidas y realizadas
provenientes de un balance de la ley y aprobado por el órgano social
competente.
Constitución y denominación:
Se rige por las mismas normas que las colectivas.
Razón Social: Debe contener el nombre de sociedad de capital e industria o su
abreviatura.
Si actúa bajo una razón social no puede figurar en ella el nombre del socio
industrial.
La violación de ello hace responsable solidariamente al firmante con la
sociedad por las obligaciones así contraídas.
Es una cláusula necesaria en el contrato la determinación de la parte del socio
industrial en lo que hace a su beneficio, a las ganancias que va a percibir. Esto
como derecho y en atención a los terceros que contrataron con la sociedad.
Capital social: Los socios capitalistas aportan el capital, y los socios
industriales solo pueden aportar su trabajo.
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Administración y representación:
Puede ser ejercida por cualquiera de los socios, con las mismas limitaciones
que para las sociedades colectivas.
El socio industrial puede ser administrador de la sociedad. La administración,
no obstante la remisión genérica a la sección I del capítulo, queda reservada a
los socios, por lo cual se excluye la administración por terceros.
Participación del socio industrial en los beneficios.
El contrato social debe establecer la parte que le corresponderá al socio
industrial en los beneficios. Si callara al respecto, el art. 144 consagra el
derecho del socio trabajador a solicitar su fijación judicial.
Resoluciones sociales:
En cuanto a sus resoluciones, se adoptan por el régimen de mayoría de las
sociedades colectivas. Si en el contrato social no se fija el valor del socio
industrial, tendrá el mismo valor que el voto del socio capitalista con menor
aporte.
Si se tratara de la modificación del contrato social, se requiere unanimidad,
salvo pacto expreso en contrario previsto en el contrato.
El socio industrial tiene derecho de voto en todas las decisiones de la sociedad.
Muerte, incapacidad o inhabilitación del socio administrador. Quiebra.
La ley remite a la solución del art. 140 ante los casos de muerte, incapacidad o
inhabilitación del socio administrador, aunque aclarando que la inteligencia
opera cuando la administración haya quedado reservada al socio capitalista;
esto sí, porque a diferencia del socio comanditario al que le está vedada la
administración, el socio industrial puede ejercerla.
Es decir que en tales supuestos, el socio industrial podrá continuar con la
administración de la sociedad, realizando los actos urgentes que requiera la
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gestión social, sin incurrir en responsabilidad subsidiaria, con la obligación de
regularizar la sociedad dentro del término de tres meses mediante la
incorporación de uno o más socios capitalistas o transformando la sociedad en
otro tipo social.
Vencido el plazo de tres meses, la sociedad se disolverá.
Los socios industriales que no cumplan con las obligaciones que prescribe esta
regla, asumirán una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las
obligaciones sociales.
Transferencia de la parte social.
Para la transferencia de la parte social del socio o de uno de los socios
capitalistas, se requerirá la unanimidad de todos los socios (de ambas
categorías), salvo que el contrato social previera otra solución.
Respecto a la posibilidad de poder transferir su condición de socio, dado que
estamos en presencia de una sociedad donde el elemento personal es
decisivo, la regla tiene que ser también la de exigir la unanimidad de todos los
socios, de ambas categorías, salvo pacto expreso en contrario.
Situación del socio industrial.
En su calidad de socio tiene los mismos derechos que los que corresponden a
los socios de la sociedad colectiva, ya que la ley no le impone limitaciones
como al socio comanditario. Puede intervenir en la administración, si así lo
prevé el contrato social; puede votar en las reuniones sociales para la adopción
de las decisiones, lógicamente también tiene derecho de opinar sobre todas las
cuestiones sociales; tiene derechos de pedir informes al administrador, derecho
a verificar los libros y documentos sociales, tiene a derecho a peticionar la
intervención judicial; a solicitar judicialmente la exclusión del socio capitalista y
solo puede ser excluido de la sociedad si media justa causa y es necesaria su
conformidad para la modificación del contrato social.
A su vez tiene las obligaciones comunes a todo socio, en cuanto a cumplir con
el aporte prometido, en este caso su trabajo; actuar con lealtad; no realizar
negocios en competencia con la sociedad; etc.
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La imposibilidad de cumplir con su trabajo, en caso de ser uno el socio
industrial, producirá la disolución de la sociedad, si no fuera posible la
incorporación de un nuevo socio industrial. Si la imposibilidad fuera temporaria,
los socios pueden ponerse de acuerdo en contratar a un empleado que realice
el trabajo del socio industrial.
En caso de negativa del socio industrial a cumplir su aporte, ello sería causal
de exclusión, con daños y perjuicios. Si su aporte es esencial, la sociedad se
disolverá. Si no lo fuera, podrá incorporarse un nuevo socio industrial.