Funciones y Conceptos del Derecho Procesal
Funciones y Conceptos del Derecho Procesal
Repaso sobre la función jurisdiccional del Estado. Acción y el Proceso: el Estado debe obtener el logro de
sus fines mediante el cumplimiento adecuado de tres funciones que se pueden caracterizar a priori con
facilidad: la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional. A esta distinción primaria obedece la creación y
la separación de Poderes efectuada por el constituyente: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.-
Aunque a primera vista parezca que existe una perfecta correspondencia entre cada función y cada Poder,
ella no se presenta en la vida jurídica: salvo el caso del Poder Ejecutivo, que no puede ni debe efectuar tarea
jurisdiccional, cada una de las funciones mencionadas es cumplida (aunque a distintos niveles) de modo
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concurrente por cada uno de los Poderes que actúan en el Estado organizado constitucionalmente, en la Arg,
por ej.
La función legislativa es cumplida por el Poder Legislativo, a cuyo exclusivo cargo está la sanción de la ley
en sentido formal; por el Poder Ejecutivo, a cuyo exclusivo cargo está la promulgación de la ley formal y la
reglamentación, mediante decretos, de las leyes del Congreso; por el Poder Judicial, a cuyo exclusivo cargo
CO
está el emitir acordadas con carácter de norma general y fallos plenarios, con carácter de norma vinculante
para ciertos jueces;
La función administrativa es cumplida primordialmente por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo,
verbigracia al designar con facultad exclusiva sus propios empleados subalternos; por el Poder Judicial,
verbigracia al designar a su propio personal;
La función jurisdiccional es cumplida primordialmente por el Poder Judicial en todas sus sentencias; por el
Poder Legislativo en el exclusivo caso del juicio político. Pero no puede ni debe ser ejercida por el Poder
Ejecutivo.-
ODM.
Jurisdicción: se acepta mayoritariamente que la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para
administrar justicia en un caso concreto por medio de los órganos judiciales instituidos al efecto.
La jurisdicción constituye un derecho subjetivo del estado, en cuanto es función articulada por la ley y se
trata de un derecho subjetivo público del cual son sujetos pasivos los individuos, implica al mismo tiempo un
deber, desde que toda persona tiene derecho a pretender del Estado el ejercicio de su actividad
.CD
jurisdiccional.-
La jurisdicción es indelegable, por la aptitud especial que se requiere para desempeñar el cargo y por
naturaleza intelectiva de la función, debe necesariamente ejercerse por la persona a quien ha sido conferida.-
Para que tal facultad pueda ser cumplida adecuadamente, el ejercicio de la función admite ser descompuesto
A
Acción: No hay acción sin derecho y viceversa, por tanto, la naturaleza de la acción procesal depende de la
naturaleza del derecho.
En la tarea doctrinal de explicar qué es la acción procesal, se han sostenido otras muchas variantes: que es el
instrumento jurídico para la solución de un litigio; que es el derecho que corresponde a toda persona para
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provocar el ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado; que es un derecho público subjetivo mediante
el cual se requiere la intervención de la jurisdicción del Estado para la protección de una pretensión jurídica,
etc.
“Es el recurso con el que el ciudadano invoca en su propio favor, la fuerza pública del Estado. Pone el
movimiento el ejercicio del poder jurisdiccional del estado”.-
Es un límite y una condición para la jurisdicción. Se entiende también como un servicio que el ciudadano
presta al Estado; ya que le proporciona la ocasión de intervenir en defensa del derecho objetivo.-
Proceso: Alsina: desde la demanda que es el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la
acuerda o la niega en la sentencia, median una serie de actos llamados de procedimiento cuyo conjunto toma
el nombre de PROCESO. Estos actos son actos jurídicos procesales que se hallan concatenados entre sí de
modo que cada uno es antecedente del que le sigue y sucesor del que le antecede. Son llevados a cabo por el
juez y las partes.
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tanto y en cuanto exista el derecho de fondo.
Su estudio comprende: la organización del poder judicial, la determinación de la composición de los jueces,
la actuación del juez, partes, defensores y terceros, etc.
CO
Subjetiva: (concepción privatìstica). Para esta concepción el proceso tiene por objeto decidir las
controversias entre partes. Definen al proceso como una contienda entre particulares, en la que el interés
público (Estado) interviene para la protección del derecho subjetivo imponiendo normas que aseguren la
libertad de debate, el régimen de las pruebas y la decisión judicial. Por consiguiente, corresponde a las partes
no sólo la iniciación, sino el impulso del procedimiento.-
Esta teoría es inexacta porque puede haber por ejemplo, un proceso sin controversia, como el juicio en
rebeldía. (Chiovenda).
Objetiva: (concepción publicistica). El proceso es un instrumento que la ley pone en manos del juez para la
ODM.
actuación del derecho objetivo, y por ello debe investirse al juez de amplias facultades y conferirle la
dirección del proceso para evitar que la mala fe o la negligencia de las partes pueda llevarlo a una solución
injusta.-
Verdadero fin del proceso: el proceso tiene por objeto la protección del derecho subjetivo mediante la
actuación del derecho objetivo.
El Juez desarrolla una función pública y ésta procura el restablecimiento del orden jurídico mediante la
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actuación de la ley. Pero el proceso civil sólo se inicia a instancia de parte y lo que esta busca es la
satisfacción de un interés individual.
Competencia: es la aptitud otorgada a los jueces por la ley para conocer en causas determinadas. No todos
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los jueces tienen competencia en todos los casos concretos, pero sí todos los jueces tienen jurisdicción.
cambio sí pueden hacerlo cuando la jurisdicción federal corresponde en razón de las personas (ej.: si un
extranjero demanda a una provincia ante un tribunal provincial, se entenderá que la competencia federal ha
sido prorrogada).
Algunos autores establecen también como característica que es: Inalterable ya que si una causa es planteada
ante un tribunal federal en razón de una persona (ej. Cónsul extranjero) y ésta es sustituida posteriormente en
el proceso, no se verá alterada la competencia federal; es restrictiva, puesto que en caso de duda entenderá la
competencia ordinaria.-
Sistema de Nuestro Código: el Código Procesal de Santa Fe señala en su Art. 1 que el poder jurisdiccional en
lo civil y comercial será ejercido por los jueces que establezca la ley orgánica de los tribunales, hoy ley
orgánica del poder judicial (10.160). Está en su art. 9 establece que la actividad jurisdiccional es ejercida por
los magistrados judiciales que establece la Constitución Provincial. Ellos son:
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1. Ministerio de la Corte Suprema: El art. 11 de la LOPJ establece que tiene su asiento en la sede de la
circunscripción judicial Nº 1 (Santa Fe) y que se compone de seis miembros y un procurador general.
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Actualmente está compuesta por 5 ministros, un presidente y un procurador general.
Ejerce su competencia funcional, material y personal en todo el territorio de la provincia (art. 15 de la ley
10.160)
Funcional: le compete ser alzada de todos los tribunales inferiores y le corresponde el conocimiento de: (art.
16 LOPJ)
Impugnaciones por inconstitucionalidad
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Recursos de revisión contra sentencias dictadas en procesos penales
Recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas
Recursos de nulidad contra sentencias en juicios orales en materia penal
Quejas por retardo de justicia deducidas contra las Cámaras de Apelación.
las circunscripciones judiciales (art. 23). Se compone por lo menos con tres jueces y se divide en salas
cuando el número de ellos permite respetar el mínimo.
Territorial: ejercen su competencia funcional y material dentro del territorio de su respectiva
circunscripción.
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Funcional: es alzada de los jueces de 1º instancia con igual competencia material y cuantitativa en su
respectiva circunscripción judicial. Conoce de:
Impugnaciones que se deducen contra las decisiones de los jueces de 1º instancia
Las quejas
Recursos contra los laudos arbitrales
LA F
Prevencional: cualquiera sea la intervención que se cabe a una cámara en una causa, radica definitivamente
su competencia para futuras impugnaciones.-
3. Tribunales Colegiados: tienen asiento en las sedes de los distritos judiciales 1, 2 y 3 y ejercen su
competencia material dentro de los respectivos territorios (art. 60). Cada tribunal se compone con 3 jueces,
sólo recusables con causa. El juez de trámite es recusable sin causa dentro de los tres días de notificado por
cédula el primer decreto. Distribuyen por orden de entrada los pleitos.
Competencia Funcional:
Conocimiento de lo actuado en la audiencia de vista de causa y emisión de la sentencia de fondo y
mérito que pone fin a los litigios enunciados por el art. 541 CPSF (filiación, divorcio, alimentos,
acciones posesorias, despojo y responsabilidad por hechos ilícitos).
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pérdida de la patria potestad (juez de trámite).
Por vía de juicio sumarísimo: tenencia incidental de hijos, suspensión y limitación de la patria
potestad, tutela y curatela.
Por juicio verbal y no actuado: venia para contraer matrimonio y divorcio no contencioso (juez de
trámite).
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Por vía de juicio oral: divorcio contencioso, filiación y pretensión autónoma de alimentos y
litisexpensas.
4. Jueces de Primera Instancia de distrito: conocen acerca de las personas que tienen su domicilio en la
provincia, las cosas situadas dentro de sus límites y los actos que deben ejecutarse dentro de su territorio. Les
ODM.
compete el conocimiento de causas cuyo monto sea menor a 15 unidades jus.
5. Jueces de Primera instancia de circuito: tienen asiento en la sede de todos los circuitos judiciales y ejercen
su competencia material, cuantitativa y funcional dentro de sus respectivos territorios. Excepto algunos
circuitos (8, 9, 32 y 35) donde son ejercidos por jueces de 1º instancia de distrito.
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Competencia Material: les compete el conocimiento de
Locación de muebles e inmuebles urbanos y rurales
Desalojo
Faltas, salvo jueces de circuito 1, 2 y 5
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Competencia Cuantitativa: les compete el conocimiento de toda causa civil y comercial cuya cuantía no
supere el valor de 15 unidades jus.
Competencia Funcional: les competen las impugnaciones y quejas deducidas contra las resoluciones de los
jueces comunales.-
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Atribución de la Competencia: art. 1 de la LOPJ que para la organización del Poder Judicial de la provincia
de Santa Fe, esta ley atribuye la competencia en razón de:
1. El lugar de demandabilidad (competencia territorial)
2. La materia sobre la cual versa la pretensión (competencia material)
3. El grado de conocimiento judicial (competencia funcional)
4. Las personas que se hallan en litigio (competencia personal)
5. El valor pecuniario comprometido en el litigio (competencia cuantitativa)
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de cuantía de la que corresponde al que es competente.
La competencia por turno.
Prorrogar: es hacer competente a un juez en principio incompetente por voluntad de las partes.-
La prórroga se puede dar de dos modos: expreso: por acuerdo de partes, se hace por escrito y también puede
ser dejada de lado por las partes de modo tácito (promoviendo demanda ante un juez diferente al acordado,
CO
sin oposición) o expreso; y tácito: el actor promueve demanda ante juez incompetente y el demandado no
plantea incompetencia.-
Es improrrogable: único caso en que el juez puede declararse incompetente de oficio.
Competencia territorial, cuando todas las pautas de demandabilidad concurren en determinados
distritos (art. 3 al 14, 16 y 17)(art. 4 CPSF).
Competencia material, salvo la de los jueces de circuito, que solo puede ser prorrogada en forma
expresa.
Competencia funcional
ODM.
Competencia personal, en los casos previstos en los incs. 3 y 7 del art 93 de la Constitución
Provincial (Inc. 3: juicios de expropiación que promueva la provincia. Inc. 7: juicios de
responsabilidad civil contra los magistrados judiciales).
Competencia prevencional
Competencia por conexidad.
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Salvo el caso de competencia por conexidad, la respectiva cuestión de incompetencia solo puede promoverse
por vía que corresponda antes de haberse consentido la competencia que se reclama (al momento de recibir
la demanda o al momento de iniciarse el proceso). Después de ello, la incompetencia ya no es declarable de
oficio (lo es a pedido de parte por vía de excepción o recusación).
A
Las partes pueden alegar incompetencia sólo en el término fijado para oponer excepciones.-
También es prorrogable: 1: la competencia cuantitativa cuando opera desde un juez de circuito hacia otro de
distrito (y no a la inversa) y desde un juez comunal hacia otro de circuito (y no a la inversa); 2: la
competencia por turno que no queda desvirtuada por la existencia de una mesa de entrada única; 3: la
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Competencia territorial: Todo juez ejerce sus funciones dentro de un límite territorial que casi siempre está
perfecta y geográficamente determinado por ley. El fundamento es que todos los ciudadanos tengan acceso a
la justicia.
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El Art. 3 LOPJ establece que para la determinación de la competencia territorial, la provincia de Santa Fe se
divide en comunas (unidad geopolítica de la provincia entendiendo el término comuna como equivalente a
municipio); circuitos judiciales (agrupamiento legal de varias comunas); distritos judiciales (agrupamiento
legal de varios circuitos judiciales); y circunscripciones judiciales (agrupamiento legal de varios distritos
judiciales).-
FI
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centro, pero no desde estos hacia aquellos.
El art. 5 establece los demás casos de competencia territorial, sin perjuicio de lo establecido en el art. 4.-
Competencia material: indica en cada caso que juez deberá entender en razón de la materia en litigio. Así
lo establecen los Arts. 17, 33. 68, 69, 111, 123 y CC.-
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Competencia cuantitativa: esta competencia se establece según el monto reclamado en la demanda, la
cantidad sobre la que versa la pretensión.
A este respecto la ley 10.160 en su art. 8 establece que para asegurar un permanente y adecuado ajuste del
monto pecuniario que determina la competencia cuantitativa, le ley adopta la unidad denominada ius/jus, que
representa el valor que la Corte Suprema de Justicia establezca prudencialmente.
El jus tiene valores diferentes según las distintas acordadas de la Corte Suprema de Santa Fe que lo fueren
estableciendo para los distintos circuitos. Cuanto más lejos se está de la sede principal, más alto es el monto.
ODM.
De acuerdo al texto de la LOPJ, las diferentes competencias cuantitativas se determinan: a. la de los jueces
de circuito y materia declarativa, hasta un máximo de 15 unidades jus al igual que los jueces de circuito de
ejecución civil. b. la de los jueces comunales, hasta un máximo de 2 unidades jus.
En el art. 3 se establece como se determina la competencia por valor estando derogado el inc. 3 y el último
párrafo.-
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Competencia funcional: se fundamenta en el posible error judicial que debe ser revisado por otro juzgador
que esté por encima del primero para asegurar la justicia del caso concreto.
El ordenamiento establece un doble grado de conocimiento.
1. Juez unipersonal de 1º grado o 1º instancia que emite su sentencia resolviendo el litigio.
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Además del conocimiento ordinario existe un grado más de conocimiento; EXTRAORDINARIO; en el cual
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Competencia personal: se establece en razón de las personas que se hallan en litigio, ej.: art. 18 LOPJ. Se
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Competencia por turno: implica que entre varios jueces que ostenten idéntica suma de competencias, se
repartan las causas de modo equitativo. Hoy el turno se emplea en juzgados penales y federales. Puede haber
dos sistemas: va rotando el juzgado cada 15 días (se una) o rotaba el juzgado al llegar a resolver por número
de causas.
Hoy se emplea el SORTEO a partir de la creación de las MEU (mesas de entradas únicas) por acordadas de
la Corte Suprema de Santa Fe. Por cada materia hay una MEU donde se sorteará el juzgado al que le tocará
entender la causa que entra. La distribución de causas se hace de modo equitativo y por computadora que
elige al azar un juzgado-
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Competencia prevencional: juzgado prevencional es aquel en el que radican las causas con finalidad de
asegurar pruebas o bienes. Esto determina la competencia del juicio principal.-
Cuestiones de Competencia objetivas: vía declinatoria y vía inhibitoria: son medios que la ley le otorga
al demandado para asegurar las reglas de competencia, cuando el actor elige un juez y este no repele su
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competencia.
La incompetencia solo podrá ser alegada (por cualquiera de las vías) dentro del plazo para oponer
excepciones dilatorias; siempre teniendo en cuenta el tipo de proceso del que se trate.-
Existen dos vías:
1. Vía declinatoria: medio acordado por las leyes procesales para que el demandado cuestiones la
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competencia del juez ya admitida, deduciendo la excepción de incompetencia ante ese mismo juez,
para que decline en el conocimiento de la causa. Se sustancia como las demás excepciones dilatorias.
Se emplea entre jueces de la misma provincia.
2. Vía inhibitoria: medio acordado al demandado para que cuestione la competencia ya admitida por un
juez, presentándose ante otro juez, el cual considera competente y reclame, deduciendo una demanda
solicitándole que se declare competente y reclame al juez que está conociendo en la causa cese su
intervención. Se le pide que mande un oficio o exhorto al juez incompetente para que se inhiba y
remita los autos en el término de 3 días.
Desde el 1º decreto de hará conocer el incidente al otro juez que entiende en el juicio para que
ODM.
suspenda los procedimientos, excepto alguna diligencia necesaria de cuya dilatación puede resultar
un daño irreparable.
La inhibitoria puede proceder, además de entre jueces de la misma provincia entre jueces de
diferente provincia. Esto a fin de no obligar a una persona demandada ante un juez incompetente a
que se traslade al sólo efecto de plantear la incompetencia.-
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Cuestiones comunes a ambas vías:
Elegida una vía no podrá usarse en lo sucesivo la otra. Son excluyentes.
En ambos casos las resoluciones son apelables
Que el demandado no haya consentido la competencia que cuestiona
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Conflictos de Competencia: son contiendas que se plantean entre dos jueces cuando ambos emiten
resoluciones coincidentes acerca de sus respectivas competencias para conocer de un asunto determinado.
El conflicto puede ser: Positivo: ambos coinciden en afirmarse competentes pero solo uno puede juzgar el
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litigio; o negativo: ambos coinciden en afirmarse incompetentes pero alguno de ellos debe juzgar el litigio.
La competencia material para dirimir estos conflictos corresponde a:
Corte Suprema de Santa Fe: los conflictos de competencia suscitados entre magistrados de la
provincia que no tienen superior común (art. 17 inc. 2 LOPJ)
Cámaras de apelación: los conflictos de competencia suscitados entre magistrados o funcionarios
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Medios para atacar la incompetencia subjetiva. Recusación y excusación: por medio de estas
instituciones se logra el apartamiento del juez de la causa y el pase de las actuaciones a otro magistrado,
cuando esté en tela de juicio la imparcialidad de aquel. El juez es subjetivamente incompetente.
Recusación: es la facultad acordada a los litigantes para provocar la separación del juez del conocimiento de
un asunto de su competencia.
Puede ser:
Sin expresión de causa: en supuestos excepcionales la ley permite que a pesar de existir alguna causal, el
recusado omita expresarla. El art. 9 CPSF establece que son recusables sin causa:
Los jueces de 1º instancia de distrito
Los jueces de 1º instancia de circuito (jueces de paz letrados).
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Las partes podrán usar esta facultad una sola vez en cada instancia; y si fueren varios actores o
demandados sólo uno de ellos podrá ejercerlo.-
Además de los jueces mencionados en el art. 9 CPSF son recusables sin causa:
Jueces de trámite de los tribunales colegiados (art. 61 LOPJ)
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Árbitros designados por sorteo
autos o la integración, sin trámite ni notificación previa. Continuará ante el representante legal sin perjuicio
de que si peste se considera improcedente o las partes la objetan, lleve el incidente al tribunal de deba
deducirlo, Tramita por la vía incidental y no se eleva la causa principal sino el incidente en caso de no
aceptar el reemplazante (art. 14).-
Negada la recusación, se eleva el incidente al superior para que decida con apertura a prueba por el término
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Excusación: el juez que no se considere hábil para entender en una causa en forma imparcial tiene la
facultad de excusarse. Constituye un deber a fin de no comprometer su imparcialidad.
Las causales son las mismas que para la recusación, pero existen otras también fundadas en motivos graves
de decoro y delicadeza; que producen en el juez lo que se conoce como un estado de violencia moral.
Es necesario que el juez explicite los motivos, los que podrán ser apreciados por el tribunal encargado de
resolver. (Art. 11 CPSF).-
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Para jueces comunales, la actividad conciliatoria es un deber no una facultad (art. 125 inc. 2 LOPJ).
Art. 20 CPSF: pueden ordenar medidas para mejor proveer, que suspenden el plazo para sentenciar hasta un
máximo de 30 días (art. 106). No pueden dictarse estas medidas sin haber previamente llamado autos para
sentencia (art. 121).
El art. 240 LOPJ le concede esta facultad a la Corte Suprema de Santa Fe.
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Art. 21 CPSF: establece que el juez dirige el proceso y que por eso puede adoptar todas las medidas que crea
pertinentes. Podrá:
De oficio y aun compulsivamente, en cualquier estado de la causa, disponer la comparencia de
peritos y terceros para interrogarlos,
Ordenar que se agreguen documentos,
Revocar sus propios decretos y resoluciones interlocutorias no notificadas,
Disponer cualquier diligencia necesaria para evitar la nulidad del procedimiento.
ODM.
Régimen disciplinario: art. 22 CPSF: otorga facultad de expulsar de las audiencias a quienes obstruyan su
curso; también otorga facultad de devolver todo escrito ofensivo o indecoroso.
Las sanciones pueden consistir en: prevención, apercibimiento, multa, suspensión y hasta 15 días de arresto
(art. 223 LOPJ)
Pueden mandar testar las frases ofensivas o inapropiadas de los escritos sin recurso alguno. (Art. 228 LOPJ).
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Se puede decretar arresto a quien no devuelve el expediente (art. 57 CPSF).-
El art. 23 establece: facultad de exigir la comprobación de la identidad personal de los intervinientes.-
Deberes de las partes y sus defensores: tienen el deber de conducirse en el juicio con lealtad, probidad y
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buena fe.
Ante la transgresión de las partes el juez puede imponer una multa de hasta 200 días de multa en favor de la
parte no infractora (día multa art. 695 CPSF); y de los defensores el juez lo comunicará a los colegios
profesionales que ejercen sobre ellos jurisdicción disciplinaria.-
La LOPJ en su art.300 establece sanciones imponibles por el colegio de abogados:
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Los sujetos del proceso deben desenvolverse con sujeción al principio de veracidad.-
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1. Declarativos o de conocimiento: en ellos se debaten todas las cuestiones vinculadas con el conflicto que
originó la intervención judicial. Su finalidad es dilucidar definitivamente un conflicto. La diferencia entre
ellos radica en la celeridad del trámite. Pueden ser:
*Generales: juicio ordinario, juicio sumario, juicio sumarísimo y juicio arbitral.
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*Especiales:
a. Con trámite oral: ej. responsabilidad extracontractual.
b. Con trámite sumario: ej. desalojo; de división de cosas comunes.
c. Con trámite sumarísimo: ej. rendición de cuentas; alimentos y litisexpensas (fuera de Santa Fe);
acciones posesorias y de despojo (fuera de Santa Fe).
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d. Con trámite que varía: juicio declarativo de prescripción.
Estructura de los procesos de conocimiento: los procesos este tipo constan de las siguientes etapas:
1- Etapa de postulación o integrativa de litis: demanda; asumir calidad de parte; contestar la demanda.
Comienza con la presentación de la demanda (aunque cabe aclarar que el proceso puede prepararse mediante
el pedido de diligencias preliminares). El actor asume calidad de parte (en la demanda), cumpliendo con
cargas básicas:
a) Denunciar el domicilio real: es donde la persona reside de manera habitual.
b) Constituir domicilio legal (domicilio ad litem): un domicilio para el litigio. Tiene restricciones
ODM.
geográficas, debe estar ubicado dentro de la jurisdicción del tribunal.
c) Designar defensa técnica: nombrar representante legal (abogado, inscripto en la matrícula).
Presentada la demanda, el juez verifica los requisitos de admisibilidad (presupuestos procesales):
formalidades de la demanda, verifica su competencia, capacidad de las partes y adecuada representación
legal.
.CD
Si es correcta, el juez tiene por presentado al actor, y cita y emplaza al demandado a estar a derecho (a
asumir la calidad de parte, a hacerse responsable de los efectos de la cosa juzgada).
Si no comparece, se lo declara en rebeldía (el juicio continuará sin su presencia).
Si comparece, se corre traslado de la demanda al demandado, que tiene la oportunidad de contestarla (carga);
A
puede asimismo oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, lo que deberá hacer dentro del
plazo para la contestación de la demanda. Puede no contestar o contestar y, juntamente con la contestación,
deducir reconvención.
En la contestación puede allanarse. O bien puede que la cuestión se declare ‘de puro derecho’, porque actor
y demandado están de acuerdo con los hechos y sólo disienten en la aplicación del derecho, o porque los
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hechos controvertidos pueden ser acreditados con las constancias del expediente, queda conclusa la causa
para definitiva: se prescinde de la etapa probatoria.
2- Etapa probatoria o de confirmación: comienza con la apertura de la causa a prueba (en caso de haber
hechos controvertidos). El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de 40 días.
Producida la prueba se clausura esa etapa. En el mismo decreto que el juez ordena la clausura de la etapa
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probatoria, ordena correr traslado para alegar. Los litigantes pueden presentar un alegato sobre el mérito de
la prueba (en los procesos sumarísimos no procede la agregación de alegatos).
El alegato se reserva en secretaría para que la contraparte no lo vea.
Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el juez llama a autos para sentencia.
3- Etapa decisoria: comienza con el llamamiento de autos para sentencia. En esta etapa no hay discusión, no
FI
se producen escritos ni se produce prueba. La excepción la constituye la prueba que el juez ordena producir
en virtud de las medidas de esclarecimiento.
Consentido el llamamiento de autos, el juez debe dictar sentencia:
- el juez tiene 30 días para dictarla en juicio ordinario:
- 10 días en el sumario, en el mismo acto o dentro de los 5 días siguientes en el sumarísimo y la sentencia
debe ser notificada.
4- Etapa impugnativa: contra la sentencia definitiva procede la aclaratoria (ante el propio juez), los recursos
de revocatoria, apelación y nulidad ante la Cámara de Apelaciones.
Si la sentencia se apela, se pasa a una segunda instancia de conocimiento. El procedimiento en ella constará
de una ‘etapa introductoria’ que comienza con la presentación de la expresión de agravios. Puede haber una
‘etapa probatoria’ de carácter excepcional. Finaliza el procedimiento en la ‘etapa decisoria’ con la sentencia
de la Cámara.
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Medidas preparatorias: se encuentran establecidas por el artículo 390 que dice “…El juicio ordinario podrá
prepararse pidiendo el que pretenda demandar:…”.
1. que la persona contra quien haya de dirigirse la demanda absuelva posiciones sobre hechos relativos a su
personería o acerca del carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto de la acción y cuyo conocimiento sea
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necesario para el ejercicio de la misma;
2. que reconozca cualquier documento privado, necesario para entablar la demanda;
3. que se exhiba la cosa muebles que haya de ser objeto del pleito y se deposite a la orden del juez, en poder
del mismo tenedor o de un tercero;
4. que se exhiba algún testamento u otro documento cualquiera que sea menester para entablar la demanda;
5. que se practique mensura del inmueble que haya de ser objeto de la demanda;
6. Que se haga nombramiento de tutores o curadores.
Art. 391 dice “…Si se tratare de servidumbres prediales establecida por la ley cuyo ejercicio fuese urgente, el
ODM.
juez lo autorizará de inmediato y con carácter provisorio, a solicitud del actor y previa fianza que éste
prestará por la suma en que aquél estime prudencialmente los perjuicios y el costo de reposición de las cosas
a su estado anterior en caso de ser destinada la acción.
Art. 392 dice “…El que tema ser demandado podrá también pedir la declaración de testigos o cualquier otra
diligencia probatoria en los mismos casos y condiciones prescriptos para el demandante.
.CD
Art. 393: Fuera de los requisitos expresados, no se practicará ninguna diligencia preparatoria.
Las medidas preparatorias se deben pedir:
Expresando claramente los motivos por el cual se solicita;
Las acciones que se proponen deducir o el litigio cuya iniciación se tema;
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Las diligencias pedidas por el que pretende demandar no tendrán valor si no se entablan demanda o
si no se inicia el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, en su caso dentro del término
de 15 días de practicadas sin necesidad de petición de parte o declaración judicial.
Caducan en forma automática si no se entabla la demanda en el plazo de 15 días de firmada el acta
de finalización del mismo.
DIDL
En caso de reconocimiento ficto, a los 15 días correrán una vez ejecutoriado el auto que lo declare.
3. Juicio sumario: Se sustanciarán por el trámite sumario, salvo lo dispuesto para casos especiales:
1. Los juicios declarativos generales cuya cuantía no exceda de la fijada para la competencia por valor de la
justicia de paz letrada (justicia de circuito, hasta 60 jus de acuerdo a lo establecido por el artículo 112 de la
L.O.T. –modif.. por Ley 13178-);
LA F
Estructura: Artículos 408 a 412 del Código Procesal Civil, Comercial de la Prov. De Santa Fe).
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1º) Demanda;
2º) Emplazamiento a estar a derecho;
3º) Traslado por 5 días para contestar la demanda (y 3 días para oponer excepciones);
4º) Apertura de la causa a prueba por 10 días (3 días para el ofrecimiento);
5º) Clausurado el período de prueba, y agregada la prueba ofrecida que no lo hubiere sido anteriormente o
declarada la cuestión de puro derecho, se corre traslado por 5 días para alegar;
6º) Evacuados los alegatos o vencido el término para hacerlo, se llamará a autos para definitiva y se dictara
sentencia dentro de 10 días.
4. Juicio sumarísimo: se sustanciarán por el trámite sumarísimo: (Artículo 413 a 415 C.P.C.y C. S.F.).
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- Principio de concentración procesal: que se realicen la mayor cantidad de actos procesales en el menor
tiempo posible;
-Principio de celeridad procesal.
En éstos, se interpone la demanda que consta de 3 partes (a diferencia de los otros 2 juicios que se divide en
2):
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1º) Comparecer a estar a derecho:
2º) Demanda propiamente dicha;
3º) El ofrecimiento de las pruebas: ésta es la especialidad. Con la demanda el actor ofrecerá toda la prueba de
que intenta valerse. Acompañará los documentos que obraren en su poder, y si no los tuviere, los
individualizará indicando su contenido y lugar donde se encuentren. Fuera de este momento no se admitirá
ninguna otra prueba, tampoco la de confesión o documental.
Dentro del término de diez días o de 3 si se tratare de incidente. Con la cedula de emplazamiento se le
entregara copia de la demanda, bajo apercibimiento de que si no la contesta se dictara sin más trámite y
conforme a derecho la sentencia que corresponda.
ODM.
El demandado será emplazado para que conteste la demanda dentro del término de 10 días o de 3 si se tratare
de incidente. Con la cédula de emplazamiento se le entregará copia de la demanda, bajo apercibimiento de
que si no la contesta se dictará son mas tramite y conforme a derecho la sentencia que corresponda.
Contestada la demanda, el juez fijara una audiencia para la vista de la causa dentro de 30 días, plazo que
solo podrá ampliarse en el caso del articulo 403 siempre que se lo solicité en los escritos constitutivos del
.CD
proceso (cuando la prueba haya de producirse fuera de la provincia pero dentro de la republica-60 días-;
fuera de la republica -100 días-, pudiendo designar en ambos casos otro menor que prorrogara hasta el
máximum sin necesidad de causa justificada; teniendo en cuenta para que proceda lo expuesto en el artículo
404.
A
4. la declaración de rebeldía;
5. la representación del rebelde;
6. el recurso de rescisión; y
7. el llamamiento de autos.
FI
Trámite: presentada la demanda ‘por escrito’, luego el juez ordena correrle traslado por el plazo de 20 días
para que conteste la demanda y ofrezca su prueba, mediante providencia que se notifica por cédula y con
entrega de copias.
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M
el tribunal disponga lo contrario. En caso de incomparencia de cualquiera de las partes se aplicará lo previsto
en el artículo 559
Abierto el acto de audiencia, se realizarán los actos previstos en el artículo 560 (se da lectura de las
actuaciones y diligencias cumplidas y, -se recibe la prueba ofrecida por las partes., etc.).
Si hubiera cuestiones incidentales se resuelven en la audiencia, producida la prueba ofrecida por las partes y
CO
la que el tribunal disponga recibir en ese acto, el presidente le concede la palabra por su orden al actor y al
demandado, para que aleguen sobre su mérito, y al fiscal y defensor, si intervienen, para que dictaminen.
La exposición no puede ser sustituida por escritos (no se pueden leer, no se pueden llevar alegatos escritos)
y no debe exceder de 30 minutos; terminado el debate, el tribunal pasa a deliberar en forma secreta y
resuelve por mayoría de votos.
La sentencia es redactada por el presidente impersonalmente, a menos que esté en desacuerdo con la
mayoría, en cuyo caso lo hará otro magistrado, Vuelto el tribunal a la sala, se da lectura al fallo (se resuelve
en el momento) y así queda notificado a las partes. Si por la complejidad de las cuestiones presentadas, en el
acto de la deliberación se estima conveniente diferir el pronunciamiento, la sentencia se dicta dentro de los 5
ODM.
días posteriores y se notifica a las partes por cédula.
En la audiencia deben tratarse todas las cuestiones propuestas, pero el tribunal puede suspenderla, debiendo
continuar al día siguiente hábil.
En particular, se destaca que solo se podrán interponer contra la sentencia definitiva recurso de apelación
extraordinaria y, eventualmente, recurso de inconstitucionalidad, en el plazo de diez días citando. Los
.CD
mismos solo podrán versar sobre las formas transgredidas, las disposiciones legales violadas o erróneamente
aplicadas, además deberá expresarse el pronunciamiento que se pretende.
Actos procesales: la determinación del concepto de acto procesal tiene gran importancia práctica. Couture,
A
define el acto procesal como el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes o de la justicia o aun de
los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales.
Los actos pueden clasificarse en:
1) Actos procesales del juez y sus auxiliares:
A- Actos de instrucción: son los que ordenan el procedimiento; pueden consistir en:
DIDL
a. actos de admisión: comprenden las providencias mediante las cuales se admiten o rechazan actos
procesales de los litigantes.
b. de transmisión: son los que tienen por objeto hacer conocer a los litigantes lo que se pide o hace en el
proceso: por ej. traslados, vistas, notificaciones. Estos actos son particularmente importantes puesto que
aseguran el principio de contradicción y defensa en juicio.
LA F
c. de conocimiento: se incluyen en ellos la percepción, comprensión y meditación, por parte del juez, de los
diversos elementos aportados al proceso para decisión de la litis.
d. disciplinarios: cumplen el fin de evitar actitudes que obstruyan el trámite procesal. La ley faculta al juez a
aplicar sanciones a sus propios auxiliares, a las partes y a terceros.
B- Actos de resolución: Comprenden las diversas clases de sentencias, pronunciadas por el juez, con
FI
conocimiento sumario o amplio sobre el mérito de la causa o sobre el procedimiento, cuando éste ha sido
cuestionado. (la sentencia es el principal acto del órgano jurisdiccional).
C- Actos de ejecución: Son aquellos por cuyo intermedio el juez ejercita un elemento específico de la
jurisdicción: la coacción. A través de ellos se posibilita el cumplimiento de los mandatos judiciales.
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M
terminación del proceso (como el allanamiento, el desistimiento del derecho, etc.).
e. Actos de ejecución: son los que realiza el litigante en cumplimiento de una decisión judicial (por ej.
acatando una obligación de dar).
B- Bilaterales: requieren el acuerdo de voluntades de ambos litigantes sobre el litigio o el proceso, como en
los casos de transacción, conciliación, conformidad para que la cuestión se declare de puro derecho, etc.
CO
· En cuanto a los actos de los ‘asesores y auxiliares de los litigantes’ se distinguen: los que realizan en
nombre de éstos, que configuran la mayoría de los que hacen a título personal y por propia legitimación (ej.
constitución de domicilio por el abogado a los efectos de la regulación de sus honorarios).
3) Actos procesales de terceros: los terceros contribuyen a la instrucción del proceso y a la ejecución de lo
decidido. Existen 2 importantes actos realizados por terceros en el proceso: las declaraciones de testigos y las
adquisiciones de bienes subastados por orden judicial. Pero tanto el testigo como el adquiriente en una
subasta judicial no son parte en el proceso y no integran el órgano jurisdiccional, ni aun como auxiliares.
- Diligencia: es el acto jurídico procesal que se desarrolla y perfecciona fuera del expediente, y como
ODM.
diligencia terminada se agrega al expediente otorgándose el cargo (el secretario da fe que se acompaña esa
diligencia, ej. pericia).
El acto jurídico procesal nace al momento en que se incorpora al expediente. El cargo es el acto por el cual el
escrito pasa a integrar el proceso (principio de adquisición procesal); es la constancia que el tribunal otorga
al acto jurídico procesal.
.CD
Medios de expresión:
- Caracteres generales: El procedimiento de nuestro régimen procesal es fundamentalmente escrito, pero
existen numerosos casos en que se autoriza la expresión verbal. En el procedimiento ordinario, si alguna de
A
las partes se opone a la apertura de la causa a prueba, el juez las cita a una audiencia a fin de oírlas; ciertas
diligencias de prueba, como la absolución de posiciones, testigos, se reciben también en forma verbal y
actuada. Pero fuera de estos casos, la regla es que todas las peticiones de las partes y las resoluciones de los
jueces deben formularse por escrito.
El informe “in voce” constituye también una forma de excepción importante. Por este medio, los litigantes o
DIDL
del impuesto de justicia, y se hará con tinta negra, en caracteres legibles, sin dejar citas en blanco. (art. 32 y
33)
- Suma: Con el objeto de facilitar el despacho y asegurar la correcta agregación de los escritos a los autos,
debe indicarse en el encabezamiento de los mismos el objeto de la petición, lo que se llama suma o resumen.
Pero cuando la suma no traduce con fidelidad el contenido del escrito, el juez debe atenerse a los términos
FI
Documentación: los actos de procedimiento quedan documentados por la agregación sucesiva de escritos de
las partes, de las actas labradas por los secretarios, en su caso, de las resoluciones de los jueces, los que
forman un solo cuerpo de foliatura seguida, que toma el nombre de ‘expediente’. Al secretario corresponde
su formación y custodia, así como de los documentos que se agreguen.
- Agregación de documentos: Los documentos deben agregarse en forma que permitan íntegramente se
lectura, y cuando no tuvieran margen izquierdo, lo serán en hoja separada que se unirá a los autos.
- Cuadernos de prueba: Para las actuaciones de prueba se formará un cuaderno para cada parte, donde se
diligenciarán las que ellas propongan. Ordenada la agregación de la prueba producida cuando no existan
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M
Comparencia: se encuentra previsto en el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial provincial, toda
persona puede comparecer por si o por apoderado o por medio de sus representantes legales, con o sin la
dirección de letrado, salvo lo dispuesto en la ley Orgánica 10160 del Poder Judicial.
Hay 4 cargas:
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1. Comparecer: Identificación personal (decir quién soy). Para el actor: antes de realizar la demanda. Para el
demandado: si no comparece se lo declara rebelde.
2. Denunciar el domicilio real: dónde vive habitualmente. El que habita con ánimo de que sea el domicilio
(“En su primera presentación, las partes deberán denunciar su domicilio real…). Debe existir de antemano y
subsistir, ya que cuando deja de existir deja de producir efectos. No tiene limitación en cuanto a la ubicación
geográfica, pero no puede denunciarse domicilio real en un lugar público.
3. Constituir domicilio legal: Se crea a los fines de este juicio en particular, y tiene que estar ubicado dentro
de la jurisdicción del tribunal. (“Todo el que comparezca ante la autoridad judicial deberá constituir en su
primer escrito su domicilio legal dentro del radio urbano de la ciudad o pueblo que sea asiento del tribunal o
ODM.
juzgado…”)
Si no se denuncia el domicilio real, no llegan las notificaciones que allí debían efectuarse y se harán válidas
únicamente en el domicilio legal. Cuando no se constituye éste, la ley presume que se lo ha constituido en el
domicilio del juzgado y entonces se lo tiene por notificado en secretaría (se aplica el régimen de la
notificación automática).
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4. Designar defensa técnica: todo el que vaya a juicio tiene que hacerlo con asistencia legal.
Representación procesal: la capacidad de la parte, puede ser jurídica (para ser parte), procesal (para
actuar personalmente y por sí misma en el proceso) y postulatoria (para instar directamente ante la
A
autoridad).
Toda persona (gente o ente) por el solo hecho de serlo tiene capacidad jurídica para ser parte procesal.
Empero, es obvio que todas las personas jurídicas no pueden actuar de hecho por sí mismas: al igual que
ciertas personas físicas, carecen de capacidad civil para obligarse personalmente (menores impúberes, por
ejemplo).
DIDL
Para obviar en el proceso esta antinomia que existe entre ambas capacidades -y al igual que lo que ocurre en
el derecho en general todos los ordenamientos legales aseguran el derecho de defensa de tales personas (que
son jurídicamente capaces para ser partes aunque procesalmente incapaces para actuar por si mismas)
mediante otra figura que corresponde explicar ahora: la representación.
toda persona tiene plena libertad para apoderar a un tercero a fin de que lo represente en ciertos actos por
LA F
Representación. Patrocinio: todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualquier juez
para la defensa de sus derechos. Pero en algunos casos, es la parte misma quien delega esa intervención en
un tercero que actúa en nombre suyo, es esta la representación convencional. En otros casos, tratándose de
incapaces de hecho, la ley impone la intervención de la persona que integra su capacidad, esta es la
representación legal.
La representación es el acto jurídico procesal en nombre de otro, de manera tal que los efectos positivos y
negativos repercuten no en quien los realiza, sino en quien es representado. Puede ser: general (para actuar
en todos los procesos) o especial (para determinados procesos).
En el primer escrito se deberá decir en qué carácter se comparece. En casos urgentes se podrá comparecer al
proceso ofreciendo comprobar la personería dentro del plazo que el juez determine y que no podrá ser
superior de 30 días.
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demandan o sean demandados, en que se trate de las personas o bienes de ellos. Su función no es siempre la
misma: cuando los incapaces se encuentra debidamente representados por su representante legal, el
Ministerio va a cumplir una función de vigilancia y asesoramiento; en otros supuestos actúa judicialmente en
lugar de los representantes legales, por ej cuando peticiona la remoción del tutor por mala administración.
CO
Representación convencional: las personas que gozan de capacidad procesal pueden intervenir
personalmente en el proceso, pero también pueden hacerlo por intermedio de un representante; en este caso,
esa representación es convencional, porque nace de un contrato de mandato y no de la ley.
La ley 10.996 establece que la representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero (en la capital
Federal o en la justicia federal de las provincias) podrá ser ejercido por:
1) Quienes deben inscribirse en la matrícula de procuradores:
a- Los abogados con título expedito por la universidad nacional;
b- Los procuradores;
c- Los escribanos que no ejerzan la profesión de tales.
ODM.
2) Quienes se hayan eximidos del requisito de la inscripción:
a- Los que ejerzan una representación legal (los padres respecto de sus hijos);
b- Las personas de familia dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad;
c- Los mandatarios generales con facultades de administrar, respecto de los actos de administración;
d- Quienes han de representar a las oficinas públicas de la Nación, de las provincias y de las
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municipalidades, cuando obren exclusivamente en ejercicio de esa representación.
Presentado el poder y admitida su personería el apoderado asume las responsabilidades que las leyes le, sus
actos obligan al poderdante o mandante como si él personalmente los practicare. Goza de las mismas
facultades y cargas, y tiene los mismos deberes procesales que su representado. Además de las obligaciones
A
contenidas en el CC, las leyes procesales disponen responsabilidades y deberes: · los apoderados están
obligados a seguir el juicios mientras no haya cesado legalmente en su cargo; · el mandatario deberá abonar
a se poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia; · interponer los recursos legales
contra toda sentencia definitiva adversa a su parte; · asistir por lo menos en los días designados para las
notificaciones en la oficina a los juzgados o tribunales donde tengan pleitos; · presentar los escritos, con
DIDL
firma del letrado en los casos que corresponda; · concurrir puntualmente a las audiencias que se celebren en
los juicios que interviene.
Actúa por poder, que puede ser:
-General: el representante se puede presentar en cualquier tipo de proceso. Se otorga mediante escritura
pública.
LA F
-Especial: para un tipo determinado de juicio. En la provincia de Santa Fe, se puede otorgar por medio de la
“carta poder” (se certifica en presencia y firma del juzgador)
La especialidad o generalidad del mandato no tiene nada que ver en cuanto a otorgar amplitud o restricción
de facultades.
El poder conferido para un pleito determinado, cualquiera sean sus términos, comprende la facultad de
FI
interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.
Caso en que se puede asumir la representación sin poder: art 43 podrá asumirse la representación de
parientes ausentes del país, dentro del 4º de consanguinidad y 2º de afinidad, sin necesidad de acompañar
poder, prestando caución de que los actos serán ratificados. Si no lo fuere dentro de los 3 meses, quedará
anulado lo actuado por el gestor y éste pagará todas las costas causadas.
2) Asistencia Técnica: esta puede ser mediante representación convencional (anteriormente explicado) o por
patrocinio letrado.
El cliente y el profesional están vinculados por la confianza, pero hay ocasiones en que no se le tiene mucha
M
confianza al abogado y se lo quiere controlar más, entonces actúa ‘Por Derecho Propio con Patrocinio
Letrado’. El cliente le otorga un mandato y lleva el control de todas las actuaciones judiciales, que tienen que
ir firmadas por el cliente y por su patrocinante
Algunos consideran que la responsabilidad del letrado es menor; pero la responsabilidad profesional es la
misma que la del representante convencional.
CO
3) Por derecho propio en causa propia: según el art. 31 en los juicios universales y en los contenciosos ante
los jueces letrados es obligatorio para los litigantes hacerse representar por apoderado inscripto en la
matrícula de procuradores, salvo:
a. cuando se actúe con firma de letrado;
b. para solicitar medidas precautorias o urgentes;
c. cuando los abogados o procuradores actúen en cause propia;
d. para contestar intimaciones o requerimientos de carácter personal;
e. para la recepción de órdenes de pago;
ODM.
f. para solicitar declaratoria de pobreza.
El Abogado: las actitudes que deben asumir los contradictores en un proceso son de un tecnicismo tal que, si
no lo hicieran con el asesoramiento de un experto, sus eventuales derechos ser verían, desde un principio,
frustrados.
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Por eso que, para salvaguardar el “debido proceso” y la “garantía de defensa en juicio” el Código Procesal de
la Nación impone a los contradictores el “patrocinio obligatorio”. Así no se atenderá ninguna demanda,
excepción, contestación o cualquier escrito en el que se sustente o controvierta un derecho si no está firmado
por un abogado. Tal exigencia, que condiciona la legitimidad para actuar, se extiende a los actos procesales
A
El vínculo que une al letrado patrocinante con la parte es contractual. Al derecho a percibir una
compensación monetaria denominada “honorarios”, le corresponde la responsabilidad por los daños y
perjuicios que haya causado por el incumplimiento del compromiso asumido.
· Apoderado: En el proceso las partes pueden actuar por sí o, por razones de necesidad o comodidad, hacerse
representar por un tercero.
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La representación procesal debe ser invocada cada vez que se actúe, y acreditada con el testimonio del
mandato o designación o el acta judicial pertinente en la primera presentación.
· Gestor: Puede ocurrir que una parte que deba realizar urgentemente algún acto procesal se vea impedida de
hacerlo personalmente y no haya otorgado con anterioridad mandato a un tercero. Para tales circunstancias se
ha previsto la figura del “gestor procesal”. La validez de todo lo actuado se encuentra condicionada a que en
FI
un plazo determinado a partir de su primera presentación, se acompañe el poder de la parte a quien pretendió
representar o ésta personalmente ratifique lo actuado.
· Defensor: En el proceso penal, además del patrocinante y del apoderado, existe el abogado defensor. Este
carácter puede ocuparlo un abogado particular o un miembro del Ministerio Público, cuando el procesado no
quiere o no puede nombrar a un abogado particular.
Los abogados y los procuradores auxilian a las partes: los abogados son personas que cuentan con el
respectivo título habilitante y asisten jurídicamente a las partes durante el transcurso del proceso. Su
actividad dentro del proceso se llama patrocinio;
- los procuradores lo que hacen es representar a las partes ante los tribunales.
El procurador actúa en lugar de la parte a quien representa; el abogado desempeña su funcin junto a aquella o
a su representante prestándole auxilio técnico-jurídico.
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procesales de parte.
Domicilio: es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de efectos
jurídicos.
A los efectos del cumplimiento de determinados actos procesales, uno de los elementos importantes es el
CO
domicilio. Al comparecer a juicio nace la carga de constituir domicilio dentro del radio del juzgado, con la
finalidad de poder notificarse las diligencias necesarias para el desarrollo del pleito. Esta especie de
domicilio se llama domicilio procesal o “constituido”. Pero existen actos que la ley ordena notificar en el
domicilio real (ej. la audiencia para absolver posiciones). Y si la parte no cumple con la carga de constituir
domicilio, la ley impone un régimen especial en materia de notificaciones: se sustituye la notificación por
cédula por el de notificación por ministerio de la ley (en forma automática, los martes y viernes). Aun así, a
fin de garantizar la defensa en juicio, determinados actos (como la absolución de posiciones en ciertas
circunstancias, la declaración de rebeldía y la sentencia) deben notificarse personalmente o por cédula en el
domicilio real.
ODM.
Dada la existencia de 2 tipos de domicilio, se prescribe que, como regla general, las notificaciones deberán
ser practicadas en el procesal o constituido y, como excepción, en el real (cuando la ley así lo dispone).
Los domicilios demandados y constituidos en el expediente subsisten durante la tramitación del juicio hasta
tanto no se denuncien o constituyan otros.
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Expedientes: es un conjunto de antecedentes y documentos relativos a un asunto. Es un conjunto de escritos,
documentos, constancias y demás papeles pertenecientes a un juicio, debidamente ordenado, foliado y
cosido.
Los actos de procedimiento quedan documentados por la agregación sucesiva de escritos de las partes, de las
A
actas labradas por los secretarios, en su caso, de las resoluciones de los jueces, los que forman un solo cuerpo
de foliatura seguida, que toma el nombre de ‘expediente’. Al secretario corresponde su formación y custodia,
así como de los documentos que se agreguen.
Los autos originales podrán ser examinados por las partes, pero no por personas extrañas, salvo que
justifiquen tener algún interés legítimo. Tampoco podrán ser sacados de la oficina sino entregados por el
DIDL
‘derecho de defensa’ de las partes. Como todo acto procesal se distinguen los siguientes elementos:
a) Sujetos, que son el auxiliar encargado del acto y la persona a quien se va a notificar.
b) Objeto o transmisión del acto procesal cuyo conocimiento interesa.
c) Forma, que es la manera de realizar cada modo de notificación establecido por la ley. Es un principio
básico que el conocimiento efectivo suple cualquier formalidad.
La notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros una resolución
judicial. Es hacer saber las resoluciones judiciales a través de los modos legales a un litigante o parte
interesada en un litigio.
Couture señala que la notificación es una constancia escrita puesta en autos de haberse hecho saber a los
litigantes una resolución judicial u otro acto de procedimiento.
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2. Aquel donde los litigantes son quienes van a la sede del tribunal: se hace personalmente en la oficina por
diligencia en los autos.
El gasto que demande el despacho de las notificaciones forma parte de las costas del proceso.
Según el artículo 64 de Cód. de la prov. las notificaciones se practicarán a más tardar al día siguiente de ser
dictada la providencia o resolución respectiva, o antes si el juez o tribunal lo ordenare o estuviere dispuesto
CO
para casos especiales.
La notificación automática es la regla, y la ficta la excepción. El art. 61 establece que: Toda providencia para
la que este código no disponga otra cosa quedará notificada el primer martes o viernes posterior a su fecha o
el día siguiente hábil, en caso de no serlo aquél, si el interesado no concurriese a la secretaría y dejare prueba
de su asistencia firmando el libro que al efecto deberá llevar personalmente el secretario.
Los diversos tipos de notificaciones se pueden clasificar en:
a) Por ministerio de la ley: Es principio general que las resoluciones judiciales queden notificadas, en todas
las instancias, los días martes y viernes, o el día siguiente “de nota” si alguno de ellos fuere feriado; esto es,
el martes o viernes subsiguiente al que correspondía y fue feriado.
ODM.
La notificación automática es la regla, y la ficta la excepción.
El art. 61 establece que: Toda providencia para la que este código no disponga otra cosa quedará notificada
el primer martes o viernes posterior a su fecha o el día siguiente hábil (por ej. que se tiene por presentada la
demanda, que se tiene por contestada, etc.), en caso de no serlo aquél, si el interesado no concurriese a la
secretaría y dejare prueba de su asistencia firmando el libro que al efecto deberá llevar personalmente el
.CD
secretario.
Pero no se considerará cumplida la notificación si:
- el expediente no se encontrare en el tribunal;
- si encontrándose el expediente en el tribunal no se exhibiere a quien lo solicita (esta circunstancia deberá
A
ser asentada en el libro de asistencia fin de impedir los efectos de la notificación automática).
b) Por cédula: Se ha reservado este tipo de notificación a las resoluciones más trascendentales. Las cédulas
son instrumentos suscriptos por el abogado o por el secretario del juzgado y deben contener ciertos recaudos:
nombre y apellido de la persona a notificar; su domicilio, con indicación del carácter de éste (real o
DIDL
constituido); juicio en que se libra; transcripción de la parte pertinente de la resolución que se notifica;
objeto, si no resulta de la notificación transcripta.
Evidentemente, la primera vez será el tribunal quien deba trasladarse al domicilio de una de las partes, el
demandado, porque de otro modo no podría éste tener conocimiento del juicio que se le ha promovido.
La notificación por cédula constituye una excepción. Según el art. 62: Deben notificarse por cédula, si el
LA F
haya vuelto del archivo o haya estado paralizado por más de seis meses. En estos últimos dos casos la
notificación se hará en el domicilio real;
4) La que haga saber el juez que va a entender, a menos que lo sea por designación de nuevo titular;
5) La declaración de rebeldía, intimaciones, requerimientos, correcciones disciplinarias, medidas
precautorias o sus levantamientos y las citaciones para absolver posiciones o reconocer firmas;
6) La designación de audiencias;
7) El llamamiento de autos, las sentencias definitivas y autos interlocutorios con fuerza de tales;
8) Las demás providencias en que así lo disponga este código o el juez lo ordene expresamente.
Las cédulas se redactarán en doble ejemplar. El empleado notificador entregará un ejemplar al litigante (o a
persona de la casa o a un vecino que se encargue de hacer la entrega o, en su defecto, debajo de la puerta) y
el otro se agregará a los autos.
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c) Personal: Las demás providencias que el juzgado dicte durante la tramitación del proceso deberán
notificarse en la secretaría respectiva. La notificación personal obvia la cédula y se produce cuando la parte o
su apoderado se apersonan a la secretaría, dejando expresa constancia de que tomaron conocimiento del acto,
firmando al pie de la diligencia extendida por el oficial primero.
Las partes quedan así ligadas al procedimiento, y con ello se evitan numerosos casos de notificación por
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cédula, sobre todo tratándose de trámites de importancia secundaria.
En principio ninguna providencia puede ser cumplimentada antes de notificarse a las partes, pero, por
razones circunstanciales, la ley hace algunas excepciones, como en el caso en que se decrete una medida
precautoria (embargo, inhibición, etc.), porque es de presumir que si aquel a quien afecta tiene conocimiento
de ella antes de que se la ejecute, tratará de eludir su cumplimiento.
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d) Por edictos: El edicto es la publicación que se hace poniendo en conocimiento del interesado una
resolución judicial.
Hay casos en que se ignora la identidad misma de la persona a quien debe notificarse (caso que se presenta
comúnmente cuando una persona fallece y sus herederos son desconocidos) o puede saberse quién es el
demandado e ignorarse su domicilio actual a los efectos del traslado de la demanda, que es el segundo
supuesto. En ambos casos es entonces necesario efectuar publicaciones que se presumen suficientes para
llevar a su conocimiento la providencia que les afecta.
El art. 67 señala que: Las notificaciones por edictos se harán en el Boletín Oficial. Los edictos serán
ODM.
redactados con los mismos requisitos que las cédulas, en forma sintética y reemplazando la transcripción de
la providencia por una enunciación abreviada de su parte esencial.
Términos: en materia procesal, la eficacia del acto depende de que sea ejecutado en momento oportuno, y de
allí que la ley reglamente el tiempo fijando límites temporales a la actividad de los sujetos procesales y
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establezca los días y horas hábiles en que los actos pueden ser ejecutados.
La inobservancia de principios legales en esta materia puede ocasionar la pérdida de un derecho y hasta la
extinción del proceso mismo, porque la falta de contestación a la demanda, por ejemplo, dentro del término
fijado por la ley, ocasiona la pérdida del derecho a contestarla en adelante.
A
No debe deducirse que la ejecución de los actos fuera de término produzca en todos los casos los mismos
efectos, pues depende de la naturaleza del término. Así, la resolución de un juez dictada en día inhábil es
nula, pero la notificación de la demanda en las mismas condiciones se tiene por válida si el demandado
contesta la demanda sin impugnarla.
Puede definirse el término diciendo que ‘es el espacio de tiempo dentro del cual debe ejecutarse un acto
DIDL
procesal’.
Los términos tiene como fin la regulación del impulso procesal, con intención de hacer efectiva la preclusión
de las distintas etapas del proceso que permiten su desarrollo progresivo.
En nuestro derecho, término y plazo tienen un mismo significado, ello conforme el artículo 70 que dice los
términos o plazos procesales son improrrogables y perentorios. Fenecen con la pérdida del derecho que se ha
LA F
El Cód. procesal establece en el art. 71: “Los términos judiciales empezarán a correr para cada litigante
desde su notificación respectiva; si fueran comunes, desde la última que se practique, no se contará el día en
que tuviere lugar la diligencia ni los inhábiles… Los términos de horas se cuentas desde la siguiente a la de
la notificación y correrán aun durante las inhábiles”. El código civil establece, por su parte, que las
disposiciones del mismo respecto del modo de contar los intervalos del derecho serán aplicables a todos los
plazos señalados por las leyes, por los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes
o en esos actos no se disponga de otro modo. Por esa circunstancia se ha declarado que los códigos civil y
comercial son supletorios del de procedimiento en materia de términos.
El artículo 55 establece que: “Las actuaciones y diligencias judiciales, con excepción del cargo y de las
notificaciones efectuadas por Correos y Telecomunicaciones, se practicarán bajo pena de nulidad, en día y
hora hábiles.
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pueden habilitar días y horas inhábiles, cuando medie causa justificada.
Los feriados extraordinarios decretados por el Poder Ejecutivo de una provincia no influyen en los términos
en el fuero federal.
El día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche, y los plazos de día se contarán desde la
media noche en que termina el día de su fecha.
CO
- Iniciación: El término comienza, para ser exacto, a partir del instante en que terminó el día en que la
notificación se hizo, o sea, a las 24 hs., no se contará el día en que se practique la diligencia. Más
precisamente, comienzan a correr desde el minuto 0 del día siguiente del de la notificación (si es por hora,
desde el minuto 0 de la hora siguiente).
Si se trata de un término común, empieza a correr después de que todos han sido notificados y a partir de la
última notificación.
- Plazo de gracia: Los escritos no presentados en las horas de oficina del día que vence el plazo respectivo,
A
podrán ser entregados válidamente en secretaría, con o sin cargo de escribano, dentro de las horas de
audiencia hábil del día hábil inmediato.
Vencido el plazo señalado hay un día de gracia (entonces si se señala un plazo de 3 días, se dan 4). Antes, a
las 23.30 hs. había que ir al escribano y que este lo certifique (cargo); hoy se dan las 2 primeras horas de
oficina del día hábil siguiente. En Santa Fe es todo el día de oficina.
DIDL
- Es judicial el término fijado por el juez en ejercicio de facultades que la ley le confiere. (Por ejemplo: el
término ordinario de la prueba es de 40 días, pero aquél puede fijar un término menor teniendo en cuenta la
naturaleza de la causa). Estos se cuentan por días corridos, salvo que el juez determine que son días hábiles.
- El término es convencional cuando es fijado de común acuerdo por las partes. No sería admisible si tuviese
por objeto ampliar un término que la ley declara perentorio, pero nada impedirá que las partes fijaran, por
FI
3) Prorrogables e improrrogables: son prorrogables los términos que no estén expresamente declarados
perentorios o fatales. Son improrrogables todos los términos señalados en la ley. Por consiguiente, la regla es
la prorrogabilidad, y sólo son improrrogables los término legales, pudiendo entonces prorrogarse los
judiciales y convencionales.
La improrrogabilidad es un concepto distinto de la perentoriedad. Todo término perentorio es improrrogable,
M
pero no todo término improrrogable es perentorio.
El ‘término de ampliación’ se diferencia de la ‘prórroga’ en que ésta se concede después de fijado el término
y cuando resulta insuficiente, en tanto que el de ampliación se establece desde el primer momento, aun
cuando luego resulte excesivo.
CO
4) Individuales y comunes: es individual el término fijado a una de las partes para que realice indeterminado
acto de procedimiento, por ejemplo: el término que tiene el demandado para contestar la demanda.
- Llamase común cuando comprende a las dos partes, aunque puedan actuar independientemente, por
ejemplo: el término ordinario de prueba.
El distingo tiene importancia en cuanto al modo de computar los términos.
5) Ordinario y extraordinarios: se llama ordinario el término fijado por la ley para los casos comunes, es
decir, sin consideración a una circunstancia especial: así, el término ordinario de prueba es de cuarenta días.
- Es extraordinario cuando el término se concede sólo en presencia de determinadas circunstancias, de
ODM.
acuerdo con las cuales se gradúa su duración. Cuando la prueba, por ejemplo, haya de producirse fuera del
lugar (fuera de la ciudad), el juez señalará el término extraordinario que considere suficiente atendiendo a la
distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.
.CD
Suspensión e interrupción de los términos: la suspensión importa la no iniciación del término, mientras
que la interrupción supone que el término ha comenzado a correr. En el primer caso, aunque hubieran
transcurrido unos días desde el momento de la notificación hasta que se concede el recurso, no se toman en
cuenta para el cómputo del término, mientras que, en el segundo, los días transcurridos se descuentan al
A
reabrirse el término.
Causas:
- Fuerza mayor: Se trata del caso de la imposibilidad física de ejecutar el acto debido en el término fijado,
cuya apreciación queda librada al criterio judicial. Los casos más comunes son los que se refieren a la
dificultad en las comunicaciones, inundación, incendio, peste, etc.; pero también constituyen casos de fuerza
DIDL
mayor la enfermedad grave y la prisión de quien debe ejecutar el acto. Puede, según el caso, importar la
suspensión o solamente la interrupción del término.
- Conformidad de partes: No hay razón para denegar el declarar suspendido o interrumpido el término
cuando las partes lo solicitan, siempre que no se vulnere un precepto de orden público.
- Fallecimiento o incapacidad: Cualquiera de estas dos circunstancias produce la interrupción de los términos
LA F
hasta tanto tomen intervención los herederos del causante dentro del término que se les fije o se provea del
curador al insano.
- Elevación de los autos al superior: Cuando como consecuencia de haberse concedido un recurso de
apelación, se elevan los autos a la Cámara respectiva, los términos quedan interrumpidos en tanto se resuelve
el recurso y vuelvan los autos al inferior. La interrupción se produce desde que se elevan los autos.
FI
- Falta de entrega de las copias en los traslados: De toda petición o escrito que deba darse traslado deberá el
que los presente acompañar tantas copias cuantas personas sean con quienes litigue. La omisión de la entrega
de las copias autoriza a pedir la suspensión del término para evacuar el traslado, pero la petición que se
formula en ese sentido debe hacerse antes que quede consentido el auto que ordenó su traslado.
Reapertura del término: cuando la suspensión ha sido por tiempo determinado, la reapertura del término se
opera por el vencimiento del plazo fijado, pero si ha sido motivada por la concesión de un recurso, sólo tiene
lugar después que se ha notificado a las partes personalmente o por cédula el auto que hace saber su
devolución.
22
M
Con apercibimiento de ser declarado rebelde y seguirse el juicio en la forma que corresponde.
Si el domicilio fuere desconocido (o la persona incierta) el emplazamiento se efectuará por edictos,
que serán publicados 3 veces, y el término vencerá a los 5 días de la última publicación (en el BO y/o diario
de mayor tirada).
CO
Traslados y vistas: son medios de comunicación. Son todas aquellas formas en que se comunican las partes
entre sí y con el juez.
- Traslados (art.87 a 89): En el proceso no existe comunicación directa entre las partes, salvo los casos en
que fuesen convocadas a juicio verbal, por lo que el juez pone en conocimiento de una de ellas la petición
formulada por escrito por la otra mediante la providencia de traslado. En algunos casos el traslado está
previsto por la ley, como en la demanda. Pero en otros es facultativo del juez.
Se genera la carga de responderlo (que haga saber contra él las defensas que crea convenientes).
De toda petición o escrito de que deba darse traslado, deberá el que los presente acompañar con tantas copias
cuantas sean las personas con quienes litigue. Deben ser iguales al original.
ODM.
Los traslados que no tengan un término establecido por la ley o para los que el juez no fije uno distinto se
considerarán corridos por 3 días.
- Vistas (art. 87 a 89): Otro medio de comunicación entre las partes es la vista.
Como el traslado, tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados una petición o diligencia
.CD
respecto de cuya procedencia o resultado les corresponde pronunciarse. Cuándo el juez puede ordenar una
vista, en lugar de correr traslado, es cuestión no decidida por la doctrina ni la jurisprudencia, pero, en
general, puede decirse que, salvo los casos previstos por la ley en que el traslado es obligatorio, la vista
procede siempre que se requiera la conformidad o disconformidad de las partes o funcionarios que
A
intervienen en proceso para la ejecución o aprobación de una acto de procedimiento. Actualmente no existe
diferencia entre ellos, la única es que las vistas no generan la carga de contestarlas, sólo notifican (quien la
recibe se considera que se ha enterado).
- Audiencias (art. 90 a 92): Es éste otro medio de comunicación, pero no ya entre las partes, sino entre éstas
DIDL
donde relatará en forma abreviada lo ocurrido en la audiencia y lo expresado por las partes.
Serán notificadas con anticipación no menor de 3 días, a no ser que por razones especiales exijan un término
distinto.
- Oficios (art. 93 a 104): Cuando los jueces pertenecen a una misma circunscripción judicial, aunque sean de
FI
- Exhortos (art. 93 a 104): Por el contrario, tratándose de jueces que corresponden a distintas
circunscripciones judiciales (jueces de diferentes provincias), las comunicaciones se hacen por exhortos o
cartas rogatorias, dirigidas a jueces de la misma categoría, a fin de que practique alguna diligencia que deba
realizarse en la jurisdicción de éste. Así colaboran los jueces de distintas jurisdicciones para una correcta
administración de justicia; esta colaboración se basa en un principio de reciprocidad para casos análogos.
-por ejemplo un juez de nuestro país (nacional o provincial) a un juez extranjero, o de un juez nacional a un
juez provincial. De esto se desprende que el exhorto puede ser interprovincial o internacional
23
Providencias y resoluciones: las resoluciones judiciales son actos procesales emanados del órgano
M
jurisdiccional. El objeto de las resoluciones procesales puede consistir en: 1. instruir el proceso, 2. decidir las
cuestiones que se presentan en su desarrollo, 3. resolver lo que constituye el objeto principal de la causa y 4.
ejecutar coactivamente lo decidido.
Todas las providencias que se dictan durante el desarrollo del proceso tienen como objetivo preparar o
facilitar la decisión definitiva.
CO
Providencias: resoluciones judiciales no fundadas expresamente que deciden sobre cuestiones de trámite y
situaciones secundarias o accidentales.
Las ‘providencias simples’ tienen por finalidad el desarrollo formal del proceso, es decir que, en general, son
actos de instrucción. Proceden respecto de los pedidos que no requieren sustanciación (vista o traslado a la
otra parte) o son dadas de oficio por el juez en cumplimiento de deberes o facultades que les son propias. No
se exigen otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar y firma del juez o
secretario en su caso.
Existen resoluciones dictadas sin sustanciación pero que resuelven algo más que actos de mera instrucción,
ODM.
tales como: el rechazo in limine de la demanda o de incidentes, las que deciden sobre el pedido de medidas
cautelares, las que declaran de oficio la caducidad de la instancia, etc. En estos casos, y a pesar de no ser
sentencias interlocutorias dado que no hay “interlocutores”, por la importancia de la decisión deben tener la
forma de éstas.
Conforme el artículo 105 del Código Procesal Provincial las providencias de mero trámite serán dictadas en
.CD
el día que el pedido fuere puesto al despacho:
Autos interlocutorios o resoluciones de incidentes: plazo de 5 días.
Sentencias definitivas: término que se designe para clase de juicio.
Si se hubieran ordenado medidas para mejor proveer, el término se considerará suspendido desde la fecha del
A
decreto que las disponga hasta que los autos fueren puestos nuevamente a despacho y, ésta no podrá exceder
de 30 días.
Las providencias y resoluciones judiciales de que no se hubieren interpuesto recurso dentro del término legal
quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna.
DIDL
Sentencias interlocutorias: por medio de ellas, el órgano decide las cuestiones planteadas por uno de los
litigantes y que han sido previamente sustanciadas (es decir, se ha corrido traslado a la contraria).
Además de los requisitos exigidos para las providencias simples, deberán contener los fundamentos de la
decisión, la cual tiene que estar expresada en forma positiva y precisa, y un pronunciamiento sobre costas. Se
dictan dentro de los 5 días en que el pedido fuere puesto al despacho.
LA F
· Sentencias definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin al proceso. Es el modo más elevado de
la jurisdicción, por medio del cual el juzgador decide sobre la cuestión principal objeto del pelito.
FI
PROCESO EN REBELDIA: cualquiera de las 2 partes puede ser declarada ‘rebelde’. Consiste en una
solución para que el trámite pueda continuar pese a la inasistencia del citado. Se perfecciona con:
la incomparencia;
el decreto del juez por el cual declara rebelde a la parte;
la notificación de ese decreto que lo declara rebelde.
Es una ficción que consiste en tenerlo al rebelde por notificado de todos los decretos dictados, desde el
mismo día que se dicten en secretaría. No se le notifica por cédula nada, sino hasta la sentencia.
La declaración de rebeldía no altera el curso regular del juicio y la sentencia será dictada siempre según el
mérito de autos, sea cual fuere la parte que hubiere incurrido en rebeldía.
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M
la providencia, en razón de que ella carece de efecto preclusivo, pues puede ser revocada en cualquier estado
de proceso con la única condición de que comparezca el rebelde, el proceso debe seguir con las siguientes
alternativas:
1) Si el rebelde tiene domicilio conocido: el trámite continúa sin su representación, sufriendo los siguientes
CO
efectos:
a. se lo tiene por notificado de cualquier resolución (salvo la sentencia definitiva) desde la fecha de su
pronunciamiento;
b. se le corren los traslados desde la misma fecha de la providencia que los ordena;
c. puede decretarse cualquier medida cautelar en su contra, sin necesidad de prestar contracautela.
Cuando se ordena correr traslado de la demanda (en los procesos de conocimiento) o citar de remate (en los
procesos ejecutivos), continúa el trámite de cada proceso hasta la sentencia, que debe ser notificada por
cédula en el domicilio conocido del rebelde.
ODM.
2) Si el rebelde no tiene domicilio conocido: se le nombrará defensor. Es decir que aquí no se sigue el
proceso sin su representación como en el caso anterior, pero sí puede decretarse cualquier medida cautelar en
su contra, sin necesidad de prestar contra cautela.
En este caso, se fija audiencia para efectuar sorteo de entre los abogados inscriptos en la lista de
nombramiento de oficio, a fin de que actúe como defensor del rebelde. Éste tiene la obligación de hacer
.CD
llegar a su conocimiento la noticia del pleito y de recurrir la sentencia adversa a su interés. Tiene derecho a
cobrar honorarios.
La providencia que fija fecha para la audiencia queda notificada en la oficina al rebelde, desde su fecha, pero
debe ser comunicada por cédula a la contraparte.
A
Puede suceder que la audiencia se realice; o bien que no se realice, y en tal caso debe fijarse fecha para una
nueva audiencia (a pedido de parte), a los mismos fines que la anterior, y así hasta que se realice.
En la audiencia se efectúa el sorteo y se designa, mediante resolución judicial, al defensor del rebelde,
notificándole por cédula del nombramiento efectuado. Puede ocurrir que:
a- El defensor acepte el cargo: en acta labrada ante el actuario. En tal caso, se ordena correr traslado de la
DIDL
demanda (en los procesos de conocimiento, ya que hay que tener presente que no existe representación del
rebelde en los procesos ejecutivos). Entonces, continúa así en trámite de cada clase de proceso hasta la
sentencia, que debe ser notificada por cédula al defensor y por edictos al rebelde.
b- El defensor no acepte el cargo: por razón fundada y admitida por el juez. Entonces se designa audiencia
para un nuevo sorteo.
LA F
Declarada la rebeldía, podrá decretarse sin fianza el embargo contra el demandado para asegurar el resultado
de juicio, y contra el actor para asegurar el pago de las costas.
La sentencia dictada en rebeldía no podrá ejecutarse hasta 6 meses después, a menos que se preste fianza de
devolver lo que ella mande a entregar en caso de rescisión. Pero, el que hubiere obtenido sentencia contra el
rebelde podrá hacer inscribir como litigioso en el Registro General el derecho que la sentencia hubiere
FI
Citación y emplazamiento a estar a derecho: presentada y cargada la demanda el juez debe dictar una
resolución (habitualmente denominada simple providencia de trámite) por la cual decide admitirla (recordar
25
M
Citar es llamar o convocar a alguien para que haga algo. Emplazar es dar o fijar un plazo para que alguien
(en el caso, el demandado) haga algo (en el caso, comparecer).Comparecer es presentarse ante el juez citante
asumiendo el carácter de demandado.
Ahora bien, esta citación constituye una carga procesal que, como tal, tiene los tres elementos de toda
carga: una orden (comparezca el demandado al pleito), un plazo (el fijado precisamente en el emplazamiento
CO
y que será mayor o menor según la distancia que exista desde el domicilio real del demandado hasta el de la
sede del juzgado) y un apercibimiento (aviso dado al recipiendario de la carga acerca de lo que le sucederá si
no cumple la orden dentro del plazo otorgado al efecto).
En el caso, tal apercibimiento consiste en la declaración de rebeldía, que se seguirá conforme lo establece el
artículo 76: - contra el demandado que no hubiere comparecido a estar a derecho; -contra cualquiera de los
litigantes que estando representados por medio de apoderado y siendo nuevamente citado por renuncia,
muerte o inhabilidad de éste, no compareciere en el término debido.
Rebeldía. Concepto: se utiliza el vocablo en su sentido de no acatar la orden de comparecer, por tanto es “la
ODM.
inactividad como respuesta al requerimiento del juez”.
Si el demandado comparece (es la actividad requerida), el trámite continúa su curso regular con el siguiente
paso procedimental: conferirle traslado de la demanda.
Si el demandado no comparece (es la inactividad como respuesta al requerimiento), el juez aplica sin más el
apercibimiento que decretó inicialmente: declara que el demandado es rebelde y ordena efectuar la
.CD
notificación al demandado respecto de tal declaración.
Desarrollo del proceso: a partir de allí el trámite sigue en rebeldía, sufriendo el demandado algunos efectos
contrarios a sus intereses y que habitualmente consisten en:
A
1) la continuación normal de la serie procedimental sin la presencia ni representación del rebelde, a menos
que carezca de domicilio conocido. En este solo caso, el juez provee a su defensa designando a un defensor
ad hoc para que niegue todas las cuestiones fácticas expuestas en la demanda a fin de posibilitar la
confirmación procesal;
2) se considera que el rebelde queda notificado fictamente en la Secretaría de todas las resoluciones dictadas
DIDL
Rebelde comparecido: art 80: si el rebelde comparece, será admitido como parte, sea cual fuere el estado
del juicio y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la tramitación ulterior. El embargo
trabado continuará, a menos que preste fianza equivalente.
FI
El llamamientos de autos para dictar sentencia: agregados los alegatos presentados por las partes o
después de declarar que ha decaído el derecho dejado de usar por quien omitió alegar en el plazo acordado al
efecto, el juez pone fin a la serie procedimental mediante una fórmula cuasi sacramental de añejo uso: llama
autos para sentencia.
La palabra autos está utilizada en el sentido de litigio o de expediente y significa que el juez notifica a las
partes de que está en condiciones de emitir la sentencia y que, por ende, ha terminado el curso y desarrollo
de la serie procedimental.
Ahora bien, hay que tener en cuenta lo establecido por el art 82 que dice “la sentencia dictada en rebeldía no
podrá ejecutarse hasta seis meses después, a menos que se preste fianza de devolver en caso de rescisión lo
aquella mande entregar. Pero, el que hubiere obtenido sentencia contra el rebelde podrá hacer inscribir
como litigioso en el Registro General el derecho que la sentencia hubiere declarado a su favor y que fuese
susceptible de inscripción.”.
26
M
dice que la representación del rebelde, el recurso de rescisión y la suspensión del cumplimiento de la
sentencia sólo puede entablarse en los procesos declarativos después de los cuales no puede promoverse otro
sobre el mismo objeto.
En el caso del juicio ejecutivo la suspensión del cumplimiento de la sentencia lo establece el art 484 que dice
“el recurso contra la sentencia procederá en efecto suspensivo, a menos que el actor preste fianza suficiente
CO
para responder el resultado del pleito. En este caso, se sacara n copias necesarias para la ejecución y se
elevaran los autos al Superior…”.
Art 81. La sentencia de primera instancia y la de segunda serán notificadas en la misma forma que el auto
declarativo de rebeldía.
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
27
DEMANDA: según Alvarado Velloso la demanda es el acto que provoca la iniciación de un procedimiento
necesario para la sustanciación de un proceso. Es la materialización del ejercicio de la acción procesal con el
objeto de formar un proceso. Así, explica que inseparablemente son tres los conceptos que se relacionan:
acción (su objeto es poner en movimiento el órgano jurisdiccional para formar un proceso), demanda (su
objeto es iniciar un procedimiento) y pretensión (su objeto es lograr la emisión de una sentencia favorable)
M
Roland Arazi define la demanda como el acto de iniciación del proceso por el cual se ejerce el derecho de
acción y se deduce la pretensión. A su vez establece que:
Dentro de la clasificación de los actos procesales y desde el punto de vista objetivo, la demanda es
un acto de petición, y dentro de la dinámica del proceso, un acto de iniciación.
CO
Desde el punto de vista subjetivo es un acto de la parte, mas precisamente, el acto por el cual una de
las partes se da a conocer.
Efectos jurídicos de la demanda: corresponde distinguir entre: efectos sustanciales y procesales y a su vez,
los efectos de la presentación y la notificación de la demanda.
5) Invalida la venta (Cód. Civ., art. 1361, inc. 6o) y la cesión (Cód. Civ., art. 1442) de la cosa o crédito que
estuviesen en litigio hecha a los abogados, procuradores y funcionarios judiciales que intervengan en el
respectivo proceso.
6) Determina la perdida provisoria de la posibilidad de entablar juicio petitorio cuando se deduce pretensión
posesoria (art 2484 Cod. Civil)
DIDL
7) Determina que la autoridad que recibe la instancia y los letrados que la suscriben no puedan comprar la
cosa (Cód. Civil, art 1361,6°)
Efectos Procesales:
1) Abre la apertura de instancia: tal circunstancia hace que el juez deba expedirse; en lo inmediato debe
LA F
hacerlo respecto de su admisibilidad y cuando pronuncie la sentencia definitiva lo hará sobre su mérito o
fundabilidad. A su vez, nace para el actor la carga de impulsar el trámite a fin de evitar la caducidad de la
instancia.
2) Fija la competencia del juez: ésta queda determinada con relación al actor, y la autoridad ya no podrá ser
recusada sino por causa sobreviniente.
FI
3) Determina el objeto de la sentencia, por cuanto si bien ésta debe pronunciarse también sobre las defensas
del demandado, ellas deben referirse a las cuestiones planteadas en la demanda (salvo el caso de
reconvención).
Efectos Sustanciales:
1) Constituye en mora al demandado, quien es desde entonces deudor de los intereses (Cód. Civ., art. 508)
cuando se persigue el cumplimiento de obligaciones cuyo plazo no se encuentre convenido pero resulte
tácitamente de la naturaleza y circunstancias de aquéllas (id, art. 509, párr. 2°)
2) Desde la fecha en que la notificación tiene lugar, el poseedor de buena fe que es condenado a la restitución
de la cosa es responsable de los frutos percibidos y de los que por su negligencia hubiese dejado de percibir
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Efectos Procesales:
1) Surge para el demandado la carga de oponer excepciones previas, comparecer y contestar la demanda.
2) Extingue el derecho del actor de desistir unilateralmente del proceso: a partir de la notificación solo podrá
hacerlo con previa conformidad (expresa o tacita) del demandado.
3) Extingue el derecho del actor de modificar su pretensión.
4) Autoriza a oponer la excepción de litispendencia en otro proceso que se constituya entre las mismas partes
M
y que verse sobre el mismo objeto y la misma causa.
Clasificación de la demanda
Según su naturaleza la demanda puede ser:
- Constitutiva (con ella se pretende la constitución de una nueva situación jurídica).
CO
- Declarativa (son las que pretenden la declaración de un derecho).
- De condena (por ej.: las que se interponen para cobrar una deuda).
- Ejecutivas (las que se interponen cuando se tiene un título ejecutivo, para hacer efectivo un derecho ya
reconocido).
Dentro del mismo proceso pueden surgir cuestiones vinculadas a la que se ventila en carácter principal y las
cuales toman el nombre de incidentes. De ahí una distinción entre:
- Demanda principal: introductiva de instancia. Es la que da nacimiento al proceso y emana, por
consiguiente, del actor; con su presentación se abre la instancia; fija el objeto del debate; establece los límites
ODM.
de la sentencia; y
- Demanda incidental: supone, en cambio, un proceso ya iniciado con relación al cual es un accesorio,
porque agrega al debate un nuevo punto a resolver. Puede emanar del actor, del demandado o de un tercero.
En algunos casos se substanciará con el principal, en otros, se suspenderá el procedimiento del mismo o se
formará incidente separado para no entorpecer la marcha del procedimiento.
.CD
Requisitos para su presentación
A
Requisitos intrínsecos para que la demanda produzca efectos jurídicos es necesario que contenga
determinadas enunciaciones y esté revestido de ciertas formalidades. Es necesario distinguir en la demanda
los requisitos extrínsecos de los intrínsecos.
Los requisitos intrínsecos son los que regulan el contenido de la demanda. El art 130 del Código Procesal de
Santa Fe establece que la demanda expresará:
DIDL
1°) El nombre, domicilio real y legal, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio del demandante. La
indicación del nombre del actor o demandante constituye un requisito que hace a la esencia misma de la
demanda, pues su omisión impediría determinar quién es la persona que deduce la pretensión e
imposibilitaría la defensa del demandado. De tal manera, que la individualización del actor interesa tanto a
LA F
juez como a demandado. Al juez por que debe examinar la legitimación y capacidad de quien se presenta, y
al demandado porque, una vez notificado, tiene que estar en condiciones de oponer las excepciones y
defensas pertinentes, y además le permitirá ejercer la facultad de reconvenir.
Si el actor es una persona física debe expresar su nombre y apellido. Tratándose de una persona de existencia
ideal, debe indicar con precisión el nombre o razón social con que actúa.
FI
En el caso de que el actor actúe por medio de representante legal o convencional, éste deberá expresar su
nombre y acompañar los documentos (el poder) que acrediten el carácter que inviste (art 41 CP)
El domicilio a que alude la norma transcripta es el domicilio real del actor, que no debe confundirse con el
domicilio "procesal" o ad litem.
2°) El nombre y domicilio del demandado si se conocieran. La mención precisa del nombre y apellido del
demandado configura un requisito que se justifica por la circunstancia de ser aquél el destinatario de la
demanda y quien, como el actor, habrá de quedar vinculado por la sentencia. El domicilio a que se refiere
este inciso puede ser el domicilio real (Cód. Civ., art. 89), o el domicilio especial que las partes hayan
elegido para el cumplimiento de sus obligaciones (Cód. Civ., arts. 101 y 102). La jurisprudencia tiene
decidido que dicho domicilio carece de eficacia procesal hasta tanto la firma del instrumento no haya sido
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3°) La designación precisa de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria. Cuando no fuere posible
fijarla con exactitud, se suministrarán los antecedentes que puedan contribuir a su determinación
M
aproximada. Constituye el objeto mediato de la pretensión deducida en la demanda. El inciso examinado
requiere que la designación de lo que se demanda sea exacta: si, por ejemplo, se reclama el pago de una
indemnización, debe indicarse con precisión la suma de dinero en que se estiman los daños; si la demanda
versa sobre un bien inmueble, el actor debe indicar concretamente su superficie, ubicación, linderos; etcétera.
La carga de precisar el monto reclamado admite excepción cuando al actor no le fuese posible determinarlo
CO
al promover la demanda, sea por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiere de elementos
aún no definitivamente fijados. En tal caso deberá suministrar los elementos necesarios para la
determinación.
4°) Las cuestiones de hecho y de derecho, separadamente. Las primeras serán numeradas y expuestas
en forma clara y sintética, omitiéndose toda glosa o comentario, los que se podrán hacer en la parte
general del escrito.
Las cuestiones de hecho son aquellas que la propia ley establece como generadoras, modificatorias o
extintivas de derechos o de status jurídicos. La exposición de estos hechos tiene por finalidad la
ODM.
determinación de la causa (causa petendi), o sea la razón o fundamento en cuya virtud la pretensión se
deduce.
A diferencia de lo que ocurre en las legislaciones que siguen el principio de individualización (conforme al
cual es suficiente que el demandante mencione la relación jurídica de la que deriva la pretensión que hace
valer), nuestras leyes procesales exigen la exposición circunstanciada de los hechos que definen esa relación
.CD
(principio de sustanciación). La teoría de la sustanciación solo rige en procesos de conocimiento, mientras
que en los pertenecientes a la llamada jurisdicción voluntaria o tramites no contenciosos (sucesiones,
rectificaciones de partidas, etc) y en los de ejecución rige la individualización de los hechos, ya que no es
necesaria una explicación detallada de estos: basta que el peticionario indique los que corresponden o que el
A
al actor.
5°) La petición en términos claros y precisos: mediante la petición el actor concreta el objeto inmediato de
la pretensión contenida en la demanda. Ella debe plantearse en términos claros a fin de que pueda
establecerse, con precisión, cuál es la clase de pronunciamiento judicial que se persigue. La petición concreta
FI
la pretensión del actor como fundamento de su acción y ésta es la que el juez debe resolver admitiéndola o
rechazándola.
Además por la ley 13.151 se determinó que en su caso, el escrito de demanda será acompañado del acta de
finalización del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
M
. No deberá llevar fecha puesta por el actor, ya que la misma será colocada en el juzgado.
. Debe expresarse en el encabezamiento el objeto de la misma y cerrarse con la firma del actor o su
representante.
. Es necesaria la indicación precisa de la representación que se inviste, acompañada del poder suficiente que
acredite dicha representación.
CO
. Deberá confeccionarse en tanto ejemplares como demandados haya.
Las demandas que no se ajusten a los requisitos establecidos por la norma no deben ser admitidas por el juez
(art 131 y 547 CP)
Roland Arazi enuncia además de los requisitos intrínsecos y extrínsecos ya explicados, a los requisitos
fiscales como indispensables para la presentación de la demanda y explica que al entablarse la demanda el
actor debe abonar una tasa de justicia, cuyo importe es proporcional a la importancia económica del proceso
que se inicia. El importe que pagó el demandante por este concepto le será reintegrado por el demandado si
resulta vencido, porque dicho gasto está comprendido en el concepto de costas.
ODM.
Documentos que deben acompañarse (supuesto de imposibilidad de hacerlo)
El articulo 137 del CP establece : “El actor debe acompañar a la demanda los documentos en que ella se
funda; si no los tuviere, los designará con la individualidad posible, expresando su contenido y el lugar en
que se encuentren, so pena de abonar, si los presentare después, las costas ocasionadas por la tardanza.”
.CD
La doctrina mayoritaria y jurisprudencia, expresa que se debe acompañar con la demanda los documentos en
que se funda, ya que el demandado no solamente debe conocer los hechos en que el actor funda su
pretensión, sino también la prueba de la que intenta valerse; de tal manera que resulta reprochable la actitud
de mantenerla oculta con el propósito de sorprender al adversario cuando este ya no se encuentra en
A
condiciones de contrarrestarla y por lo tanto se ve afectado su derecho de defensa. En ese caso, la sanción es
que correrá con las costas de la presentación tardía.
En este caso, resulta correcto distinguir entre juicio ordinario y ejecutivo. En el juicio ejecutivo es un
requisito de admisibilidad o procedencia de la demanda la presentación de los documentos (el titulo en el
cual se funda la demanda). No sucede así en el juicio ordinario, aunque generalmente también se presentan
DIDL
los documentos al inicio para evitar correr con las costas de la presentación tardía.
Peyrano, con una interpretación distinta, sostiene que el análisis de este articulo debe hacerse a partir de la
integración con el art 251 inc 2°, de tal modo que, la presentación tardía de documentos haría cargar a quien
los allegare morosamente, solo en el supuesto de que dicha presentación tardía, produjere el allanamiento de
la contraparte a la vista de aquellos. Es decir, no es la simple tardanza del hecho lo que da lugar a la carga de
LA F
Facultades de los jueces art 132. “Cuando los demandantes fueren varios, el juez podrá de oficio o a
solicitud de parte, obligarlos a obrar bajo una sola representación siempre que haya compatibilidad en ella y
el derecho sea el mismo. Si no se pusieran de acuerdo, el juez designará por sorteo entre los profesionales
FI
intervinientes en autos por los actores, al que deba ejercer la representación única. Igual procedimiento se
adoptará si fueren varios los demandados o hicieren mérito de las mismas defensas, sorteándose al
representante único de entre los profesionales que actuaren por los demandados.”
El sentido de esta norma responde a la necesidad de salvaguardar los principios de celeridad y economía
procesal. Se sigue la línea evolutiva del derecho procesal que persigue que el debate se simplifique,
suprimiéndose trámites superfluos para facilitar la tarea del juez. Así, la unificación de la personería en un
litisconsorcio no solamente contribuye al orden en el proceso, por que facilita el planteamiento de la litis y el
examen de las defensas, sino que es también un medio de acelerar el trámite.
Inadmisibilidad de la demanda: el articulo 131 dice: “Los jueces no darán curso a las demandas que no se
deduzcan de acuerdo con las prescripciones establecidas, indicando el defecto que contengan. Podrán,
también, ordenar que el actor aclare cualquier punto para hacer posible su admisión.” Alvarado Velloso
31
M
solo proceso con el propósito de que sean resueltas en la misma sentencia. Su fundamento es la economía
procesal.
Couture la define como: “acción y efecto de proceder el demandante a reunir en una misma demanda
diversas pretensiones que tenga contra el demandado”.
La acumulación de pretensiones puede ser:
CO
* Objetiva (art. 133 CP): Cuando hay varias pretensiones contra una misma persona. “El actor podrá, antes
que se conteste la demanda, acumular todas las pretensiones que tuviere contra una persona, con tal que no
se excluyan entre sí, que pertenezcan a un mismo fuero y que deban sustanciarse por los mismos trámites.”
* Subjetiva (134 CP): Cuando varios sujetos vinculados por la litis actúan como actores o demandados en
un mismo proceso. “La misma regla que en el caso anterior se aplicará cuando los actores sean varios y uno
o varios los demandados, siempre que la acción se funde en el mismo título o nazca del mismo hecho y tenga
por objeto la misma cosa.”
Con respecto a la acumulación objetiva de pretensiones, que es la que aquí interesa, Alvarado Velloso dice
que la facultad que la ley le otorga al actor para acumular pretensiones debe ser analizada ab initio por la
ODM.
autoridad para permitir o no la acumulación. Y es que no resulta lógicamente posible que el actor acumule
contra un mismo demandado pretensiones que se autoexcluyan entre si. Por ejemplo, si el actor pretende que
el juez ordene al demandado el cumplimiento de un contrato y. al mismo tiempo, que el juez declare la
nulidad de tal contrato, parece claro que el demandado no podrá defenderse adecuadamente en razón de la
contemporaneidad de las pretensiones antagónicas. Así, para que pueda darse dicha acumulación son tres los
.CD
requisitos a cumplir: 1) que no sean contrarias entre si, que no se excluyan, de modo que por la elección de
una quede excluida la otra 2) que pertenezcan a un mismo fuero; 3) que puedan sustanciarse por los mismos
trámites. Cuando esto no ocurre, es deber del juez señalar el defecto antes de admitir la demanda y, si él no
lo advierte, el demandado puede oponerse a la acumulación mediante la excepción de defecto legal en el
A
Modificación en la demanda art 135 “El demandante no podrá variar la acción entablada después de haber
sido contestada la demanda, pero podrá ampliar o moderar la petición siempre que se funde en hechos que no
impliquen un cambio de acción.” Así, nuestra ley faculta al actor a variar, modificar o transformar su
DIDL
pretensión con la condición de que ello se haga antes de ser contestada la demanda y que no implique un
cambio de acción, es decir, que no se permite una nueva afirmación de fondo del actor ya que si se permitiría
ello se rompería el orden legal de los actos y se vulnerarían los principios de preclusión e irreiterabilidad del
proceso. Cabe aclarar que la ampliación o moderación de la pretensión ya no alteran la competencia por
valor.
LA F
El art 136 regula el trámite en caso de ampliación de la pretensión. “La ampliación autorizada por el artículo
anterior no será substanciada especialmente, y podrá hacerse en cualquier estado de la causa hasta la citación
para sentencia; pero si se fundare en hechos no alegados en la demanda deberá formularse hasta tres días
después de la apertura a prueba, en que se dará un nuevo traslado, por tres días, al demandado.” Esta norma
refiere a la ampliación de la pretensión demandada por efecto de un hecho nuevo, que es aquel que se
FI
exterioriza después de la presentación de la demanda y el que, siendo anterior a ella, es conocido por el actor
con posterioridad a su interposición.
La demanda modificada conserva todos los efectos materiales y procesales producidos por su interposición
EXCEPCIONES DILATORIAS: Peyrano dice que las excepciones son “aquellas defensas mediante las
M
cuales, el demandado (que denuncia la existencia de un impedimento que vicia la validez del proceso e
impide que el mismo pueda constituirse validamente), pretende que se lo exima temporal o definitivamente
de la carga de contestas la demanda”
Lino Palacio las define como “aquellas oposiciones que, en caso de prosperar, excluyen temporalmente un
CO
pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal que sólo hacen perder a la pretensión su eficacia
actual, pero no impiden que ésta sea satisfecha una vez eliminados los defectos de que adolecía.”
Roland Arazi dice que “la excepción es la oposición a que se despliegue la actividad jurisdiccional, atacando
la regularidad de la relación procesal”
Efectos: efectivamente las excepciones dilatorias son aquellas de previo y especial pronunciamiento que son
propuestas en el proceso con el fin de dilatar, postergar, impedir o suspender la serie procedimental hasta que
se resuelvan. Esto es, demoran la actividad procesal del demandado y consecuentemente excluyen de forma
ODM.
temporal cualquier pronunciamiento sobre el derecho del actor. A través de las excepciones dilatorias se
busca lograr la depuración del proceso para evitar un juicio nulo y así corregir errores y lograr una sentencia
útil que vincule a las partes.
En síntesis, por el solo hecho de su interposición, las excepciones dilatorias paralizan el tramite del principal,
y hasta tanto no se resuelvan y tal resolución quede firma y ejecutoriada, no puede reanudarse el mismo.
.CD
(Peyrano)
Clases: el art 139 dice: “Las únicas excepciones que pueden articularse como de previo y especial
pronunciamiento son:
A
1. Incompetencia. Mediante ella el demandado afirma que el actor ha presentado su demanda ante una
autoridad que carece de competencia para admitirla (darle curso). En rigor y cuando se articulan varias debe
ser la primera en quedar resuelta, ya que si la autoridad se declara incompetente no debe entrar a conocer y
decidir las otras excepciones opuestas.
2. Falta de personalidad en el actor o de personería en su procurador. (Esta excepción no sólo procede
DIDL
en el caso de que el actor o el demandado sean civilmente incapaces, sino también en el supuesto de que sea
defectuoso o insuficiente el mandato invocado por quienes pretendan representar a aquéllos.) Es por lo tanto
procedente la excepción analizada cuando el mandato adolezca de defectos de forma o la actuación del
mandatario no se ajuste a los términos en que aquél fue conferido (como ocurriría, por ejemplo, si el
mandato ha sido otorgado exclusivamente para intervenir en un juicio sucesorio y se demanda por filiación y
LA F
petición de herencia; o la demanda se dirige contra una persona distinta de la indicada en el poder; o
conferido un poder general de administración, el mandatario deduce una pretensión que comporta un acto de
disposición).
3. Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Puede oponerse esta excepción como previa cuando
la demanda no se ajusta a los requisitos que exige la ley; en principio, los enunciados en el art. 130. Los
FI
defectos deben ser graves, es decir, colocar al demandado en un verdadero estado de indefensión al no
permitirle defenderse adecuadamente. Procede esta excepción cuando la demanda no se ajusta, en su forma o
contenido, a las prescripciones legales. Tal ocurre, por ejemplo, cuando se omite la denuncia del domicilio
real del actor; o no se precisa con exactitud la cosa demandada (como ocurre, [Link]., si en la demanda por
daños y perjuicios no se individualizan las distintas partidas que integran la suma reclamada); o la exposición
de los hechos adolece de ambigüedad
4. Falta de cumplimiento del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.”
Según el art. 139 estas son las únicas que pueden articularse como de previo y especial pronunciamiento. Sin
embargo Alvarado explica que la “taxatividad” que surge expresamente del texto no es exacta, por ello su
contenido debe considerarse como mera enunciación. Es por eso que podemos agregar:
.Cosa juzgada: Mediante esta excepción se impide al actor plantear de nuevo una cuestión ya resuelta
definitivamente.
33
M
un juicio ordinario, fundarla en la existencia de un juicio ejecutivo, ni viceversa).
4) Que las partes actúen con la misma calidad en ambos procesos.
Tanto la litispendencia como cosa juzgada se encuentran receptadas en el Art 141: “La cosa juzgada y la
litispendencia pueden ser alegadas por las partes en cualquier estado y grado del proceso. Deben también ser
suplidas de oficio con los recursos de reposición y apelación subsidiaria si fuera en primera instancia, y sólo
CO
el de reposición en segunda. En el último caso se dará a la reposición el trámite de los incidentes. Este
mismo procedimiento se observará si se opusieran fuera del escrito de responde. Cuando la litispendencia se
origine por conexión, los autos podrán acumularse o tramitarse separadamente, según lo aconseje la índole
de cada pretensión y el estado de cada procedimiento. Se dictará una sola sentencia si ambas litis
pertenecieren al mismo fuero y aunque se encontraren en distinto grado. Si no correspondiere a la misma
jurisdicción se emitirá primero la que haya de producir cosa juzgada respecto de la otra pretensión”.
Al efecto, Alvarado Velloso explica que tanto uno como otra responden al principio de seguridad jurídica,
por lo cual son las únicas declarables de oficio y proponibles el cualquier grado y estado del proceso.
ODM.
Oportunidad e interposición en cada tipo de juicio según el art 138 las excepciones dilatorias deben
interponerse en forma de artículo previo. En caso de no utilizarse en ese momento procesal, precluye la
oportunidad para deducirla; de modo que, una vez vencido el plazo para oponer excepciones como de
artículo previo o contestada la demanda sin que las mismas se hayan deducido, el litigante pierde la
posibilidad de oponerlas.
.CD
La oposición de excepciones como de articulo de previo y especial pronunciamiento significa también que
las mismas deben resolverse en forma previa, esto es, antes de la sentencia de merito.
Con respecto a los procesos en los cuales pueden oponerse, el art 138 determina que se interponen en
los juicios declarativos (los juicios o procesos declarativos, son aquellos en los que existe una situación de
A
incertidumbre respecto a la pretensión del actor.) Al hablar de juicios declarativos debe entenderse que
refiere a los procesos ordinario y sumario (queda excluido el sumarisimo)
El art 140 dispone que “Las excepciones dilatorias serán deducidas simultáneamente en un solo escrito,
dentro de diez días en el juicio ordinario y de tres en el sumario.” Dicho plazo no se suspende por
recusación.
DIDL
Arraigo: Excepción mediante la cual el demandado afirma que, en caso de resultar vencedor en el litigio, no
podrá percibir del actor las costas causadas en el proceso. Aceptada por casi todas las legislaciones, puede
ostentar disímil fundamento: el actor no reside en el lugar del pleito o carece de bienes inmuebles o de otros
bienes suficientes en el lugar del pleito para hacer frente a una eventual condena en costas. Cuando se da en
LA F
el actor la situación prevista por la ley, debe prestar una caución que garantice al demandado la percepción
de su eventual acreencia.
Peyrano: “Implica una pretensión del accionado excepcionante, de que quien lo demanda afiance el pago de
las costas que eventualmente pudiere quedar obligado a pagar”
FI
Formas de interposición: Peyrano, explica que el arraigo es una excepción dilatoria a pesar de no estar
incluida en la enumeración del art 139. De tal manera que como tal debe ser interpuesta en forma de artículo
de previo y especial pronunciamiento. Sin embargo el arraigo también puede ser interpuesto durante el juicio
y hasta la sentencia y aun después de ella cuando esta fuera favorable al demandado. En el caso de que se
interponga como excepción de previo y especial pronunciamiento se suspende el procedimiento, incluso el
trámite de las demás excepciones. En el segundo caso se sustancia en pieza separada sin suspender el
principal. Y en el tercer caso, interrumpe la tramitación del recurso y se aplica lo dispuesto en el art 331
Casos de improcedencia del arraigo: el art 330 prevé que: “No procederá el arraigo cuando:
1. El demandante poseyera en la Provincia bienes suficientes para pagar las costas o el demandado se
allanare a la demanda en cantidad que permita abonarlas; (bienes suficientes debe referirse a bienes
34
Sustanciación: el art 331 explica que “Solicitado el arraigo, el Juez substanciará el incidente y lo resolverá
M
fijando, en su caso, la cantidad por la que debe prestarse la caución. Las costas se impondrán por su orden si
se produjere el desistimiento del demandado después de rendida la prueba. La Resolución será apelable en
efecto devolutivo, y no causa estado. El incidente seguirá su curso normal, y si la caución no se prestare, el
Juez suspenderá el procedimiento del principal hasta que se otorgue. Transcurridos noventa días, incluidos
los inhábiles, sin que se constituya, procederá la declaración de caducidad del proceso” A partir del artículo
CO
podemos analizar sus diferentes elementos:
a) Caucion. Quantum: resguardo o seguridad que consiste, generalmente, en el depósito o afectación de
ciertos bienes al cumplimiento de una obligación derivada del proceso. El quantum de dicha caución queda
librado al prudente arbitrio judicial
b) Costas: la imposición de costas por su orden se da en el caso del desistimiento del incidentista y se
configura como una excepción a la norma genera contenida en el art 229 (“ARTICULO 229. En cualquier
estado del juicio, podrán las partes desistir de sus acciones o excepciones. Si el desistimiento fuera del
proceso y no de la acción, el juez no lo tendrá por producido sin el consentimiento de la contraparte El
desistimiento de la acción la extingue definitivamente. Las costas serán a cargo de la parte que desista. No
ODM.
se admitirá el desistimiento sin la justificación del pago de aquéllas.
c) Recurribilidad del auto que la resuelve: el incidente de arraigo finaliza con una resolución judicial que
impone la carga judicial de arraigar y decide el quantum de la caución a prestar. Contra esta resolución se
puede interponer un recurso de apelación que tendrá efecto devolutivo, es decir, no se suspende la ejecución
de la resolución mientras la instancia superior, respecto del que dictó la resolución apelada, decide si hace
.CD
lugar o no a la apelación.
d) Carácter provisorio: Peyrano explica que el arraigo tiene naturaleza cautelar, y en virtud de dichas
características, la cosa juzgada en el arraigo es formal y no material; por ende, la decisión tomada por el juez
resulta mutable por que es de índole determinativa y lleva implícita la cláusula “rebus sic stantibus”, de
A
modo que aun firme la resolución que lo ordena y fija el monto de la caución, puede este elevarse o
disminuirse e incluso suprimirse.
e) Caducidad por falta de presentación del arraigo: la declaración de caducidad del proceso esta sujeta al
procedimiento previsto en los art 232 y ss. El plazo de noventa días corre desde que se notifica al interesado
la decisión que ordena arraigar por el quantum fijado.
DIDL
Requisitos e importancia del acto: cualquiera que sea el tipo de proceso de que se trate, dicho acto reviste
importancia fundamental por cuanto determina definitivamente los hechos sobre los cuales deberá producirse
la prueba y delimita, asimismo, el theina decidendum, pues la sentencia definitiva sólo puede versar sobre las
FI
cuestiones planteadas por ambas partes. De allí la afirmación corriente de que con la contestación a la
demanda queda integrada la llamada relación jurídica procesal.
M
terceros aquél puede limitarse a manifestar ignorancia, sin que por ello se haga pasible de ninguna
consecuencia jurídica perjudicial.
Constituyen respuestas evasivas, en los términos de la norma analizada, aquellas manifestaciones reticentes o
ambiguas del demandado, como, por ejemplo, la formulada en el sentido de que no se reconocen ni niegan
los hechos expuestos en la demanda. Entre otros casos, la jurisprudencia ha resuelto que comporta respuesta
CO
evasiva el hecho de negar primero a un acontecimiento lugar en el tiempo, en el espacio y en el
conocimiento, y negar asimismo particularidades de él que no pueden derivar sino de su ubicación en el
tiempo, en el espacio y en el conocimiento; la actitud de quién; demandado por el cobro de reparaciones
efectuadas en una cosa, con detalle de los trabajos realizados, omite señalar los trabajos que no se ejecutaron
limitándose a reconocer una obligación hasta cierta suma y desconocer el resto del reclamo; etcétera.
Estas respuestas, junto con el silencio y la negativa general podrán estimarse como admisión tacita de los
hechos expuestos por el actor.
3. Reconocer o negar la autenticidad de los documentos privados que se le atribuyan, so pena de que se
los tenga por reconocidos. El demandado tiene la carga de reconocer o desconocer los documentos que se le
ODM.
atribuyen, pero no los que provengan de terceros. La sanción para el incumplimiento de este supuesto es mas
grave que la referente a los hechos: el juez deberá tenerlos por reconocidos. El reconocimiento expreso o
tácito del documento por parte del demandado tiene carácter de indivisible; es decir, producido tal efecto, no
puede el demandado pretender que ciertas aclaraciones contenidas en el documento queden reconocidas y
otras no. Esto, sin perjuicio de que el demandado, por otros medios probatorios, demuestra la falsedad o
.CD
nulidad del acto instrumentado en el documento que ha quedado reconocido (Peyrano)
4. Oponer todas las defensas que por su naturaleza no tengan el carácter de excepciones dilatorias
según este Código, especificando con claridad los hechos que las apoyan. Si fuera de esta oportunidad,
se opusiera la prescripción, se substanciará por el trámite indicado para los incidentes y se resolverá al
A
dictar sentencia.
5. Deducir reconvención, si hubiere lugar.
Inconstestación de la demanda: el art 143 establece que: “La falta de contestación a la demanda, aun en el
juicio de rebeldía, o a la reconvención implica el reconocimiento de los hechos articulados por el actor o
DIDL
reconviniente, sin perjuicio de la prueba en contrario que produjera el demandado o reconvenido. Omitida la
contestación, se llamará los autos para sentencia, si correspondiere; decreto que se revocará si aquéllos
solicitaren la apertura a prueba.”
De tal manera que la falta de contestación produce como efecto el reconocimiento de los hechos invocados
por el actor. Peyrano dice que se trata de una presunción iuris tantum y por lo tanto tal efecto puede ser
LA F
Oposición de excepciones (de orden sustancial o material y de índole procesal). Desde la óptica jurídica la
doctrina clasifica a las excepciones en:
-Excepciones procesalesde previo y especial pronunciamiento, son aquellas que interpuestas, suspenden el
trámite del principal.
-Excepciones de fondo y/o perentorias, se oponen conjuntamente con la contestación de la demanda y el
Juez las resuelve con la sentencia definitiva. Dentro de las excepciones de fondo nos encontramos con:
Excepción de prescripción: art 3962 del Código Civil dispone que “la prescripción debe oponerse al
contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla”. De tal
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M
legitimidad. El hecho de que el demandado no oponga la defensa al contestar la demanda, no obsta, a que el
juez de oficio declare la falta de legitimación sustancial del parte del actor. Esto es así, pues sobre el
demandante recae un impedimento sustancial (carece de derecho).
Excepción de carencia de acción: mediante la cual el demandado afirma que la acción intentada en la
demanda no es admisible por cuanto la pretensión que contiene no puede ser procesada (discutida ante un
CO
juez o árbitro) ni sometida a la decisión de un tercero. Ello ocurre en cuatro supuestos:
1) cuando la propia ley prohíbe el procesamiento de una pretensión determinada.
2) cuando resulta manifiesta la carencia total de contenido jurídico de la pretensión deducida que aparece
basada exclusivamente en un interés moral, religioso o social protegido por el Derecho;
3) cuando surge evidente de la pretensión demandada que ella no se vincula con un supuesto efectivo de
colisión de intereses, razón por la cual no existe litigio (ni conflicto) susceptible de heterocomposición. El
supuesto constituye lo que habitualmente se denomina caso abstracto;
4) cuando la pretensión ostenta una naturaleza política que, como tal, no es justiciable. El caso refiere a
ciertos actos de gobierno que sólo están sujetos a responsabilidad política y que, por tanto, escapan a todo
ODM.
control judicial (por ejemplo, declaración de guerra o de estado de sitio, fijación del valor de la moneda, etc).
Esta excepción no debe ser confundida con la tratada anteriormente.
-Excepción de caducidad de acción mediante ella el demandado afirma que la acción intentada se halla
caduca por haber sido propuesta luego de finalizado el plazo establecido por la ley para su deducción válida.
-Días de llanto o luto (ccp art. 3357) “con esta excepción el heredero que ha sido demandado para que
.CD
acepte o repudie la herencia afirma que momento de incoarse la demanda no han transcurrido nueve días
desde la muerte del causante, por lo cual solicita su paralización hasta el vencimiento de tal plazo”.
-Contrato incumplido (ccp art 1201): mediante esta excepción el demandado afirma el carácter bilateral
del contrato que fundamenta la pretensión de cumplimiento del actor, con el objeto de que se paralice el
A
procedimiento hasta tanto éste acredite haber cumplido u ofrecido cumplir su propia prestación o en su
defecto, que la obligación es a plazo.
-Excepciones fundadas en causas extintivas de las obligaciones en la legislación argentina coinciden con
todos los medios de extinción de las obligaciones enunciados en el Código (art. 724) y su objeto es lograr
que el juez declare extinguida la obligación cuya prestación se reclama. Son las siguientes:
DIDL
1) Excepción de pago art 725 CC; de novación art 801 CC; compensación art 818 CC; transacción art 832
CC; confusión art CC 862; prescripción liberatoria art 3969 CC; remisión de deuda art 876 CC;
imposibilidad de pago art 882 CC; renuncia de los derechos del acreedor art 868 CC.
Excepciones fundadas en la existencia de vicios en los actos jurídicos coinciden con los vicios de los actos
jurídicos que norma la ley civil y tienen por objeto lograr que el juez anule al sentenciar el acto en el cual el
LA F
RECONVENCION: Palacio: “Sin perjuicio, por lo tanto, de las defensas que puede el demandado oponer
en el escrito de contestación a la demanda, la ley le acuerda el derecho de deducir reconvención, la cual
FI
constituye una pretensión planteada por el demandado frente al actor y que, al incorporarse al proceso
pendiente para la satisfacción de la pretensión originaria, configura un supuesto de acumulación sucesiva por
inserción de pretensiones. Demandado, por ejemplo, el vendedor por entrega de la cosa, puede entablar una
demanda reconvencional contra el comprador por el pago del precio; deducida una demanda por
cumplimiento de contrato, cabe reconvenir por rescisión o nulidad de aquél; en el juicio de separación
personal o de divorcio vincular, el cónyuge demandado puede deducir reconvención sosteniendo que la
separación o el divorcio deben declararse por causa imputable al demandante; etcétera.
Alvarado Velloso: “Actitud del demandado que al contestar la demanda contradiciendo la pretensión del
actor, propone una propia demanda contra este. Asi, el demandado originario adquiere la calidad de
reconviniente y el actor originario en reconvenido”
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M
forma prescripta para la demanda, si se creyere con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá
deducirla después, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio. La reconvención será
admisible si las pretensiones en ella deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren conexas con
las invocadas en la demanda.”A continuación el art 358 expresa: “Propuesta la reconvención, o
presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al actor quien deberá responder dentro de
CO
QUINCE (15) o CINCO (5) días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación
de la demanda.”
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
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M
diversos medios que pueden generar convicción (no certeza o crédito) a un juzgador en tanto que no la
generan en otro.
La prueba judicial constituye el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y valoración de los
diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre hechos que interesan al
proceso.
CO
Prueba de los hechos: la regla general es simple y no presenta problemas, en cada proceso debe probarse
todo aquello que forma parte del presupuesto fáctico para la aplicación de las normas jurídicas, a menos que
este exceptuado de prueba por ley. En el proceso de jurisdicción voluntaria, lo constituyen todos los hecho
invocados por las partes inicialmente y durante su trámite, o que implícitamente sirven de fundamento a las
peticiones que se formulan al juez. En el proceso contencioso civil, laboral y contencioso administrativo el
tema está formado por los hechos alegados por las partes en la demanda y como excepciones, que no estén
exentos de prueba por la ley y los accesorios a aquellos. Pero en este tipo de procesos surgen dos nociones
importantes que influyen: la afirmación de los hechos o la discusión del hecho que delimitan el tema de
ODM.
prueba. (Tema de la prueba se entiende lo que en cada proceso debe ser materia de la actividad probatoria;
o sea los hechos sobre los cuales versa el debate).
Cuando nos encontramos con la afirmación del hecho por una de las partes, o de ambas de acuerdo, produce
un doble efecto: el de vincular al juez, en cuanto éste tiene el deber de considerarla al adoptar su decisión,
para definir si se encuentra o no probada y si goza o no de exención de prueba y sus efectos jurídicos. El
.CD
segundo efecto es que delimitan los hechos que el juez puede tener en cuenta como fundamento de su
decisión, al estarle prohibido considerar los no afirmados.
Cuando nos encontramos con la segunda noción mencionada, la controversia o discusión sobre tales hechos,
delimita en definitiva la necesidad de probarlos por los medios autorizados en la ley procesal, salvo los
A
-Haya respuesta en expectativa de los defensores de ausentes, de los herederos de un causante, del curador de
un insano, etc, a quienes la ley autoriza a no negar hechos y permite que efectúen una negativa genérica
solo para provocar el contradictorio.
Hechos exentos de prueba: hay varios tipos de hechos respecto de los cuales están exentos de confirmación
(ser probados):
-Hechos confesados o admitidos por ambas partes: para que necesite prueba un hecho no basta su
afirmación como presupuesto de la pretensión o excepción, sino que es indispensable que no esté admitido
expresa o tácitamente o confesado por la otra parte, antes de abrirse la etapa probatoria, porque si lo está, esa
admisión o confesión es prueba suficiente, salvo norma en contrario.
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-Cuando la ley exime de prueba al hecho por no ser discutido o negado, en realidad presume su admisión.
Esto ocurre cuando se dispone que a falta de oposición se dicte sentencia sin abrir a pruebas la instancia,
pues equivale a ordenar al juez que tenga como cierto los hechos de la demanda; en este caso se trata mas
bien de una admisión general de los hechos de la demanda, o de su reconocimiento.
-El artículo 143 del código de procedimiento expresa que la falta de contestación a la demanda, aun en juicio
CO
de rebeldía, o a la reconvención, implica el reconocimiento de los hechos articulados por el actor o
reconviniente, sin perjuicio de la prueba en contrario que produjere el demandado o reconvenido. Omitida la
contestación, se llamara los autos para sentencia, si correspondiere por no existir hechos de demostración
necesaria; decreto que se revocara si aquéllos solicitaren la apertura de causa a prueba.
-Hechos presumidos legalmente: cuando un hecho goza de presunción legal, sea que admita o no prueba en
contrario, esta exento de prueba, y éste es precisamente el objeto de las presunciones. El artículo 226 del
código procesal explica lo anteriormente escrito.
-Hechos cuya prueba prohíbe la ley: si la ley prohíbe probar un hecho por razones de moral o de otro orden,
ese hecho resulta excluido del objeto concreto de prueba, aún cuando se relaciona con la materia debatida y
ODM.
constituya un presupuesto de la pretensión o excepción. Dichos hechos se establece en las leyes de fondo; en
el código civil encontramos en el artículo 326, 341,342 (materia de familia).
-Hecho materia de cosa juzgada o de decisión prejudicial: si el hecho está reconocido en sentencia con valor
de cosa juzgada o que constituya prejudicialidad, es obvio que no necesita otra prueba.
-Hechos no pertinentes e irrelevantes e imposibles: si el hecho no puede influir en la decisión, su prueba es
.CD
claramente innecesaria. En este caso el juez debe rechazar la prueba, por economía procesal, pero solo
cuando sea absoluta o manifiesta la impertinencia. El artículo 145, establece que la prueba deberá recaer
sobre los hechos contradichos o afirmados en el proceso. El juez no podrá pronunciarse antes de la sentencia
sobre la pertinencia de los hechos alegados o de la prueba solicitada. Pero será desechada la que sea
A
limita a negar los hechos alegados, y no propone excepciones, o el imputado los que se le imputan. Diferente
es el caso cuando las partes alegan hechos negativos como fundamento de sus pretensiones o
excepciones, pues entonces no todos son de igual naturaleza, ni producen unos mismos efectos jurídicos en
materia de prueba. Desde este punto de vista puede formularse la siguiente clasificación:
Negaciones substanciales o absolutas: como por ejemplo en mi predio no existe petróleo, nunca he tenido
LA F
propiedad inmueble en ninguna parte o en cierta ciudad. O Pedro no me ha pagado los mil pesos, o no me ha
entregado la cosa que me debe, pues eso no significa que la conserve en su poder. Estas negaciones no
requieren prueba
Negaciones formales o aparentes: son aparente ya que en el fondo contienen una afirmación contraría. Por
ejemplo: esta piedra no es un diamante, lo que se puede afirmar que es otra especie; este inmueble no
FI
pertenece a Juan, es decir, pertenece a otra persona o al estado. Este terreno nunca ha sido cultivado o ni
edificado, lo cual significa afirmar que siempre ha estado sin cultivo ni construcciones; en el último caso la
afirmación implícita es de carácter indefinido, y en los demás, definida o concreta. Sólo los que contienen
una afirmación indefinida están exentas de prueba.
Las negaciones formales se subdividen en negaciones de derecho, de cualidad y de hecho. Las de derecho
se refieren a la titularidad de un derecho, a las condiciones requeridas por la ley para su existencia o para la
validez de un acto jurídico, o a la calificación jurídica del acto, y equivalen a afirmar una situación o
condición jurídica opuesta a una distinta naturaleza jurídica del acto, por lo cual requieren prueba. Por
ejemplo, este contrato no es de mutuo, vale decir que es jurídicamente de otra especie. Las de cualidad
ocurren cuando se niega a alguien o algo una determinada cualidad, y entonces en realidad se esta afirmando
la opuesta (por ejemplo: Juan no es legalmente capaz, lo cual significa afirmar que es incapaz por demencia,
sordomudez, menoría de edad o interdicción). La opuesta es la que debe probarse. Las negaciones de hecho
40
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indicios o indiferencias de otros hechos, y por este motivo, tanto el demandante, cuando base en ellas las
pretensiones, como el demandado, cuando las alegue para sus excepciones, están sujetas a la carga de
probarlas; si el demandado se limita a negar expresamente los hechos alegados por el actor, tal negación no
requiere prueba, porque esta corresponde probar por el actor; lo mismo ocurre si el demandado niega el
hecho indirectamente, alegando que el verdadero es otro (en este caso, el demandado puede abstenerse de
CO
probar el hecho distinto que alega mientras el demandante no haya demostrado lo primero, y si esto sucede,
la carga de la prueba del demandado se refiere al hecho positivo que alega y no a la negación del afirmado
por actor.
-Los hechos notorios: son aquellos hechos permanentes, ocasionales o transitorios (las verdades históricas
por ejemplo), conocidos por el común de la realidad social y cultural. La doctrina discute el grado de
conocimientos de los hechos. Lo importante es que el juez conozca o pueda conocer esa notoriedad del
hecho, bien sea por su conocimiento personal o por la prueba aducida por las partes (testimonial o pericial),
que la comparta y que este convencido del hecho mismo.
Existen hechos notorios transitorios que son la mayoría de los conocidos como verdades históricas (guerras,
ODM.
revoluciones, terremotos). También hay hechos notorios permanentes que son los geográficos (altura de
montañas, mares que existen, etc).
Estos hechos están eximidos de prueba, aún cuando no lo acepten las partes de común acuerdo e inclusive se
discuta.
.CD
Finalidad de la prueba: ¿para que probamos en el proceso? ¿Qué se persigue al llevarle al juez la prueba?
La prueba extraprocesal desempeña la función de brindar seguridad a las situaciones jurídicas y más
comercialidad a los derechos reales y personales enajenables, lo mismo que prevenir y aún evitar los litigios.
La prueba judicial puede enfocarse desde el punto de vista de la parte que la suministra o del juez que la
A
valora. La parte que la suministra pretende con ella vencer en el litigio o conseguir su pretensión en el
proceso voluntario; y el juez pretende convencerse de la realidad o verdad para declararla.
Tenemos casos en que la prueba puede ser considerada como un arma de ataque y defensa, como en los
procesos contenciosos, donde se busca obtener lo pedido en la demanda y las excepciones o conseguir su
rechazo. Pero estos fines individuales y concretos que cada interesado busca con la prueba en el proceso,
DIDL
siempre en su favor y para su beneficio, no representan el fin que le corresponde por si misma, por su
naturaleza y función procesal.
Hay tres teorías que establecen el fin de la prueba:
-La que considera como fin de la prueba judicial el establecer la verdad.
-La que estima que con ella se busca producir el convencimiento del juez o llevarle la certeza necesaria para
LA F
su decisión.
-La que sostiene que como principal fin es la de fijar los hechos en el proceso.
Las pruebas son los medios para llevar al juez, en el proceso, un conocimiento (que puede ser verdad o no),
sin que por ello dejen de cumplir el fin a que están destinadas: permitirle al juez resolver el litigio o la
petición del proceso de jurisdicción voluntaria, con arreglo a lo que considera que es la verdad.
FI
Podemos concluir que el fin de la prueba sostenido por gran parte de la doctrina es darle al juez el
conocimiento o la certeza sobre los hechos, que es la creencia de conocer la verdad o de que nuestro
conocimiento se ajusta a la realidad, lo cual le permite adoptar su decisión; su fin se satisface, sea que esa
certeza corresponda a la realidad, en cuyo caso se estará en la verdad, o que se encuentre desligada de ella y
entonces existirá un error.
Prueba del derecho: uno cosa es que pueda producirse prueba judicial para establecer que existe la norma
(copia ley, testimonios o dictamen de peritos sobre la constumbre, certificaciones oficiales, etc) y otra muy
diferente que sea necesario aducir esa prueba o llevarla oficiosamente con las formalidades procesales
requeridas para la prueba de los hechos. Lo que se intentara explicar a continuación es cuando puede ser
necesaria la prueba de esas normas:
41
M
que el uso, la costumbre o la práctica no pueden crear derecho sino cuando las leyes se refieran a ellos o en
situaciones no regladas legalmente. El artículo 217 del código de comercio establece que las palabras de los
contratos o convenciones deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado
pretenda que las ha entendido de otro modo.
-Normas legales o consuetudinarias extranjeras: la mayoría de los autores aceptan que estas deben ser
CO
objeto y tema de prueba. Se debe decretar oficiosamente esa prueba cuando sea necesaria y las partes no la
hayan suministrado o aparezca incompleta.
-Las reglas o máximas de la experiencia: no son objeto de prueba por si mismas, sino que constituyen
elementos para la formación del criterio del juez, como también de las partes, peritos y testigos sobre los
hechos que se aplican. Por lo tanto no deben probarse.
Fuentes y medios de prueba: el medio de prueba consiste en la actividad del juez, de las partes o de
terceros, desarrollada dentro del proceso, para traer fuentes de prueba. Esta actividad se realiza de la forma
indicada en nuestros códigos de procedimientos.
ODM.
Las fuentes de prueba son las personas o las cosas cuya existencia son anteriores al proceso e independientes
de él, que tienen conocimiento y representan el hecho a probar.
En la prueba documental los documentos son fuentes, pero su presentación al juicio se hace en la forma
establecida por la ley procesal (medio), que también prevé la manera de comprobar la autenticidad en caso de
desconocerse un documento privado, o de impugnarse el instrumento público. En la prueba de informes, los
.CD
hechos que resultan de la documentación, archivo o registros contables del informante, son fuentes; el oficio
requiriendo el informe y la contestación a tal requerimiento son los medios. En la confesión, la parte que
absuelve posiciones es la fuente, mientras que la declaración es el medio. El testigo es la fuente y su
declaración es el medio. En la prueba de peritos, las personas o cosas que van a ser objeto de un examen
A
judicial son las fuentes, mientras que perito y su dictamen son medios de prueba.
Los medios son ilimitados; en cambio las fuentes son limitadas, no pueden crearse por orden judicial, existen
o no existen, y si existen deben procurarse los medios para que el juez las conozca.
La importancia de la diferenciación de estos conceptos permite explicar las facultades judiciales para
esclarecer los hechos controvertidos. El juez civil puede ordenar medios de pruebas para verificar los hechos
DIDL
afirmados por las partes, pero, en principio, no puede investigar la existencia de fuentes de prueba.
Prueba producida en otro expediente (trasladada): se entiende que es aquella que se practica o admite en
otro proceso y que es presentada en copia autentica, o mediante el desglose del original si se trata de
documento y la ley lo permite, en segundo proceso.
LA F
Su valoración: la prueba producida en otro juicio debe ser objeto de nueva valoración por parte del juez que
interviene en el proceso donde se intenta hacer valer, sin que el nuevo juez se sienta en manera alguna
constreñido por la apreciación hecha en el juicio anterior. Si sobre la base de la prueba producida en un
juicio se consideran acreditados determinados hechos, esa decisión no obliga al nuevo juez, aún cuando se
FI
M
consideran como un poder, derecho o facultad (Michelli, Barrios de Angelis).
La carga no es un derecho subjetivo, ya que no hay vínculo jurídico entre las partes ni entre estas y el juez,
cuando se trata de cargas procesales. Ejemplo: no podemos decir que constituye un derecho el comparecer a
absolver posiciones a la audiencia que designa el juez a ese efecto.
Para realizar una mejor diferenciación con derechos y obligaciones se enuncian los siguientes caracteres de
CO
la carga:
-No existe sanción alguna por no adecuarse la conducta prevista en la norma que consagra la carga. Ej: la
rebeldía del demandado puede conducir al dictado de una sentencia desfavorable al rebelde, pero el estado no
hace esto para castigarlo ni para obligarlo a comparecer o a responder, sino con el único objeto de liberar,
por el medio mas expedito posible, a la sociedad, y a si mismo, de la litis pendiente.
-En la carga no hay coacción, tratándose de cargas procesales, los litigantes adecuan sus conductas a las
previstas en la norma que crea la carga, estimuladas por el deseo de triunfar. Cuando en el proceso el juez o
la parte contraría pueden exigir compulsivamente el cumplimiento de una determinada conducta, no estamos
frente a una carga sino a un deber u obligación.
ODM.
-La adecuación de la conducta a la norma se hace en la carga, en interés propio. La contraria generalmente se
beneficia con el incumplimiento de su adversario, mientras que en las obligaciones su cumplimiento está
previsto en interés del acreedor, éste, por lo menos, es el efecto principal, aun cuando el deudor puede tener
interés en cumplir o liberarse.
-En algún supuesto puede suceder que el cumplimiento de la carga beneficie al adversario, tal sería el caso de
.CD
que la comparecencia de absolvente coloque al ponenente en mejor situación que la incomparecencia, porque
el primero confeso expresamente los hechos.
-Las consecuencias derivadas de la inobservancia de la carga, son de carácter mediato y eventual.
A
Carga de la prueba: es una noción procesal, que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica
al juez cómo debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que
debe fundamentar su decisión, e indirectamente establecer a cuál de las partes le interesa la prueba de tales
hechos, para evitar las consecuencias desfavorables a ella o favorables a la otra parte. Con respecto a las
partes indica a quien corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho, si pretende obtener una decisión
DIDL
favorable basada en él, pero si el juez o la contraparte lo suministran, queda cumplido el interés de quien era
sujeto de tal carga y satisfecha ésta.
La carga de la prueba tiene dos aspectos; subjetivo y concreto, que aconseja determinada conducta a las
partes en un proceso determinado, sino quiere correr el riesgo de una sentencia desfavorable. Y objetivo y
abstracto, que le impone al juez el deber de fallar de determinada manera ante la ausencia de prueba.
LA F
Su fundamento se encuentra en los principios de la lógica, la justicia distributiva y la igualdad de las partes
ante la ley y el proceso, esto es, en la necesidad de darle a todas las partes una adecuada e igual oportunidad
y una guía segura para la defensa de sus derechos y libertades.
Reglas generales: la falta de prueba perjudica a la parte que tenía la carga probatoria; para determinar esto
FI
último se han establecido distintas reglas, las que se imponen al juez y cuya observancia es obligatoria a él.
Estas reglas tienen su origen en el antiguo derecho romano, donde la carga de la prueba correspondía por
igual a ambas partes, mientras que en los procesos germanos primitivos, dicha carga recaía sobre la parte
mas débil social y económicamente, fuera demandante o demandado. Pero a partir de la edad media se
sistematiza el concepto de carga de la prueba, enunciándose las siguientes reglas o teorías:
-El actor tiene la carga de la prueba o tesis que impone al actor la carga de la prueba: correspondía al
actor producir la prueba y, a su vez, el demandado que oponía excepciones se transformaba en relación con
la carga de la prueba, en actor. Por ejemplo en relación con las obligaciones, el actor no solo debía probar
la existencia de la misma, sino también que ella no se había extinguido, lo que no es aceptado en la
actualidad. La situación del demandado se asimilaba a la del actor en el supuesto de oponer defensas o
excepciones, en cuyo caso tenía la carga de probar los hechos en que ellas se fundaban, pero si no oponía
ninguna defensa, la prueba debía producirla el actor en su totalidad.
43
M
constitutiva o, por el contrario, extintiva, invalidativa o impeditiva de los hechos: así los clasifica
Chiovenda. El autor tiene la carga de probar los hechos constitutivos, por ejemplo la existencia del contrato.
Si el demandado alega hechos extintivos (el cumplimiento de la obligación) o impeditivos (incapacidad al
momento de contraer la obligación) el autor debe probar la existencia de los mismos. Esta tesis fue recogida
en términos generales, pero ha recibido criticas, como por ejemplo, si mediante una pretensión de sentencia
CO
meramente declarativa, el actor demanda para que se declare prescripta la obligación, el tendrá la carga de
probar el hecho extintivo en que se funda su pretensión.
-Los hechos normales o teoría de lo anormal y lo norma: de acuerdo a esta tesis, se impone la carga a quien
alega el hecho anormal, porque el normal se presume.
-La carga de la prueba sobre quien pretende innovar: quien quiere cambiar una situación jurídica debe
probar los hechos en que funda tal cambio. Quien pretende una condena quiere innovar en la situación de
libertad de la cual goza el demandado; por ello tiene que probar la existencia del vínculo jurídico en que
funda su petición; si logra acreditar ello se encuentra en una situación favorable. Quien alega un hecho
contrario a la posición que adquirió su adversario, debe probar la verdad de ese hecho. Alsina dice que en
ODM.
algunos supuestos la carga de la prueba corresponde a quien pretende el reconocimiento de una situación
jurídica y no su innovación, y la ejemplifica con la demanda para que se declare adquirido el dominio por
prescripción, en este caso el fin del demandante no es innovar, sino consolidar su derecho, no obstante tiene
la carga de probar la posesión pacífica e ininterrumpida durante todo el plazo legal.
-Teoría que impone a cada parte la carga de probar los presupuestos o supuestos de hecho, de la norma
.CD
jurídica que le es favorable: esta teoría parte de la base de que es imposible elaborar una regla general
fundado en criterios que solo contemplan la situación procesal de las partes y el que toma aisladamente el
hecho objeto de la prueba (afirmación o negación, normal o anormal, esencial o innovativo, constitutivo o
extintivo e impeditivo). Sino que se debe basar en un criterio diferente que consiste en considerar la posición
A
que el hecho ocupa en relación con el fin jurídico perseguido por cada parte y con la norma legal que la
contempla como presupuesto de su aplicación y de tal premisa se deduce la regla general: quien resulte
favorecido por esa norma, porque consagre el fin jurídico que persigue, soporta la carga de probarlo,
(excepto que por estar admitido o confesado por la otra parte no requiera mas pruebas, o que esté exenta de
DIDL
Echandía junto a Alvarado Velloso establecen las reglas para la distribución de la carga de la prueba,
criticando las reglas anteriormente enumeradas y explicadas. Estos autores consideran:
-Contenido de la regla: no se trata de fijar quien debe llevar la prueba, sino quien asume el riesgo de que
falte. Por consiguiente, si el adversario o el juez llevan la prueba del hecho, queda satisfecha la cabalidad
FI
(firmeza) de la carga, exactamente como si la parte gravada con ella la hubiera suministrado. En
consecuencia, no es correcto decir que la parte gravada con la carga debe suministrar la prueba o que a
ella le corresponde llevarla; es mejor decir que a esa parte le corresponde el interés de que tal hecho resulte
probado o de evitar que se quede sin prueba y, por consiguiente, el riesgo de que falte.
-Cuál es el criterio correcto: estos autores consideran que el único criterio aceptable para establecer una
regla general de la carga de la prueba, debe contemplar únicamente el efecto jurídico perseguido por la
posición procesal de las partes en relación con la norma jurídica que lo consagra y debe aplicarse. Lo
fundamental es la posición sustancial de la parte en el proceso, respecto al efecto jurídico que del hecho
debe deducirse, de acuerdo con la norma jurídica por aplicar que lo contempla como su presupuesto.
Recordemos que solamente los hechos controvertidos permiten que el juez recurra a la regla de la carga
de la prueba, debido a que su admisión por el adversario los deja suficientemente probados.
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M
tiene como presupuestos.
Otro ejemplo: la carga de probar el nacimiento de una obligación o su extinción por cumplimiento u otra
causa; corresponde a quien lo alega, por ser presupuesto de la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido.
CO
La carga dinámica de la prueba consiste en la movilidad de la misma para adaptarse a los casos
particulares. Ciertos juristas han pregonado a favor de una idea de solidaridad y colaboración de las partes en
la etapa probatoria del proceso, sin sujetarse a reglas rígidas que hagan recaer todo el peso en una o en otra
parte. Esta teoría dinámica, según la cual en cada caso debe analizarse quien esta en mejor situación para
producir la prueba del hecho controvertido, tiene especial importancia en los juicios de mala praxis
profesional. La jurisprudencia se inclina por mantener, los principios tradicionales en materia probatoria,
salvo los casos expresamente previstos por la ley, como el de los daños ocasionados con las cosas, (artículo
113 del código civil) quien alega la culpa o negligencia como fundamento de su pretensión, tiene la carga de
probarla.
ODM.
Valoración de la prueba: esta act consiste en reconocer y estimar el mérito de la prueba. La realizara el juez
en el momento de dar la sentencia definitiva. Lo que no excluye que la valore durante su producción para
efectuar una selección e eliminar lo impertinente. En nuestro derecho positivo existen normas que imponen
al juez vigilar el desarrollo del proceso y juzgar el valor de las pruebas que se ofrecen y que se van
.CD
produciendo. El juez puede ordenar medios de prueba que no hayan sido ofrecidos por las partes. Esa
valoración parcial hecha durante el curso del proceso, no obliga al juez respecto de su apreciación final y, en
tal sentido, puede rechazar como elemento de convicción una prueba que ha sido admitida, si al sentenciar
considera que no debió serlo.
A
Sistemas:
-en las pruebas legales es el legislador quien le señala al juez el valor que éste debe acordar a cada medio
probatorio. Ese valor anticipado es impuesto al magistrado sin que importe el grado de convencimiento que
le produjo en el caso concreto que debe juzgar. En nuestro derecho es prueba legal el instrumento público,
que hace plena fe hasta que sea aguido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los
DIDL
hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos él mismo, o que han pasado en su
presencia.
-en la libre convicción, el razonamiento del juez no se apoya necesariamente en la prueba que le exhibe el
proceso ni en los medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes. El magistrado adquiere el
convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de
LA F
autos.
-la sana crítica exige un proceso lógico de razonamiento, debiendo el juez explicar dicho proceso.
Eschandía explica que solo hay dos formas de apreciar la prueba: fija el valor el legislador o lo establece
libremente el juez. En la mayoría de nuestros códigos provinciales el legislador ha encomendado a los
jueces apreciar libremente las pruebas, pero siempre sujetos a principios que eviten arbitrariedad.
FI
La frase sana critica aparece por primera vez en la ley de enjuiciamiento civil española de 1855, referida a la
apreciación de la prueba de testigos. La sana critica es el sistema que concede al juez la facultad de apreciar
libremente la prueba pero respetando las reglas de la lógica y las máximas de experiencia. La sana critica
esta conformada por criterios de lógica no precisados en la ley, meras directivas señaladas al juez cuya
necesaria observación queda sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría.
La corte suprema de la justicia de la nación decidió que la valoración de la prueba es una cuestión privativa
de los jueces ordinarios, cabe la tacha de arbitrariedad cuando la sentencia se apartó de las constancias del
expediente, o cuando el fallo se fundó en la falta de demostración de una relación causal que surge
manifiesta de los hechos.
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PROCEDIMIENTO PROBATORIO:
Apertura de la causa prueba: contestada la demanda y existiendo algún hecho controvertido por los
M
interesados (o, en defecto de ello, alguno que no ha sido contradicho pero que debe ser de demostración
necesaria en función del valor jurídico en litigio) el juzgador debe ordenar la apertura de causa prueba.
CO
cuales cree que convencerá al juzgador. El plazo debe ser necesariamente común y ha de correr a partir del
día hábil siguiente al de la fecha en la cual ambos contendientes han consentido el decreto que ordenó la
apertura. La ley debe prever la posibilidad de efectuar ofrecimiento posterior, sólo cuando se invocan hechos
nuevos después de la apertura de la causa prueba.
Aceptación: no se encuentra habitualmente legislada. En orden a resguardar la bilateralidad de una audiencia
cada uno de los litigantes debe conocer inicialmente los medios de confirmación de los cuales se valdrá su
contradictor, para tener oportunidad de decir y de hacer lo que fuere respecto de ello. Todo juez debe
sustanciar los ofrecimientos de medios probatorios confiriendo traslados recíprocos a ambas partes en litigio,
para que actúen en consecuencia a sus respectivos intereses. En caso de no haber oposiciones, el juez podrá
ODM.
pasar inmediatamente y sin sobresaltos a etapa siguiente.
Admisión: ofrecidos los medios confirmatorios y consentidos por ambas partes o resueltas por el juzgador
las oposiciones deducidas, se abre esta etapa, en la cual dicta resolución admitiéndolas ordenando su
producción.
Producción: se efectivizan cada medio de prueba presentado. Se cita a las partes que absolverán posiciones,
.CD
a los testigos que depondrán y a los peritos que dictaminarán, se libran oficios y exhortos pidiendo informes
y se agregan los documentos que fueran menester, etc. En caso de que fracase la diligencia probatoria, el
eferente del medio respectivo ha de solicitar la designación de nueva fecha para la realización de la audiencia
que no se efectivizó. Se otorga un plazo de tres días y otro más idéntico para que el surgimiento lo haga la
A
contraparte. Si así no se hace, se autoriza a declarar negligente al propio oferente, con lo cual pierde toda
chance posterior de repetir el medio. La ley otorga en forma paralela al juez la facultad de ordenar por la vía
de medidas para mejor proveer la producción de la prueba fracasada por negligencia.
Alegación: se considera una nueva etapa, una vez cerrada la apertura prueba, para algunos autores. Esta
etapa está conformada por el escrito que hacen los abogados, en el cual trata de convencer al juez de que su
DIDL
parte ha justificado completamente los hechos y el derecho que amparan su pretensión, al tiempo que el
contrario no ha hecho lo propio con el suyo, insistiendo en que el juez sentencie oportunamente en su favor.
Prueba anticipada: puede aceptar la posibilidad de ofrecer, admitir y producir algún medio de prueba antes
de estar trabada la litis o, aún más, antes de deducir la demanda. Esto ocurre cuando la ley permite probar
LA F
ciertos hechos como medida cautelar previa a un juicio. Esto último es bueno y aceptable en tanto no se
vulnere el derecho de defensa. Por ello, siempre y en todo caso debe ser citado adecuada y oportunamente
para concurrir al acto respectivo y, así, poder controlar el desarrollo la parte que puede resultar perjudicada.
El artículo 143 del código procesal de Santa Fe establece que la falta de contestación de la demanda, aun en
el juicio de rebeldía, o a la reconvención, implica el reconocimiento de los hechos articulados por el actor o
FI
Prueba no prevista expresamente en la ley: será desechada la que sea notoriamente improcedente o
prohibida por la ley. Cuando se ofreciere idóneo y pertinente no previsto de modo expreso por la ley, el juez
establecerá la manera de diligenciarlo usando el procedimiento determinado para otras pruebas que fuere
analógicamente aplicable.
Suspensión del término: el término prueba no se suspenderá por ninguna articulación o incidente, salvo
acuerdos de partes, o que se invocare fuerza mayor. En este último caso el juez decidirá por fuerza mayor sin
substanciación ni recurso alguno. Si no se hiciere lugar a la suspensión, se considerar que el termino no ha
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Formación de cuadernos: el actuario formara piezas separadas de cada uno de los interesados; vencido el
término la agregara a los autos y la causa seguirá su curso, sin esperar el resultado de las diligencias
probatorias; pero si ellas vinieran o se produjeran antes de la sentencia serán tomadas en consideración.
Agregación de prueba después de los escritos ordinarios del pleito: las partes podrán alegar sobre su
mérito, salvo que se hubiese dictado la providencia de autos.
M
Autos relativos a la prueba: con excepción de lo dispuesto expresamente en contrario, ningún auto es
apelable.
CO
el que se hubiere negado el despacho de alguna diligencia probatoria. Dicho recurso se tendrá por no
interpuesto si se produce en segunda instancia la prueba denegada en primera.
Prueba impertinente: es aquel que tiende a lograr convencimiento en el juzgador acerca de la existencia de
un hecho no litigioso.
Prueba improcedente: es aquel medio de prueba prohibido por la ley; ofrecido extemporaneamente, luego
del plazo respectivo; y el que se ofrece como ya producido sin haberse respetado el control de las partes o sin
haber sido ordenado regularmente por el juez competente en el pleito o el que ha violentado el derecho a la
ODM.
intimidad de la parte interesada o afecta la libertad, la moral, de los litigantes o de terceros.
Oportunidad para expedirse al juez en uno y otro caso: el juez debe evaluar siempre la eventual
pertinencia probatoria de un medio cualquier, lo que genera que todo juez investigue en todo expediente si
todo medio probatorio ofrecido es o no pertinente.
.CD
Negligencia probatoria: el artículo 148 establece que: ninguna negligencia probatoria podrá realizarse sin
estar consentido el decreto que la ordene, salvo casos de urgencia previstos… Fracasada una diligencia e
prueba se tendrá a su ponente por desistido de la misma, a menos que expresamente la urgiere dentro de los
A
tres días de la fecha en que conste en autos su no producción o que la contraparte lo hiciere dentro del mismo
plazo subsiguiente.
La producción de la prueba es la realización de actos procesales necesarios para que los diversos medios
concretos solicitados o decretados de oficio se incorporen o realicen en el proceso. La ley procesal dispone
términos preclusivos para la producción probatoria, imponiendo a los interesados la carga de procurar que
DIDL
sean diligenciados dentro de los respectivos plazos. Nace a partir de allí la llamada teoría de la negligencia
en la producción de la prueba.
La negligencia en la prueba consiste en la pérdida del derecho a producirla que tiene el que la oficio, cuando
ha ocasionado una demora injustificada, ya sea por acción u omisión.
A los interesados les incumbe urgir para que las medidas de prueba sean diligenciadas oportunamente. La
LA F
parte contraria a la que ofreció la prueba puede pedir que el tribunal declare a ésta negligente y,
consecuentemente, impida su producción tardía.
Caducidad: junto con el pedido de negligencia en la producción de la prueba, que se resuelve previa
sustanciación, se establecieron una serie de supuestos de caducidad objetiva por incumplimiento de ciertas
FI
cargas que la ley impone a quien la ofreció. Se trata de casos que no están sujetos a la apreciación judicial y
que imponen al juez el deber de dar por perdido el derecho a producir la prueba de que se trate cuando se
verifican los hechos previstos por la norma. En rigor, siempre la causa de caducidad será la negligencia e
quien propuso la prueba, pero en una hipótesis la desidia es apreciada libremente por el juez y en otra tasada
por la ley. Se denomina a ésta última caducidad objetiva y aquella caducidad por negligencia.
Principio que rigen en materia de negligencia: entre ellos encontramos:
-Salvo los supuestos de caducidad objetiva en que puede decretarla de oficio, el juez no puede decretar la
pérdida del derecho a producir la prueba por negligencia si no lo solicita la otra parte.
-El pedido de declaración de negligencia se tramita por vía incidental.
-Para que proceda la declaración de negligencia es necesario que el período de prueba este vencido.
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M
El concepto brindado jurisprudencialmente dice que la prueba de confesión consiste en la declaración por la
cual una persona reconoce como verdadero un hecho susceptible de producir contra ella consecuencias
jurídicas.
Se trata de un medio de prueba por el cual ambas partes declaran sobre la existencia de hechos
controvertidos en la litis, personales o de su conocimiento. El ponente al formular las posiciones y el
CO
absolvente al reconocerlas o negarlas.
Recaudos que debe reunir para que sea válida y revista de eficacia probatoria:
° Plena capacidad civil del confesante al momento de declarar.
° La confesión debe tener una causa y objeto lícito. Que sea físicamente posible y pertinente a los hechos
alegados por alguna de las partes.
° Los hechos deben ser personales del confesante.
° Voluntad de declarar los hechos libremente, sin coacción.
° Además las condiciones de modo, tiempo, lugar previstas en la ley, art. 162 CPC. Por ejemplo notificar al
ODM.
absolvente con una anticipación no menor a tres días al del acto, en el domicilio real de aquel. En caso de no
darse estas condiciones podrá pedirse la nulidad de la confesión.
Hechos que pueden ser objeto de la prueba de confesión: Las posiciones pueden versar sobre hechos
personales del absolvente, sobre hechos de su conocimiento. No pueden propender a que el absolvente
.CD
formule apreciaciones personales.
Efectos: La doctrina moderna tiende a tratar la prueba confesional como una prueba más sometiendo su
resultado a la valoración del juez en la sentencia. Hay supuestos en los que se le reconoce carácter de plena
prueba. (Art. 166 y 168)
A
Con el reconocimiento: Con el reconocimiento de una obligación: art 718 CC. Es una declaración por la cual
una persona reconoce que está sometida a una obligación respeto de otra.
Con el allanamiento: El allanamiento es un modo anormal de extinción del proceso unilateral, que emana del
demandado y que supone un reconocimiento de las pretensiones. Se puede dar hasta el momento de
llamamiento de autos.
LA F
Clases de confesión: La doctrina distingue diversas formas en que la confesión puede darse:
1) Extrajudicial: siempre constituirá un hecho a probar por cualquiera de los medios probatorios admisibles.
Por ejemplo: la historia clínica confeccionada por el demandado.
2) Judicial espontánea: siempre será expresa, incorporada al proceso y oportunamente valorada en la
sentencia.
3) Judicial provocada: admite a su vez dos clasificaciones: expresa y ficta. Esta última como consecuencia de
aplicarse los apercibimientos legales por incomparecencia; negativa a responder o respuestas evasivas.
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M
La prueba de confesión, y la contestación de posiciones o afirmaciones conforman un acto procesal, del
contexto de las contestaciones pueden surgir contradicciones que no permitan tener por confesado uno o mas
hechos controvertidos, debiendo el juez valorar las contestaciones que implican confesión como aquellas que
desvirtúan tal conducta. En caso de duda se interpreta a favor de quien absuelve.
La regla de la indivisibilidad de la confesión se aplica cuando no se puede separar de la declaración, aquello
CO
que le resulta desfavorable al confesante de lo que le resulta favorable. Ello ocurre en las confesiones
simples y también en las confesiones calificadas. En las confesiones complejas, también el absolvente
reconoce la posición, pero alega a continuación la existencia de un hecho modificativo o extintivo
inseparable. Esta confesión es siempre divisible, de manera tal que el confesante tiene la carga de probar los
hechos añadidos por confesión. Por ejemplo: cuando confiesa que debe, pero que aun no esta vencido el
plazo, debe demostrar que el pagaré no está vencido; o al reconocer que ha existido un contrato pero asegurar
que nada adeuda, debe demostrar que se han pagado las deudas por tal contrato, etc.
Absolución de posiciones: es la confesión provocada en juicio, bajo juramento y por disposición del juez o a
ODM.
pedido de la contraria. Es el medio de prueba que tienen las partes para obtener la confesión de su contraria
en un proceso determinado bajo promesa o juramento de decir la verdad. Roland Arazi.
Para el caso de las personas jurídicas, podrán oponerla los representantes legales de las personas jurídicas en
función de lo que prevén los estatutos de esa persona jurídica y las leyes especiales, serían aquellos que
cuentan con facultades suficientes para obligar a su representada y surgiendo de los instrumentos pertinentes
.CD
la facultad para realizar actos de administración y disposición.
Jurisprudencialmente en nuestro país se exige que sea el director o gerente de la persona jurídica.
Sin embargo, el código procesal civil de la nación da la posibilidad de hacer uso de una opción, que es
dentro de los cinco días de notificada la audiencia, a que absuelva posiciones el representante elegido por el
A
2) Representantes de las personas jurídicas: Los representantes legales de las personas jurídicas, que cuenten
con facultades suficientes para obligar a su representada y surgiendo de los instrumentos pertinentes la
facultad para realizar actos de administración y disposición. Jurisprudencialmente en nuestro país se exige
que sea el director o gerente de la persona jurídica. Si bien el oferente tiene derecho a que sea una y
determinada persona física quien lo haga, la misma resulta adecuado dirigirla al “representante legal con
facultad para obligar a dicha parte” ya que si se cita a quien carece de facultades puede negarse a absolver en
el mismo momento de la audiencia aunque no haya objetado la citación.
3) Representantes de incapaces: Los menores adultos y los emancipados están facultados para absolver
posiciones en los supuestos que tienen capacidad para estar en juicio. Los representantes de los incapaces
deben absolver posiciones por éstos sobre los hechos en que hayan intervenido personalmente y siempre que
continúen ejerciendo la representación legal del incapaz, ya que de no ser así podrá comparecer como testigo
pero no como absolvente.
49
M
audiencia”.
CO
Ofrecimiento. Oportunidades para proponerla según la clase de juicio: parte desde la contestación de la
demanda hasta el llamamiento de autos a sentencia. Su producción dentro de dicho lapso no interrumpirá el
curso regular del juicio. La confesión judicial espontánea se puede hacer valer en cualquier oportunidad y
forma dentro del proceso. Llamados los autos para sentencia recluye la facultad de proponer la prueba
confesional de la contraria, no así la atribución de producir la confesional ofrecida en término.
Debe presentarse al momento de ofrecer la prueba, incluido en el mismo escrito o separado (en sobre cerrado
puede ser y se abrirá al momento de producirse la audiencia). La omisión de acompañar el pliego al ofrecer
la prueba impedirá su admisión por el Juzgado, hasta tanto se subsane el defecto.
ODM.
Contenido de las posiciones: Art. 161 CPC: “Cada posición tendrá un solo hecho concreto, y será
susceptible de respuesta afirmativa o negativa. Las partes tendrán no obstante, el derecho de formular
también preguntas relativas a las cuestiones en debate con la condición de que sean claras y no induzcan a
error”.
Esto quiere decir, que las posiciones contenidas en el pliego deben redactarse en forma clara y contener un
.CD
solo hecho por cada una, en los que ha intervenido personalmente o tiene conocimiento el absolvente, y que
se encuentran controvertidos, pudiendo ser susceptibles de respuesta afirmativa o negativa.
Además la parte ponente puede modificar en todo o en parte el pliego presentado, ampliando las posiciones o
bien formulando preguntas al absolvente.
A
El absolvente que adopte una actitud remisa, negándose a responder o haciéndolo en forma ambigua,
evasiva, se arriesga a que se lo tenga por confeso, o que constituya una presunción en su contra, todo ello
según la valoración de la sana crítica.
Procedimiento para el examen del absolvente: fijación de la audiencia: Art. 162 CPC. Al decretarse la
DIDL
prueba el juez debe fijar fecha y hora de audiencia, con los apercibimientos legales para el caso que la misma
fracasare, ya sea por incomparecencia injustificada del absolvente, o bien si compareciendo a la audiencia se
negare a declarar. En ese caso, en la sentencia se lo tendrá por confeso de las posiciones formuladas en el
pliego, salvo la prueba en contrario.
Notificación: Mediante cédula y dirigida al domicilio real y legal.
LA F
Art. 162 CPC: la citación del absolvente deberá hacerse con una anticipación no menor a tres días al del
acto, en el domicilio real de aquél.
50
Valor de la confesión judicial provocada: art. 166 CPC: la confesión prestada en sede judicial, o
provocada, como acto voluntario constituye plena prueba, contra el confesante. Cabe advertir que el ponente
M
también confiesa al formular la posición en la cual está afirmando la existencia de un hecho relacionado con
la litis.
Confesión ficta: (por ausencia injustificada del absolvente o por negativa a responder o cuando lo hiciera en
forma evasiva)
CO
La confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa: se tiene por probados los hechos
consignados en las posiciones del pliego.
La principal diferencia en cuanto a sus efectos radica en que la confesión ficta puede ser desvirtuada con
prueba documental fehaciente de fecha anterior, (art. 168 CPC) careciendo de valor absoluto, ya que debe ser
apreciada en función de todos los elementos del juicio que obren en el proceso y las circunstancias de la
causa.
La doctrina y los tribunales coinciden en otorgarle a la absolución de posiciones carácter de plena prueba-
Quiere significar que excluye las consecuencias de cualquier otra prueba cuyas resultas vinieran a
contradecir aquella. QUE LA CONFESIÓN HAGA PLENA PRUEBA SIGNIFICA QUE EL JUEZ NO
ODM.
PODRÁ APARTARSE DE LOS HECHOS CONFESADOS, AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA-,
sin formular distinciones acerca de si se trata de una confesión expresa o ficta.
En Santa Fe la confesional ficta tiene la misma fuerza probatoria que la expresa.
Confesión extrajudicial: siempre constituirá un hecho a probar por cualquiera de los medios probatorios
.CD
admisibles. Por ejemplo: la historia clínica confeccionada por el demandado.
A
DIDL
LA F
FI
51
M
relato de personas, sean éstas las mimas partes (confesional) o terceros (prueba de testigos).
El Código Civil indica los requisitos que deben reunir los instrumentos públicos y privados, así como su
eficacia probatoria. El Código procesal regula el procedimiento para su presentación en juicio, para
establecer su autenticidad, etc.
Los instrumentos son una especie dentro de los documentos.
CO
Los instrumentos públicos y privados pueden ser exigidos por la ley como requisito formal de determinado
acto jurídico. Según la importancia que tiene la forma legal establecida, los actos formales se clasifican en
solemnes y no solemnes; los primeros son aquellos en los cuales la omisión de las formas no sólo provoca la
nulidad del acto sino que lo destituye de cualquier otro efecto civil, ej. el matrimonio, el testamento. En los
actos formales no solemnes el incumplimiento de las formas puede ocasionar la nulidad del acto en cuanto
tal, pero no impide otro efecto diferente.
- Instrumentos públicos: son los realizados con las formalidades que establece la ley y con intervención de
un funcionario autorizado para darles fe pública. Algunos supuestos son:
ODM.
a) Las escrituras públicas: hechas por escribanos en sus libros de protocolo o por otros funcionarios con las
mismas atribuciones;
b) Escritos incorporados a un expediente judicial: La mera incorporación del escrito al expediente no hace
de él un instrumento público.
Son instrumentos públicos las actas judiciales que documentan actuaciones en las que intervino un juez o un
.CD
secretario, y redactadas por los oficiales de justicia y notificadores.
c) Protocolización de instrumento privado: Para que ella convierta al instrumento privado en público es
necesario que haya sido ordenada por juez competente. (la protocolización de un instrumento privado hecha
por el escribano a pedido de partes, da fecha cierta pero no lo convierte en instrumento público)
A
d) Partidas: Las actas o partidas de nacimiento, matrimonio y defunción son instrumentos públicos.
e) Boletas de depósito: Los depósitos en instituciones bancarias se acreditan con las respectivas boletas; no
necesitan autenticación ni prueba informativa complementaria, a menos que sean argüidos de falsedad.
· Acto irregular: El acto emanado de un oficial público, aunque sea incompetente o que no tuviere las formas
debidas, vale como instrumento privado si está firmado por las partes, aunque no tenga las condiciones y
DIDL
Instrumentos otorgados en el extranjero: art. 172: los documentos públicos otorgados en el extranjero con
arreglo a sus leyes y autenticados en debida forma, producirán la misma prueba que los otorgados en la
República
LA F
- Instrumentos privados: son documentos ‘literales’ emanados de las partes, sin intervención de otras
personas, salvo los interesados. Estos instrumentos no están sujetos a formalidad alguna; pueden carecer de
fecha o estar fechados en días feriados, escritos en idioma extranjero; etc. El Código Civil sólo exige 2
requisitos: la firma y el doble ejemplar.
FI
a) La firma: la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma
privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos. Pareciera
que se exige el nombre completo del firmante pero no es así en caso de que esas iniciales sean la forma
habitual de firmar. Se dispone que “una firma irregular e incompleta se considerará suficiente cuando la
persona estuviese acostumbrada a firmar de esa manera los actos públicos y privados”.
b) Impresión digital: se ha debatido acerca de la validez de los instrumentos privados cuando, en vez de la
firma, se ha puesto la impresión digital. Se entiende que el documento con la impresión digital debe
asimilarse al que carece de firma o contiene las iniciales o signos. Habrá que acreditar 2 circunstancias: 1. la
identidad del otorgante; 2. que el documento revela su intención.
52
M
encuentran en él no son las que tuvo intención de hacer o contratar (esto no es aplicable a terceros de buena
fe).
e) Doble ejemplar: Los actos que contengan convenciones bilaterales deben ser redactados en tantos
originales como partes haya con un interés distinto. Sin embargo, el defecto de redacción en varios
ejemplares no anula las convenciones si por otras pruebas ase demuestra que el acto fue concluido de una
CO
manera definitiva.
f) La fecha en el documento privado: La fecha que aparece en el documento privado no puede ser opuesta a
terceros. El tercero puede tomar como cierta la fecha que indica el instrumento; es decir que puede aducirla
en su favor, pero no puede serle opuesta.
g) Instrumentos privados con firma certificada por escribano: Corresponde asimilar el instrumento privado
con firma certificada por escribano a aquel que ha sido reconocido judicialmente o debidamente reconocido.
La autenticación de las firmas por escribano no transforma el documento privado en público pero le otorga el
mismo valor entre quienes los han suscripto y sus sucesores. El ‘acto notarial’ no sólo da autenticidad a las
firmas sino que importa para los firmantes el reconocimiento del cuerpo del instrumento. Por el acto de
ODM.
certificación, el instrumento privado adquiere fecha cierta.
De ser impugnada la certificación de la firma, ésta debe hacerse por incidente o querella de falsedad, pues
esa certificación constituye en sí misma instrumento público.
h) Documentos completos sin firma: La cibernética ha originado nuevas formas de contratación que
prescinden de la firma del obligado. Así, mediante el uso de tarjetas de crédito y débito el usuario puede
.CD
efectuar compras por el sistema de débito automático, pagar servicios o retirar dinero de cajeros automáticos,
dando origen a obligaciones no instrumentadas en la forma tradicional.
Por el momento sólo cabe estar a las convenciones entre las entidades emisoras de dichas tarjetas y el usuario
que, generalmente, ponen a cargo de éste acreditar la falsedad de las constancias que surjan de las
A
haber contradicción en los libros llevados en legal forma por ambas partes, se debe prescindir de este medio
de prueba. Para acreditar actos civiles o contra no comerciantes, los libros sólo pueden servir como meros
indicios a favor de quien los lleva, pero constituyen prueba en contra de éste.
j) Cartas misivas: El CC dispone: “las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione
alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento”. Esto reconoce varias excepciones (siempre
LA F
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M
prueba cuando la grabación fue obtenida en forma subrepticia, desconociéndose que se estaba grabando.
Las fotografías pueden ser adulteradas. Por ello, impugnada una fotografía, ella valdrá según el grado de
certeza que den los medios técnicos utilizados para su autenticación y lo que surja del conjunto de pruebas
contrarias o coadyuvantes que se produzcan por ambas partes.
En todos los casos, estos documentos sirven para orientar el interrogatorio del juez a las partes y a los
CO
testigos, y pueden constituir indicios importantes para formar la convicción del magistrados, cuando se
complementes con otros medios de prueba, con son la confesional, la testimonial y la pericial.
m) Documento digital: Es la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte
utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Este documento también satisface el requerimiento de
escritura.
- Traslado. Fuerza probatoria: ante la presentación de un documento, se deberá dar traslado de la parte
contraria; en el caso de que ésta negase la firma de un instrumento privado o manifestara desconocer la que
se atribuye a otra persona, se deberá proceder a la comprobación del documento.
ODM.
El litigante que acompañó el documento deberá, en el mismo acto, ofrecer pericia caligráfica e indicar los
documentos que sirvan para ella, pudiendo además designar un consultor técnico; ello para la eventualidad
de que sea desconocida la autenticidad del documento. La otra parte, al contestar el traslado que se le
confiera, puede indicar otros documentos indubitados y observar los indicados por el adversario.
A diferencia de los instrumentos públicos, que gozan de presunción de autenticidad, los privados no la
.CD
tienen, de modo que carecen de todo valor probatorio mientras la firma no hay sido reconocida o declarada
auténtica por el juez. Si el documento está firmado por un tercero, la parte contraria a la que lo presentó no
tiene la carga de pronunciarse sobre su autenticidad.
Los sucesores de quien aparece firmando el documento pueden limitarse a declarar que no saben si la firma
A
es o no de su autor.
Cuando sea imposible la prueba pericial, por ejemplo, si se carece de documentos indubitados y no puede
efectuarse un cuerpo de escritura porque el firmante ha fallecido o por otra circunstancia, se podrá recurrir a
cualquier otro medio de prueba para acreditar la autenticidad del instrumento, como los testigos.
DIDL
Los instrumentos públicos hacen plena fe hasta que sean argüidos de falsos. Respecto a la fuerza probatoria
de los instrumentos públicos el CC dispone que:
“Los instrumentos públicos hacen plena fe, no sólo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho
de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc. contenidos en
ellos”; y
LA F
“Los instrumentos públicos hacen plena fe de las enunciaciones de hechos o actos jurídicos directamente
relativos al acto jurídico que forma el objeto principal, no sólo entre las partes sino también respecto de
terceros”.
El instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso.
FI
* Nota: Características de los instrumentos públicos: gozan de autenticidad y fecha cierta. Los instrumentos
privados no.
Aunque se halle reconocido el instrumento privado, su fecha cierta con relación a los sucesores o terceros
será:
1. la de su exhibición en juicio, si allí quedase archivado;
2. la de su reconocimiento ante escribano y 2 testigos que lo firmaren;
3. la de su transcripción en cualquier registro público;
4. la del fallecimiento de la parte o del de la que lo escribió o del que firmó como testigo.
M
cuestionar todos los instrumentos públicos, menos a la sentencia]
La falsedad de los instrumentos puede ser:
* Material: A su vez puede ser:
- absoluta, cuando la persona que se indica como interviniente en el acto es ajena a él, ya sea el oficial
público en los instrumentos públicos (o uno de los firmantes en el instrumento privado -caso de firma falsa);
CO
- relativa: cuando el instrumento ha sido raspado o adulterado.
*Ideológica: se refiere al contenido del instrumento; se da cuando las enunciaciones hechas en él no son
verdaderas.
Puede ser que se ataque la totalidad del documento por negar el interesado que se trate de un instrumento
público, ya sea porque es falsa la firma del oficial público o por cualquier otra circunstancia. Si formalmente
tiene las características de instrumento público, en principio debe ser atacado mediante demanda o el
incidente de falsedad, porque la ley protege la autenticidad que surge de los signos exteriores del documento.
No obstante, la gravedad de los vicios materiales que ostenta un instrumento público puede justificar que se
lo invalide sin necesidad de deducir el incidente respectivo. Se trata de una cuestión de hecho sujeta al
ODM.
prudente arbitrio judicial, quien valorará por un lado, la necesidad de proteger la autenticidad de los
instrumentos públicos, y por otro lado, la economía procesal, evitando la promoción de incidentes
notoriamente innecesarios.
En el caso de los instrumentos privados, la falsedad de ellos, aunque estuviese reconocida la firma, se puede
acreditar por simple prueba en contrario producida en el proceso que se intenta hacer valer.
.CD
- Compulsa: el Cód. prescribe que: El instrumento público presentado en copia que haya sido expedida sin
citación en los casos en que el Derecho la requiere, necesita para su eficacia, si fuere impugnada, la
compulsa con el original, previa la expresada formalidad.
A
Si se tratare de copias cuya matriz hubiere desaparecido, serán reputadas auténticas, salvo prueba en
contrario, aunque hubieran sido expedidas sin citación.
Trámite de la compulsa: los litigantes podrán pedir el cotejo, a su costa, de cualquier copia de documento
público que creyeran inexacta, aun de aquellas que hubieran podido ser expedidas sin necesidad de citación.
El cotejo se hará por el actuario en el lugar en que se halle el original en presencia de las partes que
DIDL
asistieren, a cuyo efecto se les notificará por cédula el día y la hora en que haya de verificarse.
- Exhibición: hay que ver qué ocurre con respecto a la exhibición de documentos que se encuentren en poder
de una de las partes o de un tercero:
1. En el caso de que el documento se encontrara en poder de una de las partes, se le intimará su
LA F
presentación en el plazo que el juez determine (3 días o el que creyere conveniente). Cuando por otros
elementos de juicio resulta manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo,
constituirá una presunción en su contra.
Se impone la ‘carga’ (no es obligación ni deber) de exhibir documentos esenciales para la solución del
litigio, aunque ello perjudique a quien los tiene.
FI
Los documentos cuya presentación se exige pueden ser de propiedad de ambos litigantes, como cuando se
trata del socio o comunero que tiene la documentación de la sociedad; puede tratarse de un instrumento
privado hecho en doble ejemplar, cuando uno de los litigantes ha perdido el suyo, tal sería el caso de un
boleto de compraventa, o puede ser exclusivo del tenedor, por ej. cuando se intima al locatario la
presentación de los recibos de alquiler.
2. En el caso de que el documento se encontrara en poder de un tercero se le intimará para que lo
presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente.
El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la
exhibición pudiere ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá
en el requerimiento.
No obstante ello, cuando los documentos se hallen en poder de un tercero que no litiga, su exhibición
constituye un deber; y si se resiste podrá ser obligado compulsivamente a presentarlo. Si el juez considera
55
- Reconocimiento de firma: como los documentos privados carecen de valor probatorio por sí mismos, a la
parte que los presenta corresponde acreditar, mediante el reconocimiento o la eventual comprobación que el
documento emana de la parte a quien se atribuye. El CC señala que : “El instrumento privado reconocido
judicialmente por la parte a quien se opone, o declarado debidamente reconocido tiene el mismo valor que el
M
instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores”.
Toda persona contra quien se presente en juicio un documento privado que le atribuya tiene la carga procesal
de declarar si es o no suya la firma. Esta carga debe cumplirse toda vez que a aquella parte se confiera
traslado de un documento que su adversario acompañe al juicio, pues el silencio o la respuesta evasiva sobre
el punto importa un reconocimiento tácito de aquél.
CO
- Plazos y oportunidad de ofrecimiento de la prueba en nuestro Código: art.184: Ningún documento
podrá presentarse después que el juez haya llamado a autos para resolver, a menos que sea de fecha posterior
o que la parte que lo presente afirme no haber tenido antes conocimiento de él.
Art. 185: En esos casos de excepción o cuando los documentos hubieren sido presentados antes del
llamamiento de autos pero en tiempo que no fuere posible comprobar su autenticidad o falsedad, el juez
podrá hacer uso, al efecto, de sus facultades para mejor proveer si la prueba no ocasionare grave retardo o
prescindir de ella en caso contrario.
ODM.
Art. 186: Los documentos que no hubiesen sido presentados en primera instancia podrán siempre serlo en
segunda, hasta el llamamiento de autos, cargando el litigante con las costas ocasionadas por la presentación
tardía, a menos que acredite que no ha tenido antes conocimiento de ello.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
56
PRUEBA TESTIMONIAL
Son las declaraciones emitidas en el proceso por personas físicas, distintas de las partes y sin vinculaciones
con el órgano judicial, acerca de sus percepciones de hechos pasados o de lo que han visto u oído sobre esto.
(Alsina)
Es un medio de prueba que consiste en una declaración de ciencia y representativa, que un tercero hace a un
juez, con fines procesales, sobre lo que dice saber respecto de hechos de cualquier naturaleza. (Alvarado
Velloso)
M
Generalidades.
Cuando el testimonio en juicio emana de un tercero estamos en presencia de prueba testimonial o por
testigos. No siempre es posible la constatación de un hecho en forma directa y cuando la parte a quien se le
atribuye, desconoce su existencia, la fe en la palabra del hombre que ha presenciado el hecho es uno de los
CO
pocos recursos que restan al juez para la averiguación de la verdad. Por eso decían las leyes españolas
“testigos son hombres o mujeres que aducen las partes en juicio para probar las cosas negadas o dudosas”.
A diferencia de la confesión, en que la parte declara sobre hechos que le son personales, el testigo depone
sobre hechos de terceros y a cuyas consecuencias jurídicas no se halla vinculada.
Caracteres.
Es prueba indirecta, en el sentido de que no se identifica con el hecho por probar, que es su objeto,
por lo que el juez llega a conocimiento de este de manera mediata a través de la narración del testigo
ODM.
del cual lo induce y no por su propia percepción.
Es histórica, porque con ella se reconstruyen o se reproducen hechos pasados o que todavía
subsisten, pero cuya existencia data desde antes de producirse el testimonio.
Circunstancial: el testigo ha presenciado el hecho accidentalmente, a diferencia de otros este era
viviente, lo cual tiene la ventaja de que permite un examen amplio hasta obtener de ella todo lo que
.CD
puede rendir de útil.
Se funda en una doble presunción, la de la conformidad del conocimiento del testigo con la realidad
y la de su fundamento moral, es decir que el testigo no se ha engañado y de que no se trata de
engañar al juez.
A
El examen de la evolución histórica de la prueba demuestra que en los pueblos primitivos, cuando el acusado
DIDL
no confesaba el hecho que se le imputaba se recurría en primer término a los testigos, no solo porque se
consideraba la palabra un medio suficiente de convicción, por la sencillez de las costumbres y las reducidas
proporciones de los grupos sociales, sino porque la escritura no estaba desarrollada y era patrimonio de unos
pocos. Pero cuando la práctica de la escritura se extendió, no tardo en superar en importancia probatoria a la
prueba testimonial, pues traía sobre esta la ventaja de la permanencia de sus iniciadores sin los peligros de
LA F
aquellas. No obstante los peligros de la prueba testimonial el legislador no puede prescindir de ella, pues no
solo podría resultar indispensable cuando la circunstancia no hubieran permitdido la obtención de otra
prueba, principalmente en materia de hechos.
FI
Capacidad: en primer lugar, no pueden ser testigos, en sentido estricto del concepto, nada más que las
personas físicas porque son las únicas capaces de percibir los hechos por medio de los sentidos y
reproducirlos utilizando la memoria. Respecto de las personas jurídicas, en la acepción amplia del vocablo
solo procede la prueba de informes, ha sido admitida por la jurisprudencia.
La capacidad se presume generalmente en consideración del testigo. La experiencia enseña que el niño es por
naturaleza imaginativa y propensa a la mentira, ofrece escasas garantías de veracidad. Fundado en ello, las
legislaciones establecen un mínimo de edad adoptando para el efecto diversas formulas.
Los incapaces absolutos carecen de capacidad para rendir el testimonio; así el demente, el sordomudo que no
puede darse a entender por escrito. En cambio, los incapaces relativos son generalmente hábiles para
testimoniar, en todos los procesos.
La habilidad o aptitud mental o síquica del testigo para el caso concreto o capacidad concreta.
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- Testigos excluidos: según el Cód. De la Prov., no podrán ser ofrecidos como testigos contra una de las
partes (consagrando un supuesto de inadmisibilidad de la prueba testimonial):
· El cónyuge, aunque esté separado;
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· Los parientes y afines en línea recta o en segundo grado de la colateral; y
· Los tutores, curadores o pupilos.
Salvo:1. Cuando hubieren sido agentes o testigos instrumentales de un acto jurídico y la declaración versare
sobre éste;
2. Cuando la declaración versare sobre su nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción de los miembros de
CO
su familia.
de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deben declarar fuera del lugar del juicio acompañará
el interrogatorio. La parte contraria podrá proponer preguntas (en el orden nacional).
Numero: art. 200 continúa: “… no se admitirán más de 10 por cada parte en el juicio ordinario, y de 5 en el
DIDL
sumario, sumarísimo y juicios especiales y ejecutivos; pero el juez podrá admitir la ampliación si la
naturaleza del asusto lo justificare.”
Entonces, siendo el máximo de 10 testigos, si se proponen más, se citará a los 10 primeros, y luego de
examinarlos, el juez podrá disponer la recepción de otros testimonios entre los propuestos si lo estima
necesario.
LA F
Una vez propuestos los testigos y vencido el término para el ofrecimiento de prueba no se los puede
reemplazar, aunque se trate de personas de la misma profesión.
Además de los ofrecidos por las partes, el juez puede citar a declarar a otros testigos.
Los testigos que tengan su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal, pero dentro de un radio de
FI
setenta kilómetros, están obligados a comparecer para prestar declaración ante el tribunal de la causa si lo
solicitare la parte que los propone y los testigos no justificaren imposibilidad de concurrir a dicho tribunal.
Dicha imposibilidad debe ser denunciada por el testigo o la parte que lo propuso, con anticipación suficiente
a la fecha de la audiencia fijada para recibirle la declaración, si las causas son fundadas, debe ordenarse que
el testigo declare ante el juez de su domicilio.
Los testigos que tengan su domicilio fuera del radio de setenta kilómetros de la sede del tribunal, declararan
ante el juez de su domicilio a tal fin en el escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado
testigos que deben declarar fuera del lugar del juicio acompañara el interrogatorio e indicara el nombre de las
personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio.
Contenido de las preguntas: el interrogatorio de los testigos debe ser lo suficientemente claro para que lo
entiendan fácilmente, distribuido en diversas preguntas, formuladas del modo más conciso posible,
58
M
le consta y porque de las relaciones que existieron entre fulano y zutana”, “en donde vivieron A y B” “como
era el trato entre X y Z”.
Al testigo se le interroga, en primer lugar, sobre su nombre y apellido, su edad su profesión u ocupación, su
domicilio si tiene vínculo de parentesco o de otra clase con las partes; es lo que se conoce con el nombre de
generalidades. Estos detalles son importantes para apreciar luego la personalidad e imparcialidad del testigo;
CO
pero la omisión de preguntarlos no invalida el testimonio, aun cuando se relaten espontáneamente.
Art. 209: Los testigos prestaran juramento o afirmación antes de declarar y serán interrogados, aunque las
partes no lo pidan, por la generales de la ley y por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio. También
darán siempre la razón de sus dichos, que deberá serles exigida por el juez en caso que la omitiere.
De las respuestas dadas por el testigo a las preguntas que versen sobre las generales de la ley surgirán
causales de tacha (art. 221) que deben ser deducidas en el mismo acto de la declaración (art. 222).
Recepción: cód prov. establece en el art. 200: “Al ofrecerse la prueba de testimonial, será necesario expresar
ODM.
el nombre, profesión y domicilio de los testigos y presentar al mismo tiempo el interrogatorio respectivo…”
Estos requisitos tienen por objeto permitir la identificación del testigo y así garantizar el derecho de defensa
en juicio y la igualdad de las partes, ya que la contraria puede oponerse a la prueba o al testimonio de alguno
de los testigos propuestos. No procede la nulidad de la declaración del testigo si, pese a las diferencias de
nombres, no se acreditó que quien declara sea persona distinta de la propuesta.
.CD
Se ha resuelto además que la falta de indicación de la calle y el número de la vivienda de los testigos que
comparecieron a declarar no obsta a que aparezcan ellos adecuadamente individualizados, si se han
mencionado el barrio en que viven y se han consignado otros datos.
El ofrecimiento de la prueba de testigos debe hacerse dentro de los plazos asignados para cada clase de juicio
A
Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias con la advertencia de que, en caso de incomparencia a la
primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda, por medio de la fuerza pública, y se le
impondrá una multa.
El Cód. de la provincia prescribe: “El juez procurará en cuanto sea posible, que el examen de los testigos de
una y otra parte tenga lugar en una sola audiencia. Los testigos permanecerán durante el acto en lugar donde
LA F
los unos no pueden oír las declaraciones de los otros, y serán examinados sucesivamente en presencia de
ambas partes, si asistieran”.
Cuando el número de los testigos ofrecidos por las partes permitiese suponer la imposibilidad de que todos
declaren en el mismo día, deberá ‘habilitarse hora’ y, si aun así fuere imposible completar las declaraciones
en un solo acto, se suspenderá el mismo y se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias, sin
FI
necesidad de nueva citación. La exigencia de que se habiliten horas para tomar la declaración fue impuesta a
fin de lograr la concentración de la recepción de la prueba, en la medida de lo posible.
La concentración permite el interrogatorio de oficio y el careo entre los testigos o entre uno de ellos y las
partes. Si se reciben las declaraciones el mismo día y los testigos permanecen en la sala del juzgado después
de haber declarado, es más sencillo interrogar nuevamente a quien ya declaró o proceder al careo, luego de
haber oído los otros testimonios. “Los testigos permanecerán en el juzgado hasta que concluya la audiencia,
si el juez por razones especiales no dispusiere lo contrario”.
Incluso “solicitada y decretada en tiempo la prueba testimonial, no obsta a su recepción el que haya vencido
el término de prueba. Si perjuicio de la prosecución del procedimiento, los testigos podrán ser examinados
hasta la sentencia cuando no hubiere sido posible hacerlo antes por causa no imputable a la parte.
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M
En primer lugar, serán interrogados, aunque las partes no lo pidan, por las ‘generales de la ley’ y por su
nombre, edad, estado, profesión y domicilio. De las respuestas que versen sobre las “generales de la ley”
surgirán las causales de tacha. (Se le pregunta si tiene algún interés en la causa, en el resultado del juicio, si
tiene conexión con alguna de las partes). Luego se le pide que preste juramento. Y luego se interroga “Para
que diga si sabe y como lo sabe…” (No sólo hay que responder, sino también dar razón de sus dichos)
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b) Preguntas sugestivas: al contrario del pliego de posiciones, el interrogatorio de testigos debe evitar que las
contestaciones sean por sí o por no.
Las preguntas no contendrán más de un hecho; serán claras y concretas; no se formularán las que estén
concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No pueden contener
expresiones de carácter técnico, salvo que fueran dirigidas a personas capacitadas.
No obstante, a veces es indispensable cierta sugerencia a fin de que quien declara pueda responder lo que
sabe acerca de los hechos que tienen más interés para la causa; las sugerencias pueden perseguir la finalidad
de encaminar la declaración del testigo, evitar largas exposiciones que no interesan al proceso, tratar de
ODM.
obtener referencias sobre hechos que el testigo omite, etc.
Es difícil precisar el grado de sugerencia que puede caber en un interrogatorio, es necesario vincularlo a cada
caso concreto a fin de determinar si el testigo ha contestado libremente o ha sido influenciado por las
preguntas que se le formularon.
.CD
c) Repreguntas: no obstante el interrogatorio presentado por la parte que ofreció el testigo, éste puede ser
interrogado libremente por el juez. También la parte contraria a la que ofreció el testigo podrá solicitar que se
formulen las preguntas conducentes al litigio que considere pertinentes.
A
d) Respuestas: el testigo contestará sin poder leer notas ni apuntes, a menos que por la índole de la pregunta
se lo autorizara.
Deberá siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el juez la exigirá.
La razón del dicho consiste en la explicación de cómo ocurrieron los hechos sobre los cuales declara el
testigo, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hagan verosímiles. Comprende también
DIDL
la narración de cómo esos hechos llegaron a conocimiento del testigo. La omisión de este requisito no incide
sobre la existencia y validez del testimonio sino sobre su eficacia probatoria.
e) Conclusión de Interrogatorio: de la declaración de los testigos se levantará acta que firmarán el juez, el
actuario y el testigo, si pudiere hacerlo. Cuando el testigo, concluido que sea el interrogatorio, quisiera
LA F
aclarar o rectificar sus dichos, le serán recibidas sus manifestaciones y se dejará nota de ella a continuación.
f) Careo: cuando haya contradicción entre las declaraciones de los testigos o las de ellos con alguna de las
partes, el juez puede decretar el careo.
También procederá el careo cuando, aunque no existan contradicciones, el juez considere necesaria la
FI
confrontación de los testigos entre sí o con las partes, a fin de esclarecer las respectivas declaraciones.
Es un elemento importante para apreciar la veracidad de los dichos de los testigos.
g) Falso testimonio: si las declaraciones ofreciesen claros indicios de falso testimonio o de cohecho, el juez
podrá decretar la detención de los presuntos culpables, remitiéndolos a disposición del juez competente.
Aclaraciones del testigo.
Artículo 211: “De la declaración de los testigos se levantara acta que firmara el juez, el actuario y el testigo,
si pudiera hacerlo. Cuando el testigo, concluido que sea el interrogatorio, quisiere aclarar o rectificar sus
dichos, les serán recibidas sus manifestaciones y se dejara nota de ellas a continuación…”
NEGATIVA DEL TESTIGO A RESPONDER: art 218: “El testigo puede rehusarse a contestar las
preguntas que se le hicieren:
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TESTIMONIO PRESTADOS FUERA DEL ASIENTO DEL JUZGADO: art 205 “cuando los testigos
hayan de declarar fuera del lugar del juicio, la parte adversaria de la que hubiese propuesto podrá pedir la
apertura del interrogatorio, formular pliegos de preguntas y asistir, por si o por representante, a la
M
declaración. Si se hiciere uso de ese derecho, el juez de la causa examinara los interrogatorios y podrá, de
oficio o a solicitud de parte, modificarlos de acuerdo con las limitaciones establecidas”
INDEMNIZACIÓN DEL TESTIGO: como el deber jurídico de testimoniar no puede conducir a que el
testigo asuma los gastos que su cumplimiento le traiga, en las legislaciones suele incluirse alguna norma que
CO
les otorga derecho a recibir una remuneración por el tiempo empleado y que le permite atender al transporte
y alojamiento cuando deben viajar a otra ciudad. Esto se justifica cuando el testigo es pobre o de escasos
recursos, y en los procesos civiles y laborales, debe pagarlos la parte que pide el testimonio. Al testigo
llamado oficiosamente por el juez lo debe remunerar el estado.
Art. 206: “Las partes tendrán derecho a pedir que los testigos que residan dentro de la jurisdicción del juez
de la causa comparezcan ante él, ofreciendo satisfacer las indemnizaciones que el mismo determine, sin
perjuicio de la condenación definitiva en costas. El tribunal podrá ordenar que se consigne previamente la
suma necesaria para el pago de dicha indemnización”.
Art. 219: “Si los testigos reclamaren alguna indemnización, lo que podrá hacerlo verbalmente, el juez la
ODM.
fijara con arreglo a las circunstancia y sin tramite ni recurso alguna.”
TESTIGO QUE NO HABLA IDIOMA NACIONAL: art 210:”Si el testigo no hablare el idioma nacional,
será examinado con la intervención de interprete nombrado por el juez.”
El intérprete debe ser designado por el juez de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 188
.CD
TESTIGO ÚNICO: durante mucho tiempo rigió el principio “testigo único, testigo nulo). Sin embargo,
actualmente se ha reaccionado contra tal limitación a los poderes de apreciación del juez.
No debe descalificarse al testigo único o singular; por esa sola circunstancia sus dichos no quedan
A
TESTIGO NECESARIO: es el que en principio no podía ser testigo, pero se convierte en necesario en
DIDL
cuestiones muy particulares. Por ej. Un menos de 13 años se realiza un interrogatorio sumario y el juez lo
valora.
EL TESTIMONIO Y LOS LUGARES: art 208: “El juez procurara, en cuanto será posible, que el examen
de los testigos de una y otra parte tenga lugar en una sola audiencia.
Los testigos permanecerán durante el acto en lugar donde los unos no puedan oír las declaraciones de los
LA F
RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO EN EL DOMICILIO: art 214: “Cuando algún testigo se hallare en la
imposibilidad de comparecer al juzgado, podrá ser examinado en su domicilio. Lo serán asimismo las
FI
AUDIENCI: si la prueba de testigos fuera admisible, el juez mandará recibirla en la audiencia que señalará
para el examen.
El juzgado preverá una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima para que
declaren los testigos que faltaren a aquella.
Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias con la advertencia de que, en caso de
incompetencia a la primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda, por medio de la fuerza
pública, y se le impondrá una multa.
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M
La concentración permite el interrogatorio de oficio y el careo entre los testigos o entre uno de ellos y las
partes. Si se reciben las declaraciones el mismo día y los testigos permanecen en la sala del juzgado después
de haber declarado, es más sencillo interrogar nuevamente a quien ya declaró o proceder al careo, luego de
haber oído los otros testimonios. “Los testigos permanecerán en el juzgado hasta que concluya la audiencia,
si el juez por razones especiales no dispusiere lo contrario”.
CO
Pero el Cód. de Proc. Prescribe incluso que: “Solicitada y decretada en tiempo la prueba testimonial, no
obsta a su recepción el que haya vencido el término de prueba. Si perjuicio de la prosecución del
procedimiento, los testigos podrán ser examinados hasta la sentencia cuando no hubiere sido posible hacerlo
antes por causa no imputable a la parte.
La norma consagra tanto el deber de comparecer (cuyas excepciones están previstas en los arts. 214 y 215)
como el deber de declarar (cuyas excepciones están contenidas en los arts. 216 y 218)
de informes y expresando lo que lo hacen bajo juramento o afirmación, el presidente de la nación, los
gobernadores de las provincias, sus ministros, los miembros de las cámaras legislativas nacionales o
provinciales y de los tribunales de justicia, los jueces letrados, los prelados eclesiásticos, los militares de la
nación, desde el grado de coronel inclusive en adelante, y los intendentes municipales.”
La norma consagra una excepción al deber de comparecer establecido en el art. 203.
LA F
IMPROCEDENCIA DEL MEDIO PROBATORIO: art 217: “No podrán ser presentados como testigos
contra una de las partes, el cónyuge aunque este separado, los parientes y afines en línea recta o en segundo
grado de la colateral y los tutores, curadores o pupilos, salvo:
1. Cuando hubieran sido agentes o testigos instrumentales de un acto jurídico y la declaración
versare sobre este;
2. Cuando la declaración versare sobre su nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción de los
miembros de su familia. La norma consagra un supuesto de inadmisibilidad de la prueba
testimonial.
62
M
declaraciones debe investigarse en el fuero penal. Se sostiene que un incidente que persiga la “tacha del
dicho” podría dar lugar a dilaciones y alterar el orden del proceso.
La parte interesada puede enervar la declaración mediante la prueba ofrecida por ella o alegando acerca de
las condiciones personales del testigo o, finalmente, promoviendo la investigación en el fuero penal.
CO
En la Provincia se prescribe respecto de la tacha de testigos:
· Cada parte podrá tachar sus propios testigos o los de la contraria, sin que esto obste a que se les tome
declaración;
· Son causales de tacha: todas las circunstancias que puedan inclinar al testigo a deponer a favor o en contra
de una de las partes y la que hagan presumir razonablemente que no es digno de fe o que no se encuentra en
condiciones de conocer los hechos sobre los que debe declarar;
· Procedimiento: Las tachas deben deducirse dentro del término de prueba; pero si surgieran de la propia
declaración, deberán serlo en el mismo acto. La prueba será ofrecida dentro de los 3 días de deducida, y se
formará ‘incidente’ por separado que no interrumpirá el curso regular del juicio. Su apreciación será hecha
ODM.
en la sentencia.
Artículo 221: “Son causales de tachas todas las circunstancias que puedan inclinar al testigo a deponer a
favor o en contra de una de las partes y las que hagan presumir razonablemente que no es digno de fe o que
no se encuentra en condiciones de conocer los hechos sobre los que debe declarar.”
La valoración de la prueba testimonial debe efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 224.
.CD
Artículo 222: “Las tachas deben deducirse dentro del término de prueba; pero si surgieren de la propia
declaración, deberán serlo en el mismo acto. La prueba será ofrecida dentro de los tres días de deducida, y se
formara incidente por separado que no interrumpirá el curso regular del juicio. Su apreciación será hecha en
la sentencia.”
A
Las causales de tacha que surgen del propio ofrecimiento de prueba deben ser deducidos dentro de los cinco
días de conferidos los traslados recíprocos de los medios ofrecidos (art. 402).
grado de eficacia probatoria que le merezcan los testimonios, de acuerdo con los principios generales de la
sana critica y atendiendo a las condiciones intrínsecas de cada uno y a la calidad, la fama y a la ilustración de
los testigos; para esta critica el numero de testigos solo tiene importancia secundaria, como complemento de
la buena calidad de los testimonios, ya que valen más pocos buenos que muchos malos, pues como suelen
recordar los autores: “los testimonios se pesan y no se cuentan”.
LA F
Artículo 224: “Los jueces apreciaran la prueba testimonial según las reglas de la sana critica y el crédito que
inspiren las condiciones personales de los testigos.”
FI
63
PRUEBA PERICIAL: la peritación es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por
personas distintas de las partes, especialmente calificadas por sus conocimientos mediante la cual se
suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos
M
cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes común de la gente.
El conocimiento del litigio que debe tener el Juez para poder dictar sentencia, muchas veces no puede
formarse a través de una apreciación directa de las circunstancias del caso. Para obviarlo está la prueba
testimonial, que permite al Juez un conocimiento indirecto de las circunstancias del hecho motivo del litigio.
Pero en ciertos supuestos, y especialmente aquellos, en los que se discuten cuestiones técnicas, el Juez debe
CO
recurrir al auxilio de personas especializadas en la materia, llamadas "peritos". Los peritos realizan una
diligencia probatoria que recibe el nombre de "prueba pericial” e informan sobre su resultado a través de la
"pericia". En suma, la prueba pericial tiende a cubrir una deficiencia técnica del Tribunal, que como es lógico
carece de los conocimientos científicos necesarios para resolver con justicia una situación donde las causas
de los hechos controvertidos, o los- hechos mismos, o sus efectos, dependen de consideraciones de índole
técnica. Cómo podría saber el Juez si una firma es legítima, sino recurriendo al dictamen de una persona
especializada en la materia? Cómo podría determinar los componentes sanguíneos de una persona sin
recurrir a un perito? Sin embargo, nada le impediría realizar la medición de un fundo. Pero esta operación
también eminentemente técnica, lo obligaría a abandonar el tribunal, por lo menos un día entero, con el
ODM.
consiguiente perjuicio y retardo en el despachó. Por ello es lógico que encomiende la operación a un perito
agrimensor, persona capacitada para hacerlo en menor tiempo y con mejores resultados. Bien señala Alsina
la función del perito "es el LENTE a través del cual el Juez percibe ciertos hechos que su visión normal no
alcanza". En consecuencia, la prueba pericial en sí no es una prueba, sino un "medio" para obtener una
prueba; a través de la pericia se aportan elementos de juicio respecto a causas o efectos, a la existencia o
.CD
inexistencia de un hecho. Entonces, la prueba no es la pericia, sino el hecho mismo. Y la pericia tiene por fin
poner el hecho probatorio de manifiesto. Sin embargo, el Código de Santa Fe la considera una prueba, y la
trata dentro de las pruebas. El ejemplo clásico que demuestra que la prueba pericial no es en sí misma una
prueba, está dado por el supuesto del peritaje sobre libros de comercio. En este caso, está claro que la prueba
A
la constituye el libro de comercio en sí mismo, y el perito tan sólo se limita a verificar la existencia y
autenticidad de los asientos en los cuales las partes fundan sus derechos. De acuerdo a esta consideración no
podríamos considerar a la prueba pericial como una prueba "indirecta", sino "directa", por cuanto se funda en
la experiencia del Tribunal sobre los hechos, que el perito se limita a ampliar actuando como "lente". sobre
cuestiones que escapan a la visión normal del Juzgador. En definitiva, la prueba pericial es aquella que se
DIDL
lleva a cabo por medio de peritos, cuyo fin es suplir una deficiencia técnica o imposibilidad física del
tribunal, que determina la existencia o inexistencia del hecho controvertido, o se expide sobre sus posibles
causas y consecuencias, por medio de la pericia.
Art 186: el dictamen pericial será decretado cuando cualquiera de las partes lo solicitare o el juez creyere
necesario.
LA F
de que se trate. Podrán rehusar su aceptación por las mismas razones que los testigos pueden reusarse a
declarar.
Si dentro de los tres días de ser notificados no aceptaren el cargo o lo rehusaren sin causa debidamente
fundada, serán, de oficio, eliminados en la correspondiente lista de nombramiento respectiva y la del año
siguiente y serán pasibles de multa de hasta veinte días. El auto que asi lo disponga será apelable.
La notificación del nombramiento se realizara por cedula.
Art 190. Los peritos nombrados de común acuerdo pueden ser recusados por causas posteriores a
nombramiento y os que hubieran sido nombrados de oficio también por causa anterior.
Tener en cuenta El perito es un auxiliar del juez también debe ser imparcial.
Art 191: formalidad q se debe cumplir, son elementos esenciales.
Art 193: Los litigantes podrán asistir a ella por sí o por delegados técnicos y hacerle las observaciones que
creyeren necesarias. (Si son varios peritos)
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El perito es una persona con conocimientos técnicos especiales sobre determinada materia, ajena al proceso,
que auxilia al Juez en la constatación de hechos y en la apreciación de sus causas y efectos cuando éste está
M
en la imposibilidad física de hacerlo, son requeridos los conocimientos especiales que sólo el perito puede
tener. Pueden desempeñarse como peritos tanto las personas físicas, como aquellas de existencia ideal,
aunque este segundo supuesto resulta raro. Pero, especialmente las "academias" pueden realizar pericias en
ciertos supuestos (Alsina). Para caracterizar concretamente al perito, nos es preciso sintetizar las diferencias
con otras personas que también actúan en el proceso:
CO
El perito y el testigo: ambos son extraños al proceso, dictaminan en él, pero : - mientras el testigo es objeto
de un examen, el perito examina por sí mismo y dictamina sobre ello ; - el conocimiento del litigio del
testigo se ha formado antes del proceso, por circunstancias casuales o no. El conocimiento del perito se
forma tras la iniciación del proceso, y nunca por circunstancias casuales ; - el testigo aplica su memoria en
un intento de reproducir el hecho que presenció. El perito, por el contrario, aplica su ciencia a su arte para
poner de manifiesto el hecho
El perito y el intérprete: tanto uno como el otro son ajenos al proceso y lo que es más importante ambos
aplican conocimientos técnicos en su deposición. Pero, mientras el intérprete se limita simplemente a vertir
ODM.
al idioma nacional lo que escucha o lee en idioma extranjero, sin emitir alguna opinión personal sobre el
contenido de la traducción, el perito, por el contrario, tiene por función emitir una opinión personal sobre la
cuestión que a su conocimiento se somete.
El perito y el mandatario: aun cuando la prueba pericial es propuesta por sólo una parte, y ella propone
.CD
también el perito que la realizará, este perito no es de ningún modo un mandatario de la parte, porq como se
trata de un auxiliar del Juez,no puede nunca admitir órdenes de las partes, y defiende el interés de la justicia
y no el de la parte que lo ha propuesto.
A
El perito y los árbitros: también los árbitros son ajenos al proceso, pero, pueden o no tener conocimientos
técnicos especiales, mientras el perito es tal en tanto y en cuanto posee estos conocimientos. Y por otra parte,
el laudo arbitral tiene por fin la resolución de un litigio, mientras la pericia sólo tiene por fin auxiliar al
tribunal en el conocimiento del litigio. Sin embargo, en el juicio pericial parece confundirse al árbitro con el
perito, pero ambos mantienen incluso allí su neta separación.
DIDL
Requisitos: La Ley Orgánica de los Tribunales establece los requisitos necesarios para ejercer las funciones
de perito en juicio:
2. Mayoridad: al respecto, es discutible si es indispensable contar con 21 años de edad para ejercer las
funciones de perito. Máxime cuando el título habilitante puede ser habido antes de esa edad, y la ley civil
autoriza al menor a ejercer su profesión para la que cuenta con título habilitante y administrar lo con ella
ganado. Para muchos autores ninguna edad puede ponerse como límite, sino que debe atenderse siempre a la
FI
IDONEIDAD que está certificada por el título expedido por establecimientos oficiales o reconocidos
oficialmente.
3. Buena conducta: ninguna cuestión puede hacerse con motivo del sexo del perito, y según lo
comentáramos precedentemente, en algunos supuestos las
Corporaciones académicas pueden ser las más indicadas para la realización de una pericia.
El nombramiento de los peritos en el proceso, puede hacerse de común acuerdo por las partes, o realizarla
el Juez en su defecto.
Nombramiento de común acuerdo por las partes: los acuerdos que realicen las partes respecto a la
designación de los peritos son plenamente válidos, salvo cuando contradigan las leyes especiales. Por ello, el
65
M
concurren, o concurre sólo una, o concurriendo ambos no se ponen de acuerdo sobre el nombramiento, el
Juez hará el nombramiento de los peritos de oficio (art. 188 Cód. Santa Fe).
Número: también en este caso, el número normal de peritos es de TRES, pero el Juez puede reducirlo a
UNO atendiendo para ello al poco valor del asunto en cuestión.
Forma: el nombramiento de los peritos por el Juez se hace mediante un sorteo de la lista de peritos, que se
CO
halla integrada por todas aquellas personas que cuentan con título habilitante en su especialidad y que han
solicitado su inscripción (art. 188 Cód. Santa Fe). Si tal lista no existe en el lugar de asiento del Juzgado, el
Juez hará una lista de tres personas por cada perito que deba dictaminar. Es decir, formará tres listas de tres
personas cuando se deban designar tres peritos, o dos listas de tres personas cuando se deban designar dos
peritos, o una lista de tres personas cuando se deba designar sólo un perito (art. 188 Cód. Santa Fe). Luego,
la suerte decidirá qué persona de cada lista actuará como perito. Cuando la profesión u oficio del perito que
debe actuar no se halla reglamentada, o bien no existen en el lugar del proceso, peritos en la materia, la
designación habrá de recaer sobre personas entendidas o prácticas en la materia y las listas se formarán con
estas personas. En este supuesto, antes del sorteo cada parte tiene el derecho de eliminar un perito de la lista
ODM.
por cada tres (art. 188 Cód. Santa Fe).
Peritos oficiales: la Ley Orgánica de Tribunales contempla la existencia en cada circunscripción judicial de
contadores, calígrafos, químicos, intérprete y traductores que revisten el carácter de peritos oficiales. Siendo
dos las circunscripciones judiciales, con asiento la primera en Santa Fe, y la segunda en Rosario, 26 cada una
.CD
de ellas ha establecido un número específico de peritos oficiales. Para ser perito oficial se requiere el título
habilitante, mayoría de edad, ciudadanía argentina y buenos antecedentes de conducta. La función de los
peritos oficiales es emitir los informes, reconocimientos y traducciones que los Tribunales les ordenen. La
retribución de los peritos oficiales consiste en un sueldo mensual, no como los peritos comunes, que son
A
retribuidos en cada caso en que actúan. Por otra parte, los peritos oficiales no pueden participar de los
nombramientos de 'oficio hechos por los Tribunales. Su función es netamente auxiliar de la justicia, estando
a disposición de los Juzgados cuando éstos lo requieran. También pueden las partes, de común acuerdo,
proponer a un perito oficial para la realización de la pericia, cuestión que corresponde al Juez apreciar y
decidir.
DIDL
b) Peritos nombrados de oficio: los peritos que han sido designados de oficio por el Juez, tras el respectivo
sorteo, son también recusables y por causas anteriores y posteriores a su nombramiento.
c) Causales de recusación: los peritos deben ser recusados siempre CON CAUSA, y ésta debe expresarse en
la recusación respectiva. Rige para la recusación de peritos, todo lo dispuesto para la recusación de los
magistrados (art. 9 y siguientes Cód. Santa Fe - Art. 190).
FI
II-Excusación los peritos designados en juicio, de común acuerdo por las partes, o de oficio por el
Tribunal: están OBLIGADOS a aceptar el nombramiento si tienen título en la ciencia, arte o industria de
que se trate, o la ejercen profesionalmente (art. 189 Cód. Santa Fe). Sanción: si dentro de los tres días de ser
notificados no aceptaren el cargo o lo rehusaren sin causa debidamente fundada, serán incluidos en la
correspondiente al año siguiente, y pasibles de multa. El auto que ordene esta sanción, es apelable en
relación (art. 189 Cód. Santa Fe).
La peritación es el estudio que el perito nombrado realiza sobre la cuestión sometida a su dictamen, y tras
la cual informa al Tribunal por medio de la pericia.
El objeto o contenido de la pericia es el hecho sobre cuya existencia o apreciación debe expedirse el perito.
La peritación recae siempre sobre "hechos", nunca sobre el derecho, porque la aplicación del derecho queda
66
M
perito, indicando para ella cuestiones concretas (art. 187 Cód. Santa Fe). En fin, si no hay limitaciones
respecto a los hechos sobre los que puede recaer la pericia, si las hay una vez que tal hecho se ha
determinado, y corresponde al Juez establecer estas limitaciones. Nada impide, que una pericia recaiga sobre
la existencia o inexistencia de alteraciones mentales en una persona. Pero el Juez puede limitar tal pericia
solicitando simplemente que se establezca si existen tales alteraciones; o bien puede ampliarla más,
CO
solicitando la opinión del perito respecto a la influencia de las alteraciones mentales en la conducta de la
persona; o su apreciación sobre su duración, etc. En su dictamen, el perito habrá de contraerse
necesariamente a contestar sobre estos aspectos, y no sobre otros, ajenos a los que se le solicita.
El cuerpo humano: en ciertos procesos, la pericia practicada sobre el cuerpo humano puede constituir un
importante medio probatorio. Por ejemplo, la revisación médica del presunto demente ; o la prueba
hematológica en la filiación natural, que permite la comparación de la sangre del presunto padre e hijo, o la
prueba de la virginidad de la mujer cuando se pretende la nulidad del matrimonio por impotencia del marido.
Se plantea aquí la cuestión de saber si la resistencia de aquel que debe someterse a la prueba, permitirla
obligarlo a hacerlo. La jurisprudencia en general entiende que la negativa a prestarse a la prueba es legítima.
ODM.
Véase al respecto el art. 196 del Cód. de Procedimientos Santafesino que contempla el supuesto de la
negativa del litigante a prestar su colaboración con el perito. Pero en estos supuestos tan particulares no
podría usarse de la fuerza para realizar la prueba. Si bien es difícil que el presunto demente no quiera
someterse al interrogatorio o revisación médica, es por el contrario fácil que la mujer resista ser sometida a
revisación para demostrar su virginidad, o el padre evite dar sangre para la prueba hematológica. En estos
.CD
casos, sólo podrá deducirse como sanción, una presunción de la existencia del hecho que la otra parte alega,
pero no al forzamiento de quien debe sufrir la prueba. La solución es muy distinta cuando se trata de pericias
que no recaen sobre el cuerpo humano. Si con la negativa de cooperar no se afecta el orden público, puede el
Juez adoptar la solución de estar a lo alegado por la parte en contraria respecto al punto en discusión sobre el
A
que iba a recaer la pericia. Pero cuando el orden público se ve afectado en el asunto de que se trata, el Juez
puede ordenar la realización compulsiva de la prueba, siendo su resolución recurrible.
REALIZACIÓN
1 - Término: cuando el objeto del reconocimiento pericial fuere de tal naturaleza que los peritos puedan dar
DIDL
su dictamen inmediatamente, serán examinados acto continuo, en audiencia pública y en la forma prevista
para los testigos. Cuando el reconocimiento pericial exige un estudio o examen previo, el Juez señalará el
término que considere suficiente para que los peritos se expidan (art. 192 Cód. Santa Fe).
2 - Actuación: los peritos practicarán unidos la diligencia pericial, si no hubiere razón especial para lo
LA F
contrario. Las partes en litigio pueden asistir a la diligencia, por sí mismas o por delegados técnicos, y
pueden en su curso hacer todas las observaciones que crean convenientes. Sin embargo, deben retirarse
cuando los peritos pasen a discutir o deliberar sobre los resultados de la diligencia (art. 193 Cód. Santa Fe).
3 - Dictamen: la pericia debe ser dada por escrito, con copia para cada una de las partes, dentro del término
FI
4 - Disidencias: cuando los peritos no se ponen de acuerdo respecto al dictamen, deben presentar tanto
dictámenes como opiniones en contrario haya (art. 193 Cód. Santa Fe).
5 - Ampliación: las partes pueden solicitar, o el mismo Tribunal ordenarlo de oficio, una ampliación del
dictamen pericial (art. 193 Cód. Santa Fe).
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M
así decretarlo.
Entonces, la prueba pericial tiene dos orígenes: a solicitud de parte, o por decisión del mismo Juez.
2. Puntos sobre los que ha de versar la pericia. Audiencia. Nombramiento: Ya se ha consignado
precedentemente que el Juez al decretar la prueba pericial debe concretar los puntos sobre los que ha de
versar, la posibilidad de notificación, las ampliaciones que pueden sugerir las partes, la audiencia para el
CO
nombramiento, y la posibilidad de nombramiento de oficio. Asimismo, ya se ha tratado lo referente a las
recusaciones y excusaciones de los peritos nombrados.
3. Notificaciones: los peritos nombrados son notificados de su designación por medio de cédula, a cuyo pie
se transcribe INTEGRAMENTE (en el caso de la Provincia de Santa Fe) los arts. 189 y 194 del Cód. de
Procedimientos (art. 189 Cód. Santa Fe).
4. Aceptación: los peritos están obligados a aceptar la designación, salvo que pueden excusarse (art. 189
Cód. Santa Fe). Para tal aceptación, deben comparecer al Juzgado dentro de los TRES DÍAS de haber sido
notificados de su nombramiento, y manifestar ante el Secretario su deseo de aceptar el cargo, y prestar
juramento o afirmación de desempeñarlo fiel y legalmente (art. 191 Cód. Santa Fe).
ODM.
5. Nuevo nombramiento: cuando alguno de los peritos designados no comparece a aceptar el cargo, es
sancionado de acuerdo con el artículo 189 (en la Prov. de Santa Fe). También puede ocurrir que
compareciendo, se excusara de actuar. Es preciso entonces, designar nuevo perito (art. 191 Cód. Santa Fe).
Si los peritos han sido nombrados de común acuerdo, en el supuesto de que sólo uno de ellos ha negado su
aceptación, o por otra causa posteriormente ha cesado en el cargo, queda sin efecto el nombramiento
.CD
respecto a TODOS los peritos, en virtud de haber sido todos ellos designados por el acuerdo de las partes.
Pero, si la designación ha sido hecha de oficio por el tribunal, se procede a reemplazar el no aceptante o
cesante, sin remover a los demás peritos (art. 195 Cód. Santa Fe).
6. Realización de la diligencia - dictamen - ampliaciones: Nombrados los peritos, y aceptando el cargo por
A
éstos, procederán a dictaminar de acuerdo con las reglas que ha hemos contemplado.
La norma es clara cuando en el art. 199 del Cód. de Santa Fe reza: "El Juez no estará obligado a seguir el
dictamen pericial y deberá apreciar el mérito de la prueba según su CRITERIO". Es así que en ningún
momento tiene el dictamen pericial fuerza obligatoria para el Tribunal. Este debe apreciar el conjunto de
pruebas producidas y en base a todas ellas dictaminar y sentenciar en el proceso. La prueba pericial en un
DIDL
sentido, no lo obliga a sentenciar en igual sentido. Es evidentemente una prueba muy importante y
convincente, porque juega por un lado la honestidad de un profesional y por otro lado, aspectos técnicos que
el Juez por desconocer tiene que obviar por medio del perito. Pero también es muy cierto que resulta una
prueba relativa en algunos casos. Por ejemplo, si de la comparación de la sangre del presunto padre e hijo por
medio de perito químico, resulta que ambos tienen grupos sanguíneos excluyentes, esta pericia dará al Juez
LA F
la pauta de que la acción que se intenta no tiene fundamentos, y la fuerza probatoria será muy grande. Pero
nada le impide apartarse de esta conclusión pericial, por juzgar más convincentes otra pruebas aportadas. En
sentido contrario, si el resultado de la prueba determina la existencia de grupos sanguíneos afines, el Juez no
puede guiarse en mucho por ello, porque bien puede tratarse de una coincidencia fortuita. El valor de la
pericia ha disminuido sensiblemente, aunque el trabajo del perito ha sido exactamente él mismo. Es que no
FI
es la pericia la prueba, sino el hecho sobre el que versa y que por medio de ella se pone al descubierto.
M
Incluso puede disponer la concurrencia de peritos.
Procedimiento: decretada la inspección ocular, se fija en el mismo decreto; día y hora de realización.
Inmediatamente se notifica a las partes por medio de cédulas citándolas a concurrir al acto. La citación debe
hacerse con una anticipación no menor de tres días. Las partes pueden no concurrir al acto de inspección, y
no por ello pierden sus derechos. Pero, normalmente concurrirán para hacer las observaciones que crean
CO
oportunas al Juez que realiza la inspección. El acto concluye con el levantamiento de un acta de todo lo
actuado, la cual se agrega al expediente.
Prueba informativa: el informe consiste en una declaración escrita proveniente de organismos o entidades
oficiales o privadas donde se contesta el requerimiento judicial sobre una cuestión de conocimiento de tal
entidad. Las partes pueden solicitar del Juez, y éste ordenarlo de oficio, la prueba de informes. Así, se pedirá
u ordenará que un Banco informe sobre la existencia de fondos depositados a nombre de los litigantes o la
fecha de cierre de una cuenta corriente. O al Registro de la Propiedad se pedirán informes sobre la
subsistencia de dominio a favor de una persona y sobre determinado inmueble ; y al Registro de las Personas,
ODM.
informe sobre el estado civil de una persona, o su fecha de nacimiento, o matrimonio, etc. Tal informe se
solicita por el Juez mediante un oficio. En tal oficio, puede además hacerse constar una autorización a
determinada persona, sea uno de los litigantes o uno de los profesionales intervinientes, para intervenir en el
diligenciamiento de tales informes. Así, se agregará al oficio un párrafo que dirá aproximadamente lo
siguiente :"...El señor N.N. o la persona que él designe, se hallan facultados para intervenir en el
.CD
diligenciamiento del presente oficio.
Los informes, certificados, copias o antecedentes que se expidan por las entidades, corporaciones o
instituciones requeridas deben hacerse con constancia de no servir sino para e Juicio para el que fueron
solicitados (art. 228 Cód. Santa Fe).
A
Presunciones: para tener una idea clara de lo que es una presunción, debemos comenzar por distinguir la
idea de "indicio" de la de presunción propiamente dicha. El indicio es "todo rastro, vestigio, huella,
circunstancia, y en general todo hecho debidamente comprobado susceptible de llevarnos por vía de
inferencia a conocimiento de otro hecho, desconocido". Quien escapa tras el delito, suministra un indicio,
DIDL
porque es ésta una circunstancia normal cuando se comete un delito. Esta circunstancia carece en absoluto de
valor por sí sola, pero puede dar origen a un importante antecedente cuando se halla concatenada con otros
acontecimientos. La presunción supone otra cosa totalmente distinta. Se trata de una doble operación mental,
que primero es inductiva, y por ende parte de una serie de verdades particulares, para llegar a una verdad
general, y que luego resulta deductiva, porque de tal verdad general puede extraer una nueva verdad
LA F
particular distinta de las anteriores. Por la primera operación se contemplan diversos hechos particulares, que
por circunstancias análogas se comportan de igual modo, lo cual nos permite llegar a la formulación de un
principio general. Tras ello, y en virtud de la segunda operación mental, aplicamos este principio general a
otros hechos particulares, y podemos concluir que en iguales circunstancias, tales hechos responderán al
principio general formulado. El indicio es entonces un punto de partida de la presunción a partir de un hecho
FI
que indica o señala la existencia de un principio general, puede llegarse a tal principio, y luego aplicarlo a
otros hechos análogos. En suma, la presunción es un SILOGISMO:
- Su premisa mayor está dada por el principio general. La premisa menor por el hecho conocido. - Y la
consecuencia o conclusión, por el hecho que se desea conocer. [Link]., un hecho de la naturaleza. Cuando se
tiran piedras, éstas terminan por caer a tierra.
He tirado una piedra y comprobado que efectivamente cae. Conclusión: la piedra que otra ha tirado, también
tiene que haber caído a tierra. En este ejemplo no hay posibilidad de error alguno: la presunción de que la
piedra tirada ha caído a tierra es absoluta, porque se fundamenta en leyes naturales imposibles de violar o
alterar. Pero, en otros casos, especialmente cuando juegan hechos humanos, la presunción admite una
solución distinta a la que arribamos. Si presumimos que una persona tiene la cosa mueble porque es
propietaria, podemos equivocarnos, porque la podría tener por haberle' hallado o robado. En suma: "en toda
69
M
construir una presunción.
CO
las presunciones a que puede arribar el Juez. Y tal limitación no pretende de ningún modo cortar la facultad
del Juez de establecer presunciones, sino que, ante los daños que un razonamiento erróneo (o quizás
perfectamente certero pero discordante con la realidad por falta de medios de apreciación) puede ocasionar,
determina cuándo las presunciones hacen prueba de los hechos. Tres son sus requisitos: GRAVEDAD o
NÚMERO o CONEXIÓN con el hecho que se trata de averiguar.
Concurriendo una de estos tres requisitos, la presunción es prueba cuando es capaz de producir
convencimiento según apreciación que hagan los jueces de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 226
Cód. Santa Fe). Véase que de ningún modo se limita la facultad judicial de establecer presunciones, sino que
se exigen determinados requisitos en tales presunciones, para acordarle fuerza probatoria. La presunción
ODM.
judicial parte de "indicios". Estos indicios se pueden clasificar en - Próximos o remotos: atendiendo a su
relación más o menos directa con la cuestión. Así, es indicio próximo la relación o trato familiar en la acción
de filiación natural; o es remoto el indicio constituido por una carta de recomendación en la misma acción.
- Antecedentes: son actos preparatorios del hecho realizado. Por ejemplo, la íntima amistad entre vendedor y
comprador es un indicio de la simulación del contrato, y es antecedente.
.CD
- Concomitantes: son los actos que acompañan al hecho. Tal es la declaración de que se ha pagado el precio
antes de realizar la escritura traslativa de dominio en la acción de simulación contractual.
- Subsiguiente: son aquellos indicios que se producen con posterioridad al hecho con el que se relacionan.
Es el caso de la fuga del presunto culpable. Para que estos indicios, en cualquiera de sus formas, constituyan
A
el punto de partida de una presunción judicial, deben ser probados por las partes. Una presunción importa
una inversión de la carga de la prueba. El favorecido nada necesita probar, y el perjudicado debe probar lo
contrario a lo presumido. Como consecuencia, antes de que se llegue a tal presunción, la parte que la invoca
debe necesariamente probar, mediante una prueba directa, los indicios de los cuales ha de partir la
presunción. Formulada por el Juez la presunción, el perjudicado deberá probar la existencia de contraindicios
DIDL
o bien demostrar que la presunción formulada no tiene carácter grave ni es seguida por otras haciendo un
número considerable, o bien no tiene conexión con el hecho. De este modo podrá destruir la presunción
formulada.
Legales: las presunciones legales son "un, mandato legislativo en el cual se ordena tener por establecido un
LA F
hecho, siempre que otro hecho, indicador del primero, haya sido comprobado suficientemente" .
El legislador se ha convertido en Juez, y estableciendo una presunción en una norma legal, obliga a éste a
respetarla. Así, fundándose en la experiencia diaria, establece la presunción de nacimiento dentro del
matrimonio, o la presunción de paternidad legitima. Y basándose en una ficción, establece la presunción de
que la ley es conocida por todos, etc. Las presunciones legales se dividen en dos grandes grupos:
FI
a) Iure et de jure: son aquellas que no admiten prueba en contrario y por tanto obligan al Juez a aceptar por
cierto el hecho que es presumido, una vez que se ha acreditado suficientemente el hecho que le sirve de
indicio. Así, el hijo nacido luego de los ciento ochenta días de celebrado el matrimonio, y dentro de los
trescientos de su disolución, será siempre un hijo legítimo. Bastará acreditar la fecha de nacimiento en
concordancia con la de celebración o disolución del matrimonio, para que se dé por cierto su legitimidad.
b) luris tantum: son aquellas que admiten la prueba en contrario, y que por ende permiten demostrar que la
consecuencia es falsa y que no procede del hecho que sirve de indicio a toda la presunción. Así, la
presunción de paternidad legítima puede ser desvirtuada probando que el marido y la mujer han tenido
imposibilidad de acceso carnal en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al
nacimiento.
70
M
conclusión de la presunción, o directamente a probar que tal conclusión es absolutamente errónea,
demostrando otra consecuencia. Así, el presunto padre probará haber estado recluido en un establecimiento
carcelario donde no le fueron permitidas visitas Íntimas de su mujer, para de este modo demostrar que no es
el padre legítimo de la criatura que ha de nacer.
CO
Las pruebas científicas consisten en que el juez utilice elementos de convicción, que por ser producto de los
avances tecnológicos, están más allá del hombre común.
Las pruebas científicas, comprenden: a) pruebas biológicas cuando el órgano de prueba es una persona
humana, tenga calidad de parte o no, y b) pruebas informáticas o electrónicas que importa el tratamiento
cibernético de la in información dando lugar a la elaboración del documento electrónico o digital.
Por su parte, la prueba informática “es la que resulta del tratamiento automático de la información, a
través71elaboradores electrónicos, basados en las reglas de la cibernética”, y el documento electrónico es
“un documento gestado con intervención de un ordenador”.
El documento electrónico, en sentido amplio abarca la modalidad de los soportes informáticos, al igual que
ODM.
los soportes tecnológicos que reproducen la palabra, imagen y el sonido, al microfilm y a otros medios
técnicos semejantes.
El documento electrónico carece de firma y ello lo diferencia del documento, instrumento privado y público,
cuyo requisito esencial de validez es la firma (art. 1012 C. Civil) Sin embargo, la falta de firma de los
documentos electrónicos no los excluye como elementos de prueba, más si requiere que dichos elementos
.CD
electrónicos sean admitidos o reconocidos por la persona a quien se le atribuyen.
En Argentina, en el ámbito del derecho sustantivo, en las distintas ramas se ha regulado al documento
electrónico.
Con relación a esto aparece también la figura de la Firma digital. La ley nacional de firma Digital, Ley
A
regula un soporte único para el documento electrónico, sino que se abarcan todos los soportes, los cuáles a su
vez, podrán corresponder a fases de fijación, almacenamiento y archivo de loa datos electrónicos.
También la Ley 25.506 regula la firma digital (art.2) y firma electrónica (art.5).
En el ámbito procesal sea a nivel provincial o nacional, aun no se ha legislado el documento electrónico en el
proceso civil. De ahí que su incorporación al proceso judicial se realiza por vía de los medios de prueba
LA F
innominados.
La legislación procesal sobre los soportes informáticos, ópticos, magnéticos, etc., debería proyectarse en
base a los principios específicos de la prueba: admisibilidad, libertad y persistencia y, en lo que hace a su
ofrecimiento, recepción y valoración.
Inclusive, con respecto al valor probatorio del documento electrónico debemos señalar que la eficacia de su
FI
fuerza de convicción se supedita al sistema de la sana crítica racional, pudiendo el juez hacerse auxiliar con
peritajes de expertos, consultas científicas o técnicas, etc.
71
M
pruebas, salvo las que el juez ordene de oficio. Adviértase que una vez que se llamen los autos para sentencia
cesa la carga de impulsar el proceso que pesaba sobre las partes. Desde que el llamamiento de autos queda
firme comienza a correr el plazo para dictarla.
La actividad que las partes y el juez desarrollan en el proceso tienden a un fin común, la definición de la litis
mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley que garantice un bien al
CO
actor, o que garantice un bien al demandado. . El acto por el cual el juez formula esa declaración, es la
sentencia; en ella se resume la función jurisdiccional y por ella se justifica el proceso.
Puede definirse en sentido estricto como: Acto jurídico procesal mediante el cual el juez dirime las
controversias. O como: Acto jurídico procesal emanado del juez por el cuales e pone fin a la cuestión
litigiosa, resolviéndola. Se entiende aquí como ‘sentencia definitiva’ en el sentido de que concluye la
instancia (aunque puede no poner fin al proceso, ya que la sentencia puede ser objeto de recursos y sólo pone
fin al litigio cuando pasa en autoridad de cosa juzgada).
En sentido amplio: incluye todos y cada uno de los decretos, autos y resoluciones que dicta el juez durante
el proceso. Incluye:
ODM.
· sentencia propiamente dicha o en sentido estricto;
· Autos interlocutorios: todo el que dicte el juez durante el proceso que no sea la sentencia definitiva.
Clases:
Definitivas: son las que ponen fin al litigio. Sus efectos son extraprocesales, impiden la reapertura de la litis
.CD
en otro juicio mediante la excepción de la cosa juzgada, y constituyen el fundamento del proceso de
ejecución. Pueden ser de distintas clases: según que admitan o rechacen la demanda, llamándose estimatorias
a las primera y desestimatorias o absolutorias a las segundas. Las estimatorias se clasifican, a su vez, según
la naturaleza de la acción deducida en:
A
· Declarativas: el pronunciamiento judicial se limita a establecer una cuestión de hecho o de derecho. Son
las que ponen fin a un conflicto ratificando la existencia de un derecho o estado jurídico. Aun cuando toda
sentencia contiene una declaración de certeza, la declarativa agota su objetivo con la declaración contenida
en ella.
· Condenatorias: acepta en todo o en parte las pretensiones del actor manifestadas en la demanda, o las del
DIDL
acusador expuesto en la querella, lo cual se traduce en una prestación en el orden civil o en una pena en el
orden penal.
En el orden civil, impone el cumplimiento de una prestación que puede ser dar, de hacer o de no hacer.
Constituye el tipo de sentencias más frecuentes.
En suma, contiene una previa declaración sobre el derecho del actor o reconvincente, y luego el mandato
LA F
para el cumplimiento del derecho reconocido. Se crea de esta manera un título ejecutorio y en caso de
incumplimiento por parte del condenado se puede pedir la ejecución forzada.
· Ejecutivas: ejecutan los derechos jurídicamente declarados, ej. Pago de un pagaré.
Constitutivas: aquellas que además de declarar el derecho o la obligación que corresponde a una de las
partes, crean una situación jurídica nueva, o modifican o extinguen la situación que ya existía. Tal lo que
FI
Interlocutorias: son las que se dictan durante la tramitación del proceso y hacen posible su desarrollo,
preparándolo para la sentencia, por lo que sus efectos se limitan al proceso en que han sido dictadas. Deciden
cuestiones incidentales o accesorias, (dependen del juicio principal, no puede existir por sí solo), como la
capacidad de las partes o la incompetencia del juez. Pueden ser de 3 clases:
· Las que deciden incidentes con fuerza de definitiva (ej. una excepción dilatoria, presupuestos procesales,
capacidad) [interlocutorias]
· Las que causan gravamen irreparable; es decir que no puede ser resuelto más adelante en la sentencia
definitiva (ej. el que se haya levantado el embargo de un bien y trasladado a otro que ocasione perjuicio).
[Interlocutorias simples]
72
M
accidentales o accesorias. Si bien las cuestiones sobre el fondo de la cuestión se resuelven en la sentencia
definitiva, en muchas oportunidades las decisiones interlocutorias ponen fin al proceso, como por ej. la que
decida la caducidad de la instancia a pedido de parte.
Las sentencias interlocutorias resuelven una cuestión procesal, resuelven un incidente que permite continuar
con el procedimiento. Se diferencian de las definitivas en cuanto a la norma que aplican; estas deciden una
CO
cuestión sustancial y ponen fin al litigio.
- Así mismo hay que distinguir entre sentencias de primera y de segunda instancia, cuyas formalidades
están sometidas a reglas especiales.
2- Exposición de los hechos: En esta primera parte de la sentencia, llamada RESULTANDOS porque se
consigna en ella lo que resulta de los autos, el juez hace un resumen objetivo y sintético de la demanda y
contestación (medios de ataque y de defensa), así como de los trámites del expediente hasta el llamamiento
.CD
de los autos. Sirve para determinar la congruencia de la sentencia, ya que la decisión se la deberá dar
respecto de las cuestiones debatidas en el proceso. Pueden aquí establecerse los siguientes elementos:
a) Designación de las partes: Son partes, el que promueve la acción y aquel contra quien se deduce, tiene
por finalidad individualizar a quienes intervinieron en el proceso para establecer los límites subjetivos de la
A
sentencia.
Si las partes actúan por representantes, se hará contar esta circunstancia; si se tratase de representante legal,
se lo mencionará en la misma forma que la parte, pero si fuese representante convencional será suficiente
hacer constar que ella actúa por apoderado.
b) Consignación de los hechos: El juez hará un resumen de lo hechos expuestos por el actor en su demanda y
DIDL
por el demandado en su contestación. No es necesario que se refiera a ellos detalladamente, ni que tome en
cuenta todos los que las partes expongan, sino en cuanto tengan importancia con relación al objeto de litigio.
c) Objeto de litigio: Es indispensable establecer el objeto de la demanda, porque constituye uno de los
elementos de la cosa juzgada y a él debe referirse expresamente la sentencia. El objeto de la acción se
resume en la pretensión jurídica del actor.
LA F
d) Causa de la demanda: A ella tendrá que referirse expresamente la sentencia, pues constituye un elemento
de la cosa juzgada.
e) Relación de los trámites del juicio: El juez hará mención de los trámites e incidencias del proceso, pero la
omisión de alguna circunstancia, que no influya en la decisión, no afecta la validez de la sentencia.
FI
3- Aplicación del derecho: En esta segunda parte de la sentencia, llamada CONSIDERANDOS (considera
por separado las cuestiones referidas anteriormente), que tiene por objeto la motivación (fundamentación) de
la sentencia, el juez aplica el derecho, operación que comprende tres partes:
a) La reconstrucción de los hechos: el juez actúa como lo hace un historiador; lo cual le permite comprobar
la existencia o inexistencia de los hechos alegados por el actor y el demandado. Pero se halla sujeto a dos
restricciones: en primer lugar, sólo puede tomar en cuenta los hechos alegados por las partes; en segundo
lugar, únicamente puede referirse a la prueba rendida en los autos, sea por iniciativa de las partes o de oficio.
La falta de examen de la prueba es causa de nulidad, pero el juez no está obligado a referirse
minuciosamente a toda la prueba producida; puede omitir el examen de aquellas que conceptúe innecesarias
para su fallo o las que repute ineficaces, pero no puede prescindir de un hecho fundamental para la decisión.
b) La determinación de la norma aplicable: Establecidos los hechos, el juez procede a valorar su
significación jurídica. Comienza por ubicarlos dentro de los tipos que la ley considera, lo que conduce a la
73
M
(legitimación activa); y la conformidad entre el sujeto a quien se demanda y aquel contra el cual la norma
ampara (legitimación pasiva). Es decir, que la demanda no prosperará si el actor no es el acreedor o el
demandado no es el deudor.
. Es necesario tener interés en el pronunciamiento, porque sólo con esta condición se pone en juego la
actividad jurisdiccional: sin interés no hay acción.
CO
4- Fundamentación del derecho: La decisión del juez debe fundarse en la ley vigente, aplicando la norma
jurídica que corresponda con independencia de la invocada por las partes.
5- Decisión: La parte dispositiva debe ser una derivación lógica de la motivación, ello constituye una de las
garantías del debido proceso que consagra la CN.
Es en esta parte, llamada DISPOSITIVA, donde el juez pronuncia su FALLO y es ella la que produce los
efectos de la cosa juzgada. La sentencia definitiva debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con
arreglo a las acciones deducidas en juicio, declarando el derecho de los litigantes, y condenando o
ODM.
absolviendo de la demanda (y reconvención en su caso) en el todo o en parte.
Resuelve sobre el fondo de la cuestión, y también sobre las cuestiones accesorias (costas).
El juez no puede dejar de fallar por insuficiencia u oscuridad de la ley. Es nula la sentencia que deje a salvo
los derechos del actor para hacerlos valer en otro juicio sobre la misma cuestión, o que resuelva en forma
condicional o de un modo parcial, o también que no contenga un pronunciamiento, salvo ciertos casos.
.CD
No debe dejar lugar a dudas, porque ello suscitaría nuevas discusiones. En caso de silencio u obscuridad de
la sentencia, las partes deben interponer el recurso de aclaratoria.
Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación el pronunciamiento
correspondiente a cada uno de ellos. Pero no es necesario que haya pronunciamiento expreso cuando del
A
- Términos:
·`para el cumplimiento: El plazo para el cumplimiento lo fijará el juez, teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, en las sentencias de condena que son las únicas susceptibles de ejecución. En algunos supuestos
DIDL
está fijado por la ley, pero en general lo determina en juez. En caso de que la sentencia no fije plazo para su
cumplimiento, ella no es nula sino que se entiende que es de cumplimiento inmediato.
En algunos supuestos, el cumplimiento puede quedar sujeto a condición, como cuando se condena a
escriturar previo pago del precio debido por el adquirente; en tal caso, para pedirse la ejecución, se debe
depositar el saldo del precio a la orden del juez.
LA F
· Para dictar la sentencia: Desde que el llamamiento de autos para sentencia queda firme comienza a correr
el plazo para dictarla:
. En los procesos ordinarios es de: 30 días;
. En los sumarios: 10 días;
. Sumarísimos: 3 días.
FI
La sentencia se notifica por cédula. Cuando el juez se niega a dictar la sentencia o no la dicta en su debido
tiempo, procede la: Queja por retardo de justicia.
Formalidades extrínsecas: para su validez se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, de los cuales
depende su eficacia y su fuerza probatoria:
-Lugar y fecha: El lugar se requiere para la comprobación de la competencia territorial. La fecha, porque las
actuaciones judiciales sólo pueden practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad; la indicación de
la fecha permite establecer si fue pronunciada en día hábil y si lo fue dentro del plazo que la ley le fija para el
efecto. La fecha debe ser completa, consignando mes y año, expresada en letras y no en números, debiendo
corresponder al día en que se firmó la sentencia.
-Idioma: La sentencia sólo puede ser redactada en idioma nacional; pero ello no obsta a que puedan hacerse
citas o transcripciones en idioma extranjero, con el objeto de precisar sus fundamentos.
74
M
-La exposición sumaria de los puntos de hecho y de Derecho en la primera instancia;
-Los motivos de hecho y de Derecho, con referencia a la acción deducida y derechos controvertidos;
-La admisión o el rechazo, en todo o en parte, de la demanda, y, en su caso, de la reconvención;
-La firma del juez o miembros del tribunal.
CO
Requisitos exigidos por el C.P.C.C. Art. 243: (hechos que constituyen la litis): los hechos constitutivos
de la litis son los que proceden jurídicamente de la demanda y su contestación y de las peticiones formuladas
en ella, sea cual fuere la calificación que se les hubiese dado.
Fijación de importes acordados en la sentencia (casos donde no es posible precisarlos): art. 245
C.P.C.C.: La sentencia fijará cuales son los importes a pagar y cual es su cantidad, o fijará la base sobre la
cuales deberán calcularse. De no ser posible determinarlos, dispondrá el nombramiento de árbitros o
establecerá prudencialmente su monto.
La sentencia de segunda instancia: art. 246 C.P.C.C.: no podrá recaer sobre puntos que no hubiesen sido
ODM.
sometidos a juicio en primera instancia, a no ser:
-Sobre excepciones nacidas después de la sentencia;
-Sobre daños, perjuicios, intereses u otras prestaciones accesorias debidas con posterioridad a la sentencia de
primera instancia;
-Sobre prescripción de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil.
.CD
En todos los casos, podrá decidir sobre los puntos omitidos en la de primera instancia, háyase pedido o no
aclaratoria, siempre que se trate de cuestiones a las que a quo no pudo entrar a causa de la decisión dada a un
articulo previo o que se trate de una sustanciada y omitida en la sentencia sin fundamento aparente, y que se
pida el pronunciamiento, al expresar o contestarse agravios. En este ultimo caso, se dará traslado por tres
A
Sentencia dictada por juez legalmente recusado (sanción): art. 247 C.P.C.C.: la sentencia será nula
cuando hubiere sido dictada por juez legalmente recusado. Si la nulidad de produjera en segunda instancia,
será declarada por el mismo tribunal.
DIDL
Efectos de la notificación de la sentencia: art. 248 C.P.C.C.: Pronunciada y notificada la sentencia, Com
concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito, con excepción de los incidentes seguidos. Pero, podrá
corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión, siempre que se lo
solicite dentro de los tres días de la notificación respectiva.
Alcances de la sentencia sobre relaciones civiles: art. 249 C.P.C.C.: La sentencia sobre relaciones civiles
LA F
no afecta sino a los litigantes y sus herederos y a los que sucedan en el derecho litigado durante el pleito o
después de fenecido.
Alcance de la sentencia de filiación: La sentencia sobre filiación dictada el pleito entre padre e hijo
aprovechará o perjudicará a los demás parientes aunque no hubieren tomado parte en el juicio.
FI
COSA JUZGADA: el fin que las partes persiguen en el proceso no es otro que el de obtener del juez una
declaración por la cual se decida definitivamente la cuestión litigiosa, de manera que no sólo no pueda ser
discutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro; y que, en caso de contener una condena,
pueda ser ejecutada sin nuevas revisiones. Este efecto de la sentencia, sin duda alguna es el más importante,
es el que se designa con el nombre de cosa juzgada, que significa “juicio dado sobre la litis”, y que se traduce
en dos consecuencias prácticas: 1º) La parte condenada o cuya demanda ha sido rechazada, no puede en una
nueva instancia discutir la cuestión ya decidida (efecto negativo). 2º) La parte cuyo derecho ha sido
reconocido por una sentencia, puede obrar en justicia sin que a ningún juez le sea permitido rehusarse a tener
en cuenta esa decisión (efecto positivo).La cosa juzgada es el efecto más importante de la sentencia.
Caracteres: Dictada la sentencia en un juicio y agotadas las vías recursivas, ella se convierte en impugnable
e inmutable. El carácter de ‘impugnable’ lo adquiere cuando contra ella no procede ningún recurso. El de
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M
Clases:
-Cosa Juzgada Formal: Se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo proceso, sea porque
las partes han consentido el pronunciamiento de primera instancia, sea por haberse agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios cuando ellos procedan; pero sin que obste a su revisión en un juicio posterior.
[Entonces es: irrecurrible, puede ejecutarse, pero puede ser modificada en un proceso posterior].
CO
Por ejemplo: la sentencia dictada en juicio ejecutivo tiene fuerza de cosa juzgada formal y permite su
ejecución, pero carece de fuerza de cosa juzgada material, porque queda a salvo al vencido el derecho a
promover juicio ordinario para obtener su modificación (ej.: hipoteca); por el contrario, la sentencia dictada
en juicio ordinario produce cosa juzgada material, porque supone la inadmisibilidad de todo recurso, y tiene
como consecuencia la imposibilidad de modificar la decisión.
-Cosa Juzgada Material: Se produce cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la inmutabilidad
de la decisión. Entonces, ninguna autoridad podrá modificar lo resuelto definitivamente. Puede así haber
cosa juzgada formal sin cosa juzgada material, pero no a la inversa, porque la cosa juzgada material tiene
como presupuesto a la cosa juzgada formal. La cosa juzgada material se refiere al contenido de la sentencia,
ODM.
y sus caracteres son la irrecurribilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad o ejecutabilidad, legítima: ya que
se utiliza la fuerza, física o psicológica, como consecuencia de una disposición del Estado.
Queja por retardada justicia: art. 109 C.P.C.C.: Vencido el plazo en que debe dictarse resolución, el
interesado deberá pedir ‘pronto despacho’. Si no la obtuviese dentro del término de 10 días, procederá la
.CD
queja ante el superior inmediato. Este requerirá informes al juez con la brevedad posible, fijándole un plazo,
y sin más trámite declarará si procede o no la queja. En el primer caso, impondrá al magistrado una multa.
Art. 110: Cuando el retardo se refiera a sentencia definitiva o interlocutoria, presentado el pedido de pronto
despacho, los jueces tendrán para fallar un término igual al que debió observarse (30 días más para el juicio
A
ordinario). Si no lo hicieran, cualquiera de las partes podrá solicitar que la sentencia sea pronunciada por un
conjuez, cuya designación se efectuará de inmediato. El pedido pronunciará ipso facto la pérdida de la
potestad del juez para dictar el pronunciamiento. Si éste entendiera no haber vencido el plazo, elevará autos
al superior que resolverá sin trámite alguno.
Es un recurso especial mediante el cual el interesado obtiene una intimación contra el juez remiso para que
DIDL
Medidas para mejor proveer: son medidas que adopta el juez según su criterio para “fallar mejor” [quizá
cuando la prueba aportada a autos por las partes no halla sido suficiente para formar su convicción].
Los jueces están facultados para ordenar de oficio las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los
hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes
FI
Art. 20 C.P.C.C.: señala que los jueces pueden “para mejor proveer, ordenar que se practique cualquier
diligencia que estimen conducente y que no sea prohibida por el Derecho, y prescindir de la lista de peritos
cuando fueren necesarios conocimientos especiales dentro de determinada profesión”.
No obstante, los poderes de iniciativa probatoria no autorizan la producción de diligencias probatorias que
sean ajenas a los hechos controvertidos en el caso concreto, y porque los poderes del juez no están destinados
a excluir la actividad de las partes, sobre quienes continua pesando la carga de la prueba.
La iniciativa judicial en materia probatoria reviste carácter complementario con respecto a aquella carga, y
su objetivo consiste en eliminar las dudas con que pueda tropezar la apreciación del juez en los casos en que
la prueba producida por las partes no sea lo suficientemente esclarecedora.
La facultad instructoras de los jueces no pueden ejercerse para cumplir la omisión o la negligencia de las
partes, pues ello implicaría una manifiesta alteración del principio de igualdad procesal.
Modos Anormales De Extinción Del Proceso:
76
Caducidad: art.232 caducará el proceso si no se insta su curso durante un año. En los procesos que
tramitan por antes justicia de circuito el término será de seis meses. Este término corre durante los días
inhábiles y empieza a contarse desde la última actuación a diligencia judicial destinada a impulsar el
procedimiento, pero no correrá mientras los autos estuviere pendientes de resolución judicial.
La caducidad de la instancia es el modo anormal de conclusión del proceso generado por el hecho
M
consistente en la inacción absoluta tanto de las partes cuando del órgano judicial (o de los auxiliares de unos
y otros) durante el transcurso de determinados plazos previstos en la ley.
Fundamento del instituto: Las distintas respuestas que se le ha dado a la caducidad, puede clasificarse en a)
Subjetivas (que entienden que el instituto se basa en la presunción tácita de abandono de la instancia por la
CO
parte); b) Objetivas: (la sola inactividad procesal produce la caducidad); c)del interés público (interesado en
evitar la prolongación sine die (sin fecha) de los juicios); y Mixtas (que consideras que la caducidad opera en
ese trípode de razones). Con criterio empírico y funcional, señala Falcón que son las doctrinas mixtas las que
resultan más apropiadas en la medida que consideran de modo dinámico la institución. Ello es así porque las
razones aplicables al caso concreto varían entre los campos mencionados.
Opera como consecuencia de la surge de cuatro elementos, 1) Inactividad de las partes. 2) Transcurso del
plazo legal previamente establecido. 3) Instancia abierta. Y 4) Declaración del juez.
Inactividad de las partes: es la no realización de actos impulsivos idóneos que hacen que el proceso
avance.
ODM.
Transcurso del plazo legal establecido: La regla genérica establecida en la norma es un año incluida la
feria judicial en los juicios que se tramitan ante la justicia de distrito y seis meses ante la justicia de 1ra
instancia de circuito. Cabe agregar situaciones específicas agregadas por el código para que se produzca la
caducidad del proceso:
a) en juicio oral, ella se produce por inasistencia injustificada de ambas partes a la audiencia de vista de
.CD
causa (Art. 559)
b) en caso de paralización del proceso por infracción a las leyes fiscales, rige el artículo 242.
c) en el arraigo si el actor no constituye caución: 90 días (incluidos días inhábiles)
A
Computo del plazo: El plazo comienza a correr el día siguiente (hábil o no) al del último acto impulsa torio.
Lo que determina el comienzo del transcurso del plazo es la realización del acto de impulso y no la fecha de
notificación ni la de su consentimiento.
El plazo de caducidad se cumple a la medianoche de su cumplimiento pero cabe agregar el día de gracia
establecido en el Art.70 (día posterior al día del vencimiento del plazo) que también resulta aplicable al
DIDL
plazo de perención.
Que exista instancia abierta refiere a que haya un proceso iniciado.
La finalidad de la caducidad de la caducidad de la instancia es doble: por un lado descargar a los tribunales
de aquellos juicios que las parten han demostrado desinterés en continuarlos y por otro lado estimular la
actividad de los litigantes para que los procesos puedan terminar dentro de los plazos razonables.
LA F
Art.233 es obligación del secretario dar cuenta al tribunal luego que transcurra el plazo señalado. Esta
previa vista fiscal, tendrá por extinguido el proceso.
Los litigantes podrán también pedir la declaración de caducidad por vía de acción o de excepción antes de
consentir ningún trámite del procedimiento.
En el caso del primer apartado, procederán los recursos de reposición y apelación en subsidio si el auto
FI
Los sistemas de caducidad de la instancia: Señala Falcón que existen cuatro variables posible para la
caducidad de instancia: producción de pleno derecho, producción de declaración judicial, producción de
oficio o a pedido de parte. A su vez estos sistemas pueden hallarse combinados. 1) La caducidad de instancia
opera de pleno derecho cuando el mero cumplimiento del plazo extingue el procedimiento. En este caso la
caducidad de la instancia puede hacerse efectiva a- sin la necesidad de declaración judicial, el proceso se
encuentra agotado y cualquier actividad producida carece de valor. B- Con la necesaria declaración judicial,
que tiene como fin de comprobar el cumplimiento del plazo cuyos efectos pueden ser retroactivos (es lo
corriente en las resoluciones declarativas)o producirse a partir de la resolución.
77
a- Declaración de oficio: Es cuando el secretario de juzgado advierte que ha transcurrido el plazo legal y da
cuenta al juez para que lo cauque, esto en la practica generalmente no se da. La particularidad reside en la
circunstancia que la caducidad debe tenerse por operada, no desde el vencimiento del plazo correspondiente,
sino a partir de que el órgano judicial la declara por lo cual la resolución reviste carácter constitutivo.
M
b- A pedido de parte: Puede pedir cualquiera de los litigantes la declaración de caducidad por vía de acción
o a través del planteo de una vía incidental en el caso de que una de las partes advierte que ha caducado y
pretende impulsar el proceso, la contraria notificada del acto impulsa torio tiene tres días para oponer
excepción de caducidad.
Art. 235- La perención es indivisible cualquiera sea la naturaleza.
CO
Efectos (en la primera instancia y luego de notificada la sentencia) art. 236 cuando la caducidad se
produjere antes de la sentencia de primera instancia o antes de su notificación a las partes, no se extinguirá
la acción, que podrá ejercerse en nueva demanda. Cumplida la notificación, la perención dará fuerza de
cosa juzgada al fallo transcurrido, aun cuando no se hubiera elevado al expediente.
La caducidad será resuelta, en todos los casos, por el tribunal que radiquen los autos.
a) Si el proceso caduca antes de dictarse la sentencia de primera instancia, el efecto alcanza al proceso,
quedando subsistente la acción.
b) Si el proceso caduca después de dictada la sentencia de primera instancia, pero antes de notificarse a las
ODM.
partes, el efecto es el mismo que el anterior, pues por falta de notificación la sentencia no advino en acto
completo.
c) Si el proceso caduca después de notificada la primera instancia, el efecto es la fuerza de cosa juzgad
alcanzada por el pronunciamiento del a quo.
d) Si el proceso caduca después de dictada la sentencia de segunda instancia, la norma en estudio no brinda
.CD
una solución expresa, circunstancia que obliga a realizar una hermenéutica integradora. En un antiguo y
esclarecedor fallo, se señala que en algunas legislaciones extranjeras contemplan dos hipótesis: 1- si la
caducidad se produce en segunda instancia, después de confirmarse el pronunciamiento en recurso, éste
adquiere fuerza de cosa juzgada. B- si ella se produce en segunda instancia, después que la sentencia
A
pronunciada en esa sede ha modificado los efectos del fallo anterior, éste no alcanza autoridad de cosa
juzgada.
Pruebas del juicio perimido (su utilización en un nuevo proceso): art.237 no obstante la perención, las
DIDL
partes podrán usar en el nuevo juicio que promovieren las pruebas producidas en el primero.
La norma local consagra la idea de que la caducidad de la instancia no tiene por efecto perjudicar las pruebas
producidas en el proceso en que ella se declara y, por ende, pueden hacerse valer en el nuevo que se instaure.
Dada la amplitud de la fórmula empleada, el concepto de prueba debe interpretarse en sentido lato, como
comprensivo de todas las consecuencias de un expediente que puedan revestir valor probatorio.
LA F
Procesos que no caducan: art.238 las disposiciones de este título no son aplicables a la ejecución de
sentencia, incluido el juicio arbitral cuando se lo usa a este fin, ni a los actos de jurisdicción voluntaria y
juicios universales. La norma no sólo es aplicable al juicio arbitral cuando se lo utiliza a ese fin -supuesto
expresamente contemplado- sino que también al trámite correspondiente al cumplimiento de las sentencias
de remate dictadas en juicio ejecutivo y apremio.
FI
Otra salvedad en los actos de jurisdicción voluntaria y en los procesos universales, una interpretación
adecuada de la norma conduce a sostener que, en ambos casos, debe entenderse que no perimen las
actuaciones propias de estos procesos, pero que están sujetos a caducidad todos los incidentes contenciosos
que se promovieren en ellos.
Paralización por fuerza mayor y perención: art.239 en ningún caso, se decretará la perención cuando se
hubiera paralizado por fuerza mayor o disposición de la ley. Fuerza mayor: son situaciones de hecho que
determinan que las partes se encuentran imposibilitadas o inhabilitadas efectivamente para activar la marcha
del proceso. Puede haber mediado resolución judicial declarando la suspensión; o no. (en oportunidad de
pronunciarse el juez sobre la caducidad de la instancia , deberá reconocer a esas circunstancias la eficacia
suspensivas su ellas han sido alegadas y probada por parte interesada)
78
Las costas en del juicio principal del incidente de perención: art.241 las costas del juicio perimido serán
en el orden causado si fuere en la primera instancia. Si la perención se produjere en segunda, las costas de
ésta serán a cargo del recurrente. Solo pueden ser objeto de distribución, las costas del incidente de
perención producida; las del juicio perimido en primera instancia deben correr por su orden.
M
Resulta la caducidad de la instancia, las costas del principal son por el orden causado y las del incidente a
cargo del vencido -si hay oposición- o por su orden si hay aquiescencia.
El auto que declara la perención sobre costas debe tener una doble decisión sobre costas: Las relativas al
juicio principal, que se imponen en el orden causado (Art.241 CPC) y la restante vinculada al incidente de
caducidad, para el cual rige el principio general del Art.251 CPC.
CO
Cuando se opera la caducidad del recurso de apelación interpuesto en el juzgado de origen, también se aplica
la norma del Art.241CPC, en segunda parte, a tenor del Art.128 CPL.
Caducidad por infracción a las leyes fiscales: art.242 cuando por infracción a las leyes fiscales deban
paralizarse los procedimientos y el deudor de la obligación tributaria fuere el actor, se producirá la
perención di trascurridos noventa días, incluidos los días inhábiles, no se hubiere satisfecho el impuesto y la
multa.
En segunda instancia, si el infractor fuere el apelante, se le considerará como actor a estos efectos, y la
paralización durante el tiempo establecido tendrá como consecuencia la deserción del recurso.
ODM.
Según dispone el código fiscal no hace falta incumplir el pago de una deuda fiscal para consumar la
infracción. Para ejecutar la pena fiscal no basta el simple proveído de repóngase, es necesario una intimación
que debe ser formal -personal ya que para la conformación de ella infracción es necesario que se haya dado
cumplimiento estricto a las formas o pasos para su terminación, no limitándose al mero hecho de la practica
de una liquidación por el actuario.
.CD
La intimación personal formal (ad solemnitatem) cumple una doble función esencial: determina el tiempo
concreto de la consumación de la infracción y al mismo tiempo fija el plazo para el cómputo inicial de la
caducidad especial. Sin esa intimación no hay infracción y tampoco principio del término de caducidad.
Las infracciones fiscales son de naturaleza penal especial.
A
Desistimiento: art.23 en cualquier estado del juicio, podrán las partes desistir de sus acciones o
excepciones.
Si el desistimiento fuera del proceso y no de la acción, el juez no lo tendrá por producido sin el
DIDL
consentimiento de la contraparte.
El desistimiento de la acción la extingue definitivamente. Las costas serán a cargo de la parte que desista.
No se admitirá el desistimiento sin la justificación del pago de aquéllas.
El desistimiento es el medio o modo anormal de extinción del proceso que opera como consecuencia de la
renuncia a la prosecución del mismo por parte del sujeto activo de la relación jurídica procesal.
En principio es un medio o modo unilateral de extinción del proceso.
LA F
Hay dos formas de desistimiento (clases): por un lado encontramos el desistimiento del proceso y por otro
el desistimiento de la acción. Ambos se pueden dar hasta el llamamiento de autos. En el desistimiento del
proceso si se da luego de enviar la demanda al demandado requerirá el consentimiento del demandado para
que el desistimiento opere.
FI
Desistimiento del derecho o acción: cualquiera sea el momento que se de no requiere no requiere
conformidad del demandado.
Cuando el actor desiste del proceso le da la posibilidad al actor de promover un nuevo proceso siempre y
cuando el derecho no hubiera prescripto.
Costas: El que desiste siempre se hace cargo de las costas. La ley local para la admisión del desistimiento la
justificación del pago de las costas. Dicha condición a la que se sujetan los efectos del desistimiento se
justifica como modo de garantizar el pago de los gastos de aquél que fuera molestado con un proceso que
luego se abandona.
Se necesita para poder iniciar un nuevo proceso: la declaración anterior del juez del estado de desistimiento.
79
Allanamiento: art.230: el demandado podrá allanarse a la demanda, reconociendo sus fundamentos. En tal
supuesto, el tribunal dictará sentencia conforme a derecho sin más trámite si no hubiesen cuestiones sobre
M
costas; de lo contrario, la pronunciará después de sustanciado por el juicio sumadísimo, la incidencia
relativa a éstas. Si estuviere interesado el orden público o la sentencia a dictarse pudiere afectar a terceros,
el tribunal podrá disponer la apertura a prueba y la prosecución de la causa hasta el fallo.
El allanamiento de un litisconsorte no afecta a los demás y a la sentencia que acoja la demanda sólo
alcanzará al allanado.
CO
El allanamiento a la demanda importa un acto jurídico por medio del cual se extingue unilateralmente el
proceso y se manifiesta generalmente con el reconocimiento o admisión del derecho o postulaciones
invocadas por el accionante. Importa, en términos generales, la conformidad con las pretensiones deducidas
por la parte contraria y, en definitiva, la renuncia al derecho de aposición o al ejercicio del derecho de
defensa.
Debe señalarse que el allanamiento se produce por el sujeto contra quien se ejercita alguna pretensión. Por
tanto, puede provenir tanto del demandado cuanto del actor ante una demanda reconvencional, o frente al
ejercicio de una defensa o excepción.
ODM.
Requisitos:
1) Específicos:
A-Manifestación voluntaria, expresa y categórica del allanado. La mayoría de la doctrina no acepta el
allanamiento tácito este es el que se infiere de la conducta que adopta el demandado en relación al reclamo
del accionante. La intención de allanarse no se presumen y la interpretación de los actos tendentes a tenerlo
.CD
configurado debe ser restrictiva.
B- Total: el allanamiento debe ser una manifestación de voluntad del que se allana en el sentido de
comprender la totalidad o la integridad de la pretensión actora.
C-Por escrito o mediante acta judicial.
A
2) Accesorios:
A- El allanamiento en juicio ejecutivo requiere para ser eficaz y eximir de costas, además de los recaudos
específicos, que al momento en que se lo formula se consigne en pago total de la deuda reclamada y que
LA F
Oportunidad: El allanamiento puede ser formulado a partir de la existencia de una relación procesal, más
propiamente dicho luego de corrido el traslado de la demandado de la reconvención, en su caso. Si bien es
cierto que la ley no determina una oportunidad procesal para que pueda efectuarse el allanamiento, ya que
puede efectuarse en cualquier estado de la causa antes de dictarse sentencia. Por otra parte, la jurisprudencia
considera que el allanamiento puede ser formulado en cualquier momento del proceso, aún con posterioridad
al dictado de la sentencia. En el supuesto, si el demandado hubiere deducido recurso contra la decisión que le
resultó desfavorable, importará en rigor una renuncia o desistimiento al recurso.
80
Costas: quien se allana a las pretensiones formuladas por el actor, corresponde que se impongan a este las
costas del proceso. El código contempla una excepción al principio del vencimiento objetivo, se trata del
allanamiento formulado en tiempo oportuno (cuando el reconocimiento como fundada de las pretensiones del
adversario se efectúa dentro del término legal para contestar la demanda u oponer excepciones) y en forma
M
total, expresa e incondicionada, apareja la eximición la eximición de costas para quien se allana y,
consecuentemente te imponen por su orden.
Allanamiento y litis consorcio: determina el art.230que el allanamiento de un litisconsorte no afecto a los
demás y la sentencia que acoja la demanda sólo alcanzará al allanado.
CO
A- Litisconsorte facultativo: en estos casos sí el allanamiento de uno de los litisconsortes no afecta a los
demás, dado que estos actúan de manera independiente.
Si el litisconsorte no allanado resulta a postre vencedor, no podrá ser demandado por el litisconsorte allanado
para que contribuya proporcionalmente a lo pagado por él. Contrariamente, si el litisconsorte no allanado es
vencido, puede ser sujeto pasivo de la acción de contribución por el litisconsorte que se allanó
oportunamente.
Concepto: la transacción resulta ser un modo anormal de extinción del proceso en virtud del cual, las partes
satisfacen sus pretensiones mediante concesiones recíprocas respecto de los derechos controvertidos.
Clases: la transacción puede ser judicial o extrajudicial. La judicial se celebra durante el curso de un
proceso, tal como contempla el art 832. Del código civil al referir a obligaciones litigiosas. La extrajudicial
DIDL
se verifica antes de que s entable una litis judicial, pero vinculada a la existencia de obligaciones dudosas
entre dos o mas personas (art.232Cód. Civil)
Caracteres:
1) Generales:
LA F
a- bilateral: asume el carácter bilateral toda vez que para su formación requiere la concurrencia de la
voluntad de dos o más personas.
b- Oneroso: dada la interdependencia de concesiones efectuadas por las partes, resulta un acto a título
oneroso.
c- consensual: la transacción, como acto bilateral, se perfecciona con el consentimiento de sus otorgantes.
FI
2) Especiales:
a- Interpretación restrictiva.
b- Indivisible: conforme surge del artículo 834 del código civil, las diferentes cláusulas de una transacción
son indivisibles y cualquiera de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo el acto de la
transacción.
c- Declarativa: La transacción asume carácter declarativo toda vez que por su intermedio no se transmiten
sino que se declaran o reconocen derechos que hacen objeto de las diferencias sobre las que ella interviene.
Significa que la finalidad de la transacción no radica en otra cosa que reconocer aquellos derechos que se
pretendían, poniéndolos a cubierto de una impugnación o controversia.
Requisitos:
1) Sustanciales.
81
2) Formales: (forma escrita) la transacción sobre derechos litigiosos exige la presentación de las partes
ante el juez del respectivo documento, público o privado, en el que conste los términos del acuerdo al que
arriban. El incumplimiento de tales formalidades importa la nulidad absoluta del acto. (art 1044, código
civil)
M
Efectos: La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado y tiene para
con ellas autoridad de cosa juzgada (art 850, código civil).
Como modo anormal de culminación de un proceso, sustitutivo de la sentencia, a partir de su incorporación a
los autos, la transacción importa para las partes intervinientes, sus sucesores y sustitutos la finalización de la
litis con carácter de cosa juzgada material.
CO
Dicho acto jurídico vincula y produce efectos exclusivamente respecto de los que han intervenido en su
suscripción, mas no puede ser opuesto a terceros ajenos al pleito.
Cabe señalar que le compete al juez de la causa examinar capacidad y la personería de quienes intervinieron
en el acto, como la transigibilidad de los derechos que se trata conforme a lo que ha sido contemplada en las
normas civiles correspondientes. Se justifica entonces que procesalmente te disponga a la homologación
judicial del acta de transacción, luego de haberse efectuado la verificación de los recaudos impuestos por la
ley de fondo.
82
M
Pero estos recursos son costosos por la pérdida de tiempo que suponen, por la imposibilidad de reproducir a
veces el acto declarado nulo, y por la intervención de un tribunal distinto en la apelación. Es en
consideración de estas circunstancias por lo que la ley autoriza otros recursos, los cuales permiten al juez que
dictó la providencia enmendar su propio error (reposición), o fijar el alcance de su pronunciamiento
(aclaratoria), o prevenir una injusticia (rescisión), o repararla (revisión). Además, la violación de una
CO
garantía constitucional puede fundar un recurso para obtener su reconocimiento (inconstitucionalidad).
La doctrina procesal moderna emplea la expresión genérica de medios de impugnación, distinguiéndolos
según el objeto y tribunal que conoce de los mismos. Todos presuponen un perjuicio y en todos los casos se
busca su reparación; pero en algunos de ellos el perjuicio se produce por errores que puede remediar el
mismo órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia, mientras que, en otros, no obstante su forma
correcta, el recurrente se considera agraviado y busca reparación en otro tribunal superior. Para el primer
caso se reserva el nombre de remedios y para el segundo de recursos; aquéllos tienen por objeto reparar una
anomalía y éstos renovar el proceso.
Concepto de recurso: Alsina: Recursos son los medios que la ley concede a las partes para obtener que una
ODM.
providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto. Su fundamento reside en una aspiración de justicia,
porque el principio de inmutabilidad de la sentencia, que constituye a su vez el fundamento de la cosa
juzgada, derivado de la necesidad de certeza para la estabilidad de una sentencia injusta, y los recursos no
son otra cosa, que el modo de fiscalizar la justicia de los resuelto.
La consecuencia inicial de la interposición de un recurso es impedir que la sentencia produzca sus efectos
.CD
normales. De ahí la necesidad de establecer un límite en el tiempo para su ejercicio, pues, en caso contrario,
ni las interlocutorias adquirirían carácter preclusivo, ni las definitivas el de cosa juzgada; es decir que el
avance del proceso no sería posible, ni la litis lograría solución definitiva. El vencimiento del término
produce por eso la caducidad del derecho a interponer los recursos, y en cambio, su interposición en tiempo
A
Etapas ordinarias en que se divide el trámite en segunda instancia: el recurso de apelación puede
concederse libremente o en relación. En el primer caso, la discusión se reabre ante el tribunal superior sobre
los puntos que hubiera sido materia del recurso, pudiendo, en determinadas circunstancias, solicitarse la
apertura de la causa a prueba; cuando el recurso se concede en relación, el tribunal falla teniendo a la vista
LA F
únicamente la constancia de las actuaciones producidas en primera instancia, o las copias de las mismas
cuando se hubiese concedido al solo efecto devolutivo.
ACLARATORIA: por medio de la aclaratoria, el mismo juez o tribunal que dictó una resolución puede
subsanar las deficiencias materiales que ésta contenga, corregir errores de redacción o integrarla, de
FI
83
Resoluciones que pueden ser objeto de la aclaratoria. Procede no sólo respecto de la sentencia definitiva
sino de toda resolución judicial, puesto que, como dijimos, mediante la aclaratoria se logra la economía
M
procesal que el juez tiene el deber de procurar. Se puede pedir en los siguientes casos: a)Para corregir errores
materiales; deben tratarse, como se ha dicho con acierto, de errores en la expresión en lugar de errores en la
formación de la idea; se incluyen defectos de cálculos, consignación equivocada del nombre de las partes o
de la ubicación del bien objeto del proceso, etc. b) A fin de aclarar conceptos oscuros, es decir, cuando la
sentencia carece de precisión o hay contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva; por vía de
CO
aclaratoria no es posible renovar el debate sobre cuestiones que el juez ha resuelto con claridad. c) Con el
objeto de pedir que el juez o tribunal s expida sobre temas oportunamente propuestos y omitidos en la
sentencia, ya que ésta debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las
pretensiones deducidas en el juicio. En este supuesto, si no se hubiese pedido aclaratoria, igualmente el
tribunal de alzada podrá decidir sobre los puntos omitidos.
Efectos que produce sobre el plazo para interponer otros recursos. La interposición del recurso no
suspende el plazo para la deducción de otras impugnaciones aun cuando el auto aclaratorio se limite a
integrar la decisión en crisis, por ejemplo disponiendo un pronunciamiento sobre costas que antes había
ODM.
omitido, pues dicho silencio ya causa agravio y se debió, amén de imprecar aclaración, apelar ad eventum.
Parte de la resolución judicial susceptible de ser aclarada. Plazo para deducirla. Juez del recurso: en
realidad la “jurisdicción” del juez no concluye con su sentencia notificada, sólo se suspende, pues a la postre
ha de reasumirla en el proceso de ejecución del fallo. Y si esa contingencia no se genera, son muchas las
.CD
excepciones a la susodicha “pérdida” de la competencia. En síntesis, la resolución compone el litigio
suscitado entre las partes, lo que fue objeto del juicio ahora pasó a ser el objeto de la sentencia, obligatoria
para los litigantes (sin perjuicio del derecho a la impugnación) y para el juez. En el trance, el fin inmanente
del proceso fue la obtención de la cosa juzgada, y el fin trascendente la realización de la ley.
A
Aunque se haya dictado y notificado el fallo, la instancia (como el grado de conocimiento judicial) puede
corregir en cualquier tiempo el error numérico. También y si la parte lo solicita dentro de los tres días de
notificación del caso, podrá “corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir
cualquier omisión”.
LA F
REPOSICIÓN O REVOCATORIA: la revocatoria o reposición es el recurso que tiene por finalidad que el
mismo órgano que dictó la resolución que se impugna reconsidere su contenido sustituyéndolo, total o
parcialmente, por otro diferente (Arazi)
El recurso de reconsideración es un acto procesal que abre un procedimiento recursivo autónomo, a través
del cual un sujeto procesal legitimado postula a través de nuevos argumentos el reexamen de la parte
FI
dispositiva de una resolución judicial en la misma instancia en que se produjo el supuesto error o vicio en el
juicio o en el procedimiento (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe - Tomo 3 B -
Director: Jorge W. Peyrano; Coordinador General: Marcos L. Peyrano - Autor del Concepto: Vargas,
Abraham Luis).
Es un acto procesal: Para llegar a esta configuración tenemos en cuenta fundamentalmente la estructura del
“recurso” como acto, que es idéntica a la estructura de todo acto procesal en cuanto a sujeto, objeto, y
requisitos de actividad (lugar, tiempo y forma).
Además, con esta conceptualización dejamos de lado las polémicas sobre si los “recursos” son “medios de
impugnación” o “medios de gravamen”, al tiempo que nos parece congruo conceptualizar a un recurso con
su sinónimo.
84
M
procedimientos de reexamen (donde es conveniente, aunque no necesaria, la diversidad del órgano). Por eso
-decía el maestro- “en el procedimiento de reexamen hay diferencia y en el procedimiento de reparación
identidad de sedes en relación con el procedimiento impugnado”.
A través del cual un sujeto procesal: Con este marco subjetivo abarcamos los recursos que pueden
interponer no solo las partes, sino también los letrados por su propio derecho, o los terceros, o los terceristas,
CO
o un sujeto eventual - a quien se impone alguna sanción, como es el caso del Informante-.
Legitimado: La legitimación en todos los recursos deviene del agravio que, como se sabe debe ser cierto,
concreto, jurídico y actual.
Postula a través de nuevos argumentos: Esto es central, pues, de no postularse argumentación o de hacerlo
con los “mismos argumentos” que no fueron atendidos en la resolución cuestionada, lo que corresponde es el
“rechazo in límine” del acto procesal viciado en su sustancia y que no puede tener el andamiaje
correspondiente a los recursos pues no cumple con los requisitos de “forma de actividad”, en particular, el
“modo” o fundamentación.
El reexamen de la parte dispositiva de una resolución judicial: Como sostendremos más adelante, el juez
ODM.
no utiliza la facultad de imperio -y por eso esta mal dicho que revoca “por contrario imperio”- sino que hace
uso del iudicium que es propio de la función jurisdiccional que desarrolla.
A partir de allí, lo que debe hacer es “reconsiderar” la cuestión a partir de los “nuevos argumentos”
planteados por la parte agraviada.
Esto de “nuevos argumentos” también se da cuando el juez dicta una providencia de “oficio” ya que, en este
.CD
caso, son “nuevos” porque el juez no tuvo en cuenta la opinión del agraviado antes de emitir se resolución
ahora cuestionada.
Nótese que no decimos “dictadas sin substanciación” porque se verá luego que si bien la regla es esa, hay
reposiciones que se admiten aunque haya habido “substanciación”, en homenaje al principio de economía
A
procesal o a la garantía del debido proceso ([Link]. reposición contra sentencias de segunda instancia y de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Por su parte, cuando se alude a la parte dispositiva de una resolución judicial, evaluamos la consabida
doctrina y jurisprudencia que indica que sólo caben agravios respecto del conocido “resuelvo” y no, de los
argumentos vertidos en los considerandos.
DIDL
En el caso del recurso de reconsideración, aunque la resolución impugnada sea una providencia simple (pues
en los autos y sentencias no hay problemas con lo sostenido), igualmente pueden distinguirse los
“argumentos” (salvo que sea inmotivada, con lo cual es nula por falta de motivación) de lo “que se ordena o
dispone”.
Claro que, para descubrir y atacar el vicio in indicando necesariamente habrá que argumentar en torno al
LA F
defecto lógico de la resolución, a partir de premisas que de modo alguno podrían dar lugar a la conclusión
cuestionada o, viceversa.
Lo que nosotros afirmamos es que lo que se ataca es la parte dispositiva que es la que provoca agravio,
aunque, para ello sea necesario referirse a la motivación de la providencia, auto o sentencia.
En la misma instancia en que se produjo el supuesto error: Al hablar de la “misma instancia” soslayamos
FI
las paradojas configuradas por los “recursos de reposición” que se interponen ante el juez delegado pero que
son resueltos por el juez delegante o principal; también los supuestos en que el recurso de revocatoria es
interpuesto contra una providencia simple suscripta por el Secretario y que solo puede ser tratada por el
magistrado y, finalmente, aquellas otras en que la reposición se articula contra los decretos del Presidente o
Juez de Trámite de un Tribunal Colegiado y, al recurso de “revocatoria” lo resuelve “en pleno” la
composición íntegra del Tribunal o de la cámara de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia que
corresponda, existiendo pues “identidad de oficio, pero no identidad de juez” en los términos de Carnelutti.
No hay que confundirse y asimilar el lugar donde se “corrige el error” con aquellos en los que se puede
“acusar”.
En efecto, como se ha dicho con propiedad el recurso de reposición “procede en todas las instancias”.
O vicio en el juicio o en el procedimiento: En este ítem, señalamos que pueden atacarse mediante este
recurso, vicios in indicando e in procedendo, opciones que en algunos casos se olvida en doctrina y, que en
85
M
Procesal de la Nación.
Revocatoria: Etimológicamente proviene de “re” -denota un espacio recorrido, ya en sentido inverso, ya en
el mismo sentido- y “vocare” -llamar-.
El Código Procesal Civil de Santa fe, muchas veces dice indistintamente “reposición o revocatoria” igual que
lo hacia el viejo Código de Procedimientos Civiles de Capital Federal -Ley Nº 14.237- y aun hoy algunos
CO
artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -aunque no en el 238 donde se refiere a
“reposición”-.
Julio Chiappini critica el término “revocatoria” porque es un solecismo y no es castizo como lo es
reposición. Hitters por su parte y en el mismo sentido, sostiene que la “revocación” siempre la lleva a cabo
un órgano superior.
Vargas dice, no vacilamos en criticar la denominación “revocatoria” ya que entendemos que nominar así un
recurso implica la posibilidad de confundirlo con la acción revocatoria o pauliana (propia del Derecho Civil -
artículos 961 a 972 del Código Civil-) o a la acción revocatoria del Procedimiento Falencial (inoponibilidad
de ciertos actos celebrados entre el fallecido y un tercero durante el período de sospecha, para con los
ODM.
acreedores de la masa concursal -artículos 118, 119 y 120 de la Ley 24.522).
Incluso, dentro del mismo trámite procesal de ciertos juicios, existen recursos “especiales” (y que no son
reposición sino algo “sui generis”) como ser la revocatoria con respecto a las decisiones de los Presidentes de
los Tribunales Pluripersonales o Colegiados ([Link]. CPCCNac -art. 273- y CPCBsAs -art. 268-).
Reposición: Etimológicamente deriva de “re” -denota un espacio recorrido, ya en sentido inverso, ya en el
.CD
mismo sentido- “ponere” -poner-.
Alcalá Zamora y Castillo dice que “reponer” significa poner una cosa donde estaba y el efecto del recurso no
es ése, sino revocar, dejar sin efecto una resolución.
Por nuestra parte, no solo concordamos con el maestro español, sino que además aseveramos aquí que la
denominación criticada (reposición) no se adecua a la “reconsideración parcial” donde lo que se “deja sin
A
Reconsideración: Palabra compuesta que deviene de “re” -denota un espacio recorrido, ya en sentido
inverso, ya en el mismo sentido- y “considerare” -considerar, pensar, meditar, reflexionar una cosa con
cuidado-.
Claro que decimos que aceptamos esta denominación “con reservas” ya que, una cosa son las características
del acto intelectivo del juez y otra los efectos de tal operación -ej. reconsiderar es lo que hace el juez cuando
LA F
se alza el agraviado y le expone sus quejas, pero luego “revoca” total o parcialmente su fallo-.
Otras denominaciones: 1) Suplica: así se lo conocía en el viejo régimen colonial, y hoy persiste en el Código
Procesal de Cuba.
Reforma: que proviene de “re” y “formare” -formar-. Así propone que se llame Jimenez Asenjo puesto que
el recurso de marras no sólo tiende a reponer la situación procesal del estado originario, sino que puede
FI
Decisiones judiciales que pueden dar lugar a este recurso. Finalidad del recurso: el recurso de
reposición puede interponerse en diligencia (art. 32 CPCSF) cuando no requiere tramitación y cunado se
utiliza para impugnar, ante el juez, una providencia dictada por el secretario (art. 49 CPCSF); en caso de
exigir una sustanciación, debe presentarse por escrito (art. 32CPCSF) y con copia (art. 35CPCSF).
La reposición es admisible: 1. En materia de prueba (art. 156), salvo caso de denegatoria de apertura a
prueba (art. 145) y respecto de pericia compulsiva (art. 196), que también son apelables; 2. En materia
puramente procedimental (art. 326); 3. Respecto de la forma como ha de tramitar un asunto (art. 388); 4. En
todos los casos en los cuales CPC establece la inapelabilidad de una decisión judicial: salvo los supuestos del
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M
No es admisible, en cambio, en los supuestos en los cuales CPC establece la irrecurribilidad de una decisión
judicial, tal como la que: 1. Ordena devolver un escrito a quien lo presentó por no subsanar defectos que
obstan a su admisibilidad (art. 33) y por no acompañar copias (art. 35); 2. Acuerda la habilitación de día u
hora inhábil (art. 55); 3. Fija plazo para la entrega y devolución de expedientes (art. 56); 4. Ordena la
reconstrucción de un expediente (art. 59); 5. Decide sobre la queja de retardada justicia o impone multas u
CO
otras sanciones por causa de morosidad (art. 120); 6. Suspende el plazo a prueba cuando se invoco fuerza
mayor (art. 149); 7. Decide acerca de la negativa a responder por parte del absolvente (art. 164); 8. Ordena la
detención de un testigo y la remisión de los antecedentes a la justicia penal (art. 225); 9. Aprueba las cuentas
en caso de aplicación de astreintes (art. 265); 10. Decide acerca de la oposición del inventario en caso de
depósito de cosas (art. 298); 11. Ordena la acumulación de autos (art. 341); 12. Dispone el arresto del
depositario de bienes embargados y la remisión de los antecedentes a la justicia penal (art. 468); 13. Amplía
la ejecución por cuotas adeudadas y vendidas después de la sentencia de remate (art. 479); 14. Aprueba o
rechaza la operación de división de bienes hecha extrajudicialmente (art. 539); 15. Designa representante al
ausente para el inventario y avalúo en juicio sucesorio (art. 600); 16. Aprueba las operaciones de inventario y
ODM.
avalúo cuando no medió oposición (art 606); 17. Decide acerca de reclamaciones sobre avalúo en juicio
sucesorio (art 608); 18. Aprueba la cuenta particionaria en juicio sucesorio sin que mediara oposición (art
611), salvo caso que afecte a incapaces; 19. Decide cualquier problema relativo a la administración en juicio
sucesorio (art 624).
Respecto de tercero ajeno a la relación litigiosa, el recurso de reposición es admisible en los caso del art 175
.CD
(auto que ordena la exhibición compulsiva de documentos); 189 (auto que ordena la eliminación de un perito
en la lista de nombramientos); 194 (auto que ordena la exclusión de un perito); 394 (auto que despacha
medidas preparatorias contra un tercero que no será parte en el litigio) y 498 (auto que resuelve la
impugnación de comprador en subasta). Es inadmisible, en cambio, en el caso de los arts. 324 (tercero que
A
gestiona el levantamiento liso y llano del embargo trabado sobre sus bienes); 225 (auto que ordena la
detención del testigo que ofrece indicios de falso testimonio) y 468 (auto que ordena la detención del
depositario judicial que no entrega los bienes depositados).
En todos los casos en los cuales CPC hace referencia específica al recurso de reposición, debe entenderse
que su admisibilidad está limitada a los supuestos en que la providencia respectiva se ha dictado de oficio
DIDL
Juez. Plazo para deducirlo: el juez al que le corresponde decidir sobre la admisibilidad y fundabilidad de
este recurso es al mismo juez que atiende en el proceso.
El plazo para la deducción del recurso es improrrogable y perentorio (art. 70) y, por estar en el plano vertical
del proceso, no puede ser suspendido por convenio de partes, salvo acuerdo acerca de suspensión del
proceso. El plazo de tres días se halla modificado en el art. 575 (otorga seis dias para recurrir ante la justicia
FI
comunal).
La sustanciación se efectúa confiriendo al juez un traslado (art. 87) por tres días (art. 89)
El trámite sumario que establece la norma no rige en el caso del artículo 141, que remite al procedimiento de
los incidentes (sumarísimo, art. 387)
Los plazos para resolver la revocatoria dependerán del trámite que se le imprimió al procedimiento
recursivo.
Es claro que si se sustanció, corresponderá una interlocutoria como forma de resolución (artículo 161 del
CPCN) con fundamentos y costas.
Por lo tanto, la decisión deberá expedirse dentro de los 10 o 15 días de quedar a despacho (según sea tribunal
unipersonal o pluripersonal).
Substanciada en audiencia, debe resolverse de inmediato (en el acto).
87
En Santa Fe, el plazo genérico es de 5 días (artículo 105 del CPCCSF) que corren: a) a partir de la fecha en
que se presentó el recurso, si el mismo no se tramita (ver sin embargo el artículo 51); b) desde la fecha en
que se contestó el traslado, si se sustancia la revocatoria sin apertura a prueba; c) desde que queda consentido
el llamamiento de autos, en el caso que el juez haya sustanciado el recurso por el juicio sumario (esto
sostiene Alvarado Velloso, sin embargo, el artículo 412 del juicio sumario dice 10 días).
M
Fundamentación del recurso: esta vía recursiva está prevista para evitar el dispendio procesal que implica
la revisión por un nuevo órgano jurisdiccional, distinto del interviniente, en cuestiones que no han sido
objeto de análisis detenido, puesto que su admisibilidad se reserva exclusivamente para impugnar las
providencias dictadas sin previa sustanciación (Arazi).
Coinciden la mayoría de los doctrinarios, en que la reposición se fundamente en el principio de economía
CO
procesal, pues -dicen- resulta mucho más sencillo y rápido, y ofrece menos dificultad para los justiciables y
el servicio de justicia en general, que la decisión la haga el mismo juez, sin que el expediente vaya a la
Alzada, con pérdida de tiempo, esfuerzos y gastos.
Entendemos que el valor “justicia” se ve avasallado si no se reforma algo “nulo” o “injusto”.
Es que sin perjuicio de los principios de preclusión que avalan al valor “seguridad”, no puede tolerarse que el
proceso sirva de producción de actos procesales anormales que queden subsanados por el consentimiento
(expreso o presunto) de las partes, en lo cual triunfa la dosis individualista del proceso sobre la publicista.
Por eso, en lugar de “fundamentos” como indica la mayoría de los autores (vgr. Palacio, Alvarado Velloso,
Colombo, Alsina), es mejor decir “finalidad” (como lo hace Hitters), o incluso “ratio juris” (Peyrano).
ODM.
Además, no se concibe que el recurso de reposición tenga fundamentos o finalidades distintas a la de los
recursos en general (dentro de los cuales es una especie).
TRAMITE
Rechazo “in limine”: el artículo 345, 2do párrafo, del Código Procesal Civil de Santa Fe establece que si el
.CD
recurso fuere “notoriamente infundado” el juez podrá desecharlo sin ningún trámite.
A nivel nacional, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su artículo 239 dice que si el recurso
“fuere manifiestamente inadmisible…el Juez o Tribunal podrá rechazarlo sin ningún trámite”.
Al respecto pero por los mismos fundamentos de la improponibilidad objetiva de la demanda y por las
A
facultades de saneamiento del Juez, con más la violación al principio de la buena fe, lealtad y probidad, la
doctrina y la jurisprudencia admiten el rechazo in limine.
En síntesis, si se lo interpone sin los requisitos comunes (es decir no se trata de una resolución recurrible por
ese medio, sino se satisfacen las exigencias de lugar, tiempo y forma -que incluye la fundamentación y por
eso el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe habla de “notoriamente infundado” o el nacional con
DIDL
Efecto de la interposición: para Peyrano en el sistema santafesino no tiene efectos suspensivos. Ello así por
el paralelismo con el incidente de nulidad, y siendo que el artículo 326 del código Procesal Civil y Comercial
de Santa Fe ha dado calidad no suspensiva a los incidentes. Por eso se prevé que tramiten por cuerda
separada. Incluso así se dice expresamente en materia de prueba.
FI
Juicio de admisibilidad inicial: a tenor de lo previsto en el artículo 239 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación el juez verifica el lugar, tiempo y forma del recurso. Lo propio ocurre con el artículo
345 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.
Ahora bien, ambos códigos dicen podrá, lo cual es impropio pues debería decir deberá (cfr. Rivas; vgr. si es
extemporáneo, o infundado, o verbal debiendo ser por escrito, etc.)
Substanciación:
Providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurre: tanto en el orden nacional
(artículo 240 del CPCCN) como provincial (artículo 345 del CPCCSF), se resuelve sin substanciación.
88
Incontestación del traslado: Peyrano sostiene que la diferencia esencial entre “traslados” y “vistas”
M
(generalmente confundidas en todos los códigos) es que mientras los primeros generan una carga procesal,
las segundas originan un deber (vgr. el del Funcionario que debe si o si contestar).
Por lo tanto, si no se contesta el traslado se perdió la chance de ser oído y el pedido de la contraparte será
resuelto sin que el juez conozca su criterio.
CO
Conversión del trámite (sumarización o incidente): artículo 345, tercer párrafo, del Código Procesal Civil
y Comercial de Santa Fe prevé que “Si la resolución dependiere de hechos controvertidos que no consten en
autos, el juez podrá dar a la revocatoria el trámite de juicio sumario”.
Como se ve, ambos dispositivos consagran una facultad potestativa del juez. Sin embargo, Peyrano y
Alvarado Velloso sostienen su hay hechos controvertidos y se duda si dar o no oportunidad de producir
prueba, debe imprimirse el trámite de estos artículos.
Resolución: si el procedimiento recursivo autónomo generado por el acto procesal de mención (recurso de
reposición) no fue sustanciado, su resolución puede ser conformada mediante una “providencia simple”.
ODM.
Claro que, dicha providencia deberá estar convenientemente “motivada” a pesar de que tal requisito no sea
exigible formalmente por los Códigos adjetivos para este tipo de resoluciones -vgr. art. 160 del CPCCN-.
Es que, como adecuadamente a dicho la jurisprudencia “si el recurso de reposición previo a los que abrieron
la alzada, se provee con un lacónico y ritual no ha lugar -fórmula también empleada antes de resolver la
decisión impugnada-, tales pronunciamientos no se compadecen con la clara norma del artículo 95 de la
.CD
Constitución de sana Fe que, en cláusula directamente operativa, informa a los jueces del deber de motivar
sus sentencias, debiendo entenderse por tales todas las decisiones que emitan, tanto sea definitivas como
interlocutorias simples”.
Si el procedimiento recursivo antes citado fue sustanciado (sea con el traslado de rigor o, aún más, cuando se
ha “sumarizado” o “incidentazo”), corresponderá el dictado de un “auto interlocutorio” que, por definición y
A
además por exigencia legal (artículo 161 del CPCCN) deberá llevar “1) Los fundamentos; 2) La decisión
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; 3) El pronunciamiento sobre costas”.
Si solamente se hubiera deducido reposición: la resolución que recaiga resultará inapelable; ello por más que
la reposición hubiere sido sustanciada y materia de una interlocutoria.
La norma indica que la resolución que se imponga respecto del recurso de reposición “hará ejecutoria”, esto
es, que quedará “firme” con lo cual el desestimado aquel remedio el impugnante carece de la facultad de
apelar contra a respectiva resolución.
LA F
Cuando la revocatoria prospera: La “otra parte” podrá apelar en su caso, no pudiendo deducir a su vez
revocatoria, porque vendría a atacar una interlocutoria.
Es conveniente aclarar que el recurso de apelación interpuesto por la parte contraria a la que dedujo el
recurso de reposición debe sustanciarse de acuerdo con el procedimiento previsto.
Si se interpuso revocatoria con apelación en subsidio: Desestimados sendos recursos corresponde plantear la
FI
M
CO
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
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M
tribunal de apelación debe limitarse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en
primera instancia. Lo cual no impide, que la ley prevenga en forma excepcional la aportación de nuevos
elementos de juicio ante los tribunales de alzada o la producción de prueba rechazada por el juez inferior.
En cuanto a las resoluciones que son susceptibles del recurso de apelación el Cod. Proc. Civil y Comercial
de Santa Fe dispone: art 346º.- El recurso de apelación, salvo lo dispuesto en casos especiales, procederá
CO
solamente:
1°) De las sentencias definitivas sobre lo principal en toda clase de juicios y actos de jurisdicción voluntaria.
2°) De los autos que resuelvan incidentes siempre que causen un gravamen que no puede ser reparado por la
sentencia definitiva.
3°) De los autos y providencias que importen la paralización del juicio o incidente (Código comentado de
Alvarado Velloso).
A nivel nacional el art. 242 CPN trata sobre la procedencia.
Constituye presupuesto inexcusable del recurso, que la decisión o sentencia cause agravio al litigante que lo
deduce, debiendo entenderse por agravio la insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones
ODM.
(principales o accesorias) planteadas en el litigio, o el rechazo de las defensas opuestas. Es necesario
determinar la existencia de agravio en cada caso concreto basándose en la disposición de la sentencia.
Art 348º para que proceda la apelación, se requiere que el agravio que se pretenda reparar exceda de
quinientos pesos cuando la resolución hubiere sido dictada por jueces legos o departamentales, y dos mil
.CD
cuando por jueces letrados.
Este art. fue derogado y suplantado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su art. 43 que expresa “en
todos los casos, para la admisibilidad de la respectiva impugnación se requiere que el agravio exceda de una
cantidad equivalente a diez unidades jus a la fecha de dictarse el pronunciamiento recurrido. En los litigios
A
que versan sobre pago por consignación, el agravio se computa exclusivamente sobre el monto de la
demanda originaria”.
Pero no rige respecto de las cámaras de apelación en lo laboral ni de las cámaras de circuito (art. 53 LOPJ);
ni para la estimación del agravio (ver art. 349).
Tampoco rige en materia de honorarios de abogados y procuradores, caso en que, además en el mismo acto
DIDL
Art 349º la estimación del agravio se hará por la diferencia entre las pretensiones del recurrente y la
LA F
resolución apelada. En caso de duda o cuando el agravio no fuere apreciable en dinero, será siempre
procedente. (Ver también art. 350 y 351)
En cuanto a los sujetos, en principio solo las partes gozan de legitimación para apelar. También los
representantes del ministerio Público con respecto a las resoluciones dictadas en los procesos que les
corresponde intervenir. Los terceros sólo en la excepción de que se incorporen al proceso mediante alguna de
FI
las formas de intervención (voluntaria o forzosa), pero en esos casos son también partes.
El plazo para interponer el recurso de apelación, no habiendo disposición en contrario, es de 5 días. En los
casos de procesos sumarísimos se reduce a 3 días.
El plazo tiene como característica, es perentorio, es decir, producido su vencimiento sin haberse interpuesto
el recurso, la sentencia queda firme. Es individual, corre separadamente para cada parte y desde el día
siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación.
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M
Se puede interponer por escrito o verbalmente, haciéndose constar por diligencia que el secretario
administrativo asentará en el expediente. Es necesario diferenciar este acto de interposición del recurso de la
instancia de fundamentación de agravios, que se realiza sólo ante el tribunal de alzada, y donde se expresan
los motivos en virtud de los cuales procede, a juicio del apelante, revocar o modificar la resolución.
En apelación de auto no substanciado, solo procede el recurso de apelación si precedió el de reposición, y la
CO
decisión de este último causará ejecutoria si no se interpuso en término y antes de resuelto aquél el recurso
de apelación. El juez tramitará la reposición y, de no admitir la revocatoria, proveerá lo que corresponda
sobre el recurso de apelación (art. 353, 354)
La apelación puede concederse de dos formas: libremente (art. 363 y ss.) o en relación (art. 377),
restringida o limitada y, en uno y otro caso, con efecto suspensivo o devolutivo.
Art 351º el recurso de la sentencia definitiva en el juicio ordinario será concedido libremente, y sólo en
relación, en los demás casos. Procederá siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea
en el devolutivo. En caso de no expresarlo la resolución, se entenderá concedido en el primer efecto.
ODM.
Cuando el recurso se concibe libremente existe la posibilidad de que, en segunda instancia, las partes
aleguen hechos nuevos posteriores. Si ha sido concedido en relación no procede la apertura a prueba ni la
alegación de nuevos hechos.
Las sentencias con motivo de apelación libre se dictan mediante el voto individual de los integrantes del
tribunal, mientras que las dictadas a raíz de un recurso en relación deben ser en forma impersonal.
.CD
Cuando procede la apelación en relación sin efecto diferido el recurso debe sustanciarse en primera instancia,
mientras que la sustanciación de apelación libre procede en cámara.
El recurso de apelación debe ser concedido libremente sólo cuando se trata de sentencias definitivas dictadas
en juicios ordinarios.
A
Art 355° salvo lo dispuesto por casos especiales, el auto por el que se conceda un recurso no será recurrible,
y sólo podrá ser revocado o reformado en cuanto al modo o efecto en que haya sido concedido, por el
superior. La reclamación se interpondrá dentro de tres días de notificado el primer decreto de trámite. El
incidente será resuelto previa audiencia y en el mismo día, hayan o no asistido los interesados.
DIDL
normas constitucionales y no la ejercen por delegación. En este último, se cumplen los efectos de la
resolución apelada, aunque se haya interpuesto el recurso, no se espera la resolución, y en caso de resolución
en contra, se devuelven los efectos (ej. juicio de alimentos).
Procederá siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en devolutivo (no
suspensivo). En ciertos supuestos excepcionales, la interposición del recurso de apelación carece del efecto
FI
suspensivo y la providencia recurrida puede ser ejecutada a pesar del recurso. Se dice entonces que se
concede ‘al solo efecto devolutivo’ o ‘en un solo efecto’. Razones de urgencia o de necesidad imponen esta
solución; están referidas a providencias taxativamente enumeradas (ej. medidas precautorias). En estos casos,
la validez de la ejecución queda sujeta a lo que se resuelva en la alzada.
El legislador ha previsto casos de concesión de la apelación con efecto diferido; ello significa que, a pesar de
otorgarse el recurso, se posterga la elevación del expediente hasta el momento en que se dicta y recurre la
sentencia definitiva. Es decir que, por razones de economía procesal, para no demorar la finalización del
expediente, éste continúa su trámite, quedando pendiente la consideración de la apelación para la ocasión en
que se lo eleve a fin de entender de los recursos contra la sentencia.
El procedimiento ante los tribunales difiere según que el recurso de apelación se haya concedido en relación
o libremente. Si se concedió el recurso, el juez eleva el expediente a la Cámara; cuando llega, ésta dicta un
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cuando consten hechos de difícil demostración. Agregadas las pruebas se corre traslado a las partes para que
aleguen. Producidos los alegatos se llama a autos para sentencia.
RECURSO DIRECTO O DE QUEJA: si bien el juez primera instancia (o la cámara en el supuesto del
recurso ante la CSJN) se halla facultado para denegar la apelación (por haberse interpuesto fuera de plazo o
CO
forma, por ser irrecurrible la resolución, no ser sujeto legitimado o el agravio menor a 10 unidades jus) el
juicio definitivo sobre la admisibilidad incumbe, por al tribunal superior, porque de otro modo quedaría en
manos de los jueces inferiores frustrar la vigencia del sistema admitido por la ley.
Se llama recurso de queja o directo o de hecho porque el apelante damnificado debe deducirse directamente
ante el tribunal de alzada y tiene por objeto que éste, mediante revisión del juicio de admisibilidad formulado
por el juez inferior, revoque la resolución denegatoria del recurso y lo declare admisible y disponga
sustanciarlo.
art 356º si el juez denegare la apelación, el apelante podrá recurrir directamente ante el superior pidiendo la
concesión del recurso.
ODM.
Plazo: el recurrente interpondrá la queja dentro de tres días si el superior recibiese en el lugar del juicio o
dentro de diez días en caso contrario, acompañando copia de las resoluciones apeladas y su notificación del
escrito de apelación y su cargo del auto en que se le hubiere negado el recurso y su notificación.
.CD
Obligación del actuario art 357º el actuario dará al recurrente las copias el mismo día que le notifique la
denegación, pudiendo expedirlas en papel común, con cargo de reposición oportuna.
En caso de no darse las copias, el apelante cumplirá con presentarse ante el superior dentro del término
debido, interponiendo la queja y dando cuenta de la falta del actuario.
A
Art 358 presentada la queja, el superior decidirá, sin substanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal
denegado y el efecto y modo de su otorgamiento.
En el primer caso remitirá las copias al inferior; en el segundo, mandará que se eleven los autos, para
tramitar el recurso, otorgando un modo y un efecto.
DIDL
Los plazos también se duplican si los tribunales de instancia superior e inferior tuvieran asiento en
LA F
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judiciales que no cumplen con los requisitos formales enunciados por la ley. Se trata de reparar vicios de
estructura de la respectiva resolución. Quedan excluidos los vicios de procedimiento que precedieron a la
providencia recurrida (que den ser atacados mediante incidente de nulidad) como los errores de juzgamiento
de hecho y de derecho de la resolución (materia propia de la apelación).
DIDL
ARTÍCULO 360º.- El recurso de nulidad procede contra las resoluciones pronunciadas con violación u
omisión de las formas prescriptas en este Código bajo esa penalidad o que asuman carácter substancial.
ARTÍCULO 361º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y siguientes, sólo son susceptibles del
LA F
recurso de nulidad las resoluciones de que puedan interponerse el de apelación. Ambos se deducirán en el
mismo término y se substanciarán por los mismos trámites. Cada uno lleva implícito el otro, pero el superior
no se pronunciará sobre el no deducido, a no ser que el recurrente lo solicite en el curso de la instancia.
El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Es decir que el segundo queda
incluido en el primero. Por ellos los requisitos son los que corresponden a la apelación, tanto en lo que atañe
FI
a la legitimación de las partes para recurrir como a las providencias susceptibles de ser recurridas.
Si el recurso fue concedido en relación, o en la expresión de agravios, si lo fue libremente, el apelante debe
señalar los agravios referidos a la nulidad, no sólo en cuanto al incumplimiento de los requisitos formales en
la estructura de la sentencia sino también respecto del interés en el recurso; así, si la sentencia le otorgó todo
lo que pedía, el recurso es inadmisible. Si la cámara hace lugar a la nulidad, dicta un nuevo pronunciamiento.
A diferencia con la apelación, la nulidad es irrenunciable. Tiene por objeto 2 situaciones:
- Cuando el vicio se encuentra la propia sentencia que se ataca, mediante este recurso se pide la
nulidad y que se resuelva correctamente.
- Cuando el vicio se encuentra en el procedimiento previo, la cámara no dicta una nueva sentencia,
sino que devuelve los autos al juez inferior para que se tramite la causa desde el momento en que se
declaro la nulidad.
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CO
ODM.
Recurso extraordinario provincial
.CD
ARTÍCULO 564º.- Contra la sentencia definitiva pronunciada por el tribunal colegiado, las partes y, en su
caso, el ministerio público podrá interponer ante aquél recurso de apelación extraordinario, que se
sustanciará ante la sala del Superior Tribunal que corresponda, en los casos siguientes:
A
1°) Inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa.
2°) Violación de la ley o doctrina legal.
El art. 42 de la LOPJ regula el recurso de apelación extraordinaria del que tratan los artículos 564-567 (en
DIDL
parte), derogándolos y estableciendo con claridad las nuevas causales de procedencia de este medio de
impugnación.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 32, cada Cámara es alzada de los Tribunales Colegiados
respecto del recurso de apelación extraordinario, que se interpone dentro del plazo de diez días contra sus
sentencias definitivas, o con fuerza de tales, que han incurrido en:
LA F
1) apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el trámite o la decisión del litigio, siempre que ello
influya directamente en el derecho de defensa y en tanto no medie consentimiento del impugnante;
versa sobre cosa no pretendida o persona no demandada, o que adjudica más de lo pretendido, o que no
contiene declaración expresa acerca de pretensión oportunamente deducida o contiene motivación y/o
disposiciones contradictorias entre sí;
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ARTICULO 43 (LOPJ).- En todos los casos, para la admisibilidad de la respectiva impugnación se requiere
que el agravio exceda de una cantidad equivalente a diez unidades jus a la fecha de dictarse el
pronunciamiento recurrido.
En los litigios que versan sobre pago por consignación, el agravio se computa exclusivamente sobre el monto
de la demanda originaria.
M
El recurso no puede ser deducido en diligencia: ARTÍCULO 567º.- El recurso deberá deducirse por escrito,
dentro del término de diez días, citando concretamente las formas transgredidas, las disposiciones legales
violadas o erróneamente aplicadas, y además, expresando cuál es el pronunciamiento que se pretende. Cada
motivo se indicará separadamente. Si el recurso se fundare en el caso previsto en el inciso 1°) del artículo
precedente, el recurrente acompañará copia autorizada de la resolución anterior que invoque; en este caso, el
CO
plazo para deducirlo será de treinta días.
El juicio de admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria compete al tribunal colegiado y no al juez
de trámite (ver art. 568).
El recurso no tiene trámite en la alzada y en razón de que un recurso extraordinario no puede ser mejorado
después de su interposición por la preclusión respectiva, debe entenderse que la presentación del memorial
refiere solo a la parte apelada. En caso de presentarse y resultar ganadora se imponen costas conforme al art.
251.
Vencido el plazo, la causa quedará conclusa para sentencia; que se dictará dentro de los veinte días
ODM.
siguientes.
Cuando la sala estimare que la sentencia impugnada ha violado o aplicado falsa o erróneamente la ley o
doctrina legal, declarará procedente el recurso, casará la sentencia y resolverá el caso conforme con la ley y
la doctrina.
Si considerare procedente el recurso por inobservancia manifiesta de las formas legales, declarará la nulidad
.CD
y dispondrá que los respectivos subrogantes del tribunal que la consumó sustancien el proceso y dicten
sentencia según corresponda (ver art.569 y 570).
A
DIDL
LA F
FI
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97
Estructura: en proceso ejecutivo, el conocimiento de los hechos está suplido por el título (ya sea la
sentencia consentida o ejecutoriada o un título al cual la ley reconoce ese efecto –cheque, pagaré, etc.).
M
El ‘Proceso ejecutivo’, que es el que se inicia sobre la base de un título ejecutivo extrajudicial al que la ley le
otorga fuerza ejecutiva, consta de 3 etapas:
1) Demanda, intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones. En esta primera etapa actúa
sólo el acreedor, aunque el juez puede llamar al deudor para completar el título (lo que se denomina
‘preparación de la vía ejecutiva’).
CO
2) Oposición de excepciones. Contestación de ellas y prueba. Sentencia de trance y remate. Recursos contra
la sentencia. En esta segunda etapa se da intervención al deudor para que haga valer sus derechos.
3) Ejecución de sentencia de remate. En rigor, en esta etapa se inicia la verdadera ejecución, procediéndose a
la subasta de los bienes embargados, en su caso, o al pago directo al acreedor del capital, intereses y costas,
si lo embargado fuera dinero.
La característica esencial de este tipo de juicios es que se restringe el derecho de defensa del demandado
(porque la deuda está presumida, a diferencia del juicio ordinario donde hay amplitud de debate). Hay una
desigualdad entre las partes (a diferencia de lo que sucede en los juicios de conocimiento que están en un pie
ODM.
de igualdad), ya que una -el actor- tiene un derecho reconocido (porque hubo un proceso declarativo previo y
porque tiene un título ejecutivo); el proceso ejecutivo busca la realización de este derecho reconocido pero
insatisfecho. Aquí no se discute el derecho, que ya está reconocido, sino la posibilidad de ejecutarlo.
El juicio ejecutivo es un proceso que tiene como base un título extrajudicial al que la ley otorga una
cualidad especial para que su tenedor pueda reclamar el crédito que emana de él sin necesidad de transitar
.CD
todas las etapas del proceso de conocimiento.
Se considera ‘título ejecutivo extrajudicial’ a ciertos documentos de los cuales surge con certeza la existencia
de un crédito. Se incluyen instrumentos que, junto con la sentencia, vienen revestidos de una fuerte
presunción de legitimidad.
A
Se permite una etapa de conocimiento abreviada para discutir algunas excepciones en el juicio ejecutivo,
reservándose otras para el juicio de conocimiento posterior. La oposición de excepciones es el único medio
que tiene el demandado para oponerse al progreso de la ejecución.
Al decir de Morello, este proceso ejecutivo solamente tiene de tal el nombre, ya que se trata de un proceso de
conocimiento abreviado. La oposición de excepciones por el ejecutado dilata considerablemente la ejecución
DIDL
y, en rigor, en nuestro ordenamiento, la función ejecutiva o de apremio recién comienza cuando se ejecuta la
sentencia de remate, no el título ejecutivo.
El juicio ejecutivo admite un eventual juicio de conocimiento posterior. Ese juicio tiene su razón de ser
en las limitadas excepciones que se permiten oponer en el ejecutivo. Todas las defensas que no se refieran
directamente al título base de la ejecución deben preservarse para el juicio de conocimiento posterior. Así,
LA F
por ejemplo, si se firmó un pagaré que se entregó para abonar determinado producto, el que lo suscribió no
podrá alegar en el juicio ejecutivo que dicho producto tenía defectos de fabricación; debe abonar la cantidad
consignada en el pagaré y luego pedir la devolución de lo pagado en un juicio posterior donde podrá discutir
la causa de la obligación que dio origen al documento.
En el juicio de conocimiento posterior al ejecutivo no pueden discutirse los temas que pudieron ser tratados
FI
en éste. El juicio de conocimiento está limitado a resolver las cuestiones que se encuentren vedadas en el
ejecutivo.
- Títulos ejecutivos: se puede proceder ejecutivamente cuando: se demande por obligaciones exigibles de
dar cantidades líquidas de dinero, cosas o valores o de dar cosas muebles ciertas y determinadas o por
obligación de otorgar escritura pública, siempre que la acción se deduzca en virtud de un título que trae
aparejada ejecución. El mismo Código de procedimientos hace una enunciación no taxativa de los títulos que
traen aparejada ejecución:
1. Los instrumentos públicos y los privados reconocidos judicialmente. Hay algunos documentos privados
que no necesitan reconocimiento, porque tienen fuerza ejecutoria por ley; por ej. el pagaré otorgado sin
protesto (sin en cambio fue librado con protesto, habrá que realizar una intimación formal de manera previa
–constituirlo en mora).
98
M
No procederá la vía ejecutiva cuando la obligación esté sujeta a condición o prestación, mientras no se haya
cumplido la condición o satisfecho la prestación.
El título es la base del juicio ejecutivo, ya que en el proceso sólo se debe decidir sus bondades para que el
actor pueda proceder por esa vía. El título es independiente de la causa que lo originó; los requisitos de
admisibilidad y procedibilidad de la demanda ejecutiva se deben determinar sobre la base de las constancias
CO
de dicho título, con independencia del negocio que le dio nacimiento. Así por ej. si con motivo de una
compraventa el adquirente pagó con un cheque, el tenedor procederá ejecutivamente sin importar si el
vendedor cumplió o no las obligaciones del contrato. Incluso, la legitimación de las partes debe surgir del
título en que se funda la demanda ejecutiva, sin que importe quienes son los verdaderos titulares de la
relación sustancial; en el ejemplo anterior, el vendedor pudo haber endosado el cheque a favor de otra
persona y es ésta quien está legitimada para reclamar su pago.
Cabe señalar que no siempre el título es un instrumento. Se enuncia entre los títulos que traen aparejada
ejecución al crédito por alquileres; y para ellos se prepara la vía ejecutiva aun cuando no haya ningún
documento del que surja el crédito del actor ya que puede tratarse de una locación sin contrato escrito.
ODM.
También cabe señalar que no todo título trae aparejada ejecución. Hay 5 requisitos para analizar si es título
que trae o no aparejada ejecución:
1- El título debe contener quién es el deudor o ejecutado y quién es el acreedor o ejecutante (o librador y
beneficiario, si se trata de un pagaré, por ej.);
.CD
2- Qué es lo que se debe (objeto cierto, determinado y suma líquida si la deuda es dineraria);
3- La exigibilidad de la deuda;
4- Carácter ejecutivo: otorgado por la ley o convención de las partes (hechas en los contratos que forman
para ellas una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.
A
- La demanda ejecutiva: no se enuncian concretamente los requisitos de la demanda ejecutiva; sin embargo
puedo citarse uno ineludible y es que se acompañe el título ejecutivo, sin el cual no hay ejecución. No es
necesario explicar detalladamente los hechos como en el proceso de conocimiento; basta con mencionar la
DIDL
relación jurídica y agregar el título, ya que en esta clase de juicio la única discusión posible es la que se
vincula con las bondades de dicho título para proceder ejecutivamente.
Si el título no es completo, la ley prevé la preparación de la vía ejecutiva para integrarlo debidamente.
Entonces, hay títulos que son perfectos y que por sí traen aparejada la ejecución; y otro que no son perfectos
y para que puedan ejecutarse hay que preparar la vía (se pide el reconocimiento judicial).
LA F
FASE PREPARATORIA: en ciertos supuestos, el título por sí solo no es hábil para iniciar la demanda
ejecutiva; es necesario complementarlo con alguna medida preparatoria.
Al incoar la demanda preparatoria, el actor puede solicitar:
1) Que el deudor (el ejecutado) reconozca la firma cuando el documento sea privado.
FI
M
solicitado expresamente el actor; bajo apercibimiento de darle por reconocida la firma o de tenerlo por
confeso, según el caso; o bien de señalar el plazo sin oír al deudor si se trata del supuesto en que se solicita al
juez fijar el plazo en el cual debe hacerse el pago.
Efectuada la notificación puede ocurrir que el demandado:
CO
A· Comparezca: en tal caso puede suceder que en la audiencia respectiva (para cuya asistencia no requiere
patrocinio letrado):
· reconozca el documento o confiese los hechos invocados por el actor. En este caso, a partir del día siguiente
al de la audiencia, el actor tiene 15 días hábiles para deducir su demanda ejecutiva, bajo apercibimiento de
caducar de pleno derecho las medidas preparatorias realizadas.
·desconozca el documento o niegue los hechos invocados por el actor. En este caso, las medidas
preparatorias han fracasado; por ello, el juez debe desestimar la pretensión y el actor no podrá demandar
ejecutivamente, restándole sólo la posibilidad de incoar juicio declarativo en el mismo juzgado.
· Se niegue a declarar: En este caso el juez debe hacer efectivo el apercibimiento decretado.
ODM.
B· No comparezca: en tal caso, puede suceder:
· Que excuse su inasistencia por causa justificada antes de la realización de la audiencia. Si el juez acepta la
excusa, convoca a una nueva audiencia.
· Si no acepta la excusa, o el demandado no excusa su inasistencia (lo mismo que si comparece y se niega a
.CD
declarar), el juez debe hacer efectivo el apercibimiento decretado y tener por preparada la vía ejecutoria.
Luego de ello el demandado puede:
- consentir la resolución judicial, o
- deducir recurso de revocatoria: si lo acepta, procede a efectuar una nueva citación y recomienza el trámite.
A
Si lo rechaza, a partir de la notificación de esto, o bien si ha consentido la resolución, a partir del día
siguiente al que el auto adquiere efecto ejecutorio, el actor tiene 15 días hábiles para deducir su demanda
ejecutiva, bajo apercibimiento de caducar de pleno derecho las medidas preparatorias realizadas.
DIDL
de allanamiento de domicilio y autorización para solicitar la fuerza pública en caso que sea necesario.
Cuando la prestación adeudada consiste en:
1- Dar cosas: El mandamiento debe expresar el valor equivalente de ellas, computándose en dinero. Para
efectuar esta tarea, debe tenerse en cuenta:
a) si hay precio pactado en la obligación: se toma como base dicho precio.
b) si no hay precio pactado en la obligación: debe efectuarse una previa estimación del precio medio que la
especie tenía al vencimiento de la obligación. Para ello, el actor debe acreditarlo con:
· certificado de la Bolsa de Comercio; o en su defecto con
· Información sumaria de testigos que puede efectuar juntamente con la demanda, firmándola ellos en forma
conjunta y ratificando sus firmas ante el juez. El procedimiento se efectúa si citación del deudor.
100
M
de los 2 días de recibido y bajo pena de multa por retardo sin causa justificada, debe concurrir al domicilio
del deudor a fin de practicar la diligencia. Puede ocurrir que:
1) No lo encuentre: debe buscarlo por segunda vez a la tercera hora siguiente y practicar la diligencia aunque
no lo encuentre;
2) Lo encuentre: y practique la diligencia.
CO
Al practicar la diligencia, el oficial de justicia debe ‘exigir al deudor el pago’ de la deuda (intimación de
pago). Puede ocurrir que el deudo:
A) Pague:
1. Si se trata de cosas ciertas y determinadas, el acreedor debe concurrir al acto para recibirlas. Puede:
A· aceptarlas, de lo cual se deja constancia en acta y el proceso ha terminado (si no quedan otras cuestiones
pendientes como las costas).
B· o bien puede rehusarlas, por no ser de la calidad convenida. En este último caso, se traba embargo sobre
ellas, como igualmente sobre los demás bienes denunciados, hasta cubrir el valor fijado en el mandamiento.
ODM.
Trabado el embargo el juez debe convocar a las partes a audiencia, y previo dictamen pericial solicitado por
los interesados o decretado de oficio, si fuere necesario, resolverá sobre el pago. El auto que declare la
validez del pago es apelable; y el que lo declara inválido debe mandar llevar adelante la ejecución y tiene los
efectos de la sentencia de remate.
2. Si se trata de dinero: el oficial de justicia debe recibirlo, otorgando el comprobante respectivo al deudor, y
.CD
depositarlo a la brevedad en cuenta especial a la orden del juzgado en el Banco Provincial de Santa Fe.
B) No pague: el oficial de justicia procede en el acto a embargar bienes suficientes, que pueden ser
denunciados por el embargante:
1. Si no hay bienes para embargar o los que hay no resultan suficientes, el juez –a pedido del acreedor- puede
A
B· bienes muebles que pertenecen a establecimientos industriales, fábricas o cualquier otra instalación que
los necesite para su funcionamiento, no pueden ser sacados del lugar donde se hallan, ni distraerse del
destino que tienen. De modo tal que el tenedor debe ser constituido en depositario, sin perjuicio del derecho
que tiene el acreedor de proponer un interventor que vigile la conservación de los bienes embargados y el
LA F
C· fuera de ese caso tratándose de bienes muebles o bien, si los bienes a embargar consisten en dinero,
corresponde determinar si se encuentran en poder:
a· Del deudor, y que el oficial de justicia:
FI
· pueda percibir de inmediato: el oficial de justicia debe recibirlo, otorgando el comprobante respectivo al
deudor, y depositarlo a la brevedad en cuenta especial a la orden del juzgado en el Banco Provincial de Santa
Fe; o
· no pueda percibir en el acto, por estar sujeto a un ingreso futuro, por tratarse de honorario que recibe el
interesado como afiliado de un fondo común que efectúan instituciones constituidas por profesionales (en
este caso se oficia a la entidad para que trabe el embargo hasta un 25% del monto a distribuir y) o por
tratarse por ejemplo de un comercio en funcionamiento (el juez puede designar un interventor recaudador,
que haga efectivo el embargo en la medida, forma y oportunidad que determine).
b· De terceros, por constituir créditos del ejecutado. En este caso, el oficial de justicia o el actuario
notificará el embargo a los tenedores de los bienes o bien a los que deben hacer el pago. En el primer caso
puede ocurrir que el tercero: acepte la propiedad del bien atribuido al deudor en cuyo caso se traba embargo
ejecutivo; o bien, niegue la propiedad del bien atribuido al deudor, y en este caso, el embargo sólo puede
101
M
será investido de su cargo con la prevención de que se encuentra obligado a entregarlos dentro del plazo
prudencial que el juez designa en cada caso, sin que le sea lícito eludir la entrega invocando el derecho de
retención, y de que en caso de no acatar la intimación en tal sentido, el juez podrá ordenar sin recurso alguno
su arresto y remitir los antecedentes a la justicia penal, a efectos de investigas la comisión de delito.
El oficial de justicia devuelve lo actuado al juzgado de origen. En caso de que:
CO
· resulte excesivo el embargo trabado: atendiendo que debe limitarse a los bienes necesarios para cubrir la
deuda y las costas, el deudor tiene derecho de pedir la reducción, alegándolo como excepción o como
revocatoria que no suspende el curso del juicio.
· resulte insuficiente el embargo trabado: el acreedor puede pedir y el juez debe decretar su ampliación, sin
sustanciación ni recurso alguno.
· resulte inconveniente para el embargado la subsistencia del embargo sobre determinado bien: puede pedir
la sustitución, con la conformidad del acreedor. El juez debe tener en cuenta que no puede sustituirse el
embargo sobre un bien de fácil e inmediata realización por otro que demande mayor esfuerzo o tiempo al
acreedor para ver realizado si crédito.
ODM.
· Que el embargo se haya trabado sobre bienes muebles que pueden deteriorarse o sean de difícil o costosa
conservación: cualquiera de las partes puede solicitar su venta en remate público, bajo fianza de responder
por los perjuicios a que hubiere lugar si el peticionante fuese el actor.
· Que se temiese menoscabo en los bienes embargados o hubiere peligro de que fueren llevado a lugares
donde su localización o recuperación resultare dificultosa: el juez puede –previa comprobación del estado y
.CD
uso de los mismos- cambiar el depositario o designar originariamente otro que su dueño o poseedor.
Toda resolución que recaiga en materia de embargo, es apelable en relación y en efecto devolutivo.
* Nota: En el juicio ejecutivo el embargo no es un requisito ineludible, ya que el ejecutante puede renunciar
A
a él o bien, si desconoce bienes del deudor o éstos fuesen insuficientes, puede pedir la inhibición general
para impedir que venda o grave sus bienes. Hay bienes sobre los cuales no se puede trabar embargo, por ej.:
el lecho cotidiano del deudor, de su mujer y de sus hijos; su ropa; los utensilio necesarios para preparar el
sustento; los enseres necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza; los créditos por pensiones
alimentarias; los honorarios profesionales sino hasta un 25% de su monto; entre otros exceptuados por la ley.
DIDL
FASE CONTENCIOSA: presentada la demanda, el secretario debe darle cargo y, en su caso, entregar al
interesado recibo en papel común del escrito presentado; hecho ello y guardados los documentos
acompañados, debe poner al despacho del juez, al día siguiente, el escrito respectivo, a fin de que éste lo
provea en el mismo día. Puede ocurrir que el juez:
LA F
1) No admita la demanda, por no haber sido deducida con las prescripciones correspondientes (las del 130
+ título ejecutivo), en cuyo caso debe:
a. indicar al actor el defecto que contiene; u
b. ordenar que el actor aclare cualquier punto para hacer posible su admisión. En estos casos puede ocurrir
FI
que el interesado:
· No cumplimente los recaudos exigidos dentro del plazo otorgado por el juez. En tal caso éste debe hacer
efectivo el apercibimiento que de que se tendrá por no presentado el escrito; o bien que
· cumplimente los recaudos exigidos.
Tanto en este último caso de que cumplimente los recaudos, así como de haber Admitido la demanda, el
juez ordena: librar mandamiento de embargo y citar al demandado para que comparezca a estar a derecho
dentro del plazo que corresponda con el apercibimiento de ser declarado rebelde y seguirse el juicio sin su
representación. Efectuada la notificación, puede suceder que el demandado:
102
M
C) También puede ocurrir que el demandado por suscripción de escritura pública, dentro de los 10 días de
haber sido intimado a suscribirla, oponga excepción legítima
D) Que oponga simultáneamente en un solo escrito excepciones de: 1) Incompetencia; 2) Falta de
personalidad en el actor o de personería en su procurador; 3) Defecto legal en el modo de proponer la
demanda; 4) Falsedad material e inhabilitación de título; 5) Prescripción; 6) Pago, quita, espera, remisión,
CO
novación, transacción o compromiso, documentados; 7) Nulidad de la ejecución; 8) Caducidad del derecho;
9) Compensación del crédito líquido.
* En estos dos últimos casos, opuestas las excepciones, el juez debe conferir traslado al ejecutante por 6 días.
El ejecutante puede:
· Aceptarlas: reconociendo las razones de hecho alegadas por el excepcionante. El juez debe dictar sentencia
dentro de los 10 días siguientes.
· Contestarlas: en cuyo caso el juez debe abrir la ‘causa a prueba’ por un plazo no mayor de 20 días (debe
ofrecerse dentro de los primeros 5). Vencido el plazo probatorio, el juez debe conferir traslado a cada parte
por 3 días para alegar. Presentados los alegatos o vencido el término para hacerlo, el juez llama a autos para
ODM.
sentencia. Consentido el llamamiento de autos, el juez debe dictar sentencia dentro de los 10 días siguientes.
domicilio conocido;
· Por edictos: publicados 2 días en el Boletín oficial y en un diario de la localidad que el juez designe (de
mayor tirada) cuando el rebelde no tiene domicilio conocido.
La sentencia (igual que los autos y resoluciones que la ley declare y los que importen la paralización del
juicio) es apelable en relación y con efecto suspensivo, a menos que el actor preste fianza suficiente para
LA F
responder al resultado del pleito. En segunda instancia no hay apertura a prueba, pero pueden presentarse
documentos públicos y privados y ponerse posiciones.
Cualquiera sea la sentencia, tanto el actor como el demandado tienen el derecho de promover el juicio
declarativo que corresponda. En éste, no está permitido discutir las excepciones procesales relativas al
anterior; tampoco, cualquier defensa o excepción admisibles en el juicio ejecutivo. El juicio ordinario debe
FI
deducirse dentro del plazo de 4 meses de ejecutoriada la sentencia de remate, bajo apercibimiento de
imponer las costas al accionante, aunque resultare vencedor.
* Nota: Ampliación de la ejecución: El monto reclamado en el juicio ejecutivo puede ampliarse antes o
después de la sentencia, cuando venciese algún nuevo plazo de la obligación.
Debe tratarse de cuotas de la misma obligación, y no procede cuando se ejecuta cheques, pagarés u otros
documentos autónomos, salvo que pueda demostrarse que todos tienen la misma causa con vencimientos
escalonados (esta restricción no opera cuando la ampliación se efectúa con anterioridad a la intimación de
pago, ya que entonces se trata de modificación de la demanda antes de que tome conocimiento de ella el
demandado).
·antes de la sentencia: durante el juicio podrá ampliarse la ejecución por su importe y se consideran de la
ampliación los trámites que le hayan precedido.
103
FASE DE CUMPLIMIENTO ejecutoriada la sentencia de remate que ordena llevar adelante la ejecución, o
pendiente de apelación pero prestada fianza para ejecutarla, el actor –o el actuario a su pedido- debe practicar
la planilla de liquidación de la deuda, incluyendo el capital reclamado, sus intereses, costas y costos del
proceso.
M
El secretario debe ponerla de manifiesto en la oficina por el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de ser
aprobada judicialmente en coso de no ser impugnada por los interesados. Puede ser que:
1) Se impugne: El juez debe conferir traslado a la contraparte por el plazo de 3 días a fin de que conteste.
Cualquiera fuese la posición adoptada por esta parte, una vez contestado el traslado o vencido el plazo para
hacerlo, el juez la aprueba (tal como se propiciara o mediante la reforma propiciada por el impugnante)
CO
mediante auto interlocutorio.
2) No se impugne: El juez debe aprobarla, mediante auto interlocutorio.
La sentencia interlocutoria es irrecurrible. Su notificación, por tanto, sirve de intimación suficiente para que
el ejecutado cumplimente lo ordenado en la sentencia. En caso de no hacerlo, el actor puede intentar se lo
constriña judicialmente, salvo que se trate de créditos y acciones litigiosas o que pertenezcan al heredero de
una sucesión o al cónyuge sobreviviente, respecto de los gananciales, que no pueden vender forzadamente.
Al efecto, deben tenerse en cuenta los siguientes supuestos:
A- Si no hay bienes embargados ni posibilidad de embargarlos: El juez debe decretar, a pedido de parte, la
inhibición general del ejecutado, oficiando al Registro general.
ODM.
B- Si hay bienes embargados, y se trata de:
a) Títulos, acciones y bienes cotizados en las bolsas de Capital Federal, Rosario o Santa Fe, el acreedor
puede solicitar:
· Que se le den en pago al precio de la cotización correspondiente al día de la sentencia. Tratándose de una
opción legal a favor del acreedor, el juez debe entregarle los títulos, etc. previo control del pago del sellado
.CD
adeudado por tasa de justicia, de honorarios y aportes a la Caja Forense y Caja de Jubilaciones adeudados
por el letrado del ejecutante.
· Que se vendan por un corredor de bolsa que debe designar el juez, si no ha mediado acuerdo de partes.
Aceptado el cargo y efectuada la venta debe depositar su producido a la orden del juzgado en cuenta especial
A
d) Honorarios, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto: en estos dos casos, el juez, a pedido del
interesado, debe disponer se libre ‘orden de pago’ por el importe que arroja la planilla de liquidación
aprobada en autos.
En caso de quedar un remanente de dinero, debe ser puesto a disposición del ejecutado. A su pedido, se libra
orden de pago a su favor.
FI
Y, sin perjuicio de la percepción del dinero que ya se encuentra depositado, en caso de no cubrir el importe
de la planilla aprobada en autos, el juez, a pedido de parte, deberá oficiar a la institución o persona sobre la
cual se hiciera efectivo el embargo a fin de que continúe efectuando depósitos en autos, hasta cubrir el total
(teniendo en cuenta el máximo legal a descontar).
e) Créditos, acciones, fondos públicos, muebles o semovientes;
f) Inmuebles: en estos 2 últimos casos, se procede a su venta en pública ‘subasta’, sin necesidad de efectuar
tasación previa. A tal fin, el juez debe designar un martillero que puede ser propuesto por el actor. De la
propuesta efectuada, el juez debe conferir traslado al ejecutado por el plazo de 3 días. Puede ocurrir que el
interesado:
· Conteste: aceptando la propuesta, caso en el que el juez debe efectuar la designación del caso; u
oponiéndose a la propuesta, caso en que el juez debe efectuar la designación por sorteo de la lista respectiva.
104
M
1- Bienes Muebles: En este caso, el martillero actuante debe solicitar ser puesto en posesión de los bienes
embargados; a tal fin, el juez debe ordenar el secuestro de ellos, librando mandamiento al oficial de justicia,
quien procederá con los recaudos propios de toda su actuación. Puede ocurrir que:
- No le sean entregados los bienes: Debe informar al juez y, sino existe otro bien para subastar, concluye su
función, pudiendo solicitar se regule su retribución, salvo que haya otros bienes sobre los cuales trabar
CO
embargo;
- Le sean entregados lo bienes: El martillero debe solicitar al Registro de Crédito Prendario que informe si
ellos se encuentran prendados o intimar al deudor a que efectúe la denuncia respectiva. Si informa que están
prendados, debe citarse a los acreedores, con anticipación no menor de 10 días al remate, a fin de que tomen
la intervención a que tengan derecho en la medida de su interés legítimo.
b. Si se trata de automotores:
- al Registro Nacional de la Propiedad automotor, informe quién es el titular del bien, si registra embargo y si
se adeuda algo;
- al Registro de Crédito Prendario, informe si registra prenda y, en su casi, datos del acreedor y monto de la
deuda;
DIDL
- a la municipalidad o Comuna que corresponda, informe si se registra multas o deudas de cualquier origen;
- a la jefatura de policía que corresponde, informe si ha sido o no robado.
Por otra parte, el juez debe ordenar al ejecutado que dentro del plazo de 6 días, presente los títulos de
propiedad, bajo apercibimiento de sacarse copias a su costa de los protocolos públicos, para ser puestos de
manifiesto en la oficina durante los anuncios del remate.
LA F
Obtenidos los informes y practicadas las diligencias que el ejecutante puede solicitar para subsanar defectos
que presenten los títulos, en el caso de inmuebles o muebles registrables, o bien habiéndose informado si
están o no prendados en el caso de los muebles: el martillero debe proponer fecha, hora y lugar para la
realización de la SUBASTA, teniendo en cuenta que el día debe ser hábil, la hora entre las 8 y las 20 y el
lugar dentro de la ciudad donde se encuentren los bienes, puede ser el sitio donde se hallan ubicados o
FI
depositados, la oficina del martillero y las puertas del tribunal, pudiendo disponer el juez que se realice en
otro sitio o lugar, si existe alguna razón que lo justifique.
Pronunciada la correspondiente decisión judicial al respecto –que debe ordenar la subasta con mención
expresa de los bienes a rematar- además de la notificación por cédula a las partes en los domicilios
constituidos y en los domicilios reales de los acreedores hipotecarios que surjan de los informes obtenidos,
citándolos con una anticipación no menor de 10 días al remate, debe anunciarse la subasta por edictos que se
publican: de 2 a 5 veces, según la importancia de los bienes cuando se trata de muebles; 3 veces en 5 días
cuando se trata de inmuebles; 3 veces con anticipación menor de 3 días cuando se trate de bienes prendados.
Puede suceder que la decisión judicial que ordena la subasta sea: impugnada por parte interesada, y si en
definitiva se ordena la subasta, o bien si ha sido consentida la decisión judicial que la ordena, antes de
iniciado el acto del remate, puede ocurrir que:
105
El remate judicial se efectúa, bajo pena de nulidad, ante el actuario o juez de paz lego del juzgado de paz
departamental, que se designa al efecto, cuando el lugar de la subasta se encuentre fuera de la ciudad donde
tiene el asiento el juzgado que la ordenó.
Comenzado el acto, el martillero actuante, debe dar lectura de los edictos publicados, especificando con
M
puntualidad las calidades buenas o malas, el peso y las medidas de las especies en venta. Inmediatamente se
pone en venta el bien:
+ Si se trata de un bien mueble: el remate es al mejor postor y sin base, salvo que se trate de ejecución de
prenda, en cuyo caso la base es el monto del crédito prendario. La circunstancia de que no haya basa hace
CO
imposible que no haya postores, pues la especie se adjudicará cualquiera fuere el monto del precio ofrecido.
Tratándose de bienes muebles que salen a subasta con base, el procedimiento se torna similar al remate de
bien inmueble.
Efectuada la venta, el martillero debe exigir al comprador el precio obtenido o, cuando menos, un 10% de él.
A falta de esa entrega, el remate debe continuar a partir de la penúltima postura, para lo cual no debe permitir
que se retiren del recinto los dos últimos postores hasta tanto el acto haya quedado perfeccionado.
+ Si se trata de inmuebles: la base de la venta es el avalúo de la finca para el pago del impuesto inmobiliario
o, en caso de ejecución hipotecaria o división de condominio, puede haber pactada contractualmente una
base mayor.
ODM.
Puede ocurrir que iniciada la venta no haya postores, en cuyo caso el actor puede pedir una nueva subasta y
la base se reduce en un 25%. Si en la nueva subasta tampoco hay postores, el juez ordena una nueva sin base.
Adjudicado el bien, el martillero debe exigir el 10 % del precio. A falta de esa entrega debe continuar el
remate a partir de la última postura. Inmediatamente de realizada la subasta debe labrarse acta firmada por el
martillero y
.CD
Durante la subasta, el martillero no puede admitir posturas por signos, ni anunciar puja alguna sin que el
mayor postor la haya expresado en voz clara e inteligible.
Inmediatamente de realizada la subasta, el funcionario que preside el acto debe levantar acta de todo lo
actuado, que luego firma con el martillero.
A
Sin necesidad de requerimiento alguno, dentro de los 5 días hábiles posteriores al acto el martillero debe
rendir cuentas de su cometido, acompañando la boleta de consignación a la orden del juzgado en cuenta
especial del Banco Provincial de Santa Fe, por los importes que correspondan. Efectuado ello se ponen los
autos de manifiesto en la oficina por 4 días para que sean examinados por los interesados. Puede ocurrir que:
1- El remate no sea impugnado: en cuyo caso el juez debe aprobarlo;
DIDL
2- Sea impugnado: Si la impugnación es deducida por el comprador, ni puede formularlas sin depositar el
importe total del precio, con el cual el juez no puede efectuar pago alguno mientras penda la reclamación.
Tramitada la impugnación, el juez dicta el auto que corresponda sobre el mérito del remate.
Ejecutoriado el auto aprobatorio, se manda que el adjudicatario de los bienes consigne el precio adeudado a
la orden del juzgado, en cuenta especial del Banco Provincial de Santa Fe. Al mismo tiempo dispone que se
LA F
b. Pague lo adeudado: Practicada la planilla de liquidación, se pone de manifiesto en la oficina por 3 días.
Aprobada la planilla, previo control del pago del sellado adeudado por tasa de justicia, honorarios y aportes
de Caja Forense y Caja de Jubilaciones adeudados por el letrado del ejecutante, dispone librar orden de pago
a éste por el importe de la planilla de liquidación aprobada en autos.
En caso de haber otros acreedores de preferencia, se deposita el importe se sus crédito en el Banco Provincial
y el resto es aplicado al pago del ejecutante.
Procederá el JUICIO DE APREMIO, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, contra los
condenados por sentencia a pagar sumas de dinero y los deudores de costas judiciales. Se substanciará como
‘incidente’ del juicio en que se haya dictado la sentencia o producido las costas. Presentada la demanda, que
debe integrarse con la sentencia, auto o liquidación aprobada, original o en copia, se le dará en lo pertinente
el trámite (del juicio ejecutivo) indicado por los artículos 452 (que señala: Si el juez encontrare que el título
en que se funda la demanda trae aparejada ejecución, librará mandamiento de embargo por la cantidad
106
M
Ejecución hipotecaria en las ejecuciones especiales, entre las que encontramos la ‘ejecución hipotecaria’,
se previó un procedimiento aun más acelerado que el del juicio ejecutivo común, atendiendo al origen de la
deuda.
La hipoteca es un derecho real otorgado en garantía de un crédito en dinero, sobre bienes inmuebles que
CO
continúan en poder del deudor. La hipoteca confiere 2 derechos: 1. el de perseguir la cosa, sea quien fuera el
que la tenga, y 2. el de preferencia, en el sentido de que el acreedor hipotecario cobrará sobre el precio de la
subasta el bien hipotecado antes que ningún otro de ese mismo deudor.
Es un derecho accesorio, ya que garantiza una deuda dineraria; debe hacerse por escritura pública y
consignar:
· nombre, apellido y domicilio del deudor y acreedor; si se trata de personas jurídicas, su denominación legal
y el lugar del establecimiento;
·fecha y naturaleza del contrato a que accede y el archivo en que se encuentra;
· situación de la finca y sus linderos;
ODM.
· cantidad cierta de la deuda.
El título ejecutivo es el testimonio de la escritura pública con la cual se constituyó la hipoteca, en tanto surja
de ella una obligación en dinero líquida y exigible.
En materia hipotecaria, las excepciones tienen un régimen que tiende a resguardar la celeridad de este tipo de
procesos. Hay una concreta restricción a la posibilidad de deducirlas. Las excepciones admitidas son las del
.CD
juicio de apremio: las procesales y la de falsedad material o inhabilidad de título.
Promovida la demanda, que debe entablarse con escritura pública que acredite una obligación exigible y
líquida garantida con hipoteca, se pedirá al Registro General que informe:
a) si no se ha extinguido el crédito o caducado la inscripción de la hipoteca,
A
sentencia deberá contener, en su caso, además de los requisitos corrientes, la orden de venta y la designación
del martillero propuesto por el ejecutante.
El remate se efectuará conforme con las normas respectivas del juicio ejecutivo.
Ejecución de prenda con registro: esta es otra de las ejecuciones especiales. La ejecución de prenda con
registro tiene como base el contrato de prenda con registro, que es aquel mediante el cual se afectan en
garantía del pago de una suma de dinero o de cualquier obligación a la cual se atribuya un valor dinerario
bienes muebles o semovientes, que permanecen en poder del [Link] inscripción registral es de la esencia
de este instituto, de lo cual deviene su similitud con la hipoteca; sólo que la prenda afecta a los muebles y no
a los inmuebles como ocurre con [Link] indispensable para promover esta ejecución contar con el
certificado de prenda, que no es otra cosa que el contrato prendario debidamente inscripto en el registro
respectivo.
107
M
condena, el acreedor puede iniciar la ‘ejecución procesal forzada’ de su crédito.
Los requisitos que se requieren para ejecutar una sentencia son:
-Sentencia firme;
-Plazo de cumplimiento vencido;
-Instancia de parte.
CO
- Dictadas por los tribunales argentinos: el Código de procedimiento dispone al respecto:
No podrá negarse la ejecución de sentencias dictadas fuera de la provincia por razón de incompetencia del
juez o tribunal que las hubiere pronunciado sino cuando invadiesen la jurisdicción de los tribunales de la
provincia.
Si la sentencia contuviere condenación al pago de cantidad líquida o que pueda liquidarse por simples
operaciones aritméticas sobre bases que ella misma determine, se procederá a su cumplimiento por los
trámites del apremio.
Si la sentencia fuere de condena a dar o restituir cosa cierta, mueble o inmueble, se librará mandamiento para
ODM.
desapoderar de ella al obligado o se ordenará, en su caso, el lanzamiento correspondiente.
Si la sentencia hubiera condenado a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el acreedor podrá
pedir que se repongan las cosas al estado anterior, si fuese posible, a costas del obligado; o que se le
indemnicen los daños y perjuicios, substanciándose este pedido por el trámite de los incidentes.
Podrán los jueces imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas encaminadas a que los litigantes
.CD
las cumplan.
Además de la aplicación de astreintes cuando el juez lo estimare oportuno, en caso que se condenare a hacer
alguna cosa u otorgar una escritura pública y el ejecutado no lo hiciera en el plazo señalado en la sentencia,
el juez ordenará, a opción del ejecutante, que se haga a costa del deudor o se otorgue la escritura por el
A
mismo juez a nombre del obligado o que éste pague los daños y perjuicios.
- Dictadas por los tribunales extranjeros: las sentencias dictadas en país extranjero, cuando no medien
tratados referentes a su cumplimiento en la República, se harán efectivas si reúnen las condiciones
siguientes:
DIDL
Si en la nación en que se hubiere dictado la sentencia, se exigiese para dar efecto a las pronunciadas en la
República otras condiciones además de las expresadas, se considerará que ellas son también exigidas, y si
allí no se diere cumplimiento a las sentencias de los tribunales argentinos, dicha sentencia no tendrá fuerza
en la provincia.
La ejecución será promovida acompañándose copia auténtica en lo pertinente de las leyes extranjeras que
FI
acrediten los extremos anteriores y previa traducción al idioma nacional, en su caso con audiencia del
demandado, se substanciará por el trámite del juicio sumario.
108
M
objeto de satisfacer el mismo, lo llamaremos pretensión. Pero esta pretensión tiene además del concepto de:
reclamar la declaración de un interés legítimo sin que haya contraparte; el de pedir el rechazo del ataque
improcedente.
La acción y la pretensión se canalizan, en el proceso civil, por medio de un acto formal de petición, esto es la
demanda y eventualmente su contestación.
CO
Elementos de la pretensión: Palacio)
La pretensión se halla integrada por un elemento subjetivo (sujetos) y por dos elementos objetivos (objeto y
causa).
Sujetos: toda pretensión consta de tres sujetos: la persona que la formula, la persona frente a quien se
formula y la persona ante quien se formula. Las dos primeras son los sujetos activo y pasivo de la
pretensión, y la tercera está representada por un órgano que reviste el carácter de destinatario de la pretensión
y tiene el deber de satisfacerla, ya sea tomándola o rechazándola.
ODM.
Objeto: es el efecto jurídico que mediante ella se persigue y puede ser considerado desde dos aspectos: el
inmediato y el [Link] primero es la clase de pronunciamiento que se reclama (condena, declaración,
ejecución, etc.), y el segundo el bien de la vida sobre el cual debe recaer el pronunciamiento pedido por ej:
la relación jurídica cuya existencia o inexistencia debe declararse, etc.).
Es obtener de la autoridad (juez o árbitro) una resolución con contenido favorable a la petición hecha en la
.CD
demanda.
Causa: fundamento o titulo de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a
la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica
A
Esta concepción se descompone en dos sub elementos cuando se la analiza respecto de la pretensión
procesal: el primero de ellos, está constituido por el hecho invocado en la demanda; y el segundo, es la
imputación jurídica que el actor efectúa al demandado con motivo de aquel hecho.
DIDL
Preguntas Pretensión
La comparación de pretensiones procesales y sus efectos. Cuatro premisas básicas corresponden afirmar
antes que todo:
109
M
único procedimiento varios procesos originados por pretensiones que se encuentran estrechamente
vinculadas entre sí.
Las tres primeras premisas son el fundamento de la seguridad jurídica. La última constituye la economía y
celeridad en los trámites. Del principio de seguridad se sigue que no puede admitirse la existencia
contemporánea o sucesiva de dos litigios con la misma exacta pretensión y que no pueden emitirse
CO
decisiones diferentes acerca de una misma exacta pretensión o de pretensiones antagónicas. De los principios
de economía y celeridad se extrae la conveniencia de tramitar simultáneamente diversas pretensiones.
Diferentes casos:
Indiferencia de pretensiones: Supóngase que Pedro reclama a Diego la restitución de un dinero entregado en
mutuo. Si se compara esta pretensión con otra en la cual Juan pretende que Pablo le devuelva la finca que le
entregara en comodato, cabe concluir que entre ambas pretensiones no existe elemento alguno en común: son
distintos los sujetos (Pedro Diego por un lado; Juan y Pablo por el otro), los objetos pretendidos y la causa
(los hechos y las imputaciones jurídicas).
ODM.
Estas dos pretensiones son indiferentes e independientes y para nada sirven a los efectos de esta explicación.
Identidad de pretensiones: El mismo Pedro reclama del mismo Diego la restitución del mismo dinero dado
en el mismo mutuo.
Esta simple compulsa por virtud de la cual se advierte que coinciden perfecta y acabadamente todos y cada
uno de los elementos conocidos, permite decir que las pretensiones comparadas son idénticas.
.CD
Conexidad de pretensiones: toda vez que al comparar pretensiones litigiosas coincidan por lo menos uno y
como máximo dos de los elementos tradicionales, se dice que media entre ellas una relación de conexidad
que puede ser subjetiva, objetiva, causal, subjetivo-causal y objetivo-causal.
Conexidad subjetiva: Supóngase que Pedro reclama a Diego la restitución de un dinero dado en mutuo y
A
que, contemporáneamente, el mismo Pedro reclama al mismo Diego la devolución de una cosa entregada en
comodato.
Enfrentando una pretensión con la otra, se advierte que coinciden exactamente los sujetos, en tanto que
difieren los restantes elementos: objeto y causa. Este fenómeno en el cual coinciden solo dos sujetos
ubicados en la misma posición y no los restantes elementos, recibe la denominación de Conexidad subjetiva.
DIDL
Conexidad objetiva: supóngase que Pedro reclama a Diego la restitución de la posesión de una finca
usurpada y, al mismo tiempo, Juan reclama al mismo Diego la misma finca, que le compro.
Colocando nuevamente una pretensión frente a otra, se puede ver que no coinciden los sujetos, pero si el
objeto pretendido.
Este fenómeno en el cual coinciden exactamente el objeto pretendido y no los sujetos ni la causa, recibe la
LA F
suya.
Comparando ambas pretensiones se advierte que Pedro está en la posición actora en ambas pretensiones, en
tanto que son distintos los demandados.
Este fenómeno en el cual coinciden solo la causa, y no los sujetos ni el objeto, recibe el nombre de
conexidad causal.
Conexidad mixta objetivo-causal: supóngase que Pedro reclama ser considerado hijo del matrimonio
formado por Diego y Maria, por haber sido concebido y nacido luego del casamiento de ellos; para esto,
deduce sendas pretensiones por separado. En razón de que se pretende filiación matrimonial y no otra, la
relación jurídica afirmada en las respectivas demandas es inescindible: debe darse necesariamente respecto
de Diego y de Maria, y no respecto de cualquiera de ellos en forma individual.
110
M
posiciones procesales invertidas. Que los objetos son diferentes pero que la causa es la misma.
Afinidad de pretensiones: Supóngase que Pedro, dependiente de Diego, ocasiona un daño a Juan en una
accidente de tránsito. Por tal razón, Juan pretende que Pedro le indemnice los gastos efectivamente abonados
para lograr su curación y, contemporáneamente, que Diego le indemnice el daño moral sufrido.
CO
Comparando ambas pretensiones se advierte que los sujetos no son idénticos y que los objetos pretendidos
son diferentes. Pero también se ve que si el hecho causante del daño es el mismo, no lo es la imputación
jurídica que sustenta cada pretensión: aunque los sujetos no son idénticos, siempre hay un sujeto en común
en las diferentes pretensiones. Además es idéntico el hecho que fundamenta la pretensión, pero es distinta
la imputación jurídica que se hace a cada uno de los demandados.
Acumulación procesal: la acumulación de procesos consiste en reunir dos o más procesos en trámite, con el
objeto de que todos ellos constituyan un solo juicio y sean terminados por una sola sentencia. La institución
se funda en las siguientes razones:
ODM.
1. Evitar el dictado de decisiones contradictorias(a que puede conducir la sustanciación de pretensiones
conexas en procesos distintos).
2. Posibilidad que las sentencias puedan efectivamente ejecutarse, es decir, sean útiles.
3. Cumplir con el Principio de Economía procesal.
.CD
Clases: la acumulación de pretensiones puede ser dentro de un mismo proceso puede ser originaria o
sucesiva, según que, respectivamente las pretensiones se propongan conjuntamente desde el comienzo del
proceso que, durante el transcurso de este, a la pretensión originaria se agreguen o incorporen otra u otras.
Dentro de la sucesiva se debe distinguir la acumulación por inserción, de la acumulación por reunión. La
A
primera se opera cuando una nueva pretensión se incorpora dentro de un proceso ya pendiente para la
satisfacción de otra.
La segunda tiene lugar cuando, existiendo diversas pretensiones que se han hecho valer en otros tantos
procesos, estos se funden en uno solo.
DIDL
admisibilidad no se halla supeditada al requisito de que medie entre las pretensiones acumuladas un vínculo
de conexión por la causa o por el objeto, por cuanto la institución responde principalmente a razones de
economía de tiempo, actividad y gastos.
La acumulación subjetiva tiene lugar toda vez que, entre mas de un actor o demandado (acumulación activa
y pasiva, respectivamente), o entre mas de un actor y más de un demandado (acumulación mixta) se
FI
Acumulación sucesiva por inserción de pretensiones: este tipo de acumulación tiene lugar cuando una
pretensión se incorpora dentro de un proceso ya pendiente para la satisfacción de otra.
La inserción de la nueva pretensión puede provenir del primitivo actor, del primitivo demandado, o de un
tercero, según se trate de la ampliación de demanda, de la reconvención, o de la intervención excluyente y de
la tercería.
111
M
Acumulación sucesiva por reunión de de pretensiones (acumulación de procesos): consiste en la reunión
material de dos o mas procesos, que, en razón de tener por objeto pretensiones conexas, no pueden ser
sustanciados separadamente sin riesgo de conducir al pronunciamientote decisiones contradictorias, e incluso
de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada.
CO
En su base existe, una pluralidad de pretensiones, las cuales, al acumularse, determina unión material de los
distintos procesos en los que aquellas se hicieron valer.
1. Unidad de instancias: todos los procesos, cuya acumulación se pretende, deben encontrarse en la misma
instancia, vales decir, pueden acumularse en cualquier instancia (primera, segunda), pero no será posible si
estuvieren en instancias distintas.
.CD
2. Unidad de competencia: la acumulación de procesos no puede alterar la regla de la competencia en razón
d la materia, porque la misma se funda en consideraciones de orden publico, que no pueden ser soslayadas ni
por las partes, aunque exista acuerdo, ni por el juez.
A
3. Unidad de tramites: que pueda suscitarse por los mismos tramites, auque pueden acumularse dos o mas
procesos de conocimiento, o dos o mas procesos de ejecución sujetos a distintos tramites, cuando su
acumulación resulte indispensable como consecuencia de los efectos de la cosa juzgada que la sentencia a
dictar en uno de ellos puede producir en el otro u otros. En tal caso el juez debe determinar el procedimiento
DIDL
que corresponde imprimir al juicio acumulado. la unidad de tramites se exige, por obvias razones de orden
procesal, como condición para la debida substanciación de los procesos acumulados.
4. que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta sin producir demora perjudicial e
injustificada en el tramite del o de los que estuvieren mas avanzados.
LA F
Regla: en principio, la acumulación debe producirse sobre el expediente en que primero se hubiese
notificado la demanda. Excepcionalmente, cuando no pueda establecerse cual es el proceso mas avanzado o
se encontraren en la misma etapa procesal, la acumulación se hará sobre el proceso mas antiguo, debiendo
entenderse por tal aquel que fue primeramente notificado, porque desde ese momento quedo trabada la
relación procesal. En el caso de jueces de distintas competencias por razona del valor o monto.
FI
Ej. Jueces de paz, jueces de menor cuantía, jueces de primera instancia, la acumulación se hará sobre el de
mayor cuantía.
2. De oficio: cuando la acumulación se produce mediante resolución del órgano judicial al efecto, en cuyo
caso se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas anteriormente mencionadas.
Efectos: 1) Suspensión del trámite del proceso más avanzado: decretada la acumulación, que en principio
M
debe darse sobre el proceso más avanzado, se suspenderá la tramitación de este hasta que el otro (u otros)
proceso se encuentre en la misma etapa procesal.
2) Sustanciación separada: cuando el trámite conjunto resulte dificultoso por la naturaleza de las cuestiones
planteadas, el juez podrá disponer, sin admitirse recurso alguno, la sustanciación separada de los procesos.
En esta caso, se suspenderá la tramitación del proceso mas avanzado cuando este se encuentre en estado de
CO
dictar sentencia, a los efectos de que el otro ( u otros) proceso llegue a dicha etapa.
3) Sentencia única (unidad de pronunciamiento): como efecto fundamental de la acumulación de procesos
debe dictarse una sentencia única, la cual debe resolver la totalidad de las cuestiones que se hayan planteado
en los procesos acumulados.
Litisconsorcio: en un juicio pueden una o varias personas reclamar la satisfacción de una pretensión a otra u
otras. Cuando son varios los peticionarios o aquellos frente a quienes se peticiona, se forma lo que se ha dado
ODM.
en llamar un “litisconsorcio”.
Clasificación: según que la pluralidad de sujetos consista en la actuación de varios actores frente a un
demandado, de un actor frente a varios demandados, o de varios actores frente a varios demandados, el
litisconsorcio se denomina, activo, pasivo o mixto.
.CD
El litisconsorcio es facultativo cuando su formación obedece a la libre y espontánea voluntad de las partes;
Es necesario cuando lo impone la ley o la misma naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye
la causa de la pretensión.
Puede también ser el litisconsorcio originario o sucesivo, según que la pluralidad de litigantes aparezca desde
A
1. Litisconsorcio necesario: es necesario cuando la sentencia solo puede dictarse útilmente frente a todos los
participes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo tal que la eficacia de este se
DIDL
halla subordinada a la citación de esas personas. Art 89 CPN “cuando la sentencia no pudiere pronunciarse
útilmente mas que con respecto a varias partes, estas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo
proceso. Tal seria el caso de un acreedor que demandara la nulidad de una compraventa hecha por su deudor
insolvente a un tercero, alegando que el acto fue simulado para perjudicar sus derechos; necesariamente,
deberá demandar al deudor y al que aparece como comprador.
LA F
Del mismo modo por ejemplo, si un condómino demanda la división del condominio tendrá que demandar a
todos los restantes condóminos.
En el litisconsorcio necesario existe una pretensión única que solo puede ser ejercida por (o contra) varias
personas, y no solo por (o contra) alguno de ellos.
Efectos: -los actos de impulso procesal efectuados por un litisconsorte benefician a los restantes;
FI
-los recursos interpuestos por uno de los litisconsortes aprovechan o perjudican a los demás;
-los actos de disposición efectuados por uno de los litisconsortes. Ej desistimiento, allanamiento, no
producen sus efectos normales hasta que los restantes litisconsortes tomen igual actitud;
-el contenido de la sentencia debe ser el mismo para todos los litisconsortes;
-con relación a los hechos, basta que uno solo de los litisconsortes niegue un hecho reconocido por los demás
para que sea necesaria su comprobación, pues de lo contrario no podrá admitírselo frente a ninguno.
M
hacerlo cada una separadamente.
Efectos: cualquier acto suspensivo del procedimiento comprende a todos los demás y los actos de impulso
procesal realizados por uno de los litisconsortes benefician a todos.
-los recursos interpuestos por un litisconsorte no benefician a los demás;
-el proceso puede terminar para algunos litisconsortes y continuar para los restantes;
CO
-cada uno puede oponer defensas personales.
Un ejemplo sería: en una donación con cargo a favor de un tercero. Si el donante inicia un juicio contra el
donatario por nulidad de la donación, lo que se decida en ese juicio puede afectar el derecho del beneficiario
del cargo impuesto; es decir que, el derecho del beneficiario está sujeto a lo que se resuelva en el respecto de
la donación (efecto reflejo). Ahora bien, en el mismo ejemplo, podría ser que un acreedor del donatario viese
peligrar la percepción de su crédito por la insolvencia de éste en caso de perder el pleito (efecto indirecto).
LA F
Se advierte, entonces, que no es totalmente cierto el principio según el cual la sentencia no puede afectar a
terceros que no fueron parte en el juicio.
Es decir que, al tercero que interviene en un proceso le importa la sentencia, le interesa que gane uno u otro,
porque los efectos de esa sentencia lo van a alcanzar.
Los terceros interesados pueden intervenir de diferentes formas, lo que origina las siguientes clases de
FI
intervención (el tercero deja de ser tal para convertirse en parte procesal):
M
caso de que el tercero adhiera al demandado, el actor debe acceder a su intervención aun cuando no desee
demandarlo. El ingreso al proceso deriva del derecho de evitar una acción de regreso o de contribución que
pueda ejercitar el demandado vencido.
c) Intervención Coadyuvante simple o Adhesiva simple (o intervención asistente): no exige conexidad sino
CO
dependencia de una relación jurídica a otra. En esta hipótesis, el tercero interviniente debe acreditar la
sentencia puede afectar su interés propio. Quien pretende intervenir es ajeno a la relación sustancial que se
ventila en el juicio pero la decisión puede afectarlo. Por lo que puede intervenir cuando constituya condición
favorable de su derecho la sentencia que se dicte en pro del litigante a que coadyuve.
Por Ej.: el acreedor ante el juicio en el que interviene su deudor, demostrando que en la eventualidad de que
éste sea vencido, su posterior insolvencia le impedirá la percepción del crédito. La doctrina no es unánime
acerca de si este interés de mero hecho autoriza la intervención. Pero la ley faculta al acreedor a intervenir
como adherente simple en el juicio en que interviene su deudor, al legislar sobre la acción subrogatoria.
En cuanto a las facultades del adherente simple: Su participación será accesoria y subordinada a la de la parte
ODM.
a que apoye. Con la limitación establecida, tendrá todos los poderes y facultades de una parte.
d) Intervención sustitúyente: sólo se admite en nuestro régimen legal de la Provincia para el caso de que el
tenedor haya sido demandado en carácter de poseedor. En tal caso, denunciando quién es el verdadero
poseedor, es sustituido por éste, sólo si comparece a hacerse cargo del pleito (Art.535). [No se admite, por
.CD
excepción se admite éste solo caso].
juez; lo hará si quiere y piensa que lo que se debate en el proceso puede afectarlo.
Cuando se origina en una de las partes se denomina “provocada”, y si se origina en la ley se denomina
“necesaria o forzosa”.
Sucede que en estos casos, la incorporación a un proceso pendiente no se hace espontáneamente sino
respondiendo a una citación judicial, ordenada de oficio en el caso del litisconsorcio necesario, o a pedido de
DIDL
partes en el mismo caso o cuando medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra
relación existente entre el tercero y la parte que pide que se lo cite. Además de los casos que especialmente
prevea el Código.
La citación deberá pedirse al entablar la demanda o antes de oponer excepciones o al contestarlas y el
emplazamiento se realizará en la forma ordinaria. Cuando el llamamiento se funde en la necesidad del
LA F
tercero citado intervendrá como adherente simple o como litisconsorte de la parte a la que adhiere, esto
ultimo solo si esta legitimado para demandar o ser demandado.
El llamante tiene la posibilidad de repetir luego de un tercero lo que debe pagar con motivo del pleito; la
citación se efectúa con la única finalidad de evitar, en el pleito futuro de repetición, la deducción por el
tercero de la excepción negligente o de defensa defectuosa.
‘Citación en garantía’: aquí también es solo el demandado quien puede requerirla, citando a quien tiene la
obligación de restituirme total o parcialmente lo que deba entregar como consecuencia de la eventual
condena que recaiga en el proceso donde se hace la citación. En este supuesto, el demandado no se limita a
denunciar que en el futuro hará valer una pretensión contra el citado, sino que ejercita directamente la acción
regresiva para que se resuelva en ese proceso. El llamante tiene la posibilidad de que el tercero llamado
asuma en el propio pleito al cual es citado el pago de la acreencia reclamada; la citación se efectúa con la
finalidad de que el llamante se desvincule del resultado final del pleito.
115
M
citante.
Se ha producido cierto desconcierto en la doctrina y la jurisprudencia en merito a los términos del Art 118 de
la ley que impropiamente califica como citación de garantía a la que hace el damnificado a la aseguradora:
ésta debe garantizar al asegurado por el contrato del seguro pero no tiene que “garantizar” al damnificado; en
todo caso otra será la naturaleza de la obligación entre la aseguradora del autor del daño y la victima de este.
CO
La Doctrina ha dicho con propiedad que la ley consagra una acción directa del damnificado contra la
aseguradora de su agresor, hasta los límites del seguro. La segunda responde ante el primero porque así lo
dispone la ley que además le acuerda la acción para hacer efectiva esa obligación pesar de que dicha acción
es directa, no es autónoma puesto que no se puede demandar solo a la aseguradora; hay que traerla al proceso
junto con el asegurado.
La aseguradora puede intervenir de diversas maneras en el juicio entre la victima y el autor del daño
(asegurado), a saber: a) en forma voluntaria, sino es citada para prevenir una acción regresiva de su
asegurado, aun cuando ella seria improbable en merito a las cláusulas del contrato de seguro que impone la
denuncia oportuna del siniestro y del proceso judicial.
ODM.
b) como demandada del actor, o del demandado en el caso de que este ejerza la acción regresiva en ese
mismo momento mediante la citación en garantía y la aseguradora cuestione la vigencia del seguro.
Cabe destacar que, rara vez el actor estará en condiciones de citar a alguien como tercero; la institución está
pensada para el demandado, a que el primero puede elegir a quien habrá de demandar (salvo que exista un
litisconsorcio necesario).
.CD
Intervención en juicio declarativo: se trata del ‘procedimiento’ de los casos de intervención voluntaria:
El pedido de intervención se formulará por escrito, con los requisitos de la demanda (Art. 130), en lo
pertinente. Con éste se presentarán los documentos y demás pruebas de los hechos que funden la solicitud.
A
Se correrá traslado a las partes y, si hubiere oposición, se substanciará en una sola audiencia y el fallo se
dictará dentro de los 5 días siguientes.
a) Cuando la intervención fuere coadyuvante: se tramitará unida a la acción o excepción a que coadyuvare,
sin que pueda retrogradar ni suspender el curso de la causa.
b) Si la intervención fuere excluyente: y la causa pendiente en
DIDL
-primera instancia: se suspenderá el procedimiento de ésta; se tramitará aquélla en la forma que corresponda,
hasta quedar en el mismo estado; de allí, continuarán ambas por el mismo trámite y se resolverán en una sola
sentencia.
-si la causa estuviere en segunda instancia: la intervención se tramitará en pieza separada con ambos
litigantes, sin suspenderse el curso de aquélla; pero no se dictará sentencia hasta que el estado de la
LA F
Citación de evicción: habrá evicción, en virtud de una sentencia y por causa anterior o contemporánea a la
FI
adquisición, si el adquirente por titulo oneroso fue privado en todo, o en parte del derecho que adquirió, o
sufriese una turbación de derecho en la propiedad, goce, o posesión de la cosa.
La citación de evicción puede ser pedida tanto por el actor como por el demandado: el primero debe hacerlo
al deducir la demanda y el segundo dentro del plazo fijado para la contestación de la demanda.
No constituye una demanda sino simplemente un aviso que se formula al citado a fin de que, si así lo desea,
tome intervención en el proceso. Por lo tanto la incomparecencia del citado no autoriza a constituirlo en
rebeldía, pero la citación basta para someterlo a las consecuencias de una eventual sentencia condenatoria.
La citación solicitada oportunamente suspende el curso del proceso durante el plazo que el juez fije.
Si el citado no comparece, o habiendo comparecido se resiste a asumir la defensa, el juicio debe proseguir
con quien pidió la citación.
116
M
proceso que se encuentra pendiente, y en el cual puede actuar en alguna de las formas, según el tipo de
interés que ostente respecto de la relación litigiosa.
Intervención provocada de terceros: se configura cuando alguna de las partes originarias (o sucesivas) de
un proceso pendiente decide convocar (citar) a un tercero por considerar que la relación litigiosa entre el
CO
actor y demandado:
1) es el presupuesto de hecho de otra relación jurídica que une a uno de ellos (citante) con el tercero (citado);
2) es la misma e idéntica relación que une al citado con la contraparte del citante, quien se halla en el pleito
por estar legitimado para asumir el papel de parte procesal aun en el supuesto de no ser el responsable
primario e inmediato de la obligación reclamada;
3) es de naturaleza tal que debe ser asumida por el tercero por ser el verdadero responsable de la obligación
que se demanda o por haberla garantizado, aun en el supuesto de que él carezca de relación propia con el
contrario de la parte citante;
4) es incompatible con la relación que el tercero tiene con alguna de las partes originarias (luego
ODM.
ejemplificaré todos estos supuestos).
Las leyes, la doctrina y la jurisprudencia unifican a este tipo de intervención con la que he denominado
necesaria, bajo la designación de intervención coactiva u obligada.
Para Velloso, ello no es conveniente en razón de que constituyen tipos de intervención claramente
diferenciados.
.CD
El fenómeno de que se trata: por lo pronto, el tercero no está obligado a comparecer, de donde resulta que no
puede ser coaccionado al efecto. Se trata, simplemente, de una carga procesal generada por virtud de la
citación, cuyo incumplimiento le hará sufrir los efectos contrarios a su interés de acuerdo con el caso de que
se trate.
A
A su turno, la palabra forzosa, en cuanto es equipolente a coactiva, resulta inexacta por las razones recién
aludidas; y en cuanto a su parecido con la voz necesaria, también está mal utilizada cuando se denomina con
ella el supuesto de intervención provocada (que no es necesaria).Una intervención es provocada cuando ella
no depende de la voluntad del tercero ni de la ley sino sólo de la de una de las partes originarias.
Medios para provocar la intervención de un tercero: la doctrina mayoritaria acepta la existencia de dos
DIDL
medios: la denuncia del litigio y la citación en garantía. El distinto origen que pueden ostentar las posibles
vinculaciones que muestra una parte originaria con el tercero a quien decide citar al pleito pendiente, permite
afirmar que la provocación se efectúa en orden a lograr alguna de las siguientes finalidades:
1) evitar la deducción por el tercero de ciertas defensas en el juicio que eventualmente incoará contra él;
2) lograr que el tercero asuma la defensa del citante en el pleito pendiente y que eventualmente se haga cargo
LA F
Intervención necesaria de terceros: se configura cuando en un proceso pendiente no actúan como partes
FI
originarias todos los sujetos que deben demandar o ser demandados en orden a la legitimación
imprescindible para lograr una heterocomposición útil del litigio (para explicarlo mejor: no obstante ser
partes del conflicto, no son parles del litigio).
El caso supone la existencia de una relación jurídica material inescindible, que como tal sólo puede ser
decidida judicialmente con la presencia de todos los interesados ya que, de lo contrario, la sentencia a dictar
sería de cumplimiento imposible.
Este supuesto de intervención se diferencia claramente de la voluntaria y de la provocada, pues el pleito que
versa sobre relación jurídica inescindible no puede ser sustanciado ni resuelto sin la citación del tercero que,
debiendo haber sido actor o demandado originario, no lo fue.
De ahí que la citación sea forzosa para el tercero y para las partes originarias y que el juez deba efectuarla de
oficio a fin de lograr una correcta integración de la relación litigiosa.
117
M
reivindicación de una cosa cuya propiedad está en litigio; ejemplo del segundo, en el proceso relativo al
cobro de una suma de dinero, en el cual el tercero invoca la titularidad del respectivo crédito (caso previsto
en el art. 757, inc. 40 del Cód. Civil argentino).
Algunos códigos procesales regulan adecuadamente este tipo de intervención. Otros, en cambio, han omitido
toda norma al respecto, estableciendo como solución al problema de la incompatibilidad de pretensiones la
CO
vía de la acumulación de procesos en un mismo procedimiento.
En razón de que este tipo de intervención constituye un supuesto de acumulación sucesiva de procesos por la
inserción de la pretensión de un tercero frente a las partes originarias de un proceso pendiente, por hallarse
con una de ellas en una relación conexa por incompatibilidad de pretensiones respecto de un mismo objeto,
sus características son las siguientes:
1) la mera presentación de la demanda por el tercero implica la coexistencia de tres pretensiones litigiosas:
la ya pendiente entre las partes originarias, la del tercero contra el actor y la del mismo tercero contra el
demandado, ambos del pleito original;
2) como consecuencia de ser éste un conjunto de tres litigios con tres partes encontradas, razones de
ODM.
economía y celeridad procesal indican la conveniencia (nunca la necesidad) de dictar un pronunciamiento
judicial único respecto de las tres relaciones; y
3) como última característica, afirma la doctrina generalizada que, ante una intervención excluyente, las
partes originarias se colocan automáticamente en una relación litisconsorcial. Aunque antes de ahora he
sostenido tal criterio, un renovado planteo del tema hace que hoy crea que aquél no es exacto.
.CD
Por lo pronto, para que exista una relación litisconsorcial es imprescindible que entre diversas pretensiones
se presente una conexidad del hecho causal (lo cual acaece en los supuestos de conexidad causal, de
conexidad mixta objetivo-causal y de afinidad), cosa que obviamente no ocurre en el caso tratado, donde
sólo se advierte la existencia de una conexidad objetiva.
Además, por simple razonamiento lógico —y sin que ello implique una regla absoluta en los hechos— la
A
relación litisconsorcial supone una coordinación de intereses entre los distintos litisconsortes, cosa que
tampoco se presenta aquí toda vez que las parles originarias actúan con intereses contrapuestos antes,
durante y después de la intervención: siempre son partes contrarias.
Por último, si no se acepta esto y se insiste caprichosamente en que son litisconsortes frente a un tercero que
DIDL
los ataca, queda un problema sin posibilidad de solución. Y es que si en pleito propuesto por el tercero, una
de las partes antagónicas originarías (en relación litisconsorcial con su contraria) desea provocar la
declaración de la otra, no se puede saber cuál es el medio apto para ello: la absolución de posiciones o el
testimonio. Y ello es así porque las posiciones sólo se admiten entre partes contrarias y, por tanto, serian
inadmisibles entre quienes militan en el mismo bando procesal.
LA F
Intervención coadyuvante de terceros: también denominada autónoma es la que cabe al tercero cuando
ingresa al proceso pendiente con el objeto de hacer valer un derecho propio frente a una de las partes
originarias, adhiriendo simultáneamente a la calidad (actora o demandada) de la otra.
FI
Puede tener origen voluntario o provocado por el actor o por el demandado y siempre por existir en el caso
un grado de afectación inmediata directa por identidad del hecho causal.
Ejemplos de esta clase de intervención pueden verse: en el caso del codeudor solidario no demandado que se
introduce al proceso; en el del coacreedor que no demandó; en el del pariente de un cónyuge con derecho a
oponerse al matrimonio, que interviene en el proceso incoado por otro pariente tendiente a obtener la nulidad
de aquél.
Características:
1) la mera inserción en el proceso pendiente otorga al tercero, sin lugar a dudas, la calidad de parte
(sucesiva) autónoma que actúa en coordinación de intereses con aquella a quien coadyuva. Y como
consecuencia de la conexión del hecho causal que siempre existe en este tipo de intervención, coadyuvante y
coadyuvado se colocan automáticamente en relación litisconsorcial teniendo corno efecto principal el que la
sentencia que se dicte sea igual en cuanto al hecho causal respecto de todos los litisconsortes;
118
Intervención asistente de terceros: se verifica cuando un tercero, en razón de tener un interés jurídico
inmediato indirecto en el resultado de la relación litigiosa (por ser su propia relación dependiente o
M
condicionada por aquélla) se inserta en un proceso pendiente en apoyo de una de las partes y sin pretensión
propia contra la otra.
Esto ocurre por cuanto la relación que une a los litigantes originarios es condicionante (o primaria) respecto
de la relación que alguno de ellos tiene con el tercero, la cual es condicionada (o secundaría), nunca
accesoria.
CO
De tal modo, el presupuesto de hecho de la justiciabilidad de la relación condicionada es el resultado al cual
se arriba en la solución de la relación condicionante. Un claro ejemplo de ello puede verse en la relación
acreedor-deudor-fiador simple: la obligación de éste sólo será exigible luego de que sea declarada la
responsabilidad del deudor y de que se hayan excutido sus bienes. Recién ahora —y no antes— se da la
condición necesaria para que pueda operar en forma directa la relación secundaria acreedor-fiador. para
distinguir cabalmente las intervenciones coadyuvante (llamada casi siempre por la ley adhesiva autónoma) y
asistente (siempre denominada adhesiva simple), deba formularse una regla que me parece sencilla: en
cualquier caso justiciable en el cual intenta insertarse un tercero, debe analizarse su propia legitimación: si
pudo ser actor o demandado originario y no lo fue, su intervención será coadyuvante, ya que ostenta un
ODM.
derecho propio para defender en el proceso pendiente; por lo contrario, si no pudo ser actor o demandado
originario (pues su relación es secundaria y no primaria) su intervención será asistente, ya que no ostenta un
derecho sino un simple interés jurídico para defender en el pleito, intentando mejorar su eventual derecho.
Como es obvio, estas distintas legitimaciones deben ser extraídas de la normativa de fondo y no de la
procesal.
.CD
A la intervención asistente puede llegarse de dos formas: por inserción voluntaria del tercero y por
provocación (por el medio técnico denominado denuncia del litigio, que sólo puede efectuar el actor (y
nunca el demandado).
A
Intervención sustituyente de terceros: tiene lugar cuando el tercero concurre al proceso porque se halla
vinculado con alguna de las partes originarias por medio de una relación que: 1) lo legitima para demandar a
nombre propio a base del derecho no ejercido por su titular o, 2) que lo legitima para asumir en forma
personal el carácter de demandado sucesivo o principal por adeudarle al demandado originario una garantía
legal o convencional. En otras palabras: la asunción por el tercero del carácter de parte procesal desplaza
DIDL
originaria y, como tal ostenta todas las facultades y la autonomía propia de ella, salvo que acaezca la
siguiente característica: operada la sustitución (es decir, el sustituyente-actor demanda al deudor de su
deudor ante la inercia de aquél) siempre es facultad legal del sustituido (deudor del actor) reemplazar a la
persona del sustituyente, asumiendo personalmente la calidad de actor en el proceso ya pendiente. Sin
embargo, el reemplazo no es total ya que la parte sustituyente no debe alejarse necesariamente del pleito —
FI
aunque puede extromitirse, cosa que no le conviene— en el cual puede permanecer pero en otro carácter: el
de asistente.
2) en el segundo: la sustitución puede ser voluntaria o provocada sólo por el demandado y se refiere
exclusivamente a la calidad de éste (nunca a la del actor) a efecto de continuar el desarrollo del proceso
(nunca de incoarlo) con todas las facultades y la autonomía de aquélla;
Tercería en juicio ejecutivo: intervención de terceros difieren de los de tercerías en que: en aquellos, el
tercero interviene en la discusión de la relación litigiosa; en éstos no: sólo se limita a pretender el
desembargo de una cosa o a percibir su crédito en forma preferencial.
119
M
derecho real invocado por su titular, siempre que la integridad de ese derecho se encuentre afectada como
consecuencia de un embargo. Incumbe al tercerista la carga de acreditar fehacientemente la titularidad de
dominio que invoca o la posesión de la cosa embargada.
2) De mejor derecho: En esta, el tercerista pretende que su crédito se declare de pago preferente y, por lo
tanto, que con el producto de la venta del bien embargado se le abone antes que al embargante.
CO
Trámite: Código prescribe que las tercerías que se deduzcan en juicio ejecutivo, se substanciarán en piezas
separadas, con el ejecutante y el ejecutado, por el ‘trámite del juicio declarativo’ que corresponda, sin
suspenderse el juicio ejecutivo.
· Si la tercería fuese de dominio o de posesión: se suspenderá la ejecución de la sentencia de remate hasta
que aquélla se resuelva siempre que los recaudos acompañados por el tercerista justifiquen prima facie el
derecho invocado (verosimilitud del derecho) o se preste fianza bastante para responder de los perjuicios que
la suspensión irrogue.
La tercería de dominio deberá iniciarse dentro de los 15 días de la traba del embargo o desde que el
ODM.
interesado tuvo noticia de ella o desde que se rechazó el pedido de levantamiento liso y llano del embargo so
pena de abonar las costas por su presentación tardía. No se refiere esto a las costas totales del juicio de
tercería, sino solo a las ocasionadas por su presentación tardía.
· Si la tercería fuese de mejor derecho: se ejecutará la sentencia hasta la realización de los bienes
embargados, y se suspenderá el pago mientras aquélla se decida, aunque éste se solicite bajo la
.CD
responsabilidad de los acreedores o con fianza.
El tercerista de mejor derecho es parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.
En uno y otro caso, si la tercería se tramitare ante un juez de mayor jurisdicción (referido a la competencia
por valor) que el del juicio principal, la suspensión se ordenará por oficio.
A
Levantamiento del embargo sin tercería: El Cód. Prescribe que el tercero perjudicado por un embargo
tendrá derecho a requerir su “levantamiento liso y llano” comprobando de inmediato su posesión actual.
Esta gestión se resolverá previo traslado al embargante. La decisión será irrecurrible para el tercero y no
DIDL
quien pudiera probar ser el titular de la cosa, podrá pedir al juez que directamente se expida desafectando la
cosa.
Es que cuando el derecho del peticionario sea tan evidente que baste con exhibir sus títulos para que quede
acreditado sin lugar a dudas, resulta contrario a elementales normas de economía imponerle la carga de
deducir la tercería.
FI
Acción subrogatoria: el Cód de procedimientos de la Prov. establece que la acción indirecta se substanciará
por el trámite que corresponda a la naturaleza y valor de las obligaciones que se atribuyan al demandado.
120
M
casos, el acreedor continuará interviniendo en la forma prescripta para los terceros coadyuvantes.
2) Si comparece pero no hace uso de ninguno de esos derechos: se le dará en lo sucesivo la participación que
corresponde a los terceros coadyuvantes.
3) Si no comparece: se seguirá el juicio sin su intervención.
En estos 2 últimos casos, queda obligado a: absolver posiciones, reconocer documentos y prestar la
CO
colaboración necesaria, con los mismos efectos y apercibimientos que las partes. La sentencia que se dicte
hará cosa juzgada a favor o en su contra de todos los que hayan intervenido.
Para su ejercicio deben cumplirse los siguientes requisitos:
a. Insolvencia del deudor: pues si es solvente la acción subrogatoria es improcedente porque quien la intente
carecerá de interés para hacerlo;
b. Inacción o negligencia del deudor en el ejercicio del derecho;
c. Calidad de acreedor en el subrogante y que el crédito invocado sea cierto y exigible;
d. Que el deudor no haya sido declarado en quiebra, porque en tal caso, las acciones debe iniciarlas el
síndico.
ODM.
Mediante el ejercicio de la acción subrogatoria, el acreedor no cobra directamente su crédito; en caso de
vencer en el juicio ello sólo importará incorporar bienes al patrimonio de su deudor para luego poder ejercer
sus acciones contra éste.
Si el citado pretendiere citar a su vez a su causante, podrá hacerlo dentro de los 5 días siguientes al de su
comparendo, sin perjuicio de la obligación de seguir la causa por si mismo. En las mismas condiciones podrá
cada uno de los causantes hacer citar a su causante respectivo.
Será ineficaz la citación que se hiciere sin la antelación necesaria para que el citado pueda comparecer antes
de la sentencia de primera instancia.
LA F
121
M
Para evitar estos peligros, se instituyen medidas cautelares, tales como el embargo preventivo, el secuestro
de bienes, la prohibición de innovar y otras.
También pueden definirse diciendo: Son actos procesales (siempre se producen dentro de un proceso)
emanados del órgano jurisdiccional (no existen cautelares que no emanen de un juez) adoptados ‘antes o
durante’ el transcurso de un proceso de cualquier tipo (funcionan para cualquier juicio), a pedido de parte
CO
interesada o de oficio (por ej. en los procesos de familia se dictan de oficio), tendientes a asegurar pruebas o
bienes o a mantener situaciones de hecho, o para seguridad de las personas, o para satisfacción de las
necesidades más urgentes.
Si se adopta antes: hay un plazo de 15 días para interponer la demanda, caso contrario la medida caduca.
Incluso puede adoptarse luego de dictada la sentencia, para evitar el menoscabo del derecho hasta que ésta se
ejecute.
Puede hablarse indistintamente de “cautelares” o “precautorias”, ya que tanto una voz como la otra denotan
la idea de prevención; significan prevenir un daño prevenir un daño, evitarlo. La decisión que recae sobre las
medidas es apelable (sólo en efecto devolutivo si las ordena), previa deducción de revocatoria.
ODM.
CARACTERES.
Se ordenan sin oír previamente a la otra parte (“inaudita altera pars”): se decretan sin traslado a la otra
parte, la cual no se va a poder enterar a priori de las medidas. El juez funda su decisión en los hechos que
afirma y acredita el peticionario. Por ello, y a fin de preservar la igualdad de los litigantes, se exige de aquel
.CD
una “contracautela”.
No es bilateral: efectivizada la medida, hay que notificar a la otra parte. Es por esto que la bilateralidad no
está eliminada, sino sólo postergada para una vez que se cumpla la medida ordenada. El perjudicado por ella
podrá, entonces, pedir la revisión mediante los recursos correspondientes.
A
Son Provisionales: sólo se mantendrán mientras cumplan con su función de aseguramiento. Una vez
ordenadas, el juez, al oír a la contraria, puede revocar su decisión; lo mismo puede hacer la Cámara de
Apelaciones si el afectado recurre por apelación.
Son mutables: Puede ser modificada la medida o dejada sin efecto en cualquier momento del proceso si
cambian las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla.
DIDL
Si fueron ordenadas y hechas efectivas antes del proceso principal y se trata de obligaciones exigibles, la
demanda debe interponerse dentro del plazo de 15 días a contar desde su traba, caso contrario se produce la
caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares.
1) Medidas para asegurar bienes. Todo aquel que inicie un juicio relativo a bienes inmuebles, podrá pedir
que se inscriban como litigiosos en el registro general, dando fianza bastante por los daños que pudiere
causar. (Ej: embargo preventivo, secuestro, prohibición de innovar, prohibición de contratar, anotación de
litis, intervención y administración judicial). (Art.276)
M
2) Medidas para asegurar elementos probatorios. Sin perjuicio de las medidas autorizadas por el art.390,
los que sean o vayan a ser partes en un proceso y tengan motivo para temer que la producción de las pruebas
que le sean necesarias se haga difícil o imposible por el transcurso del tiempo pueden solicitar el
aseguramiento de dichas pruebas (art. 272)
.
CO
3) Medidas para asegurar personas (Ver art. 291). De la nomina de requisitos genéricos de todas las
medidas cautelares, el deposito de personas solo requiere la existencia de peligro en la demora. (Ej.: guarda
de una persona o satisfacción de sus necesidades urgentes).
4) Deposito de cosas. Siempre que una persona tenga interés en depositar judicialmente una cosa por cuenta
de un tercero, el juez lo ordenará, bajo inventario y en persona de responsabilidad, con citación del tercero si
estuviese en el lugar del juicio o del agente fiscal, en su defecto. El inventario será hecho por el actuario o
por perito nombrado por el juez y expresará la calidad y el estado de los objetos depositados. Si el solicitante
no estuviere conforme, el juez, previo un reconocimiento o las diligencias que estimare oportunas, hará la
ODM.
declaración correspondiente, sin lugar a recurso alguno. (Art. 298)
7) Arraigo (art.329)
8) Anotación de bien inmueble como litigioso (art.276)
9) Fijación de cuota provisoria de alimentos y litisexpensas (art.531)
10) Autorización de servidumbre predial cuyo ejercicio fuere urgente (art.391)
11) Designación de administrador en juicio sucesorio (art. 594)
DIDL
herederos, etc.
necesaria una prueba terminante (porque ello implicaría mucha demora), basta que a primera vista parezca
que el solicitante tiene derecho (apariencia de buen derecho), lo cual generalmente se logra ofreciendo la
declaración de varios testigos.
3) Temor fundado o peligro en la demora. Debe existir temor fundado de que el derecho del solicitante
pueda sufrir un perjuicio inminente e irreparable si no se ordena la medida cautelar de inmediato. Ej: existe
temor fundado si el deudor está demente, o si está ocultando bienes para insolventarse.
4) Contracautela del que solicita la medida. Dado que las medidas cautelares se decretan sin que el
solicitante pruebe plenamente su derecho (basta la verosimilitud) sin la intervención de la otra parte (inaudita
parte), puede suceder que el solicitante haya pedido la medida indebidamente, es decir, sin derecho. Por ello,
el Código establece que quien pida la medida debe dar caución (fianza) para responder por las costas, daños
y perjuicios que pudiese ocasionar a la otra parte. La calidad y monto de la caución queda a criterio del juez,
123
M
Oportunidad para pedirlas. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes o después de deducida la
demanda, a menos que de la ley resulte que debe entablarse previamente (art. 195).
Contenido del escrito. El escrito en el que se solicite la medida cautelar deberá expresar:
a) el derecho que se pretende asegurar (Ej.: crédito contra el deudor);
b) la medida cautelar que se pide (Ej.: embargo preventivo);
CO
c) la disposición de la ley en que se funde (Ej.: en los arts. 63 y 212 inc.1);
d) el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, de la medida requerida.
Recursos contra medidas cautelares: la resolución que admite o deniega una medida cautelar puede ser
objeto del recurso de reposición y de apelación.
La apelación tiene efecto devolutivo, o sea, que la interposición del recurso no suspende el cumplimiento de
la medida cautelar.
Será juez competente "el que deba conocer en el proceso principal". Si un juez no es competente debe
ODM.
abstenerse de dictar una medida precautoria. Sin embargo, si un juez incompetente ordena una medida
cautelar ella igual será válida (si reunió todos sus requisitos), pero no prorrogará su competencia. El juez que
decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente
(conf. art. 196). Concordante con esto, si se declara la incompetencia en un juicio ejecutivo, el embargo
trabado se mantiene, con carácter preventivo, durante 15 días (conf. art. 546).
.CD
FACULTADES DEL JUEZ RESPECTO DE LA MEDIDAS CAUTELARES.
En general, las facultades que se conceden al juez respecto de las medidas cautelares tienden a evitar
perjuicios innecesarios para el titular de lo bienes. Así, según, los casos, el juez podrá cambiar la medida
A
pedida por otra, podrá limitarla, podrá ordenar la venta de los bienes cuando sean de difícil o costosa
conservación, etc. (conf. arts. 205 y 206).
CAUCIONES:
Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación
DIDL
judicial efectiva de los derechos. Se trata de una alternativa excepcional que no implica el abandono del
proceso ordinario. Se coincidió en que sus rasgos caracterizantes son, entre otros, los siguientes:
-Rol activo del juez en orden a la dirección del proceso;
-Flexibilización de la regla de la congruencia; y
-Determinación del tipo de proceso como atribución judicial.
FI
La tutela anticipada es una de las tutelas diferenciada “de urgencia” que, con base en una cognición
sumaria y llenado los requisitos de procedencia, satisface anticipadamente al requirente su pretensión,
otorgándole una atribución o utilidad que pudiera probablemente obtener en la sentencia futura con autoridad
de cosa juzgada material. Anticipación significa coincidencia total o parcial con lo pretendido en la demanda,
vale decir: identidad objetiva.
La tutela susceptible de ser anticipada es aquella constitutiva del pedido formulado en inicio, que puede ser
anticipada en todo o en parte y aquí hay una absoluta identidad entre la tutela pasible de anticipación y el
pedido efectuado por el actor, y no puede el juez pronunciarse ni ultra ni extra petita. Como consecuencia de
ello y por aplicación del principio de congruencia que vincula necesariamente el contenido del pedido y la
sentencia –de observancia imprescindible para la anticipación de tutela-, hace que no proceda su reemplazo
124
M
MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS Y LAS CAUTELARES: Peyrano las conceptualiza como
"soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables "inaudita et altera pars" y mediando una
fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Las mismas importan una satisfacción
definitiva de los requerimientos de los postulantes, motivos por el cual se sostiene que son autónomas, no
CO
dependiendo su vigencia y mantenimiento de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal"
como si requieren las medidas cautelares.
Las medidas autosatisfactivas tiene muchos puntos de conexión con las medidas cautelares pero que es
menester separarlas para determinar que son institutos procesales diferentes.
Las medidas cautelares son instrumentales, provisionales, mutables o flexibles, se disponen inaudita parte
(sin substanciación), el conocimiento para decretarlas es en grado de apariencia –no de certeza-, producen
efectos de cosa juzgada material, no causan instancia, su acogimiento no configura prejuzgamiento, no tiene
incidencia directa sobre la relación procesal, son de ejecutabilidad inmediata y reviste carácter urgente.
ODM.
EMBARGO:
Embargo Preventivo: es la medida cautelar en virtud de la cual se grava una cosa de manera tal que los
terceros puedan saber que está afectada al juicio. Puede recaer sobre muebles o inmuebles.
El embargo puede ser:
· ‘preventivo’: cuando su fin es asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. Procura prevenir un
.CD
daño y se anticipa al reconocimiento del derecho que asegura;
· ‘ejecutivo’: se otorga al acreedor de una obligación documentada en un título que trae aparejada ejecución;
· ‘ejecutorio’: se decreta en el trámite de cumplimiento de una sentencia firme. Tanto el embargo preventivo
como el ejecutivo pueden transformase en ejecutorio, una vez que se reconozca el derecho del actor mediante
A
En el embargo preventivo, se afectan uno o varios bienes de quien es o vaya a ser demandado en un proceso
a fin de asegurar la eficacia de la sentencia que en tales procesos se dicten. Arazi define al ‘embargo
DIDL
Venta de bienes embargados: El Código Civil permite la enajenación de bienes embargados siempre que se
LA F
oculte la existencia de la medida. Pero esa enajenación no puede ocasionarle perjuicio al embargante; la
cautela sigue como gravamen al tercer adquirente de la cosa afectada, quien sufre los efectos del embargo.
Oportunidad para interponer el embargo preventivo: En cualquier estado de la causa y aún antes de la
demanda podrá el acreedor pedir el embargo preventivo de bienes del deudor con la sola condición de prestar
FI
fianza para cubrir los daños si resultase que fue solicitado sin derecho. Deberá justificarse la solvencia del
fiador propuesto.
Pero: Todos aquellos a quienes las leyes de fondo acuerdan privilegio sobre ciertos bienes pueden pedir
sobre ellos el embargo preventivo sin necesidad de fianza, acreditando sumariamente su calidad de tales
respecto de la persona contra quien se solicita y justificando, además, que los bienes de que se trata están
afectados al privilegio. Procederá, igualmente, el embargo preventivo sin necesidad de fianza en favor del
tenedor de una letra de cambio extraviada o perdida, fijando el juez según las circunstancias el plazo que
debe durar.
No obstante esos casos, hay otros que además de contracautela se requiere:
· Si se pidiese el embargo para hacer efectivo el cumplimiento de un contrato bilateral, el solicitante deberá,
además, acreditar que ya lo ha cumplido por su parte o prestar fianza de que lo cumplirá.
125
Procedimiento: con excepción de la intimación previa de pago, que no procede en el embargo preventivo, se
aplica a este lo dispuesto en el juicio ejecutivo.
En todos los casos, después de trabado el embargo se hará saber al embargado.
M
El ‘acta de embargo’ que confeccionen los oficiales de justicia deberán preferentemente tener en cuenta las
características del bien que se embarga, numeración, marca, estado, tamaño aproximado en caso de muebles
y número de serie cuando se trate de motores.
Cuando el embargo se trabe sobre bienes que pueden deteriorarse o que sean de difícil o costosa
conservación, puede peticionarse su venta en remate público.
CO
El embargo preventivo debe limitarse a los bienes necesarios para cubrir la deuda, sus intereses y costas
estimadas provisoriamente. Puede ampliarse: en caso de interposición de tercería y cuando los bienes
embargados resulten insuficientes.
Y en caso de no conocerse bienes libres del deudor para trabar embargo sobre ellos o éstos no alcanzan,
procede la ‘inhibición general de bienes’.
Por regla, la competencia le corresponde al juez del proceso principal. Pero, en casos de urgencia, podrá ser
decretado el embargo preventivo por juez incompetente siempre que por razón de la cantidad no se excediera
de su competencia.
En todos los casos en que el embargo no recaiga sobre bienes en que las leyes acuerden privilegio especiales,
ODM.
podrá ser sustituido, a solicitud del deudor o del tercerista, por fianza equivalente al capital demandado,
intereses y costas provisoriamente estimados. La incidencia se substanciará por el trámite del juicio
sumarísimo.
Prioridad del primer embargante: El embargo tiene un orden de prelación (hay que llegar primero). No se
.CD
crea un privilegio a favor del primer embargante sino, simplemente, se confiere una prioridad (que cesa en
caso de concurso o quiebra del deudor o de concurrir con un acreedor con privilegio especial).
Bienes inembargables: Cabe tener en cuenta que hay ciertos bienes que son inembargables tales como: el
A
lecho cotidiano del deudor, de su mujer y de sus hijos; su ropa; los utensilio necesarios para preparar el
sustento; los enseres necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza; los créditos por pensiones
alimentarias; los honorarios profesionales sino hasta un 25% de su monto; entre otros exceptuados por la ley.
Caducidad del embargo: El embargo caduca cuando ha sido decretado antes de la demanda y ella no se
DIDL
promueve dentro de los 15 días hábiles desde que se trabó o desde que la obligación se hizo exigible.
Además cuando el embargo es ejecutivo y se anula la ejecución, se mantiene con carácter preventivo y
caduca si en 15 días no se reinicia la demanda.
ANOTACION DE LITIS: “todo aquel que inicie un juicio relativo a bienes inmuebles, podrá pedir que se
LA F
inscriban como litigiosos en el Registro General, dando fianza bastante por los daños que pudiere causar”.
En el caso de ‘anotación del litigio’ se debe prestar contracautela.
Según Alvarado Velloso, en su Código comentado: La anotación de litis se prevé específicamente para el
juicio en rebeldía y para el desalojo. [Arazi señala que se aplica en todo tipo de proceso que pueda modificar
una inscripción en el registro]
FI
Tiene por objeto dar publicidad a terceros sobre la litigiosidad de un bien determinado (sobre el cual está
versando el juicio). Recae sobre bienes inmuebles. (Recamán)
Arazi señala que se trata de una medida que tiene por objeto dar publicidad al litigio a fin de que los terceros
no puedan alegar buena fe en el caso de que se modificara una inscripción en el registro, a consecuencia de
lo decidido en la sentencia.
La medida no impide la disponibilidad del bien; sólo tiene por objeto dar a publicidad la existencia del
proceso.
INHIBICION GENERAL DE BIENES: de no conocerse bienes libres al deudor, podrá solicitarse contra
él, inhibición general; que quedará sin efecto si presentare bienes o diere caución bastante.
126
M
SECUESTRO: consiste en desapoderar al deudor de la cosa. Requiere los 3 presupuestos ordinarios más la
justificación del secuestro: demostrar que si la cosa sigue en poder del deudor tendría la amenaza seria de
perderse.
CO
Arazi señala que: Secuestro es el depósito, generalmente en manos de un tercero, de una cosa litigiosa con el
fin de evitar el peligro de su deterioro o alteración.
Constituye una medida más enérgica que el embargo preventivo, ya que en éste el bien normalmente queda
en poder del deudor, quien puede utilizarlo; en cambio, la cosa secuestrada no puede ser usada y
excepcionalmente queda en manos del deudor.
Otra diferencia con el embargo es que el secuestro recae sobre bienes muebles o semovientes motivo del
litigio; en cambio, el embargo procede contra cualquier bien, mueble o inmueble, para asegurar el
cumplimiento de una obligación.
Y aun cuando en el embargo preventivo se designe depositario a un tercero, queda subsistente la diferencia
ODM.
conceptual entre esta medida cautelar y el secuestro: la primera tiende a garantizar el cumplimiento de una
obligación cuyo objeto puede ser distinto de la cosa embargada; la segunda consiste en el desapoderamiento
de una cosa determinada que constituye el objeto del pleito.
Se emplea el término secuestro en sentido amplio: para designar el desapoderamiento de una cosa a fin de
ponerla en custodia judicial, e incluso como medida complementaria del embargo (siempre que hay secuestro
.CD
hay embargo, pero no siempre que va el embargo va el secuestro). El Código de procedimientos prescribe al
respecto: Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes motivos del litigio:
· Cuando el embargo preventivo no bastare para asegurar el derecho invocado por el solicitante, siempre que
se presenten documentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar;
A
· Asimismo, procederá, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o
conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.
La medida se cumplirá desapoderándose al ‘supuesto’ deudor.
PROHIBICION DE INNOVAR: “En cualquier estado del proceso anterior a la sentencia definitiva, a
DIDL
petición de parte, y si a juicio del tribunal la medida fuere necesaria, podrá ordenarse la prohibición de
innovar en lo que sea materia del pleito a todos los litigantes”. Además de exigirse los requisitos comunes y
la existencia de un proceso pendiente (si la medida aparece referida a un juicio futuro debe ser denegada), el
requisito específico en este caso es que no se haya innovado ya en lo que es materia del pleito. De haber ya
cambiado el estado de cosas en el ínterin y siendo necesario volver a la situación de hecho anterior, procede
LA F
la ‘medida innovativa’.
La ‘prohibición de innovar’ tiene como objetivo evitar que se modifique una situación de hecho existente al
momento de la demanda.
Se prohíbe que se modifique la situación actual de estado de cosas; se ordena a una de las partes que se
abstenga de alterar la situación existente.
FI
Arizi señala que: la prohibición de innovar se decreta para impedir un cambio en la situación de hecho o de
derecho, mientras dure el proceso y con miras a la eventual sentencia a dictarse.
* Nota: El CP reprime con prisión al que durante en curso de un proceso, o después de una sentencia
condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare ocultare o hiciere desaparecer bienes de su
patrimonio, o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esa manera frustrare el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones civiles.
M
Prohibición de contratar: Constituye una modalidad de la ‘prohibición de innovar’.
Se ordena a una de las partes se abstenga de celebrar contratos determinados sobre los bienes de parte o que
han sido objeto de embargo, acordando a esa orden la correspondiente publicidad.
Las fuentes son:
1. La ley: Así, el CC establece que uno solo de los cónyuges no puede disponer o gravar los bienes
CO
gananciales cuando se trate de inmuebles o muebles registrales;
2. El contrato: Por ej. son cláusulas comunes a los contratos de mutuo hipotecario las que prohíben alquilar
el bien hipotecado.
3. El acto jurisdiccional: en los casos en que se deba asegurar la ejecución de una sentencia.
* Nota: Procesos urgentes: La categoría de ‘procesos urgentes’ es más amplia que la de ‘proceso cautelar’,
ya que comprende también las denominadas ‘medidas autosatisfactivas’ y las ‘resoluciones anticipatorias’.
Las medidas autosatisfactivas se pueden dictar sin audiencia de la parte contraria o bien con un trámite muy
DIDL
abreviado, quedando concluido el proceso en cuanto a su objeto principal, sin perjuicio de que éste pueda ser
continuado o iniciarse otro para reclamar daños y perjuicios si se demuestra la falta de derecho de quien la
obtuvo. Tal sería el caso de que el juez autorice una transfusión de sangre a un menor ante la oposición de
sus padres cuando exista una urgencia y peligre la vida del menor.
Estas tienen de común con las cautelares que se fundan en un derecho verosímil y que existe peligro en la
LA F
demora, pero tienen efectos distintos, pues no son accesorias de un proceso principal, y el cumplimiento de
la medida agota la pretensión de peticionario.
Protección de personas: medida que se lleva a cabo mediante la disposición judicial de su guarda o
internación, cuando las personas se encuentran expuestas a peligros o amenazas a su integridad física o
FI
moral, su adecuada educación o libertad para determinarse; y estas circunstancias puedan incidir en la
efectividad de la sentencia.
La medida tiene por objeto sustraer a una persona del lugar donde se halla, por temer allí la existencia de
violencia moral o física sobre ella, para ponerla en un lugar donde pueda manifestar libremente su voluntad.
Podrá decretarse el depósito (la guarda):
1) De la mujer que haya intentado o se proponga intentar o contra quien se haya deducido demanda de
divorcio, de nulidad de matrimonio o querella de adulterio;
2) De la mujer menor de edad que hubiere de contraer matrimonio contra la voluntad de sus padres, tutores o
curadores;
3) De los incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores o curadores o inducidos por los mismos a
actos reprobados por las leyes o la moral;
4) De los incapaces sin representantes legales o abandonados;
128
M
ratificación e informado el juez de los hechos, decretará el depósito, procurando el acuerdo de la mujer y el
marido, padre o tutor, respecto de la casa en que deba aquél verificarse.
Cuando no fuere posible proceder en la forma expresada, el juez arbitrará el procedimiento a seguir.
- Caducidad de la medida cuando se ha decretado antes de la demanda: Si la mujer casada no acreditase
dentro de 30 días (hábiles) desde que se formalizó el depósito, haber intentado la acción correspondiente,
CO
quedará sin efecto el depósito hecho a su instancia.
· Siempre que una persona tenga interés en depositar judicialmente una cosa por cuenta de un tercero, el juez
lo ordenará, bajo inventario y en persona de responsabilidad, con citación del tercero si estuviese en el lugar
del juicio o del agente fiscal, en su defecto.
El inventario será hecho por el actuario o por perito nombrado por el juez y expresará la calidad y el estado
de los objetos depositados.
LA F
Si el solicitante no estuviere conforme, el juez, previo un reconocimiento o las diligencias que estimare
oportunas, hará la declaración correspondiente, sin lugar a recurso alguno.
· Cuando haya de venderse parte de los bienes para atender a los gastos del depósito, la venta se hará en la
forma prescripta para el juicio ejecutivo (subasta).
· Siempre que la persona que deba entregar mercaderías o que deba recibirlas quiera hacer constar el estado
FI
en que se encuentran, el juez, personalmente o por peritos, sin más trámite, practicará la inspección.
129
M
CO
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
130
M
desalojo.
No siempre es posible tratar todo lo referido a la ocupación en este proceso. El desalojo puede darse por: a)
vencimiento del contrato; b) cambio de destino del inmueble; c) falta de pago.
La especialidad del juicio de desalojo determina la inadmisibilidad de la acumulación de otras pretensiones
en el mismo proceso.
CO
La titularidad de dicha pretensión corresponde no sólo al propietario, sino también al poseedor a título de
dueño, al usufructuario, al usuario, y, en general, a todo aquel que tenga un derecho de uso y goce del bien
mueble o inmueble.
Contra quienes procede: el art. 517 del Código de Procedimiento Civil y Comercial prescribe que el juicio
de desalojo procede contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante o
tenedor cuya obligación de restituir o entregar sea exigible. En los casos que la acción de desalojo se dirija
contra intruso(s), en cualquier estado del juicio luego de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá
disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuere verosímil y previa fianza por los
ODM.
eventuales daños y perjuicios que se puedan ocasionar.
Debe tenerse en cuenta que no procede la acción de desalojo contra los poseedores, ni contra los que ocupan
el bien a consecuencia de un contrato vigente de compraventa, deposito, mandato, etc.
El fiador o garante del contrato de locación no reviste carácter de parte en el proceso de desalojo ya que no
es el destinatario de la pretensión. Sin embargo el fiador puede participar como tercero coadyuvante
.CD
subordinado en el proceso entablado por el acreedor contra el deudor que afianzó.
Peyrano ubica al agregado al art. 517 como una resolución anticipatoria, dentro del mismo proceso principal
se postula y se obtiene la resolución anticipatoria.
Dicha resolución en vez de asegurar la futura realización de un derecho, realiza ya mismo el derecho
A
con las modificaciones contenidas en este Título. Si el demandado se allanare en tiempo, las costas correrán
por cuenta del actor.
El legislador ha determinado para este tipo de juicio el procedimiento sumario, con las modificaciones
contenidas en los arts. 408 y sgtes.
Pero para el caso de que el desalojo estuviere fundado únicamente en la causal de falta de pago, se
LA F
131
M
saber la iniciación del juicio a los subinquilinos o terceros ocupantes que pudieran existir, a fin de que la
sentencia tenga efecto contra ellos.
Dado que según lo dispone el art. 249 CPC las sentencias sobre relaciones civiles solo afecta a los litigantes
y sus herederos y a los que sucedan en el derecho litigado durante el pleito o después de fenecido, al
establecer el art. 520 la posibilidad de hacer extensiva la sentencia de desalojo a terceros, estaríamos frente a
CO
una excepción al principio general.
De hecho si no se denuncia existencia y domicilio de subinquilinos, la notificación a los que pudieran existir
o a terceros posibles ocupantes debe hacerse en la finca objeto de desalojo, habiéndose resuelto que la
sentencia no tendrá efecto contra los subinquilinos, si la cédula notificatoria de la existencia del juicio fue
fijada en el domicilio real del demandado y no en el inmueble objeto del desahucio.
Cabe agregar que a los subinquilinos o terceros ocupantes debe dárseles el carácter de parte en el pleito y su
relación con el inquilino es de un litisconsorcio pasivo, facultativo y no necesario.
ODM.
La inscripción del bien como litigioso:
ARTICULO 521. La primera notificación al demandado, a los subinquilinos y a los terceros ocupantes
servirá de intimación bastante para que desde ella empiece a contarse el plazo en que debe efectuarse el
desalojo. El actor podrá pedir que se inscriba como litigioso, en el Registro de Embargos, el predio objeto del
juicio, a fin de que la sentencia se ejecute también contra los ocupantes posteriores a la anotación. La
.CD
inscripción deberá hacerse conocer por medios de edictos que se publicarán tres días.
La primera parte del artículo refiere a que el plazo para el desalojo se cuenta desde la notificación de la
demanda, sirviendo dicha notificación de intimación suficiente para que desde su fecha se comience a
computar la tenencia ilegitima del demandado a desalojar.
A
También contempla esta norma la posibilidad de la sentencia de desahucio tenga efectos contra ocupantes
posteriores, lo cual también resulta una excepción a la regla del art. 249.
Para ello expresa que el actor podrá pedir la inscripción del predio como litigioso. Esta inscripción debe
reunir los requisitos previstos en el art. 276 CPC, debiendo tenerse en cuenta que a partir de la modificación
del art. 67 CPC, la publicación de edictos solo se hará en el Boletín Oficial, y con los requisitos
DIDL
especificados en el mismo.
La finalidad de la inscripción litigiosa es solo dar publicidad al litigio, para evitar que terceros puedan, por
ejemplo, ocupar el inmueble, amparándose en la presunción de buena fe.
El traslado de la demanda (Apercibimiento bajo el cual se corre). Institutos que no proceden en el
desalojo. Pruebas.
LA F
EL art. 522 prescribe que el traslado de la demanda se correrá con el apercibimiento de que si no se contesta
se tendrá por cierto los hechos expuestos en ella y se llamarán los autos sin más trámite. No procede en este
juicio la excepción de arraigo, la representación del rebelde ni el recurso de rescisión. Cuando la demanda se
funde en la falta de pago de alquileres o en el vencimiento del término convenido, no se admitirá otra prueba
que la confesión de parte, el recibo auténtico en que conste que los alquileres fueron pagados o el documento
FI
132
Cabe recordar que el art. 145 CPC establece que el juez puede rechazar la prueba que sea “notoriamente
improcedente o prohibida por la ley”, pero agrega que no puede pronunciarse sobre la pertinencia de la
misma antes de la sentencia.
Esta limitación de los medios de prueba no vulnera la garantía de defensa en juicio, puesto que los hechos
controvertidos en estos procesos pueden ser debidamente acreditados con la prueba admisible.
M
Para el caso de desalojo por la causal de falta de pago, debe tenerse presente lo dispuesto en el art. 5 de la ley
23091, que prevé que previo a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador deberá
intimar fehacientemente el pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca podrá ser
inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, consignando el lugar de pago.
Vencido el término de prueba se llama autos para sentencia.
CO
Sentencia. Recursos:
ARTICULO 523. La sentencia se dictará siempre dentro de tres días del llamamiento de los autos y será
apelable. El recurso se concederá en efecto devolutivo si el actor afianzare los perjuicios que se causaren en
caso que la sentencia fuere revocada.
El legislador haciendo una excepción al art. 351 CPC, permite al actor pedir que en caso de apelarse la
sentencia se conceda la misma con efecto devolutivo afianzando los perjuicios que pudieren causarse en caso
de que finalmente la sentencia fuere revocada. De haberse concedido ya la apelación, puede pedir también
revocatoria de dicho decreto y el cambio de efecto de la concesión del recurso, lo cual resolverá el juez en
ODM.
primer grado.
Respecto de la fianza, la misma debe ser prestada por un tercero, y de ser impuesta por la ley o por los
jueces, el fiador debe estar domiciliado en el lugar de cumplimiento de la obligación principal y ser abonado,
o por tener bienes raíces conocidos o por gozar en el lugar de un crédito indiscutible de fortuna. El monto
por el cual debe prestarse caución es fijado por el juez el cual también es quien la habrá de evaluar.
.CD
Plazo para desocupar (como se cuentan los días):
ARTICULO 524. El juez podrá, según las circunstancias, acordar para el desalojo un término que no exceda
de quince días, computándose los inhábiles, si el demandado no tuviere derecho a otro mayor. Vencido, se
A
procederá al lanzamiento sin recurso alguno, a petición de parte y a costa del ocupante.
Resulta clara la norma respecto de que el término de quince días es el máximo que puede otorgar el juez,
pudiendo, según las circunstancias, otorgar uno menor, todo ello salvo que el demandado tuviere derecho a
otro mayor. También que se trata de días corridos, y que vencido dicho plazo y a petición de parte, se
procederá al lanzamiento, el cual resulta irrecurrible.
DIDL
Cabe acotar asimismo que para el caso previsto en el art. 518 CPC que dispone la posibilidad del desalojo
anticipado cuando se invoca la causal de vencimiento del plazo no se aplica el plazo de quince días, sino que
el lanzamiento puede efectivizarse al día siguiente de vencido el plazo contractual.
LA F
Rubros que no pueden reclamarse. Casos en que el demandado invoca el derecho de retención:
ARTICULO 525. Ni el cobro de alquileres ni el deterioro o mejoras serán materia del juicio de desalojo. El
lanzamiento se verificará sin perjuicio de las acciones que por cualquier concepto el desalojado pudiera hacer
valer en juicio distinto contra el demandante; pero si el demandado hubiese invocado el derecho de
retención, el lanzamiento no tendrá lugar sin que el demandante pague o afiance el importe correspondiente.
FI
La acumulación de pretensiones no es aplicable al juicio de desalojo, por la especial naturaleza del mismo.
En cuanto a la acumulación de autos, se ha resuelto a este respecto que no procede acumular a un desalojo
iniciado por vencimiento del contrato, un juicio por consignación en pago y en cambio que si procede la
acumulación de autos entre una demanda de desalojo por falta de pago y una por consignación de alquileres.
133
M
inc. C) 2) señala su sustanciación por el trámite sumarísimo (art. 413 CPC).
JUICIO DE RENDICION DE CUENTAS: todo el que haya administrado bienes o negocios, total o
parcialmente ajenos debe rendir cuentas de su cometido, o más ampliamente todo aquel que actúe en interés
ajeno, aunque lo haga en nombre propio y por cuenta propia. Debe suministrar a éste un detalle
CO
circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo, eventualmente, el saldo
deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor. Tal obligación pesa, entre otros,
sobre los tutores, curadores, administradores de sociedades con posterioridad a la extinción de éstas,
mandatarios, gestores de negocios ajenos, comisionistas, etcétera.
Constituye la forma legalmente prevista para acreditar la adecuada gestión de bienes ajenos. Para Segovia la
rendición de cuentas es el coronamiento de la administración.
La obligación recae, por lo tanto, sobre quienes han realizado actos de gestión o administración respecto de
bienes que no les pertenecen exclusivamente, siendo indiferente que hayan existido pérdidas o que el capital
se haya consumido, pues aquélla no está supeditada a la existencia de superávit o ganancias.
ODM.
No constituye rendición de cuentas la sola entrega de lo recibido como consecuencia del mandato, ni
tampoco lo es solamente el pagar una suma de dinero a la parte que tiene derecho a solicitarla.
Clases: la rendición de cuentas puede ser extrajudicial o judicial, según que, respectivamente, se efectúe
fuera de juicio o constituya el objeto de una pretensión procesal fundada en la negativa u omisión del
.CD
obligado a rendirlas o en la negativa del dueño de los bienes a recibirla. En este último caso se origina el
juicio de rendición de cuentas, o bien, por vía incidental, cuando el obligado a rendir cuentas debe hacerlo a
causa de la ejecución de un cargo discernido judicialmente (Ej: el martillero que realiza la subasta, el síndico
de un concurso.)
A
Sustanciación (Etapas y trámites). Sentencia que obliga a rendir cuentas. Trámite ulterior.
En el juicio de rendición de cuentas pueden diferenciarse dos etapas y eventualmente tres, que determinan
decisiones judiciales propias a cada una de ellas.
La primera de carácter declarativo, tiene un objeto y fin específico, se discute la existencia de la obligación
DIDL
de la rendición de cuentas. La primera desde la demanda solicitando la rendición hasta la sentencia que
condene al demandado respecto de su obligación de rendirlas, la segunda desde el escrito de impugnación de
las cuentas en adelante y la eventualmente tercera tendiente al cobro del saldo si hubiera. Distinción que
tiene su importancia porque puede ser distinta la significación económica de las distintas etapas procesales.
Podría bien suceder también que el demandado condenado en costas en la primera etapa no lo fuera en la
segunda si las impugnaciones del actor a las cuentas rendidas no tuvieran éxito.
PRIMERA ETAPA, TRÁMITE: El proceso de rendición de cuentas se sigue por el trámite de juicio
sumarísimo (Art. 527 C.P.C y C. Sta. Fe). Es un proceso que tiene un fin específico y un trámite especial, a
través del cual la ley busca un procedimiento rápido de concluir el trámite de rendir y arreglar cuentas.
134
M
mora al deudor, sin embargo en esta etapa no debe discutirse y menos aún la sentencia condenar al pago de
suma alguna, pues ello si fuera el caso, constituirá la pretensión concreta de la tercera etapa por la que se
perseguirá el cobro del saldo liquido de las cuentas rendidas con el consiguiente nuevo pronunciamiento del
Tribunal.
CO
b) Acumulación de acciones: Si bien el proceso tiene un trámite específico, nada impide acumular el pedido
de rendición de cuentas a otras acciones siempre que, no se excluyan entre sí y se sustancien por el mismo
trámite, teniendo presente que el actor podrá siempre optar por el más amplio (Art. 388 C.P.C y C.) Por ej:
división de condominio y rendición de cuentas, remoción de administrador y rendición de cuentas.
demandado no la contestare o admitiera la obligación y no la rindiera dentro del plazo que el Juez fije al
conferir dicho traslado, se tendrán por aprobados los que presente el actor.”
hubiera cuestión sobre costas, la que en tal caso se pronunciará después de tramitarse la incidencia sobre
aquellas de acuerdo al procedimiento del juicio sumarísimo (art. 230 C.P.C. y C.).
La sentencia fijará el plazo para rendirlas dentro de los términos y con los apercibimientos del art. 527 2°
párrafo del C. P. C. y C.
Se ha entendido, por la Cám. Nac. Civil sala C por razones de economía procesal, que cuando la parte
LA F
demandada no desconoce su obligación de rendir cuentas y las rinde ello importa un allanamiento no
resultando necesaria una sentencia que declare específicamente tal obligación.
De las cuentas presentadas se debe dar traslado al actor y el litigio se traba si hay impugnación que se
considerará como una demanda.
El allanamiento del demandado en esta primera etapa lo eximirá de costas, si no hubiera incurrido en mora o
FI
culpa (art. 251 inc. 1°C. P. C y C) debiendo imponerse en tal caso las costas en el orden causado.
f) Sentencia. Término para rendir cuentas: Si el demandado de allana o la sentencia es condenatoria luego de
haberse debatido la obligación de rendir cuentas, ella contendrá la fijación de un plazo, que el código deja a
criterio del Tribunal entre un mínimo de 10 días y un máximo de 30 días, que se contarán como hábiles
judiciales y comenzarán a correr firme que quede la misma.
A los fines de la fijación del plazo el juez deberá tener en cuenta la complejidad probable de las cuentas, la
duración de la gestión o del negocio, la mayor o menor documentación que deberá respaldar las mismas, etc.
Sentencia. Apercibimientos: El art. 527 del C. P. C. y C. dispone que la sentencia contendrá el
apercibimiento de que si el demandado no rindiera cuentas en el término fijado, se tendrán por exactas las
que presente el actor dentro de los 15 días siguientes. Se trata de una carga procesal.
135
M
Si por el contrario lo hace, comienza la segunda parte del conflicto, de las cuentas en sí mismas, el escrito se
tendrá como demanda.
La impugnación creo una nueva vía procesal, que no es incidental y que podrá tramitarse por el
procedimiento ordinario, sumario o sumarísimo, según corresponda.
Las observaciones o impugnaciones del oyente deben ser precisas, concretas y categóricas, los reparos
CO
genéricos no pueden ser considerados.
Las observaciones o impugnaciones pueden ser hechas: a) Por estimarlas inexactas, b) Por considerarlas
insuficientes.
El juez podrá (facultades) en la sentencia admitir como justificadas aquellas partidas de que no se
acostumbre pedir recibos y sean razonables y verosímiles.
Justificación de partidas no documentadas: El artículo constituye una excepción al principio general de que
las cuentas deben ser documentadas de manera de acreditar cada una de las partidas del debe y del haber.
La norma deja a criterio del juez de acuerdo a las particularidades del caso justificar o no aquellas partidas de
las que no se han acompañado documentación brindándole dos pautas flexibles de merituación: 1- que no se
ODM.
acostumbre a pedir recibos; 2- que sean razonables y verosímiles. La razonabilidad debe referirse tanto a los
aspectos cualitativos y cuantitativos de las partidas a justificar.
Sin embargo como excepción al principio general debe interpretarse restrictivamente habiéndose incluso
afirmado la necesidad de que las partidas que se quieren justificar debe estar acreditada por otros medios de
prueba.
.CD
Saldos reconocidos por el obligado (acción del actor).
ARTICULO 530. Todo saldo reconocido por el obligado confiere al actor acción ejecutiva, sin que ello
importe la exactitud de la cuenta objeto del juicio.
A
TERCERA ETAPA. ACCION EJECUTIVA: importa una ejecución anticipada de los saldos líquidos
reconocidos por el cuentadante, dejando en claro la norma que ello, no significa la exactitud de la cuenta
objeto del juicio, la que podrá seguir siendo objeto de debate y que en definitiva podrá arrojar inclusive un
saldo mayor que el reconocido.
DIDL
En nuestro Código Procesal se reserva el papel de actor para el requirente “oyente” pensando que el
“obligado” es el cuentadante. Bien podría suceder que las cuentas arrojen un saldo acreedor para el
cuentadante como así también que este instando extrajudicialmente la aprobación de las cuentas en forma
infructuosa deba demandar judicialmente la satisfacción de su pretensión.
LA F
ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS: el juicio de alimentos es aquel que tiende a satisfacer una pretensión
fundada en la existencia de una obligación alimentaria. Dicha obligación se encuentra instituida en el Cód.
Civ. y tiene su fundamento en el vínculo de solidaridad que se supone existente entre los integrantes del
núcleo familiar. Como regla, pues, dicha obligación deriva del matrimonio o del parentesco, aunque en casos
excepcionales, puede reconocer otro origen.
FI
De acuerdo con lo prescripto en el art. 372 Cód. Civ. la prestación de alimentos comprende lo necesario para
la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también de lo
necesario para la asistencia en las enfermedades.
Se deben alimentos entre sí las siguientes personas: 1°) Los cónyuges (Cód. Civ., art. 198); 2°) Los parientes
por consanguinidad (los ascendientes y descendientes y los hermanos y medio hermanos [Cód. Civ., art.
3671). 3°) Los parientes afines vinculados en primer grado (Cód. Civ., art. 368). Fuera de estos casos en que
la obligación alimentaria nace del matrimonio o del parentesco, aquélla existe también en cabeza del
donatario y a favor del donante, cuando la donación ha sido sin cargo y este último careciera de medios de
subsistencia (Cód. Civ., art. 1837), así como en la hipótesis del legado de alimentos (id., art. 3790).
Quien reclama el cumplimiento de la obligación alimentaria nacida del matrimonio o del parentesco debe
acreditar: 1°) El vínculo; 2°) La necesidad, es decir, la falta de medios para procurarse los alimentos y la
imposibilidad de adquirirlos con su trabajo; 3°) El caudal económico del obligado.
136
Las litisexpensas consisten en la suma de dinero que el beneficiario de los alimentos tiene derecho a
M
solicitar a quien deba suministrárselos, con el objeto de atender los gastos de un juicio determinado, como
puede ser, por ejemplo, el de divorcio.
El derecho de solicitar las litisexpensas nace de lo dispuesto en los arts. 375 y 1295 del Cód. Civ. Tiene
carácter provisional —razón por la cual procede su aplicación cuando resulte que los gastos superen a los
calculados— y su obtención se halla sujeta al cumplimiento de los recaudos establecidos con respecto a los
CO
alimentos. En los juicios de divorcio, se ha decidido que corresponde la paralización de los procedimientos
hasta que se verifique el pago de la suma fijada en concepto de litisexpensas. Dicha suma, por otra parte,
debe cubrir los gastos ordinarios del juicio, con exclusión de los honorarios profesionales.
La demanda por litisexpensas se sustancia de acuerdo con las normas que rigen en el juicio de alimentos.
Trámite que corresponde imprimirles: El artículo 531 del Código procesal señala que el juicio de
alimentos y litisexpensas se sustanciara por el trámite de juicio oral.
Tribunal competente: En la 1° y 2°Circunscripcion Judicial conforme art. 7 inc. 2 de la Ley 10160, es decir
ODM.
donde existen los Tribunales Colegiados de Familia (2 en Santa Fe y 3 en Rosario) éstos resultan
competentes.
En Santa Fe, a los tribunales colegiados de familia les compete, en forma originaria y exclusiva, conocer por
vía del juicio oral de toda pretensión autónoma de alimentos y litisexpensas.
Para el resto de los tribunales de la provincia que no tengan su asiento en las ciudades mencionadas, se
.CD
aplican las normas del procedimiento sumarísimo (art. 696 CPCCSF)
especiales del caso, fijar con carácter provisorio las expensas del juicio y una cuota alimentaria que regirá
hasta la sentencia. Ninguna de las dos causan estado, y la provisoria será recurrible ante el tribunal, con
efecto devolutivo
El artículo 532 indica que la prestación de alimentos se hará por mensualidades anticipadas. El juez del
trámite podrá exigir el depósito de varias y ordenar las demás medidas que las circunstancias aconsejen para
hacer efectivo el cumplimiento de la obligación.
La fijación de cuota provisional opera como medida cautelar asegurativa de derechos (se fija la cuota
alimentaria siempre que exista prima facie acreditada la verosimilitud del derecho del actor). Debe efectuarse
LA F
siempre por el juez de trámite (en juicio oral) por la vía del juicio sumarísimo incidental. Éstos deberán
prestarse hasta el dictado de la sentencia.
Cuando se reclame la prestación de alimentos como previa a la iniciación de un juicio de divorcio, de
acuerdo con la Ley de Matrimonio Civil, la resolución provisoria que lo establezca caducará si no se
interpone la demanda dentro de los 15 de notificada aquélla.
FI
El pago de la cuota debe ser en dinero. Sin embargo las partes podrían acordar el pago en especie, o bien
parte en especie y parte en dinero.
Si la parte vencida no hace efectivo el pago, se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes
necesarios para cubrir el importe de la deuda.
División de las cosas comunes: uno de los medios de conclusión del condominio se halla configurado por la
división o partición, la cual consiste en transformar el derecho inmaterial del condómino en una fracción
material, equivalente a su interés dentro de la cosa.
La pretensión tendiente a la división de la cosa común puede ser deducida por todo copropietario y en
cualquier tiempo, y su admisibilidad está condicionada, básicamente, a la concurrencia de dos requisitos: 1°)
La existencia de una copropiedad debidamente reconocida: 2°) La inexistencia de cláusulas de indivisión
137
Corresponde señalar, que la división del condominio debe necesariamente hacerse con intervención judicial
en el supuesto de que existan menores o incapaces interesados (Cód. Civ., art. 3465, inc. 1) b) cuando
terceros fundándose en un interés jurídico se opongan a la partición privada; c) cuando los herederos o
condóminos mayores y presentes no se pongan de acuerdo para hacer la división privadamente.
La división se la puede aplicar también a otros supuestos en que se verifique una comunidad sobre propiedad
no sometida a indivisión forzosa (ej. patente registrada).
M
El proceso de división de la cosa común tiene que ser iniciado por el titular del derecho real de condominio
contra los otros titulares del mismo derecho.
La división del condominio supone el dominio de la cosa común y, por ello, no puede exigirlo quien no tiene
el bien a su nombre.
Todos los condóminos deben ser citados al proceso, por tratarse de un litisconsorcio necesario.
CO
En cuanto a la forma de división, esta tiene que ser hecha en especie, si existe posibilidad de dividir y
adjudicar los bienes de esa manera (a menos que resulte antieconómico). No pueden ser autorizados los actos
de división de inmuebles si como consecuencia de ellos surgen parcelas cuyas superficies no representan por
lo menos una unidad económica. Si la división en especie es jurídica o materialmente imposible, se debe
ordenar la venta en subasta pública. La venta particular sólo procede si existe conformidad de todos los
condóminos.
Durante el curso del proceso puede discutirse no sólo la admisibilidad de la división sino también la forma
de llevarla a cabo (división en especie o por venta en remate público), a cuyo efecto corresponde estar a la
decisión adoptada en forma unánime por los condóminos (Cód. Civ., arts. 2698 y 3462), con la limitación
ODM.
prevista en el art. 2326 del mismo código, según el cual no procede la división de las cosas (en especie)
cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento.
Trámite a imprimirle: Entablada la demanda, se substanciará y resolverá por el trámite del juicio sumario
(art. 537 CPCCSF).
.CD
Competencia: Es juez competente para entender en la pretensión el del lugar donde está situada la cosa que
se pretende dividir.
A
Recaudo especial que debe satisfacer la sentencia: La sentencia deberá contener, además de los requisitos
generales, decisión expresa sobre la forma de división, de acuerdo con la naturaleza de la cosa.
El juicio de división de condominio comprende dos estadios, el primero de los cuales termina con la
sentencia que lo declara disuelto cuando ésta no contiene, por no ser posible aún, la forma de la partición; el
segundo, se inicia con la designación de la audiencia para la designación de peritos y para convenir la forma
DIDL
de división.
Ejecución de la demanda de división: Art. 538: Ejecutoriada la sentencia, se convocará a la partes para el
nombramiento de un perito tasador y partidor o martillero, según corresponda. Para su designación y
procedimientos ulteriores, se aplicarán las disposiciones relativas a la división de la herencia en el primer
LA F
partes a una audiencia con el objeto de que convengan lo necesario al respecto. Si se llega a un acuerdo, en el
mismo acto podrán las partes proponer, por mayoría, la designación de un perito tasador, partidor o
martillero.
138
M
acuerdo a lo dispuesto por los arts. 488 a 506 del C.P.C
División extrajudicial: conforme al art. 539 Si se presentare una división de bienes hecha
extrajudicialmente y se pidiere su aprobación, el juez, previa las citaciones necesarias, las pondrá de
manifiesto en la oficina por un término de seis a doce días y resolverá aprobándolas o rechazándolas, sin
CO
recurso alguno.
Cuando se conviene y determina una división de bienes se concurre directamente al escribano para que
extienda la escritura correspondiente, la cual, firmada, es de cumplimiento ineludible. Ir a buscar una
aprobación a dichas divisiones es simplemente una medida de seguridad, pues dicha aprobación importará
atribuir a la resolución el valor de cosa juzgada a la división.
Resulta aplicable a la división de cosas comunes el art. 3462 CC que dispone: “si todos los herederos están
presentes y son capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen
convenientes”.
ODM.
ACCIONES POSESORIAS Y DE DESPOJO:
Concepto y clases:
Denominase interdictos a aquellas pretensiones que nacen con motivo de la perturbación o despojo de la
posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble, o de una obra nueva que afectare a un inmueble, y cuya
finalidad consiste en obtener una decisión judicial que ampare o restituya la posesión o la tenencia u ordene
.CD
la suspensión definitiva o destrucción de la obra.
El mismo origen y finalidad tienen las pretensiones posesorias, con la diferencia de que sólo se acuerdan al
poseedor que reúna los requisitos establecidos en los arts. 2473 y 2478 a 2481 Cód. Civ.
A
La posesión está protegida por diversas disposiciones de los Códigos Civil, Penal, Procesal, que tienen que
analizarse en conjunto a fin de evitar contradicciones.
La protección judicial se ejerce por medio de los interdictos y de las acciones posesorias, y ante la autoridad
constituida, de manera que hay que recurrir a la justicia, seguir un procedimiento, y esperar la sentencia.
En las acciones posesorias e interdictos sólo se discute la posesión actual, sin que se controvierta el dominio.
DIDL
La posesión nada tiene de común con el derecho de poseer, y será inútil la prueba en las acciones posesorias
del derecho de poseer. Es decir, defienden la posesión en sí, no el derecho a poseer.
tenedor contra el despojante (sucesores o cómplices) aunque fuere el dueño del bien; [tienden a evitar la
justicia por mano propia: quien se considera con derecho al bien, debe requerirlo en justicia]
Hay despojo siempre que una persona ha sido privada de la cosa por violencia o clandestinidad o abuso de
confianza; ya que en todos esos casos el poseedor ha sido privado de la posesión por medios ilegítimos.
Al actor le basta con probar la posesión y el despojo.
FI
“Juzgada la acción, el demandado debe ser condenado a restituir el inmueble con todos sus accesorios, con
indemnización al poseedor de todas las pérdidas e intereses y de los gastos causados en el juicio, hasta la
total ejecución de las sentencias”. El texto se refiere exclusivamente a los inmuebles, porque en el sistema
del Código Civil los muebles no estaban protegidos por las acciones posesorias, después de la reforma de la
ley 17.711, ellos también está cubiertos por acciones.
b- Acción de manutención de la posesión: se acuerda para ser mantenido en ella, cuando el poseedor en
lugar de haber sido privado de su posesión, ha sido simplemente turbado en la misma;
c- Acción de obra nueva: cuando por medio de una obra que se comenzare a hacer en terrenos que no
fueran del poseedor, se turba la posesión de éste.
139
1- Adquirir la posesión: El denominado interdicto de adquirir, en tanto no tiene por objeto proteger la
posesión o la tenencia, sino, por el contrario, conseguir la investidura en una posesión o tenencia que nunca
se tuvo, no configura, en realidad, un verdadero interdicto. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con
los restantes interdictos, la procedencia del interdicto de adquirir se halla supeditada a la demostración, por
parte del peticionario, de su título o derecho a la posesión o a la tenencia.
M
2- Retenerla, en caso de ser turbado en ella: El interdicto de retener es la pretensión procesal mediante la cual
quien ejerce la posesión o tenencia de una cosa mueble o inmueble, reclama el amparo judicial frente a actos
que implican una perturbación potencial o efectiva de aquellas situaciones.
CO
3- Recobrarla, en caso de haberla perdido (se usa para los casos de despojo): El interdicto de recobrar,
denominado también interdicto de despojo, es la pretensión procesal mediante la cual quien ejerce la
posesión o tenencia de una cosa mueble o inmueble de la que ha sido total o parcialmente despojado, reclama
judicialmente la restitución de esa posesión o tenencia.
4- Impedir la prosecución de trabajos que puedan turbar la posesión: Interdicto de obra nueva: Es la
pretensión procesal en cuya virtud el poseedor o tenedor de un inmueble que es turbado en su posesión o
tenencia por una obra nueva que afectare a ese bien, reclama que la obra se suspenda durante la tramitación
del proceso y se ordene destruir en la sentencia.
ODM.
No hay ya diferencias en lo que atañe a los recaudos de fondo entre acción e interdicto. Sin embargo, el Cód.
Procesal de la Nación dispone que la primera tramita por vía sumaria y el segundo por vía sumarísima.
Desaparecidas esas diferencias, no se justifica ya la diversidad de procedimiento. Pero lo cierto es que la
doble vía está consagrada en el Código Procesal, lo que significa que las partes pueden optar por una u otra.
.CD
Cualquiera de esas vías que se adopte, el actor vencido no tendrá ya otro recurso que el petitorio (acción
reivindicatoria).
Con el tiempo, las acciones fueron reemplazadas por los interdictos, ya que no se debía probar ni la
A
anualidad ni la falta de vicios; el papel de las acciones posesorias propiamente dichas (excluida la de
despojo, que casi se identifica con los interdictos) se fue haciendo muy modesto. Pero hay que recordar que
el proceso sumario da más garantías que el sumarísimo, ya que da más probabilidades de probar el derecho
que se invoca. Además, ya no se exige la anualidad o falta de vicios para ejercer las acciones posesorias.
A diferencia del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, el Código santafesino no
DIDL
Trámite: Art. 534: toda acción posesoria o de despojo, deducida conforme con los derechos conferidos por
el Código Civil, seguirá el procedimiento de juicio oral.
En los asientos judiciales de Santa Fe y Rosario los juicios posesorios y de despojo tramitan por la vía del
LA F
juicio oral ante los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual; en los demás asientos, por vía
del juicio sumarísimo.
Sentencia y Recurso:
ARTICULO 536. La sentencia será dictada con el alcance consignado en la ley de fondo. Será apelable en
FI
relación y sólo en efecto devolutivo, salvo el caso de obra nueva en el que el recurso procederá en efecto
suspensivo.
Ésta regla es aplicable en los asientos judiciales en los que, por no existir tribunales de juicio oral, estas
cuestiones se elucidan mediante trámite sumarísimo.
Si bien nada obsta a la aplicación de éste artículo en lo relativo al modo y efectos del recurso, en los Distritos
Rosario y Santa Fe en materia de condiciones, causales de interposición y tramite debe estarse a lo normado
para el Recurso de Apelación Extraordinario por los arts. 564 y ss. CPC y 42 y 43 ley 10160, resultando
aplicable lo dispuesto por el art. 536 en los demás Distritos judiciales.
La sentencia que se dicta en los juicios posesorios y de despojo no hace cosa juzgada material.
140
M
CO
ODM.
.CD
A
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LA F
FI
141
INCIDENTES: todas las cuestiones contenciosas que pueden surgir durante el desarrollo del proceso y
guarden algún grado de conexidad con la pretensión o petición que constituye el objeto de aquel. ALSINA
Planteo de toda pretensión meramente procesal que tiene relación directa e inmediata con el asunto principal
y que interfiere de alguna manera (evitando, suspendiendo o interrumpiendo) la estructura lógica del
desarrollo normal de la serie procedimental. ALVARADO VELLOSO
Toda cuestión que tuviera relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un
procedimiento especial. ROLAND ARAZI
M
Clasificación:
Genéricos, indeterminados o innominados son los que no tienen una regulación específica y se encuentran
sujetos a un mismo trámite que la ley establece sin consideración a la materia sobre la cual versan. Ejemplo:
son los que no tienen tramitación propia previamente definida en la ley, el de suspensión de la serie
CO
procedimental por cualquier motivo que no sea la argucion de una excepción previa, el de fijación de viáticos
a un testigo, para que se desplace hasta la sede del juzgado donde debe declarar, el de tacha al valor de la
declaración de un testigo, el de separación de defensores de oficio, todos los de libertad y rehabilitación en
materia penal, así como, los que interrumpen definitivamente el proceso penal ( amnistía, muerte del
acusado, perdón o consentimiento del ofendido)
Determinados, nominados o específicos: aquellas cuestiones que han sido objeto de una específica
reglamentación legal, en cuanto al modo en el que deben sustanciarse.
Ejemplo: pueden estar previstos o contenidos en la ley, (habitualmente se efectúan dentro del mismo
expediente en el cual tramita la pretensión principal o al lado de él, por cuerda separada o excepcionalmente
ODM.
ante otro juez) algunos con tramitación propia (arraigo, art 329; declaratoria de pobreza, art 332;
acumulación de autos, art 340) y los demás, salvo disposición en contrario de la ley ( tachas, art 222)
tramitan por la vía del juicio sumarísimo, art 413; cuando la cuestión requiere de pruebas, art 387,3 o por la
del simple traslado, art 89, en caso contrario.
.CD
Características comunes a todos ellos son:
a) Valen y se explican solo dentro del proceso y en función de la sentencia que las partes procuran obtener. En
otras palabras, jamás los alcanzan el efecto propio del caso juzgado,
b) Provienen siempre de una actividad (jamás de una inactividad) extraña a la bilateralidad del instar principal y
A
constituyen en sí mismo una instancia que, como tal, requiere su propia y necesaria bilateralidad.
Finalmente, las pretensiones incidentales pueden surgir tanto respecto de la afirmada relación sustancial que
ampara a la pretensión como de la relación propiamente dicha.
Desde el punto de vista de su gravitación en el trámite del proceso principal, los incidentes pueden ser
suspensivos o no suspensivos. La regla general es que los incidentes no suspenden la prosecución del
DIDL
proceso principal, salvo que aquel disponga lo contrario o que así lo resuelva el juez cuando lo considere
indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada.
Además, es necesario distinguir el incidente del llamado juicio incidental, que es el que tramita conexo a uno
principal, pero que, en rigor, constituye un proceso autónomo, como seria las tercerías, que en nada afectan
el objeto del principal y tienen una finalidad totalmente independiente de este.
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Caracteres:
a) Conexo: La cuestión incidental debe tener relación con el objeto principal del pleito, en rigor, no siempre la
finalidad del incidente se relaciona con ese objeto, sino, con el proceso donde se promueve, ya que en
general, por esta vía se resuelven cuestiones procesales y no de fondo,
FI
b) Accesorio: El incidente constituye un trámite accesorio del proceso principal y, por ello, su suerte está ligada
a la de este; pero precisamente, este carácter determina que el incidente puede finalizar por un modo
anormal, como la caducidad de la instancia, sin que se vea afectado el principal.
Es competente el Juez que interviene en el proceso principal (obedece a una razón de conexidad) este tiene
la facultad de conocer de todos sus incidentes, como por ejemplo: El cobro de las costas, el cumplimiento de
la transacción, de la ejecución de la sentencia, del recurso de rescisión, de las demandas por repetición y del
cumplimiento de las obligaciones otorgadas en garantía o emergentes de la evicción o nacidas por motivo del
proceso (art 5 inciso 9)
Los legitimados para su promoción son los Fiscales, Defensores, Síndicos, Partes
142
M
B) Salvo en el periodo de prueba (art 149) los incidentes que paralizan el procedimiento son: arraigo opuesto
como articulo previo (art 329); declaratoria de pobreza incoada antes o simultáneamente con la demanda (art
333); acumulación de autos, respecto de ambos pleitos que se intentan acumular (art 341); rescisión, respecto
de la ejecución de la sentencia (art 85); caducidad de instancia y excepciones dilatorias en general ( ver
concordancias del art 139); además, intervención excluyente de tercero en primera instancia, respecto de la
CO
causa principal (art 307); citación de saneamiento impetrada oportunamente, salvo tramitación de
excepciones dilatorias (art 310); tercería de dominio y de posesión, respecto de la ejecución de la sentencia
(art 321); tercería de mejor derecho, respecto de la realización de los bienes embargados (art 321)
TRAMITE
Requisitos de admisibilidad
Formales los referidos a la redacción de todo escrito judicial, a la firma de letrado, a la agregación de copias
etc.
ODM.
De contenido escrito en el que se plantea el incidente debe estar debidamente fundado y ofrecerse toda la
prueba de la intenta valerse el incidentista.
Presentado el incidente en la forma referida, el juez, por resolución fundada, puede rechazarlo “in limine” si
fuese manifiestamente improcedente; esta resolución será apelable con efecto devolutivo.
Si el juez resuelve admitir el incidente, dará traslado a la otra parte; este se notificara personalmente o por
.CD
cedula dentro de los días de dictada la providencia que lo ordenare.
El responde se rige por las mismas reglas que la contestación d la demanda, debiendo ser ofrecida la prueba
en esa oportunidad.
Si hubiere de producirse prueba que requiera audiencia, el juez la señalara dentro de una fecha que no exceda
A
de días desde que se hubiera contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; citara a los testigos de
las partes no puedan hacer comparecer y adoptara las medidas necesarias para el diligenciamiento de la que
no pueda recibirse en dicha ausencia. La audiencia de prueba tiene por fin concentrar en un solo acto la
producción de los distintos medios ofrecidos (posiciones, testimonios y explicaciones al perito). Asimismo,
aplicaran los principios generales de la citación por cedula a las partes y a los terceros. Si la prueba no pudo
DIDL
ser agregada con carácter previo a la audiencia, se incorporara posteriormente, incluso ante la alzada, de
mediar recurso.
Existen diversas limitaciones probatorias; por ejemplo cuando procediese la prueba pericial, se llevara a cabo
por un solo perito designado de oficio, no admitiéndose la intervención de consultores técnicos; no podrán
proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte, y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la
LA F
Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase
de oficio o recibida la prueba, en su caso, el juez, sin más trámite dictara resolución.
Las resoluciones pronunciadas durante el trámite son irrecurribles. Independientemente de ellos, la cámara
podrá revisar tanto el procedimiento seguido por el juez recurrido como el acierto de la resolución que puso
término al incidente, cuando trate el recurso de apelación contra esta.
Tratándose de la decisión recaída sobre el incidente, cabe distinguir la naturaleza del proceso principal donde
se tramito, a saber: a) juicio ordinario, la resolución es apelable; b) juicio sumario, solo es apelable si la
decisión le pone fin al proceso o impide su continuación o se trata de algún supuesto previsto en el artículo
; c) sumarísimo, la interlocutoria es inapelable, salvo que se trate de una providencia que decrete o deniegue
medidas precautorias y de ( proceso de ejecución, la resolución es apelable con efecto diferido en los casos
previstos en los artículos .
El artículo 326 define a los incidentes que se sustanciaran acerca o sobre el procedimiento.
143
M
funcionarios que no son el juez.
Y es que, como todo sujeto que interviene en el proceso puede ser causante de nulidad, cabe distinguir en
función de ello la forma o medio de impugnación:
-Si la nulidad es provocada por la parte procesal (actor- demandado-tercero convertido en parte-ministerio
público, cuando actúa como parte), dicha impugnación se hace exclusivamente por vía de acción o de
CO
excepción. En este caso, la decisión corresponde al juez de la causa;
-Si la nulidad es provocada por quien no es parte procesal ni juez (secretario-oficial de justicia-notificador-
perito-testigo-etc.) la impugnación se hace exclusivamente por vía de incidente en cuya tramitación
intervienen solo las partes en litigio. En este caso, la decisión corresponde al juez de la causa;
-Si la nulidad es producida por el juez, la impugnación se hace exclusivamente por vía de recurso de
reposición (en la misma instancia) y por el recurso de nulidad (art. 360, ver concordancias) que procede
siempre que sea admisible el de apelación (art. 361, ver sus concordancias, punto C), sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 156.
En este caso, la decisión corresponde al superior del juez de la causa (nunca a el mismo, salvo caso del art.
ODM.
247, cuando la nulidad se produce en segundo grado de conocimiento). Para todos los supuestos, los
requisitos de la declaración de nulidad están previstos en los art. 124 y ss. Respecto del recurso de nulidad
ver art. 360 y ss. Ver también cuadro n° 17 de Concordancias explicadas del código procesal civil y
comercial de la Provincia de Santa Fe. De Alvarado Velloso.
Los plazos para resolver están fijados en el art. 105 (dentro de los 5 días)
.CD
-Los jueces no son recusables en los incidentes, salvo los supuestos previstos en el art. 17,7
- En materia de incidentes rige la regla procesal de la eventualidad (art. 327) y su promoción está
condicionada a la no existencia de duda por costas devengadas en incidente anterior ( art. 328)
-Ver el trámite de juicio sumarísimo en el esquema n° 8 de Alvarado Velloso.
A
En cuanto a las costas, deben aplicarse a la parte que resulte vencida en el incidente, pudiéndosela eximir
de esa responsabilidad cuando el juez encuentre mérito para ello y lo exprese en su pronunciamiento.
ART. 328 “El condenado en las costas de un incidente no podrá promover otro si no justifica el pago de
aquellas. La parte vencedora tendrá derecho a pedir también la paralización de los tramites del principal
DIDL
estos requisitos, corresponde intimar el depósito y no ser rechazado in limine; solo el incumplimiento a la
intimación originara tal rechazo. Siendo un requisito de admisibilidad, corresponde exigirlo de oficio.
sea un impedimento.
Tiene raigambre constitucional art. 16, 18, 75 inc.22 C.N. y el Pacto de San José de Costa Rica y en la
constitución Provincial, haciendo que nuestras Leyes procesales establezcan un sistema para que todos los
habitantes tengan un efectivo acceso a la justicia.
Esta exención provisional de las costas procesales a favor de una parte carente de recursos para su defensa en
juicio y la utilización de los órganos jurisdiccionales. El beneficio de litigar sin gastos denominado
“declaración de pobreza” en nuestro código procesal exime al actor “no pudiente” de prestar fianza o caución
real suficiente, según el art. 330,3
Pueden ser declarados pobres: art 332 describe: “Sera considerado pobre el que acredite no poseer bienes
por mayor valor de $15.000 ni renta mensual que exceda de $2000 y el que por cargas de familia u otras
circunstancias no pueda sufragar los gastos de su defensa, siempre que esa situación no haya sido creada por
144
Oportunidad de planteamiento: art. 333 dice: La solicitud podrá formularse en cualquier estado del
proceso. Si lo fuera antes o simultáneamente con la demanda, suspende el curso de esta; en caso contrario
proseguirán los procesamientos.
Se sustanciara por el trámite del juicio sumarísimo, con el litigante contrario o que haya de serlo y con el
M
agente fiscal. La sentencia que declare la pobreza solo será apelable en efecto devolutivo.
Si el demandado no se hubiera opuesto a las pretensiones del peticionario, el juez establecerá las costas en el
orden causado.
CO
TRAMITE
El trámite sumarísimo está regulado en el art. 413 y ss. del CPC.
Art.413 En los juicios declarativos generales cuya cuantía no exceda de la fijada para la competencia por
valor de la justicia de paz departamental, en los juicios cuyo monto no exceda de $10.000 y en los demás
casos en que corresponda el tramite sumarísimo, el proceso se ajustara a las normas siguientes:
1) Con la demanda, el actor ofrecerá toda la prueba de que pretenda valerse. Acompañará los documentos que
obraren en su poder; sino los tuviere, los individualizara indicando su contenido y el lugar donde se
encuentre;
2) El demandado será emplazado para que conteste la demanda dentro del término de 10 días, o de 3 si se
ODM.
tratare de incidente. Con la cedula de emplazamiento se le entregara copia de la demanda, bajo
apercibimiento de que sino la contesta se dictara sin más trámite y conforme a derecho la sentencia que
corresponda. Esta será notificada en la forma ordinaria o, en su caso, de acuerdo con el art. 77. Si el
domicilio del demandado no fuere conocido se lo emplazara únicamente a estar a derecho;
3) En el escrito de responde, deberá el demandado oponer todas sus defensas y excepciones y ajustarse en
.CD
cuanto a la prueba, a los mismos requisitos previstos para el actor;
4) Fuera de los momentos indicados, no se admitirán ninguna otra prueba, como tampoco la de confesión o
documental. El actor podrá, sin embargo, proponer la que fuere pertinente y relativa a los hechos nuevos que
adujere el demandado en su respuesta, dentro de 3 días de notificada esta;
A
5) Contestada la demanda, el juez fijara una audiencia para la vista de la causa, dentro de 30 días, plazo que
solo podrá ampliarse en el caso del art. 403, siempre que se lo solicite en los escritos constitutivos del
proceso. En aquel decreto se dispondrá las medidas conducentes a recibir antes de la audiencia toda la prueba
admitida. A las partes incumbe urgir los trámites pertinentes para que aquella se produzca en su oportunidad;
6) En la audiencia de vista de causa las partes informaran sobre el mérito de la prueba. A este fin, el juez
DIDL
Alance sentencia: art 335 la declaratoria de pobreza aprovecha tan solo a la defensa de los derechos
pertenecientes al pobre, sea originariamente o por herencia.
El beneficio de pobreza comprende el derecho de actuar en juicio libre de todo impuesto, tasa o contribución
de carácter fiscal, como también obtener sin cargo testimonios o copias de instrumentos públicos y
publicaciones de edictos en el boletín oficial cuando fuere menester.
a) El derecho de actuar sin el pago de impuestos o tasas judiciales se acuerdan conforme lo dispuesto en el art.
34, salvo lo regulado en los art. 336 y 337.
145
M
a) La norma alcanza a todos los supuestos previstos en el art 260, y concordantes (art 250)
Art. 337 Si el declarado pobre venciere en el pleito, deberá pagar las costas causadas en su defensa hasta la
concurrencia de la tercera parte de los valores que reciba.
Solicitud de nueva pobreza: art. 338 No se podrá iniciar nueva solicitud de declaratoria de pobreza sin
CO
reponer el sellado de la anterior rechazada y del principal y sin invocar motivos posteriores.
Esta norma y la contenida en el art. 339 establecen los efectos de cosa juzgada formal de la declaratoria de
pobreza.
Art. 339 A pedido de parte y por los mismos tramites, podrá declararse caduca la pobreza si su titular dejare
de reunir los requisitos del art. 332.
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
146
Actos de jurisdicción voluntaria: en ocasiones, a pesar de no existir conflicto alguno por resolver, el
legislador impone que ciertos trámites se realicen ante los jueces. Ello obedece a razones de política
legislativa: el legislador, por motivos programáticos, prefiere que a esos trámites los efectúen los jueces y no
organismos administrativos tales como: rectificación de partidas, venias supletorias para realizar ciertos
actos; etc.
Se denomina voluntario al procedimiento mediante el cual los sujetos -llamados peticionarios o
M
solicitantes- requieren de los órganos judiciales la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o
acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada, verifique las formalidades legales del acto
y le de autenticidad. Por ejemplo: a partir del nacimiento de un hijo, el padre tiene cierto plazo para efectuar
por el mismo la respectiva anotación en el Registro de las Personas, pero después de su vencimiento, ya no
puede lograr por si tal inscripción, sino que requiere que la orden del caso la emita un juez. A tal efecto, debe
CO
realizar un acto de jurisdicción voluntario.
El ejemplo dado muestra un simple procedimiento administrativo que vincula exclusivamente a dos sujetos -
quien insta y la autoridad- y no un verdadero proceso como fenómeno jurídico único que relaciona a tres
personas.
En otras palabras: de acuerdo con lo afirmado antes parece obvio aceptar que no todas las tareas que
cumplen los jueces ostentan el carácter jurisdiccional, del mismo modo que no todas las que realiza el Poder
Legislativo se concretan exclusivamente en la sanción de la ley. Ambos pueden realizar y realizan actividad
administrativa. Y esta es la esencia de la mayoría de estos actos en estudio, que generan simples
procedimientos.
ODM.
Se prefiere llamar a estos procedimientos "no contenciosos" o "no jurisdiccionales" en vez de “voluntarios”
o simplemente, peticiones judiciales no jurisdiccionales. Esto por dos razones: 1) Porque no se trata de una
actividad jurisdiccional ya que ésta supone la existencia de un conflicto actual o eventual y en estos casos no
hay conflicto alguno que resolver sino simples peticiones hechas a los magistrados judiciales.
.CD
2) El término “voluntaria” hace pensar, por oposición, en una jurisdicción obligada, lo cual no es exacto,
dado que en términos generales, ninguna persona se encuentra obligada a reclamar sus derechos a la
jurisdicción.
El procedimiento no contencioso se caracteriza porque no existe conflicto que deba resolver el juez; por lo
tanto no se presentan “partes”, en sentido estricto, sino peticionarios o solicitantes. Es una declaración de
A
voluntad petitoria, ya que persigue una decisión en relación con el sujeto o los sujetos que reclaman el
ejercicio de la actividad judicial en el caso concreto.
Además, el juez cuando lo resuelve, emite una declaración basada en los elementos aportados por el
peticionario en forma unilateral, por lo tanto, la declaración no produce efectos de cosa juzgada respecto de
DIDL
Fundamentos: para justificar la circunstancia de que se encargue a los tribunales de justicia el desarrollo de
esta actividad, se dan fundamentalmente tres razones:
1. Razón histórica: Se dice que el hecho de que los tribunales desarrollen esta actividad es una tradición jurídica
que deriva del derecho romano. En Roma no existía separación entre las distintas funciones del Estado, de
manera que los magistrados conocían no sólo de los asuntos jurisdiccionales propiamente tales, sino que
FI
Características:
1. Los tribunales no pueden ejercerla, sino en aquellos casos en que una ley expresa así lo disponga.
147
M
Finalidad: los actos no contenciosos son muy numerosos, y cada uno de ellos persigue una finalidad
distinta, de manera que no es posible establecer un objetivo único.
Pero, sistematizando la finalidad perseguida por los diversos actos voluntarios, pueden señalarse como
finalidades de esta actividad de los tribunales, las sgtes.:
1) Proteger los intereses de incapaces, velando porque ellos actúen en la vida jurídica con la debida garantía. Ej.
CO
nombramiento de tutores y curadores.
2) Completar la capacidad de ciertas personas, para que puedan actuar eficazmente en la vida jurídica. Ej.
autorización judicial para enajenar, cuando se trata de los bienes de ciertos incapaces.
3) Declarar solemnemente un derecho que le corresponde al interesado. Ej. dación de la posesión efectiva de la
herencia.
4) Autentificar determinados actos de particulares. Publicación y protocolización de testamentos; apertura de
los mismos.
5) Constituir estados jurídicos nuevos. Ej. adopción en ciertos casos.
6) Evitar fraude a terceros. Ej., insinuación de donaciones.
ODM.
Principios generales de la tramitación: en el CPC los artículos 667 y 668 establecen al respecto que:
1.- “Los actos de jurisdicción voluntaria que no estuvieren legislados en el Código se substanciarán en lo
pertinente por el trámite del juicio sumario, con intervención fiscal o de la persona cuyos intereses pudieren
ser afectados siempre que se encontrare en el lugar y pudiere ser habida”.
.CD
El agente fiscal interviene en los actos de jurisdicción voluntaria.
Cuando se trata de actos de jurisdicción voluntaria, la demanda debe ajustarse en lo pertinente a los
requisitos del art. 130, las audiencias pueden ser cometidas al actuario siempre que exista acuerdo de partes y
no se aplica el instituto de la caducidad de instancia.
A
ARTICULO 130. (Texto cfr. Ley 13.151) La demanda será deducida por escrito y expresará:
1) el nombre, domicilio real y legal, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio del demandante;
2) el nombre y domicilio del demandado, si se conocieren;
3) la designación precisa de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria. Cuando no fuere posible fijarla
con exactitud, se suministrarán los antecedentes que puedan contribuir a su determinación aproximada;
DIDL
4) las cuestiones de hecho y de derecho, separadamente. Las primeras serán numeradas y expuestas en forma
clara y sintética, omitiéndose toda glosa o comentario, los que se podrán hacer en la parte general del escrito;
5) la petición en términos claros y precisos.
En su caso, el escrito de demanda será acompañado del acta de finalización del procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria.
LA F
ARTICULO 131. Los jueces no darán curso a las demandas que no se deduzcan de acuerdo con las
prescripciones establecidas, indicando el defecto que contengan. Podrán, también, ordenar que el actor aclare
cualquier punto para hacer posible su admisión.
Art. 17 inc. 6) En los juicios y actos de jurisdicción voluntaria, a no ser con causa o que se trabe contienda,
debiendo en este caso deducirse la recusación dentro de los tres días de planteada la controversia.
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En los actos de jurisdicción voluntaria relativos a un incapaz y siempre que éste demande o sea
demandado, es promiscuamente representado por el ministerio de menores, como parte legitima y esencial y
bajo sanción de nulidad.
Competencia: es competente el juez del domicilio de la persona en cuyo interés se promoviere, Juez de
Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial.
2.- “En los actos de jurisdicción voluntaria, procederá el recurso de apelación y sólo en efecto devolutivo si
la demora hubiere de irrogar perjuicio al solicitante”.
La determinación del efecto es privativa del juez, quien debe apreciar con prudencia las circunstancias del
caso.
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Venta de mercancías por cuenta del comprador: en los casos en que la ley autoriza al vencedor la venta
de las mercaderías en remate público por cuenta del comprador, el juez la decretará con citación de éste si
M
estuviere en el lugar del juicio, o del agente fiscal en su defecto sin determinar si la venta se hace o no por
cuenta del comprador.
El CPC de la Nación Capítulo VI - Reconocimiento. Adquisición y Venta de Mercaderías
Artículo 782 - Reconocimiento de mercaderías. Cuando el comprador se resistiese a recibir las
mercaderías compradas, sosteniendo que su calidad no es la estipulada, si no se optare por el procedimiento
CO
establecido en el Artículo 773, el juez decretará, sin otra sustanciación, a solicitud del vendedor o de aquél,
su reconocimiento por uno o tres peritos, según el caso, que designará de oficio. Para el acto de
reconocimiento y al solo efecto de controlarlo y formular las protestas escritas que considere pertinentes,
citará la otra parte, si se encontrare en el lugar, o al defensor de ausentes, en su caso, con la habilitación de
día y hora.
Igual procedimiento se seguirá siempre que la persona que deba entregar o recibir mercaderías, quisiera
hace constar su calidad o el estado en que se encontraren.
Artículo 783 - Adquisición de mercaderías por cuenta del vendedor. Cuando la ley faculta al comprador
para adquirir mercaderías por cuenta del vendedor, la autorización de éste, quien podrá alegar sus defensas
ODM.
dentro de tres días.
Si el vendedor no compareciere o no se opusiere, el tribunal acordará la autorización. Formulada oposición,
el tribunal resolverá previa información verbal.
La resolución será irrecurrible y no causara instancia.
Artículo 784 - Venta de mercaderías por cuenta del comprador. Cuando la ley autoriza al vendedor a
.CD
efectuar la venta de mercaderías por cuenta del comprador, el tribunal decretara el remate público con
citación de aquél, si se encontrare en el lugar, o del defensor de ausentes, en su caso, sin determinar si la
venta es o no por cuenta del comprador.
A
Protocolización: es incorporar al protocolo notarial una escritura matriz u otro documento que requiera esta
formalidad. Esto a los fines de darle: autenticidad, fecha cierta, y los efectos de todo instrumento público.
El protocolo es un libro de registro. Está constituido por una serie de pliegos de papel sellado, los que llevan
una numeración propia y deben estar rubricados por el colegio de escribanos.
Instrumentos públicos: la solicitud se substanciará con intervención del agente fiscal. Igual trámite se dará a
DIDL
todo pedido de protocolización de cualquier instrumento respecto de la que se requiera autorización judicial.
Testamento cerrado: es un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, por el cual una persona
dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte.
Habrá “testamento cerrado” cuando el testador entregue al escribano un pliego conteniendo las
disposiciones testamentarias dentro de un sobre cerrado, y manifestando, en presencia de testigos, que lo
LA F
escrito en el pliego es su testamento. Debe estar firmado por el testador, pero no se exige que esté escrito por
él. El sobre debe estar firmado y fechado por el testador, el escribano y los testigos.
Todo el que tenga interés en un testamento cerrado puede presentarlo o pedir su exhibición, comprobando la
muerte del testador.
Presentado el testamento, el juez levantará acta que exprese el estado material en que se encuentre, la que
FI
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M
Acreditada la autenticidad de la letra y firma, se dictará auto mandando protocolizar el testamento.
Testamentos especiales de testar:son aquellas que pueden utilizarse en situaciones excepcionales. Tiene la
misma eficacia que los ordinarios pero, la característica fundamental del testamento especial es que su
validez se encuentra sujeta a un período de tiempo, vencido dicho período se produce la caducidad del
testamento (ej. testamento militar, testamento marítimo).
CO
Todo testamento que no sea cerrado u ológrafo hecho fuera de los protocolos públicos en forma autorizada
por la ley será protocolizado previa vista al agente fiscal.
La reposición de títulos por medio de la prueba sobre su contenido, en los casos en que no sea posible
obtener segunda copia se substanciará con intervención del Ministerio Fiscal, en la misma forma que la
reposición por medio de la segunda copia. E1 título supletorio será protocolizado.
DIDL
Declaración y cesación de incapacidad, artículos 682-686 CPC: Si bien hay supuestos de "incapacidad que
no necesitan de declaración judicial, como el caso de las personas por nacer y los menores, se requiere un
pronunciamiento judicial para declarar incapaz a una persona por demencia o sordomudez si el afectado no
sabe darse a entender por escrito.
La declaración de incapacidad deberá solicitarse por parte legítima, y se substanciará por el trámite de
LA F
juicio sumario, ante los tribunales colegiados de familia. Presentada la solicitud, el juez nombrará un curador
provisorio para que represente al incapaz en el juicio (curador ad litem). Todas las actuaciones se harán con
intervención del defensor general y del peticionario.
Si la incapacidad fuera notoria o el juez tuviese conocimiento de ella, se mandarán entregar bajo inventario
los bienes del incapaz a un curador provisorio, que “podrá” ser (o no) el mismo que se hubiere nombrado
FI
para el juicio y se decretará la inhibición general del presunto incapaz. Este curador no es indispensable
(curador ad bona), solo se nombra si hay bienes (el ad litem sí es indispensable).
Es esencial en este procedimiento, el informe pericial de 3 facultativos si los hubiere en el lugar. Si el
presunto incapaz estuviere recluido en un establecimiento oficial, el informe podrá ser producido por
médicos del mismo.
El dictamen de los peritos psiquiátricos deberá contener el diagnóstico; fecha aproximada en que la
enfermedad se manifestó; si sería mejor o peor internarlo.
El juez, siempre que fuere posible, deberá tomar conocimiento directo y personal del presunto incapaz si éste
pretendiere ser oído, será admitido como parte (puede ofrecer pruebas que hagan a la defensa de su
capacidad).
Para declarar incapaz a una persona por demencia es necesario que, por causa de enfermedad mental, no
tenga aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.
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La declaración de demencia deberá hacerse a solicitud de parte legitimada, nunca de oficio. Las partes
legitimadas para pedir la declaración de demencia son:
el esposo o esposa no separados personalmente o divorciados;
los parientes del demente;
el ministerio de menores;
CO
el respectivo cónsul, si el demente es extranjero:
cualquier persona del pueblo si el demente es furioso o incomoda a sus vecinos.
Pueden pedir la declaración de sordomudez las mismas personas que pueden solicitar la declaración de
demencia.
solicitud del ministerio de incapaces o con su intervención, sin forma de juicio, a menos que alguien
pretendiere tener derecho a ser nombrado: en este caso se substanciará su pretensión enjuicio sumarísimo. Si
el menor fuese mayor de 14 años, el juez deberá oírlo respecto a la elección de tutor. El auto que recayere
será apelable.
DIDL
Confirmado o hecho el nombramiento, se procederá al discernimiento del cargo, levantándose acta en que
conste el juramento o promesa de desempeñarlo fiel y legalmente y la autorización judicial para ejercerlo. El
acta debe estar autorizada por el actuario (secretario del juzgado que da fe de ciertos actos y autoriza con su
firma determinadas actuaciones).
Nota: Extendida el acta, el tutor está facultado legalmente para actuar, pero deberá además inscribirse en el
LA F
Registro Público de incapaces para que sus actos produzcan efectos respecto de terceros.
Suspensión de la patria potestad: se substanciarán por el trámite del juicio sumarísimo, ante el tribunal
colegiado de familia, la suspensión o limitación de la patria potestad y la remoción de tutores y curadores,
con intervención de la parte que la hubiere solicitado y del defensor general.
FI
Autorización para contraer matrimonio, artículos 689-691 CPC: el procedimiento para obtener la
autorización judicial para contraer matrimonio puede promoverse con 2 fines distintos:
1. Licencia o dispensa judicial: es suplir la falta de padres o representantes legales cuyo asentimiento se
requiere para celebrar el acto. Este es un procedimiento no contencioso.
2. Juicio de disenso: para resolver la oposición formulada a la celebración del matrimonio, el cual tiene
carácter contencioso, porque quienes tienen la facultad de conceder dicha autorización se nieguen a otorgarla
(por ej. por inmadurez del menor o conducta desordenada de la persona que pretende casarse con el menor)
La autorización para contraer matrimonio se acordará en el juicio verbal, privado y meramente informativo,
ante los tribunales colegiados de familia, con intervención de la persona que deba prestar la autorización y
del defensor general.
151
Declaración de simple ausencia y con presunción de fallecimiento, articulo 692 CPC: la declaración de
simple ausencia se substanciara por el procedimiento del juicio sumarísimo y la de ausencia con presunción
M
de fallecimiento por el sumario, con sujeción a los términos y normas del Código Civil y leyes especiales.
En ambos casos, el cargo de curador de los bienes y el de defensor del ausente podrá recaer en la misma
persona. Pero el ausente no es un incapaz, él no obra por sí mismo justamente porque está ausente.
Simple ausencia: tiene como requisitos: la ausencia de la persona de su domicilio más la falta de noticias
sobre su existencia; bienes abandonados y falta de apoderado.
CO
Se procura adoptar medidas para proteger los bienes del ausente mediante la designación de un curador a sus
bienes. A lo cual se llega mediante la declaración de ausencia.
Pueden denunciar la ausencia:
a) Toda persona que tiene un interés legitimo respecto de los bienes del ausente: herederos, acreedores, etc.;
b) Ministerio Público en representación de un incapaz, como ser los hijos menores del ausente.
Se publica un edicto durante 5 días citando al ausente. Si no aparece se declara la simple ausencia y se
nombra curador a los bienes, quien sólo administra, no puede disponer salvo caso de urgencia con
autorización judicial. Son preferidos para designar como curador el cónyuge; los hijos; el padre o la madre;
hermanos o tíos.
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
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M
concurren sucesores que invocan derecho que se excluyan recíprocamente. O aunque sean concurrentes,
desistir sobre los actos de administración.
Clases de procesos sucesorios: sucesión legítima (ab intestado o intestado) que tiene lugar cuando la
sucesión se detiene por voluntad de la ley, y la sucesión testamentaria que ruega cuando lo es por voluntad
CO
del hombre manifestado en testamento valido.
La ley puede intervenir de dos maneras:
1)- tiene lugar cuando existe determinada categoría de herederos que reciben al nombre de forzosos o
legitimarios, los que no pueden ser privados de una determinada porción de la herencia o de los bienes.
2)-ocurre cuando el causante no ha expresado su voluntad mediante un testamento y entones la ley interpreta
cual hubiere sido ella y elige en primer lugar a la línea descendiente, luego a la ascendiente y por último a la
colateral.
Los herederos testamentarios: no gozan del derecho
Algunos herederos ab intestado como los forzosos si la tiene.
ODM.
INTESTATA: cuando no hay testamento o cuando habiéndolo no hay en él, institución de herederos.
La regla se extiende a los casos en que el testamento es invalido, los herederos instituidos son incapaces de
serlo, repudian la herencia o son declarados indignos, o cuando exista un testamento en que se instituye al
menos un heredero.
.CD
SUCESIÓN MIXTA: la presencia imperativa de la ley en protección a los herederos forzosos nos
colocarían frente a una sucesión ab intestato y por el o no nos encontramos con una sucesión testamentaria.
A
Competencia: el juez del último domicilio del causante es el competente para entender en su secesión, este
principio se mantiene aunque exista un solo heredero en nuestra provincia su conocimiento corresponde a la
justicia de 1° instancia de distrito civil y comercial.
En primer término para ciertas personas debe estarse a su domicilio legal para la fijación de competencia
sucesoria.
DIDL
Luego tenemos la hipótesis más frecuente de personas que solo tienen domicilio real. Generalmente en las
partidas de defunción consta el último domicilio del difunto, pero como esta prueba el derecho y el lugar en
que ocurrió, pero no el domicilio que tenía el causante, tal constancia es solo una presunción que admite
prueba en contrario sin necesidad de impugnar el documento.
Es necesario comprobar el último domicilio, al fallecer el causante en otra parte, aun en el extranjero,
LA F
proveyendo información sumaria ante el juez a quien la parte considera competente y valerse de todo género
de pruebas.
Por último si la prueba del domicilio del causante es dudosa o contradictoria se admite que la competencia se
determine por el domicilio de los únicos herederos presentados, si no hay otros que la contradigan o si
forman la mayoría de ellos, pero si la duda versa sobre cuál fue el ultimo domicilio real, se debe tener como
FI
Casos especiales:
Sucesiones vinculadas: nos encontramos ante juicios sucesorios de dos personas cuya relación es de orden
patrimonial, pues existe identidad aunque sea parcial de mora hereditaria y en donde la partición aún no se ha
efectuado, pensándose entonces que además de manifiestas razones de conexidad, importantes motivos de
economía procesal, aconsejan su acumulación ya que resulta conveniente que un mismo juez entienda en la
división y liquidación de un patrimonio común.
La vinculación o conexidad es patrimonial y no de parentesco, la sucesión del heredero testamentario puede
acumularse a la del causante si es el único patrimonio que se denuncia o la mayoría de los bienes son los que
recibe esta. Pero esta prórroga la aceptamos en razón del turno, más no si se pretende hacerlo con la
territorial ya que la prorroga expresa o implícita que se admite de esta, lo es cuando se litiga en base a
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Iniciación simultaneas ante distintos jueces: con frecuencia ocurre que la sucesión de una persona es iniciada
en forma más o menos simultanea por distintos interesados ante diferentes jueces de la misma jurisdicción,
se hace necesario disponer la acumulación de autos como regla debe estarse al que primero si inicio.
El registro de procesos universales crea un mecanismo orientado a conocer a iniciación de la sucesión y
evitar así la sustanciación de procesos sucesorios relativos al mismo causante.
Es necesaria la presentación ante el mismo, por duplicado y dentro de 3 o 10 días de iniciado el proceso, de
M
un formulario en que consten los datos indispensables para la individualización del difunto y el juzgado
donde aquel radica; el registro devuelve a los interesados uno de los ejemplares, en el que certifica si existe o
no otro proceso similar respecto al mismo causante, debiendo ese ejemplar ser agregado a la causa, sino se
cumplen estas diligencias, el juez de oficio debe intimar su cumplimiento por el termino de dos(2) días, bajo
apercibimiento de tener al interesado por desistido y ordenar el archivo de las actuaciones.
CO
Caso en el que el ultimo domicilio del causante sea en el extranjero y existan bienes en nuestro país si aquí
quedan bienes que deben estar sujetos a la ley nacional será competente el juez argentino donde se
encuentren y si los hay en varias jurisdicciones cualquiera de ellos a la elección de quien inicie el juicio y si
se hubieran iniciado en dos o más lugares la acumulación se hará sobre el primero que previno.
Nuestra ley adopta el sistema de unidad, estableciendo que el derecho de sucesión al patrimonio del difunto
se rige por la ley de su último domicilio, sean nacionales o extranjeros, ello supone, un solo proceso
sucesorio el que ejerce fuero de atracción sobre las acciones.
Excepciones:
ODM.
-los bienes inmuebles situados en la Republica los que son regidos por nuestras leyes, solemnidades,
capacidad y modos de transmisión, tanto puede ser adquirido, transferido o perdido por la legislación
argentina.
-los bienes muebles con situación permanente también son regidos por la ley de su Nación, muebles
.CD
registrables, semovientes, los depósitos bancarios, títulos, acciones.
En caso de división de una misma sucesión entre herederos extranjeros y argentinos, o extranjeros
domiciliados en el estado, estos últimos tomaron de los bienes situados en la republica una porción igual al
valor de los bienes situados en país extranjero de que ellos fuesen excluidos por cualquier titulo, en virtud de
A
las leyes o costumbres locales, la norma que protege a los herederos argentinos, entes o no domiciliados en el
país y a los extranjeros aquí domiciliados, frente a los herederos extranjeros que concurran con ellos, contra
las exclusiones de que pueden ser víctimas en otros países, estableciendo un régimen de igualdad y defensa
de la legítima que importa una excepción o legitimación al principio de la unidad sucesoria que persigue la
rectificación de la partición que vulnere dichos extremos en perjuicio de aquellos.
DIDL
-Tratados de Montevideo (Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay) los juicios a que dé lugar la
sucesión por causa de muerte, se seguirán ante los jueces de los lugares en que se hallen situados los bienes
hereditarios.
La pluralidad de sucesiones, hay absoluta independencia entre los bienes de un lugar y los de otra
LA F
jurisdicción.
MEDIDAS PREVENTIVAS: la justicia debe tomar medidas conservatorias sobre los bienes de una
sucesión:
-cuando lo solicite alguna persona, invocando su calidad de albacea, heredero, legatario o acreedor.
FI
- de oficio cuando no hubiere herederos conocidos o cuando todos ellos estuvieren ausentes.
- cuando lo solicite el ministerio publico.
-cuando lo solicite el concejo general de educación, espontáneamente o por denuncia de terceros, con la
especificación de tratarse de herencia vacante.
-cuando lo soliciten los cónsules.
Tienden a individualizar y conservar el asiento sucesorio, como así mismo a tratar que las actividades o
negocios del causante no se interrumpan, se toman inaudita parte, y como son simplemente precautorias, no
prejuzgan sobre la propiedad de los bienes sobre las que recaen. No corresponde su dictado si no es verosímil
la propiedad del muerto sobre los bienes en cuestión sin perjuicio de que ella se discuta en proceso
contencioso, tampoco cuando los bienes se encuentran en poder de un tercero, situación en que los herederos
tendrán que entablar las alusiones pertinentes para su restitución y recaen en el correspondiente juicio pedir
medidas precautorias.
154
M
El juez procederá a sellar todos los lugares, o muebles sonde hubiera papeles o bienes; nombrará depositario
al cónyuge que viviera en compañía del causante, a los parientes más próximos, o el albacea y tomara las
medidas que juzgue oportuno, levantando acto de todo lo obrado.
Si se promoviera declaratoria de herederos, se levantaran los sellos para practicar el inventario, las medidas
de seguridad se levantaran según o no correspondan.
CO
Fuero de atracción: el juez del sucesorio no se limita a este, sino que su conocimiento se extiende a
cuestiones vinculadas con la transmisión, donde aparece el fuero de atracción, que encuentra su sustento en
la ley y es una virtualidad que tiene el juicio sucesorio de atraer para ser resueltos por un mismo juez
acciones referidas a los bienes que componen el acervo hereditario o al título de ellos, dicho fuero concierne
el orden público no puede dejarse de lado la voluntad de los particulares y es posible que sea declarado de
oficio por el juez.
Este fuero funciona “pasivamente”, cuando la sucesión es demandada, en cambio es activamente cuando por
ejercer los herederos acciones pertenecientes al derecho se aplican las reglas normales de la competencia.
ODM.
Comienza desde que se promueve el juicio de declaratoria de herederos, y termina al ponerle fin al estado de
indivisión con la partición total e inscripción de las respectivas hijuelas en el registro o se haya operado
sucesorio de la partición.
-Acciones comprendidas:
.CD
° las demandas concernientes a los bienes hereditarios, cuando son interpuestas por alguno de los sucesores
universales contra sus coherederos.
° las demandas relativas a la garantía de los lotes entre los coparticipes y las que tiendan a la reforma o
nulidad de la partición.
A
° las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque sean a título particular como
sobre la entrega de los legados.
° Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia (gastos de ultima
enfermedad, entierro, honorarios etc.)
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-Acciones excluidas:
° La acción de reivindicación.
° La acción de división del condómino.
° Usucapión.
° Interdictos.
LA F
° La que por su carácter real correspondan al juez del lugar de la situación del bien.
-Sucesión concursada:
En primer lugar, nos hallamos frente a quien fallece cuando ya se encuentra concursado, la muerte del fallido
no afecta el tramite ni los efectos del concurso, los herederos sustituyen al causante, debiendo unificar
FI
personería, en el juicio sucesorio no se realiza tramite sobre los bienes objeto del desapoderamiento y se
decide sobre la persona que represente a los herederos en la quiebra.
Luego, tiene lugar cuando abierta la sucesión, esta cae en insolvencia y lo encontramos en la misma ley
cuando permite la declaración del concurso del patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del
patrimonio de los sucesores.
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M
-Los acreedores de los herederos o de la sucesión
-El concejo de educación
- Todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes.
Pueden hacerlo los sucesores de los herederos o de la sucesión mientras que en el juicio sucesorio solo es
permitido iniciarlo los acreedores de los herederos si estos no lo hacen.
CO
El concejo de educación puede intentarlo cuando se haya reputado vacante la herencia, pueden solicitar la
declaratoria todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes. Mientras el concejo,
cesa su intervención con el dictado de la declaratoria de herederos, salvo la posibilidad de continuar cuando
la herencia haya sido reputada vacante reconociéndole que promueva juicio sucesorio y todo lo atinente a la
declaración de vacancia de aquella, para que el producido de la venta de los bienes sucesorios salvo que
aquellos pasen al fisco.
Si la providencia inicial denegare la apertura del proceso cabe la impugnación mediante recurso de
reposición y apelación subsidiaria, o directamente por este si la cuestión haya sido sustanciada o se cause un
ODM.
gravamen irreparable.
El derecho de los acreedores, el concejo de educación y del albacea consular, solo podrá ejercerse después de
60 días del fallecimiento del causante si antes no hubieren los otros interesados promovido las gestiones
pertinentes, exceptuándose los acreedores a quienes se les diere fianza suficiente por el importe de sus
créditos o que tuvieren estos asegurados con hipotecas y otras garantías reales como también a los legatarios
.CD
de la cosa o cantidad determinada y a los cesionarios de cantidad si se les hiciere entrega de la cosa o
cantidad o se les diere garantía suficiente de entregársela.
Los verdaderos y principales interesados en lo sucesorio son los herederos y legatarios, de ahí que el derecho
de solicitar la declaratoria de herederos otorgado a los acreedores, el concejo de educación y el albacea deba
A
primeramente, ante la falta de diligencia de aquellos respetar el paso del término de los sesenta (60) días.
La intervención de los acreedores y del concejo de educación cesaría tan pronto como se presenten los
herederos que acrediten, su carácter pero conservaran el derecho de elegir los procedimientos cuando los
herederos omitan hacerlo en el término de veinte (20) días.
Los acreedores pueden solicitar que se levante inventario provisorio de los bienes relictos y que se fije un
DIDL
término a los herederos para que acepten o repudien la herencia. A razón de la ley de fundo prevee que los
terceros interesados pueden exigirle que se pronuncie en un término que no supere los treinta (30) días. 1°
ocho (8) días de luto y llanto y puede ser hecha judicial y extrajudicial.
No debe olvidarse la vigencia de los demás medios que la ley de fondo otorga a ambos acreedores, así entre
los acreedores de la sucesión, el régimen de pago, la imposibilita al heredero de cumplir las obligaciones que
LA F
gravan la persona y patrimonio del difunto y las que nacen de la transmisión del a misma.
El acreedor del causante puede presentarse en el proceso sucesorio requiriendo que su crédito sea declarado
judicialmente de legitimo abono, lo que ocurrirá si corrido el traslado a los herederos todos ellos, siendo
capaces le prestan conformidad, correspondiendo su pago, pero no la imposición de costas por no haber
existido controversia o parte vencida.
FI
Si el pago no se efectiviza la única virtualidad de la resolución que admite al crédito como de legitimo abono
es darle a su titular el rango de acreedor reconocido.
Por el contrario basta que algún heredero desconozca el crédito o guarde silencio, no pudiendo peticionarse
la apertura a prueba del simple procedimiento que había instaurado.
Los acreedores personales de los herederos pueden embargar su parte en los créditos hereditarios y pedir que
se obligue a los deudores a su pago, demandar la revocación de la renuncia efectiva por su deudor y
subrogarse en sus derechos sucesorios hasta la concurrencia de lo que le es debido.
Las costas causadas a instancia de los acreedores, ya sea en la iniciación o en la prosecución de los tramites,
no podrán ser declaradas a cargo de la masa sino cuando, por resolución firme se reconozca la legitimidad de
sus créditos.
El heredero condicional o el que se presente con posterioridad a la declaración de herederos y antes de
aprobarse la partición podrá ejercer todas las medidas conservatorias de sus derechos y pedir que se reserve
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-reinscribir la hipoteca
-pedir la separación de patrimonios
-anotación preventiva del derecho en los registros de publicidad
-en caso de excepciones ejercitar la acción pauliana
-obrar contra los detentores de las cosas.
CO
La declaración de herederos contiene la posesión de la herencia en favor de los que no la hubieren
adquirido en virtud de la ley.
Se puede decir que la posesión de la herencia que concede el auto de declaratoria de herederos o aquellos
sucesores que no la adquieren ministerio legis desde la muerte del causante, no es otra cosa que la
investidura de la calidad de herederos con cuyo auxilio pueden ejercerse los derechos correspondientes a tal
carácter. Posesión hereditaria el reconocimiento de la calidad de herederos, el que a veces hace la ley de
pleno derecho sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, y otras exige una declaración del
magistrado, todos los herederos necesitan del reconocimiento en la práctica, sobre todo después de la
ODM.
creación del registro de propiedad en el que es necesario inscribir toda transmisión de dominio, sea
inmuebles o muebles registrables, también se la debe tener en cuenta cuando se la Persia por los herederos el
cobro de un crédito divisible que tenía el causante , la declaratoria permite conocer al demandado no solo la
calidad sino también la cantidad de herederos, evitando así no caer en la eventualidad de pagar mal.
Quienes tienen la posesión hereditaria de pleno derecho solo necesitan comprobar el vínculo para iniciar
.CD
acciones judiciales, mientras que los otros antes del otorgamiento de la posesión judicial no podría
demandar ni ser demandados por cuestiones de sucesión.
La declaratoria de herederos debe solicitarse comprobando la muerte del autor y acompañando los
documentos relativos al título que invoca u ofreciendo justificarlos en la oportunidad correspondiente.
A
No son válidas las actuaciones promovidas en el juicio sucesorio por quien no está investido, ni sustancial ni
formalmente para ello, en virtud de un derecho dependiente de la sucesión los herederos no deben
necesariamente respetar los nueves (9) días de luto y llanto para promover el proceso.
Presentada la solicitud, se llamara por edictos que se publicaran cinco (5) veces en diez (10) días, a todos los
que se creyere con derecho a la herencia, sin perjuicio de hacerse las actuaciones directas a los que tuvieran
DIDL
domicilio conocido.
La citación se hace a herederos, legatarios y acreedores y la notificación se efectuar en el boletín oficial.
Cuando el causante tuviera diversos nombres, los edictos deben publicarse por todos ellos separados por la
preposición adversativa son nulas las notificaciones efectuadas por edictos si se conoció el domicilio. Quien
invoque mala fe del poseedor de la herencia deberá probar que conoció que existían herederos de igual o
LA F
mejor derecho.
Si el que aspira a la herencia sabe que hay otro pariente más próximo que ignora la apertura de la
sucesión, antes de tomar posesión de los bienes hereditarios, debe hacérselo saber porqué la inacción como
heredero del pariente más próximo se debe a un vicio de la voluntad, la ignorancia de la muerte del causante
que excluye la conducta voluntaria de no presentarse, si el heredero con mejor derecho a pesar de haber sido
FI
notificado , se mantiene inactivo, el otro puede tomar la posesión de la herencia sin incurrir en mala fe, basta
que acredite la inacción de este, entonces será de buena fe. Para que se dicte la declaratoria de herederos, con
su invocación y prueba del título.
Cuando se presenta un cónyuge sin hijos que concurre a la herencia con los ascendientes del pre-muerto, lo
cual invoca un titulo suficiente para obtener la declaratoria.
La ausencia o inacción de ellos no perjudica la marcha del juicio si suspende la declaratoria, tampoco es
necesario un nombramiento y actuación del defensor de ausentes para resguardar los derechos de posibles
herederos, denunciados, con domicilios conocidos o ignorados.
Vencido el término, si las partes lo pidieren se decretara la apertura a prueba por veinte (20) días,
Clausurado este las partes podrán informar dentro de diez (10) días, transcurridos los cuales se llamara a
autos y se dictara resolución dentro de los diez (10) días siguientes. El ministerio fiscal es parte de este
procedimiento si antes de la declaratoria de herederos se presentaran nuevos pretendientes, serán oídos en la
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M
ulterior de algún pretendiente a la herencia o que sea en virtud de la omisión en la misma de alguno
presentado antes y cuyo carácter se encuentra justificado.
Siempre que durante el trámite de la declaratoria de herederos sea necesario el nombramiento de
administrador, el juez lo hará a pedido de parte o de oficio y con carácter provisorio, se prefiera en lo posible
al conyugue o al heredero que haya acreditado prima face su calidad y sea más apto y ofrezca mayores
CO
garantías si nadie estuviera en esas condiciones, el nombramiento reconocerá en un abogado de la lista. El
incidente correrá por separado sin suspender el principal y la resolución que se dicte será apelable en efecto
devolutivo. El administrador así designado continuara en ejercicio del cargo hasta que se nombre uno
definitivo a los herederos declarados resuelvan su cese.
El nombramiento del administrador provisorio presupone la fijación de una audiencia por parte del juez
ante la solicitud formulada por un peticionario legitimo que acredita el peligro en la demora ella puede
obviarse en la hipótesis en que todos los herederos presentados pidan por escrito la designación de
determinada persona. Las facultades del administrador provisorio son las mismas reconocidas al
administrador definitivo. El administrador provisorio será rectificado por los herederos declarados
ODM.
transformándose en definitivo.
La declaratoria de herederos no tiene sino efectos patrimoniales no prejuzga acerca de los vínculos de
familia, ni causa estado, se entiende siempre sin perjuicio de terceros y de la vía ordinaria que podrán
entablar el pretendiente no declarado o el concejo de educación en su caso.
No hacen cosa juzgada material entre las parte, pero en cambio tiene validez, respecto de terceros, por más
.CD
que la declaratoria de herederos no cause estado y se dicta siempre en cuanto por derecho hubiere lugar,
declara a quienes han demostrado poseer vocación hereditaria respecto a determinadas sucesiones, no hace
cosa juzgada entre los coherederos, al no implicar una controversia judicial entre los pretendientes a la
herencia, no se les puede imponer a los interesados hacer un examen minucioso de los documentos que
A
prueban vocación hereditaria, de manera que si luego descubran la falsedad están habilitados para probarla
en juicio contencioso.
Pero si en el sucesorio los herederos han aceptado el carácter hereditario de otro, concluyendo en una
situación dudosa, mas tarde no podrán impugnar la declaratoria.
Siempre es procedente la acción ordinaria de petición de herencia la declaratoria de herederos no se suspende
DIDL
porque alguno de los pretendientes a la herencia deba justificar su titulo en juicio ordinario por que se
formulen oposiciones a quienes presenten un titulo suficiente, se declara en favor de los que hayan
justificado en forma el llamamiento constituyendo la declaratoria de herederos, una sentencia es factible si
impugnación por los medios que la ley establece.
LA F
-apelación en relación
-nulidad: falta de publicación de edictos
Mediante incidente de nulidad pueden atacarse todos los actos que no son decisorios o que no importan una
resolución, los cuales son impugnables por vía de recurso.
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-reposición: si se desea atacar una resolución judicial dictada sin sustanciación, ya sea aquella validez o no,
el único recurso que procede es el de reposición, no siendo admisible el recurso de nulidad deducido ante el
mismo juez que dicto la resolución recurrida.
Cuando se trata de errores materiales u omisiones, cabe el recurso de aclaratoria.
La justificación del título que se invoca se hará exclusivamente con la prueba preexistente que por sí mismos
acrediten el parentesco invocado, la supletoria correspondiente o el reconocimiento de los coherederos, las
declaratorias de herederos, en original o en copia legalmente presentada y con informe del Registro General
acerca de su subsistencia, constituirá prueba suficiente a tales efectos cualquier otra pretensión hereditaria
fundada en distintas pruebas se tendrá como acción de petición de herencia o la que por derecho corresponda
y correrá por separado según el trámite del juicio ordinario.
El carácter de heredero se acredita por la prueba preexistente como las partidas, la libreta de familia y las
partidas parroquiales.
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entendieron las partidas hacen imposible obtener testimonios autentificados. La admisión legal de la prueba
supletoria abre la posibilidad de todos los medios de prueba. Incluye el reconocimiento de los coherederos,
se da cuando algún pretendiente a la herencia no puede justificar su titulo y los demás lo reconocen. Para ser
idóneo debe ser voluntario, claro o inequívoca, el reconocimiento de coherederos produce efectos
patrimoniales, no otorga un titulo constitutivo de estado de familia ni tampoco acredita parentesco.
CO
Dada la repercusión patrimonial negativa que tiene el reconocimiento de coheredero en el caudal hereditario
de quien lo ha efectuado.
Si la demanda hubiere de dirigirse contra una persona fallecida o si el demandado muriere durante el
procedimiento, se emplaza por edictos en la forma ordinaria a los herederos, en caso que no comparecieren
en termino, se nombrara un curador, que tendrá la doble función del curador ad hoc de la herencia y en su
caso, de defensor de los herederos rebeldes y con lo cual se entenderá la demandas o el procedimiento.
Juicio sucesorio: dictada la declaratoria de herederos, comienza el juicio sucesorio que pueden promoverlo:
ODM.
<El conyugue, los herederos y legatarios.
<El albacea
<Los acreedores de los herederos si estos no lo hicieren.
<El concejo de educación, cuando se haya reputado vacante la herencia
El objeto del juicio es la determinación del haber dejado por el causante y su ulterior distribución entre los
.CD
herederos o beneficiarios, comprendiendo las etapas de inventario, avaluo y partición.
A)-INVENTARIO Y AVALUO
El inventario es una operación mediante la cual se determinan los bienes que constituyen el acervo sucesorio
A
y las deudas que lo gravan, haciéndose la enumeración y descripción de ellos, resulta innecesario cuando se
persigue la distribución entre los herederos de dinero en efectivo títulos de renta, acciones o cuotas de
partición societaria, u otros bienes similares cuya división puede practicase sobre la base de una simple
operación aritmética que no requiere ni conocimientos especiales.
-Formas:
DIDL
Inventario privado y judicial si todos los herederos son mayores de edad y están conformes, pueden hacer el
inventario extrajudicialmente y presentarlo a los autos bajo la forma de una denuncia de bienes basta que un
heredero lo pida para que el inventario deba hacerse judicialmente dentro del proceso sucesorio.
Cuando hay menores, si están representados por sus padres y estos no tienen interés en la herencia, es
igualmente factible el inventario privado y si están asistidos por sus padres también sería posible que el
LA F
inventario asuma la forma de una simple denuncia de bienes presentadas al juez de la sucesión.
Habiendo incapaces, el inventario sebe ser judicial, Al albacea se le impone la confección del inventario de
los bienes sucesorios y el testador no lo puede dispensar en la obligación.
El inventario y avaluo debe hacerse judicialmente:
1)- cuando la herencia hubiere sido aceptada con beneficio de inventario o hubiere el heredero pedido
FI
Aceptación con beneficio de inventario: el inventario debe ser hecho ante un escribano y dos testigos, con
citación de los legatarios y acreedores que se hubiesen presentado, la intimación para inventarios debe ser
hecha judicialmente. La aplicación de las normas procesales en cuanto a la designación del escribano por un
juez de quien es un delegado la citación de herederos, legatarios, acreedores, realización y aprobación
judicial del inventario. El inventario se levanta en papel simple o de actuación notarial, pero no en protocolo
ya que es un acto que nada tiene que ver con las escrituras, que allí se extienden, y aunque se realice con
intervención de un escribano sin registro o ni siquiera autorizado, porque basta que ostenté el titulo
159
M
herencia, incluidos los bienes gananciales.
No será necesaria la conformidad de la mayoría cuando los interesados en minoría numérica representen más
de la mitad del patrimonio de la sucesión. No reuniéndose las condiciones expresadas, el perito será
nombrado por sorteo del a lista de abogados. Cuando hubiere acuerdo unánime de partes, el perito
inventariador y tasador podrá ser procurador.
CO
Cuando mediare acuerdo de partes o los interesados constituyeran la mayoría según los pactos previstos, en
el artículo anterior, el nombramiento de perito podrá proponerse directamente prescindiendo de la audiencia.
Forma de designación: salvo que exista común acuerdo, el nombramiento del inventariador y tasador, está en
manos de la mayoría de los sucesores presentes en el acto y con derecho no menos del 50%.
De los bienes hereditarios o de los que si bien en minoría numérico, representen más de la mitad de dichos
patrimonio incluidos los bienes gananciales.
Quienes lo designan: entre los interesados que concurren al nombramiento del perito debe incluirse a los
legatarios de parte alícuota, en caso de negligencia entre los interesados, a través de la acción oblicuo o sus
ODM.
acreedores personales y al cesionario de derechos hereditarios.
Quien puede serlo: el perito inventariador y tasador, al igual que el partidor, sea que su designación se
verifique por acuerdo de partes en alguna de las maneras dichas o que sea sorteado de la lista por no reunirse
tal acuerdo, debe ser un abogado. Pero también es posible que si existe acuerdo unánime de las partes ejerza
.CD
las funciones.
Inventariador y tasador un procurador, pero este no puede ser perito partidor.
Numero de peritos: se habla de perito en plural y sin limitar su número, y en la práctica es la designación
A
de varios cuando su propuestas de común acuerdo por todos los sucesores universales inventario, avaluo y
partición por más de un perito deben practicarse y presentarse conjuntamente bajo pena de nulidad y los
honorarios se regulan en conjunto.
Carácter del perito: delegado del juez para efectuar la tarea encomendada, quedando su labor sometido a la
DIDL
revisión del juez siempre que haya controversia entre las partes.
Aceptación del cargo: el perito inventariador y tasador, paridos deben aceptar el cargo ante el actuario bajo
juramento o afirmación de desempeñarlo legalmente, la aceptación es un registro esencial para la validez de
la pericia.
LA F
El perito procederá a practicar y presentar al juzgado las operaciones de inventario y avaluo, dentro del plazo
que el juez le fije, a pedido de parte y donde aviso al albacea, a los legatarios de parte alícuota y a los
acreedores que se hubieran apersonado, cuando sin causa justificada, son se presentasen las operaciones,
dentro del plazo si alguna parte así lo solicitare, sin perjuicio de las demás responsabilidades que su retardo
le derivaren.
La citación es a fin de hacerle conocer a los interesados el lugar y el momento en que se realizaran las
diligencias, pero si pese a ellos algunos o todos los citados no concurren, ni el acto se suspende ni está
afectando su validez, no hay un plazo para que el perito cumpla sus funciones, salvo que el juez lo fije a
pedido de parte.
El inventario contendrá la declaración del tenedor de los bienes, hecha ante el perito, de que no ha ocultado
ni existen otros en su poder perteneciente a la sucesión, especificar con claridad y precisión los bienes
inventariados y su tasación y será firmado por el perito y los interesados que quisieran hacerlo.
160
Inventario: en la confección del inventario, el perito debe entenderse con el tenedor de los bienes, ya que por
lo general existe una persona encargada de hacer la denuncia de los bienes.
Debe inventariar los bienes que estén en poder de la sucesión o que terceros tenga en su nombre, especificar
con claridad y precisión los bienes inventariados y su tasación, si los créditos se dividen de pleno derecho
entre los herederos en proporción a su parte hereditaria desde la apertura de la sucesión y por tanto no
integran la masa partible, en lo práctico la exclusión es exacta si han de tenerse en cuenta en el acto
particionario e incluso pueden adjudicar por entero a uno de los herederos.
M
En caso de existir bienes gananciales, en la masa hereditaria se computara la mitad correspondiente cujus y
la otra mitad integra la masa post-comunitaria perteneciente al conyugue supérstite por disolución de la
sociedad conyugal.
La masa hereditaria ha de deducirse las deudas y cargas de la sucesión, las primeras son las obligaciones
contraídas por el causante que se transmiten a los herederos, las segundas nacen con posterioridad a su
CO
muerte y que se origina como una conferencia de la apertura de la sucesión. El inventario debe contener una
descripción exacta y detallada de todos los bienes que componen la herencia abarcando el activo y el pasivo,
bienes muebles que no deben confundirse unos con otros, los semovientes se individualiza la especie, edad,
grado, cereales, peso especifico también se especificaran los instrumentos públicos o privados, si hubieran
créditos garantizado en hipotecas se individualizaran los testimonios de las escrituras, títulos, números y
series. Y los inmuebles, datos de inscripción, dominio, extensión, clases. El acta deberá ser firmada por el
perito, en cada una de las hojas que componen el inventario.
AVALUO: es una operación complementaria del inventario de los bienes hereditarios mediante la cual se
ODM.
determina el valor de cada uno de ellos son practicados por un perito, el tiempo del avaluo vendrá
determinado por el inventario, atribuyendo valores a cada uno de los bienes, ambas operaciones se presentan
junas al juez de la sucesión.
Practicadas las operaciones de inventario y avaluo se pondrán en manifiesto por un término de seis a doce
días, si transcurriere el plazo sin que hiciere oposición, el juez la aprobara sin más trámite y sin recuso
.CD
alguno.
El manifiesto de las operaciones de inventario y avaluo debe notificarse a los interesados por cedula y su
termino de seis a doce días es un plazo común.
Si se dedujeren reclamaciones sobre inclusión o exclusión de bienes, se substanciaran en pieza reparada y
A
por el tramite que corresponda según la naturaleza de la demanda, sin perjuicio de aprobarse el inventario en
la parte no observada.
1)- la impugnación fundada en estas últimas causas se ha de tramitar por vía incidental, y recluye en caso de
no deducírsela dentro del término de manifiesto inclusión o exclusión de bienes, puede ser planteada después
DIDL
2)- la resolución que se dicte en cualquiera de las 2 posibilidades o razones de impugnación del inventario
por falta de cumplimiento de las formalidades legales, deben practicarse nuevamente la diligencia, pero si
solo ordena la exclusión de algún bien esta no perjudica al resto.
LA F
3)- la aprobación de inventario en la parte no observada supone la continuación del juicio sucesorio y la
realización del a partición con respecto a los bienes no discutidos.
Si las reclamaciones versaren sobre el avaluo, se convocaría a los interesados y al perito a una audiencia, y el
juez resolverá sin más trámite y sin recurso, pudiendo nombrar de oficio un nuevo perito para que haga la
FI
retasa así como dictar cualquier otra medida para mejor proveer, si los que dedujeran la posición no
asistieren a la audiencia, se les dará por desistidos y serán a su cargo las costas causadas, en caso de
inasistencia del perito, este perderá el derecho a honorarios por los trabajos que hubiere practicado.
RETASA: designar un nuevo perito para que haga una retasa particular o general de los bienes, el perito está
expuesto a equivocarse, si el nuevo perito coincide en los valores dados por el anterior, los honorarios del
perito deberán ser a cargo el impugnante porque lo ocurrido demuestra su falta de razón, por el contrario si
surge que la valoración inicial no se ajustaba a los valores reales los honorarios del nuevo perito han de pesar
sobre toda la masa.
LICITACIÓN: los interesados podrán determinar si las licitaciones se hará en forma privada o judicial,
deberá manifestar al juez de la sucesión su voluntad de licitar uno, alguno o todos los bienes indivisoríos
161
M
CO
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
162
M
Competencia del Tribunal Laboral: la Organización y la Jurisdicción de los Tribunales del Trabajo, como
organismos especializados del Poder Judicial de la Provincia se regirán por las disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (Ley 10.160) complementado con lo establecido en el Código Procesal Laboral
de la Provincia de Santa Fe (CPLPSF) (Art. 1)
CO
Tanto a Nivel Nacional como a Nivel Provincial la Competencia es Material y Territorial e Improrrogable.
Competencia por razón de la materia (Art. 2) (materia sobre la cual versa la pretensión):
a) los litigios entre trabajadores y empleadores por conflictos individuales de derecho derivados del contrato
de trabajo o de una relación laboral, o de aprendizaje, becas y pasantías, aunque la pretensión se funde en
disposiciones de derecho común;
b) los desalojos que se promuevan para la restitución de inmuebles, o parte de ellos, cuando su ocupación se
hubiere acordado o concedido con motivo o como accesorio de una relación laboral, aunque no corresponda
ODM.
asignarle carácter remuneratorio según la legislación de fondo;
c) las demandas de restitución de muebles y efectos de una de las partes, bajo las mismas condiciones que el
inciso anterior;
.CD
d) las tercerías, en juicios de su competencia;
e) las acciones que promuevan las asociaciones sindicales por cobro de la cuota societaria, contribuciones
convencionales o en querellas por práctica desleal;
A
f) las pretensiones promovidas por los trabajadores o sus derechohabientes para la reparación del daño
ocasionado por los accidentes y enfermedades laborales, contra empleadores y aseguradores;
g) las demás causas contenciosas en que se ejerciten acciones fundadas en normas internacionales, estatales o
DIDL
profesionales de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y para los que la Constitución Nacional o la
Constitución Provincial, o una ley de esta Provincia, no hubieren establecido una competencia especial;
h) las causas que se promuevan para obtener la declaración de un derecho laboral, cuando el estado de
incertidumbre respecto de una relación jurídica individual, de sus modalidades o de su interpretación, cause o
LA F
i) la repetición de los fondos depositados con motivo de multas aplicadas por la administración laboral,
cuando hubieren sido revocadas o reducidas mediante el recurso previsto en el Artículo 3;
FI
j) la homologación de los acuerdos que empleadores y trabajadores celebren con motivo de una relación
laboral y las controversias que se deriven de los mismos; y,
k) toda acción fundada en las garantías constitucionales de libertad sindical y trato igualitario en el trabajo.
Competencia territorial (Art 7): Será competente a elección del trabajador demandante:
El juez del lugar del trabajo; el del domicilio del demandado o el del lugar de la celebración del contrato.
El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar de su última residencia.
Demanda que fuera promovida por el empleador, será competente el juez laboral del domicilio del
trabajador.
163
M
Todo lo que no está especialmente regulado en la Ley 7945 se tramitará de acuerdo a lo preceptuado en el
Código Procesal Civil y Comercial (CPCC Art. 272-300).
CO
se solicitan y las acciones que se proponen deducir, el juez accederá siempre y sin sustanciación alguna, a no
ser que las considere notoriamente improcedente.
Antes de entablada la demanda o en el curso del juicio, el juez, a petición de parte, según el mérito que
arrojen los autos, podrá decretar embargo preventivo en bienes del demandado y también disponer que éste
proporcione a su cargo la asistencia médica y farmacéutica requeridas por la víctima del accidente de trabajo
o enfermedad profesional en las condiciones previstas por la ley
Especialmente podrá decretarse a petición de parte, sin fianza, embargo preventivo sobre bienes del deudor,
en algunos casos:
* Cuando se justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes o que, por
ODM.
cualquier causa, se hubiera disminuido notablemente su responsabilidad patrimonial, en forma que
perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del peticionante surja verosímilmente de los
extremos probados;
* Cuando exista sentencia favorable o confesiones expresas o fictas de hechos que hagan presumir el derecho
alegado;
.CD
*cuando la existencia del crédito esté justificada con instrumento público o privado atribuido al deudor, si la
firma fuera reconocida o declarada auténtica;
* En los supuestos en que, conforme las leyes de fondo, los trabajadores tengan privilegio especial sobre los
bienes.
A
En los supuestos de embargos preventivos ordenados, antes del dictado de la sentencia de mérito, sobre
fondos, recaudaciones, cuentas corrientes o cualquier otra modalidad que conlleve la inmovilización de
dinero, la regla será la sustitución de la cautelar, conforme valoración que efectuará el juez o tribunal acerca
de la suficiencia del bien ofrecido. En caso de apelación, será otorgada con efecto devolutivo si ordena la
sustitución. En caso de allanamiento tempestivo del peticionante al pedido de sustitución, las costas serán
DIDL
Caducidad de las Medidas Previas y Cautelares (CPCC Art .286, 390 y 394)
No está específicamente regulado en el CPLPSF, se aplica el Art.145 Remisión al CPCC en forma supletoria.
LA F
a) el nombre; domicilio real y procesal; nacionalidad; edad; estado civil y profesión del demandante; número
de identificación tributaria, si lo tuviere;
b) el nombre y domicilio del demandado, si se conocieren, o los datos que permitieren su identificación,
incluido el número de identificación tributaria;
c) el objeto de la acción, designando en forma clara, sucinta y separada los hechos y el derecho en que se
funda;
d) el monto discriminado de lo reclamado. Cuando no fuere posible precisarlo, podrá diferirse su cálculo a la
prueba pericial o a la estimación judicial. En tal caso, deberán indicarse los rubros que componen la demanda
y las pautas necesarias para liquidarlos, expuestos de modo tal que el demandado pueda cuestionar o aceptar
concretamente dichos extremos. El juez, en la sentencia, podrá considerar como no demandados los rubros
que, siendo posible, no se hayan propuesto con los requisitos indicados y su cálculo o estimación no surgiera
de la prueba rendida;
164
M
51. La absolución de posiciones, el reconocimiento de documental por parte del actor y la prueba testimonial
serán producidas en la etapa procesal oportuna. En ningún caso la no producción total o parcial de estas
pruebas provocará la suspensión o postergación de la audiencia del Artículo 51 ni la ampliación del término
de pruebas previsto por este Código;
g) la petición en términos claros y precisos.
CO
Particularidades: con la demanda se acompañaran copias de la misma y de los documentos presentados. El
demandante puede acumular todas las pretensiones que tenga contra el demandado siempre que sean
competencia de la justicia del trabajo, no sean excluyentes entre sí, puedan suscitarse por los mismos
trámites o en el caso de que sean varios, las acciones sean conexas por el objeto por los hechos o por la
causa. (Art. 40 CPLPSF)
El juez puede denegar la acumulación o disponer la separación total o parcial de las acciones cuando lo
estime conveniente para la unidad del proceso. Ambas disposiciones son inapelables (Art 42 CPLSF).
ODM.
Incompetencia de oficio: recibida la demanda el juez examinará su competencia, cuando se considere
incompetente se declarará de oficio.
Si la demanda tuviese defectos de forma, omisiones o imprecisiones, se intimará al actor para que los
subsane en el plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada (Art.43 CPLSF).
.CD
Emplazamiento: admitida la demanda se emplazará al demandado con entrega de copias de ella y de los
documentos acompañados, para que comparezca y la conteste dentro de diez (10) días, con apercibimiento de
que si no lo hiciere se tendrán por ciertos los hechos vertidos en ella, salvo prueba en contrario (el plazo se
puede extender en el caso que el demandado se domiciliare fuera del asiento del juzgado hasta veinte (20)
A
días dentro de la provincia, hasta treinta (30) días dentro del país, cuarenta (40) días en el extranjero (Art.44
CPLSF).
En el caso de que el actor no pudiera establecer el domicilio del demandado o lo desconociere, se hará la
citación solo para estar a derecho con apercibimiento de rebeldía, por edictos que se publicarán sin cargo por
tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia, si comparece, se le corre traslado por cinco
DIDL
(5) días. Si no comparece, se le designará un defensor ad-hoc con un plazo de cinco (5) días para conteste
bajo el mismo apercibimiento (Art.45 CPLSF).
Citación por edictos: si el actor no pudiere establecer el domicilio del demandado, se hará la citación solo
para estar a derecho con apercibimiento de rebeldía por tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial de la
LA F
Nulidad: Si el actor denuncia un domicilio inexacto, teniendo oportunidad de conocerlo y expresa ignorarlo,
con la prueba de tales hechos se anulará lo actuado a partir de la citación, con costas al actor (Art.46
CPLSF).
FI
Contestación: La demanda será contestada por escrito con los siguientes requisitos:
a) nombre; estado civil; nacionalidad; número de identificación tributaria; edad y domicilio real y procesal
del demandado, acompañándose, en su caso, los documentos habilitantes de la representación que invoca;
b) reconocimiento o negativa expresa de cada hecho expuesto en la demanda. El silencio, las respuestas
evasivas o las negativas genéricas podrán considerarse en la sentencia como reconocimiento de los hechos a
que refieran. Se entenderá que incurre en negativa genérica, con iguales consecuencias, cuando omita su
propia versión sobre la realidad de los hechos que no pueda ignorar o que estuviere obligada a documentar;
c) reconocimiento o negativa expresa de la autenticidad de los documentos privados que se le atribuyen, bajo
apercibimiento de tenerlos por auténticos.
d) todas las excepciones formales y de fondo, acompañando u ofreciendo las pruebas pertinentes;
165
M
h) la petición en términos claros y precisos (Art.47 CPLSF).
Trámite de Excepciones: opuestas excepciones, se correrá traslado a la contraria para que las conteste
dentro del término de diez (10) días y, en su caso, ofrezca y acompañe las pruebas pertinentes. Contestado el
traslado el juez resolverá de modo inmediato las de defecto legal, falta de personería, litispendencia y cosa
CO
juzgada judicial, como así también las demás excepciones que fueren articuladas como de puro derecho o
que pudieren resolverse con las constancias ya incorporadas a la causa. Las demás excepciones serán
resueltas en la sentencia definitiva y podrán ser contestadas hasta el día de la celebración de la audiencia del
Artículo 51(Art.47 bis CPLSF).
Audiencia Art. 51 Desarrollo y trámite: contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, el juez fija
de oficio una Audiencia a realizarse en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Las partes deben comparecer personalmente. Se las notifica con una anticipación no menor a tres (3) días en
el domicilio legal y real, con apercibimiento de multa por la inasistencia injustificada.
ODM.
Las personas jurídicas pueden ser representadas por los directores, socios, gerentes o empleados superiores
con poder suficiente, a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la audiencia.
En casos excepcionales de imposibilidad material de concurrir, las personas físicas deberán hacerse
representar en la conciliación por apoderado especial con instrucciones y mandato suficiente.
El juez celebra la audiencia personalmente, bajo sanción de nulidad:
.CD
I. - Conciliación:
a) El juez intentará conciliar a las partes, no significando prejuzgamiento las apreciaciones que pudiere
formular en las tratativas correspondientes.
A
b) La conciliación podrá promoverse en forma total o parcial respecto de las pretensiones deducidas y estará
dirigida hacia los siguientes fines:
1. Lograr el acuerdo de las partes. Si ello se consigue, se concretarán las bases del acuerdo de manera que no
afecten los derechos irrenunciables establecidos por las leyes.
2. Simplificar las cuestiones litigiosas.
DIDL
sin perjuicio de los recursos que correspondan contra la sentencia. En estos casos, las partes podrán alegar
oralmente en el mismo acto, de cuyo contenido quedará constancia en acta, o presentar un memorial escrito
dentro de los cinco días. La sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes a la celebración de la
audiencia o, en su caso, de la presentación del memorial o de vencido el plazo para su presentación.
IV.- Actividad Probatoria: La prueba que hubiere sido ofrecida para su producción anticipada, de acuerdo a
la facultad de los incisos f) de los Artículos 39 y 47, deberá proveerse en ocasión de la demanda o
contestación. Sin perjuicio de ello, podrá ofrecerse, reiterarse o ampliarse su contenido en esta oportunidad.
Cuando hubiere hechos controvertidos o de demostración necesaria en la cuestión principal, el término de
producción de la prueba será de cuarenta (40) días. Se recibirá la confesional de ambas partes y el
reconocimiento de documental por parte del actor.
Las partes ofrecerán de inmediato y por su orden toda la prueba de que intenten valerse y que no corresponda
ofrecer o no haya sido ofrecida en la demanda, en la contestación y en la reconvención y su contestación. El
166
M
Apoderados: la ausencia de una de la parte dispensa a su apoderado de concurrir a la audiencia, mi de
realizar actos procesales, salvo acuerdo contemplado en el párrafo anterior.
Justificación de ausencia:
Para el caso de una o ambas partes justificaran su inasistencia a la audiencia hasta el tercer día hábil posterior
a su realización, el juez fijará una nueva fecha de audiencia dentro del período de prueba, al efecto de la
CO
conciliación y en el caso de haber ofrecido como prueba la confesional para rendir la misma.
El trámite de la audiencia se contemplará en un solo acto, salvo lo estipulado en el párrafo anterior respecto a
la absolución de posiciones. (Art. 53 CPLSF)
Nuevas tratativas conciliatorias (Art. 56 CPLSF) sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 51, y hasta
el llamamiento de autos, el juez o tribunal podrá convocar personalmente a las partes a una audiencia de
conciliación. Esta medida no interrumpirá ni suspenderá el trámite de la causa ni el plazo para dictar
.CD
sentencia.
Dichas tratativas podrán disponerse una sola vez, salvo acuerdo de partes, y la audiencia deberá ser fijada
dentro del término de treinta días desde la fecha que la ordene.
A
Caducidad en el Proceso Laboral: el procedimiento será impulsado de oficio. El secretario está obligado a
revisar los expedientes para impedir la paralización de los trámites y para que se cumplan las diligencias y
medidas ordenadas. (Art. 36 CPLSF)
Pasado un año sin que se impulse el proceso, el juez deberá intimar a las partes a sus domicilios real y legal,
para que en un plazo de 10 días, manifiesten si tienen interés en la prosecución de la causa.
LA F
Vencido este plazo sin que se exprese interés, se declarará la caducidad de la Instancia.
Este procedimiento solo será utilizado una vez en el proceso.
El término de caducidad, corre durante los días inhábiles, empieza a contar desde la última actuación, pero
no correrá mientras los autos estén pendientes de resolución judicial, ni tampoco durante el tiempo que
demande la reconstrucción del expediente. (Art. 37 CPLSF)
FI
Interposición de Recursos:
Recurso de Reposición (Art. 105, 106, 107 CPLSF) tendrá lugar dentro de los tres (3) días solamente contra
las providencias, decretos o autos dictados sin sustanciación, trajeren o no gravamen irreparable, a fin de que
el juez que las dictó, las revoque.
167
Recurso de Nulidad (Art. 112, 113, 114 CPLSF) procede contra las sentencias definitivas y autos posteriores
pronunciados en violación u omisión de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el
carácter de sustanciales.
M
Se interpone conjuntamente con el Recurso de Apelación, en el mismo plazo y se sustanciará por el mismo
trámite. La interposición de uno u otro llevará implícito el del otro, deberán sostenerse de manera autónoma
ante la Alzada.
Si la nulidad proviene de la forma y contenido de la Resolución, el Tribunal de Apelación así lo declarará y
dictará la que corresponda.
CO
Si la nulidad proviene de un vicio en el procedimiento, se declarará nulo lo obrado que se relacione con la
actuación nula o que sea su consecuencia y se remitirán los autos al juzgado que por orden de nominación
corresponda para que tramite la causa y dicte Resolución.
Recurso de Directo (Art. 115 CPLSF) dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación de la
denegatoria de los Recursos de Apelación y Nulidad podrá acudir directamente ante el Tribunal de Alzada,
éste decidirá sin sustanciación alguna si el recurso ha sido bien o mal denegado y la forma o modo de su
otorgamiento.
ODM.
Recursos Especiales y Extraordinarios (Art. 116 CPLSF) regulados en leyes particulares, se sustanciarán por
los términos previstos en las mismas.
Cuando se ofreciere algún otro medio de prueba idóneo o pertinente no previsto de modo expreso, el juez
valorará fundadamente y sin recurso alguno su admisibilidad y, en su caso, la forma y modo de diligenciarlo,
estableciendo el procedimiento a seguir conforme las circunstancias del caso. (Art. 58 CPLSF)
La prueba deberá recaer sobre hechos controvertidos o de demostración necesaria, debiendo cada parte
probar los presupuestos de hecho de la posición que sustenta en el supuesto de que fuera controvertida, sin
DIDL
perjuicio de las presunciones establecidas a favor del trabajador tanto en las leyes de fondo como de forma,
en estatutos especiales, convenios colectivos de trabajo o normas de policía laboral.
Ningún auto o decreto relativo a la prueba es apelable. (Art. 59 CPLSF)
El término de prueba no se suspenderá por ninguna articulación o incidente, salvo fuerza mayor que el juez
declarará sin sustanciación ni recurso alguno.
LA F
Las pruebas que se incorporaren al proceso después del vencimiento del término para alegar serán tomadas
en consideración. (Art. 60 CPLSF)
En cualquier estado o instancia del proceso el juez o tribunal podrá decretar de oficio las medidas de prueba
que estime convenientes. (Art. 61 CPLSF)
FI
Impugnación a la planilla practicada, la misma deberá incluir, además de sus fundamentos, una
liquidación alternativa de la deuda conforme al criterio del impugnante. En caso de incumplimiento de estos
168
M
CO
ODM.
.CD
A
DIDL
LA F
FI
169
JUICIO ORAL: dentro de la reforma procesal habida en el año 1962 en el enjuiciamiento civil, uno de los
hitos más relevantes (por lo novedoso o progresista) fue la instauración del juicio oral, en realidad, mal
llamado juicio oral ya que es eminentemente escrito. La oralidad difícilmente puede darse en forma pura,
siendo inexorable, por razones de seguridad jurídica, es por ello que se combina con el método escritural
aplicado a las etapas constitutivas de la traba de la Litis (demanda, contestación, articulación y decisión de
excepciones dilatorias), así como las inherentes a la ejecución de la sentencia.
La palabra hablada cobra preeminencia sobre la escrita dentro de la etapa sustancial de trámite, cual es la
M
producción de las pruebas y el alegato de mérito sobre las mismas.
Competencia: el art 541 del CPCyC expresa “Las disposiciones que seguidamente se establecen, se
aplicarán a los procesos de divorcio, filiación, alimentos, responsabilidad por hechos ilícitos, acciones
posesorias y de despojo.”
CO
Los tribunales colegiados de instancia única tienen asignada competencia en responsabilidad civil por hechos
ilícitos y acciones posesorias y de despojo (denominadas legalmente de responsabilidad extracontractual, y
los Familia. De modo tal, que la competencia material de los tribunales de Juicio Oral además de lo que
enuncia el art 541, se extiende a litisexpensas, nulidad de matrimonio, tenencia, régimen de visita, adopción,
impugnación de la paternidad, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, insania, inhabilitación
judicial, suspensión, limitación y perdida de la patria potestad, tutela, curatela, y venia para contraer
matrimonio.
En cuanto a la competencia por territorio, si la materia es Familia la va a determinar el último domicilio de la
sociedad conyugal, que en caso de estar fijado en la circunscripción de Santa Fe o Rosario recae en los
ODM.
tribunales colegiados.
En materia extracontractual se deberá tener en cuenta el lugar del hecho, pero a su vez juega la competencia
por monto, es decir, que tendrá que superar las quince (15) unidades IUS para que sea competente el tribunal
colegiado, si no se alcanza el monto corresponderá ir a circuito.
En Rosario hay nueve tribunales colegiados, en Santa Fe hay cinco, de los cuales el 1 y 4 corresponden a
.CD
responsabilidad extracontractual; 2,3 y a 5 a familia.
Composición del tribunal: el art 542 dispone “Tendrá competencia para conocer y decidir en las causas
mencionadas en el artículo anterior, un tribunal colegiado compuesto de tres jueces, conforme con las
A
El juez de tramite o juez instructor, tiene dentro de la esfera de sus facultades (mas allá de las que como
director del proceso son inherentes a todos magistrado en un órgano unipersonal) el de resolver las
cuestiones vinculadas a medidas cautelares, preparatorias e incidentales que pongan no fin al proceso,
presidir la audiencia de vista de causa, elaborar el proyecto de sentencia al pleno (salvo opinión disidente o
minoritaria de su parte en cuyo caso aquel será redactado por alguno de sus colegas integrantes de la
LA F
Cada tribunal, cuanta a su vez, con tres secretarias. Dos de ellas son de trámite, las que alternan (en turnos
internos) en la tramitación de la etapa escrita del proceso. La secretaria de audiencia, órgano propio y
FI
singular de los tribunales colegiados, es la encargada de la etapa nuclear del proceso, vale decir, la oral,
rendida en la vista de causa. De lo actuado se labra un acta sucinta que se incorpora al expediente, y que en
caso de que se dicte sentencia en el mismo acto sirve como encabezamiento del acto decisorio.
Tramite del proceso: se caracteriza debido a que la etapa de postulación y de prueba se da de manera
conjunta, es decir, con la demanda y la contestación debe ofrecerse toda la prueba de la que intente valerse.
Como todo proceso se inicia con la interposición de la demanda, en cuanto a esta el art 545 indica “La
demanda se deducirá por escrito. El actor observará los requisitos exigidos por el artículo 130 y además
deberá: 1ro. Ofrecer toda la prueba de que habrá de valerse;
2do. Acompañar los interrogatorios, pliegos de posiciones, puntos a evacuar por peritos, documentos que
obren en su poder, que de no poseerlos, procurará individualizar en su contenido expresando además, el
lugar donde se encuentren.”
170
M
Peyrano considera que la ausencia de ofrecimiento de prueba deja a la demanda como una pura expresión de
deseo sin viabilidad previsible, que tal carencia no habilita válidamente la aplicación del art 547 ya que la
prueba no es un requisito de la demanda, sino un estadio anexado temporalmente a él por razones de
concentración y celeridad. Por lo tanto si la demanda no ofrece pruebas y así es notificada, perderá la parte
actora su derecho a acreditar en juicio sus postulaciones.
CO
Ver art 546 y 547 Una vez cumplido con los recaudos establecidos para la demanda y aceptada está, el art
548. El emplazamiento a estar a derecho y contestar la demanda se da de manera conjunta por el plazo de
veinte (20) días, aunque genere consecuencias jurídicas distintas en su no acatamiento; si no se cumple con
el emplazamiento se lo declara en rebeldía, si no contesta la demanda, se tienen por cierto los hechos
alegados y por reconocida la documentación. Solo se emplaza a estar a derecho sin que conteste la demanda
solo si no sabe el domicilio del demandado o no sabe su nombre. Luego de comparecido o no, se corre
traslado para contestar la demanda.
Un recaudo formal singular de la etapa instructora en el proceso oral lo configura el modo en el cual debe
notificarse la demanda, que implica, que con la cédula por la cual se notifica de la misma se acompañen
ODM.
copias de la demanda, así como de la documentación aneja a él.
Alternativas del demandado: el demandado al contestar la demanda, cumpliendo con lo que prescribe el art
142 y ofreciendo la prueba de la cual intente valerse, tiene la posibilidad de reconvenir. Posibilidad que
procede siempre que haya conexidad entre las acciones, tramiten ante el mismo fuero y en la misma
.CD
instancia.
La reconvención debe hacerse en el mismo acto de contestación de la demanda, en este caso se le corre
traslado de la demanda al actor reconvenido, que deberá contestarla en el plazo de diez (10) días, así lo
establece el art 549: “El demandado contestará la demanda en la forma exigida por el artículo 142,
A
debiendo ofrecer la prueba de acuerdo con lo prescripto en el artículo 545. En el mismo escrito podrá
reconvenir, en cuyo caso se correrá traslado al actor, que deberá evacuarlo dentro de los diez días.”
Por su parte el art 550 expresa: “El actor o el reconviniente podrá, dentro de los cinco días de contestada la
demanda o la reconvención, ofrecer nuevas pruebas, al solo efecto de desvirtuar los hechos nuevos
DIDL
que van más allá de la negativa de los hechos relatados en la demanda, y que implica aseveraciones propias
que requieren soporte probatorio.
Si la demanda o la reconvención no es contestada el tribunal sin más trámite, procede a dictar sentencia, art
551: “Si el demandado o el reconvenido no contestaren la demanda o la reconvención, el tribunal, a petición
de parte, procederá a dictar sentencia sin otro trámite, si correspondiere legalmente.” La incontestación de
FI
la demanda o de la reconveción produce una presunción de veracidad de los hechos relatados por el
proponente.
Pero es sabido que esa credibilidad presunta de los hechos tiene límites lógicos:
Los casos en los que se encuentra comprometido el orden público, tal como sucede en aspectos inherentes al
derecho de familia, o que lo se vaya a resolver pueda afectar a terceros.
Los casos en los que el Tribunal considere que se está desvirtuando la realidad histórica de lo acontecido,
supuesto en el cual el juez de trámite, por auto fundado, deberá así disponerlo para continuar con la
tramitación de la causa.
Otras de las alternativas que tiene el demandado es que dentro del plazo de nueve (9) días para contestar la
demanda puede oponer excepciones de pleno y especial pronunciamiento (aquellas que suspenden el trámite
171
M
Si la excepción planteada surge de las constancias de auto, es decir, no es necesario producir pruebas, el juez
de trámite puede directamente resolver; en caso contrario, esto es, deber producir pruebas, el juez fijará una
audiencia dentro del término de diez (10) días, art 553 “De las excepciones opuestas, se dará traslado a la
parte contraria por el término de cinco días para que las conteste. En la respuesta se deberá ofrecer, en su
caso, la prueba pertinente. Vencido el plazo, el juez del trámite, si lo estimare necesario, fijará audiencia
CO
para recibir la prueba dentro de los diez días, y en su defecto, procederá a dictar resolución, que será
recurrible ante el Tribunal, en el plazo de tres días.”
Producida la prueba el juez de trámite tiene cinco (5) días para expedirse, igual plazo que comenzará a correr
si no fuera menester convocar a la audiencia incidental y la cuestión pasara directamente a resolución luego
de contestado el traslado.
El auto que resuelve el incidente una vez que resulte ejecutoriado, comenzará el plazo de diez (10) días
automáticamente para que conteste la demanda, art 554: “La oposición de excepciones suspenderá el término
para contestar la demanda, el que volverá a correr, automáticamente ejecutoriado que sea el auto que las
resuelva. En este supuesto, el plazo para la contestación será de diez días.” Lo que se busca es agilizar el
ODM.
trámite del proceso oral, pero a interpretación de la doctrina genera una situación de indefensión ya que
modifica el criterio del código en el cual, el traslado de la demanda debe ser notificado por cédula. Esta
cuestión fue resuelta pretorianamente, estableciendo que el nuevo traslado no corre automáticamente sino
que debe ser notificado por cédula (es lo que ocurre en la práctica)
.CD
Audiencia o vista de causa: la audiencia de vista de causa conforma el corazón de la oralidad, en tanto
corporiza el momento más relevante del proceso, cual es aquel en el que se producirán las pruebas ante el
colegio pleno y se hará, siempre oralmente, mérito de las mismas a través de los alegatos.
El acto de convocatoria a la audiencia de vista de causa es la culminación de la etapa escritural instructoria,
A
mediante el cual es juez de trámite, resueltas las cuestiones previas que pudieran habido articularse y
admitido el contexto probatorio, “reintegra” la competencia material del proceso al colegio (que si bien en
realidad nunca dejo de tenerla, la delegó en él por mandato legal) para que, bajo su presidencia, se aboque al
conocimiento de lo actuado en dicha audiencia. Art 555 y 556
DIDL
El juez de trámite fija el día y hora de celebración de la audiencia que contiene básicamente dos facetas
dispositivas: ante todo, el anoticiamiento y la consecuente citación de las partes a comparecer a dicho acto
procesal, requerimiento que lejos de ser facultativos para ellas, se hace bajo los expresos apercibimientos que
su incomparecencia, individual o colectiva, acarreará según la previsión del art 559. Paralelamente a dicha
convocatoria, el director del proceso diferencia las pruebas que por su naturaleza deben producirse antes de
LA F
la audiencia de vista de causa de aquellas otras que requieren ser ventiladas en su decurso. Los medios
probatorios a rendirse anticipadamente a la audiencia son: informativas, documentales, testimoniales a
rendirse en otra jurisdicción, inspecciones o reconocimientos judiciales. Deberán producirse en la audiencia:
la testimonial, confesional, reconocimiento de la documental, citación a los peritos para que de manera
verbal y actuada amplíen o aclaren lo que haya sido objeto del informe.
FI
En el art siguiente la norma aborda en problema que se suscita cuando al día de realizarse la audiencia, no se
han producido las pruebas que integran el acero ofrecido por las partes, art 557: “Sin perjuicio de las
facultades del órgano jurisdiccional, incumbe a las partes urgir el trámite de todas las medidas de prueba,
de tal manera que queden enteramente diligenciadas para el día de la audiencia. Si la demora u omisión se
debiere a las autoridades comisionadas a ese fin, podrán solicitar se practiquen antes de finalizada la vista,
lo que resolverá el tribunal sin recurso alguno.”
La circunstancia puede obedecer a un doble orden de razones: o bien la parte proponente de la prueba ha
omitido actuar con la debida diligencia para instar su producción en tiempo (antes de la vista de causa),
incumpliendo con una carga procesal, o bien obedecer a circunstancias inherentes a la autoridad comisionada
(por exhorto, por oficio o mediante la vía de comunicación que fuera pertinente al caso), las que adquieren el
rango de fuerza mayor para el litigante diligente.
172
M
el mismo. Si el que no concurre es el demandado pero contesto la demanda, solo se produce la prueba del
actor y si no concurren ambas partes caduca el proceso y las costas son por su orden, es decir, cada parte se
hace cargo de sus costas. Art 559: “Si el actor, sin causa debidamente justificada con anterioridad a la
iniciación del acto, no concurriese a la audiencia, se lo tendrá por desistido de la demanda y se pondrán a
su cargo las costas causadas. Si no lo hiciere el demandado, para el caso de que hubiere contestado la
CO
demanda, la recepción de las pruebas se limitará a las del actor. Si fueren ambas partes las inasistentes, se
declarará caduco el proceso y se impondrán las costas por su orden.”
Si las partes concurren a la audiencia el art 560 prescribe:
1ro. Se dará lectura de las actuaciones y diligencias cumplidas de conformidad con el artículo 566, inc.
2do.).
2do. Se recibirá la prueba ofrecida por las partes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 566 inc.
3ro.).
3ro. Las partes tendrán intervención en la producción de las pruebas pudiendo hacer, con permiso del juez,
todas las indicaciones que estimen conducentes a un mayor esclarecimiento, salvo que sean de manifiesta
ODM.
improcedencia o que se advierta un propósito de obstrucción.
4to. Producida la prueba ofrecida por las partes y la que el tribunal hubiera dispuesto recibir en ese acto,
el presidente concederá la palabra por su orden al ministerio público, si tuviere intervención, y a las partes,
para que aleguen sobre su mérito. La exposición no podrá ser substituida por escritos y no excederá de
treinta minutos;
.CD
5to. Terminado el debate, el tribunal pasará a deliberar, en forma secreta y resolverá por mayoría de votos.
La sentencia será redactada por el presidente, a menos que esté en desacuerdo con la mayoría, en cuyo caso
lo hará otro magistrado. Vuelto a la sala, se dará lectura del fallo y quedará así notificado a los litigantes;
6to. Si en el acto de la deliberación se estimare conveniente, por la complejidad de las cuestiones, diferir el
A
pronunciamiento, la sentencia se dictará por escrito dentro de los cinco días posteriores y se notificará a las
partes, por cédula;
7mo. La decisión dictada será irrecurrible respecto de las cuestiones de hecho; solamente procederá la
apelación extraordinaria en los casos previstos en el artículo 564.”
DIDL
El mecanismo del dictado de la sentencia que dispone el inc 5 es el ideal en la conformación del sistema,
pero en la realidad el mismo se ve desvirtuado en la mayor parte de los casos por un doble condicionante
fáctico: la creciente complejidad de los procesos y el constante aumento del volumen de causas ingresadas,
que condicionan a la fijación de más de un audiencia por día. Por las mismas razones, el plazo de cinco días
del inc 6 deviene difícil de observar.
LA F
En orden a estructura de la sentencia, la deliberación previa requiere que la formulación sea impersonal, sin
perjuicio de que si unos de los miembros del colegio tiene un postura disidente, deje sentada la misma al
final.
En cuanto a la audiencia, lo deseable es que la misma se realice íntegramente en el día y a partir de la hora en
que ha sido convocada, y su desarrollo continúe hasta que concluya el trámite de las cuestiones debatidas. Si
FI
la extensión de las mismas lo justificare se podrá pasar a un cuarto intermedio para continuar con ella apenas
el problema sea subsanado (art 562).
M
Está regulado en el CPCyC en los art 564 al 570, sin embargo, los art 564, 565, 566 fueron derogados en su
totalidad por el art 42 de la ley 10.160, como así también el art 567 en forma parcial.
El RAE es un recurso que procede contra: las sentencias definitivas o contra sentencias con fuerza de
definitiva (Ejemplo: aquella sentencia dictada por no haber concurrido ninguna de las partes a la audiencia y
considerarse caduco el proceso). Estando legitimados para interponerlo las partes o el Ministerio Público.
CO
Forma y plazo: el recurso debe interponerse por escrito y de manera fundada, dentro del plazo de diez (10)
días de notificada la sentencia, el plazo puede ampliarse a treinta (30) días cuando lo que se ataque sea la
violación de un precedente, sin embargo no suele utilizarse en la practica la ampliación del plazo, debido a
que el sistema se ha informatizado y basta con la mera cita del fallo, no requiriéndose copia del precedente.
Se interpone ante el mismo tribunal que dicto el fallo, quien será el que realiza el juicio de admisibilidad. El
juicio de procedencia o fundabilidad le corresponde a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial.
El tribunal de instancia única al llevar a cabo el juicio de admisibilidad no solo controla que el recurso se
haya interpuesto en tiempo y forma, sino que además, verifica que se trate de algunos de los supuestos
ODM.
contemplados en el art 42 de la ley 10.160, a saber:
1) Apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el trámite o la decisión del litigio, siempre que
ello influya directamente en el derecho de defensa y en tanto no medie consentimiento del impugnante:
Debe violarse las formas del juicio oral, pero a su vez, esa violación debe afectar el derecho de defensa y no
.CD
debe haber sido consentida por la parte agraviada. Es lo que se denomina “error in procedendo”.
no contiene declaración expresa acerca de pretensión oportunamente deducida o contiene motivación y/o
disposiciones contradictorias entre sí.
3) Apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley: se da cuando la ley que se aplica no está vigente o fue
derogada.
DIDL
4) Apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de
cámara de Apelaciones de la respectiva circunscripción Judicial, lo cual debe demostrarse
fehacientemente en el acto de interposición del recurso o en el plazo adicional de veinte (20) días
posteriores, que el tribunal colegiado concederá ante el solo pedimento de la parte: el tribunal de instancia
LA F
única se aparta de la interpretación de un caso análogo llevada a cabo por la Sala superior. En cuanto a la
palabra “relevante” quiere significar, por un lado, decisivo para la causa, y por el otro, que de forma abierta e
inequívoca la resolución del “a quo” venga a contradecir un decisorio similar del Tribunal “ad quem”.
juzgada: hace referencia a la necesidad de que ellas hubieran sido articuladas como excepción y el tribunal
las hubiera rechazado, siguiendo con el proceso.
Por su parte el art 43 de la ley 10.160 incorpora una relevante restricción al acceso al RAE en cuanto
estatuye: “En todos los casos, para la admisibilidad de la respectiva impugnación se requiere que el
agravio exceda de una cantidad equivalente a diez unidades jus a la fecha de dictarse el
pronunciamiento recurrido.”
En cuanto al trámite del recurso el art 568 del CPCyC expresa: “El tribunal colegiado se pronunciará
dentro de los cinco días de presentado el recurso, concediéndolo si se dan los presupuestos exigidos en
los artículos anteriores. Si se lo denegare, el interesado podrá ocurrir directamente ante la sala que
174
En caso de concederse el recurso, las partes pueden dentro del plazo de quince (15) días de la notificación de
la providencia que concedió el recurso, presentar ante la sala un memorial ampliatorio, en el cual se
profundiza cuestiones ya planteadas en el recurso. Presentado el memorial o vencido el plazo para hacerlo se
llama a autos para sentencia (art 569: “Concedido el recurso, se elevarán los autos. Las partes podrán,
dentro del término de quince días de notificada la providencia que acuerda el recurso, presentar ante
la sala un memorial. Vencido el plazo, la causa quedará conclusa para sentencia; que se dictará dentro
M
de los veinte días siguientes”.)
Según cual fuere el vicio imputado a la sentencia del tribunal colegiado, variarán los efectos del RAE en la
alzada, art 570: “Cuando la sala estimare que la sentencia impugnada ha violado o aplicado falsa o
erróneamente la ley o doctrina legal, declarará procedente el recurso, casará la sentencia y resolverá el
CO
caso conforme con la ley y la doctrina cuya aplicación se declare. Si considerare procedente el recurso
por inobservancia manifiesta de las formas legales, declarará la nulidad y dispondrá que los
respectivos subrogantes del tribunal que la consumó substancien el proceso y dicten sentencia según
corresponda.”
transindividuales en países de cultura jurídica común, donde se prioriza que el legitimado extraordinario
actúa en un proceso colectivo con la calidad de adecuado representante de la clase, ejerciendo una defensa
vigorosa de todos los intereses de sus miembros, como si ellos mismos hubieran estado presentes o
asumiendo, que de haber ejercido directamente la defensa, no podrían haberlo hecho de mejor modo.
Como su propio nombre lo dice debe ser sólo un modelo, a ser adaptado a las particularidades locales, que
DIDL
serán tomadas en consideración en la actividad legislativa de cada país; pero debe ser, un modelo plenamente
operativo, al mismo tiempo.
El Proyecto acabó perdiendo las características de modelo nacional, para adquirir efectivamente las de un
verdadero sistema iberoamericano de procesos colectivos celosos de las normas constitucionales y legales ya
existentes en los diversos países que componen nuestra comunidad.
LA F
única, razón por la cual sería conveniente aplicarles el mismo tratamiento jurídico, por ser comunes a una
colectividad de personas, y solamente a éstas.
Aca se insertan los intereses de los consumidores, a la protección del ambiente, de los usuarios de servicios
públicos, de los inversores, de los beneficiarios de la Previsión Social y de todos aquellos que integran una
comunidad compartiendo sus necesidades y anhelos.
La teoría de las libertades públicas forjó una nueva generación de derechos fundamentales. A los derechos
clásicos de primera generación; los derechos políticos, los de segunda generación; de carácter económico –
social, se le incorpora una tercera generación; de derechos fundamentales, representados por los derechos de
solidaridad, resultantes de los referidos intereses sociales.
En los sistemas del common law, la tutela de los intereses o derechos transindividuales es tradicional, el
instituto de las class actions, del sistema norteamericano, fue ampliándose adquiriendo un papel fundamental
175
M
omnes fue igualmente adoptada. Fue mas allá de los intereses difusos y colectivos, creando la categoría de
los llamados intereses individuales homogéneos, que abrieron camino a las acciones reparadoras de los
perjuicios individualmente sufridos.
CO
El Capítulo I, conceptúa los intereses o derechos transindividuales, según las categorías de difusos e
individuales homogéneos. La legitimación es la más abierta posible, es concurrente y autónoma, admitiendo
el litisconsorcio de los colegitimados. También se prevé el compromiso administrativo de ajustamiento de
conducta, a cargo de los legitimados, capaz de evitar o abreviar el proceso, la formación inmediata del título
ejecutivo.
El Capítulo II, trata de los proveimientos jurisdiccionales que se pueden obtener por el ejercicio de la acción
colectiva, que debe conducir a una respuesta jurisdiccional capaz de satisfacer los derechos transindividuales
ODM.
violados o amenazados, prevé la tutela anticipada y su posible estabilización, destino de la indemnización
para la recuperación del bien dañado, acción condenatoria a la reparación de los daños, régimen de multas o
mandamientos judiciales aptos a la obtención de un resultado práctico equivalente al cumplimiento de la
obligación de hacer o no hacer.
.CD
El Capítulo III, trata de reglas procesales aplicables en general, la competencia, que corresponde al juez
donde hubiere ocurrido o pudiera ocurrir el daño si el ámbito es local, y en el orden nacional, el juez de la
Capital; el pedido y las causas de pedir; la tentativa de conciliación y de otras formas de auto y
heterocomposición, preservada la indisponibilidad del bien jurídico colectivo. El proceso se desenvuelve por
A
audiencias, ejerciendo el juez varios poderes de control y dirección, inclusive pudiendo decidir luego la
demanda por el mérito, cuando no hubiere necesidad de prueba. La distribución de la carga de la prueba,
sobre las costas, emolumentos y honorarios, tanto del perito como de los abogados. Sobre los efectos de la
apelación, en principio es meramente devolutiva y de la ejecución provisoria.
DIDL
El Capítulo IV, versa sobre la acciones colectivas en defensa de intereses individuales homogéneos y sobre
la acción colectiva reparadora de los daños individualmente sufridos, promovida por los legitimados sin
necesidad de indicación de la identidad de las víctimas, Se da conocimiento del enjuiciamiento de la acción
a los posibles interesados, para que puedan intervenir en el proceso, si lo desean, siéndoles vedado discutir
sus pretensiones individuales en el proceso colectivo de conocimiento. Se presta especial atención a la
LA F
notificaciones y en caso de acogimiento del pedido, la sentencia podrá ser genérica, declarando la existencia
del daño general y condenando al vencido a la obligación de indemnizar a todas las víctimas y sus sucesores
–los que hasta ese momento no están identificados. A éstos corresponde probar en la liquidación de la
sentencia su daño personal, el nexo causal en el daño global, y cuantificar el perjuicio individualmente
sufrido. También se prevé la posibilidad de que el juez, en la sentencia condenatoria, fije las
FI
indemnizaciones individuales, cuando fuera posible. Se prescribe que transcurrido un año sin la
comparecencia de interesados en número compatible con la gravedad del daño, habrá ejecución colectiva de
la indemnización debida a título de daños causados, teniendo cuidado que sean vertidos con destino al Fondo
de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos. Tanto la gestión como su actividad, serán controladas
por el juez.
176
Capítulo VI, introduce la acción colectiva pasiva o la llamada defensa de la acción de clase, acción que no
es propuesta por la clase sino contra ella. El Código exige que se trate de una colectividad organizada de
personas, o que el grupo tenga representante adecuado y que el bien jurídico a ser tutelado sea
transindividual y de relevancia social. La cosa juzgada alcanzará sin excepciones a los miembros de la
M
categoría. Si la acción se promueve contra un sindicato, la cosa juzgada positiva, alcanzará sin excepciones,
a los miembros de la categoría.
El Capítulo VII trata de las disposiciones finales, contemplando una recomendación al intérprete y
determinando la aplicación subsidiaria de los diversos Códigos de Proceso Civil y legislaciones pertinentes,
CO
en lo que no fueren incompatibles.
Una acción colectiva o acción de clases, es la acción promovida por un representante (legitimado
colectivamente), para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas (objeto del litigio) y cuya
ODM.
tenencia obligará al grupo como un todo (cosa juzgada).
En nuestro país, el art 43. 2do párrafo de la Constitución Nacional dispone que podrá interponer el amparo
A
contra cualquier forma de discriminación; y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente; a la
competencia; al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenda a esos fines. Se consagra el género de los
derechos e incidencia colectiva en general en cabeza de 3 (tres) tipos de sujetos específicos.
En los derechos colectivos la tutela recae sobre un bien colectivo y en la acción instaurada, lo que prevalece
DIDL
es la atinente a la incidencia colectiva del derecho. A veces, la entidad económica del derecho de un titular es
mínima, pero el conjunto del daño causado a todos los que vieron alterados sus derechos, resulta
considerable. Para remediar esta situación, las acciones de clases, proporcionan soluciones posibles.
Es de suma importancia caracterizar el objeto de la tutela; un bien es un bien colectivo cuando conceptual,
fáctica o jurídicamente, es imposible dividirlo en partes y otorgárselas a los individuos.
LA F
Elementos:
Una pluralidad de sujetos que disfrutan de un bien;
Una relación existente entre varios sujetos y un objeto por el que se pretende evitar algún perjuicio u
obtener algún beneficio;
FI
Un bien cuyo disfrute es colectivo pero que es insusceptible de apropiación individual;
Un bien susceptible de apropiación exclusiva pero que convive en una situación de identidad fáctica que
produce una sumatoria de bienes idénticos.
Estas acciones comprenden el medio ambiente, la preservación del patrimonio natural y cultural, los
derechos de usuarios y consumidores, el trato antidiscriminatorio, la competencia, la información, la salud, la
libertad, etc.
La doctrina procesal define los derechos individuales homogéneos como el conjunto de derechos subjetivos
individuales provenientes de un origen común, cuando predominan esas cuestiones comunes atendiendo a la
representatividad del legitimado. Los legitimados pueden proponer en nombre propio y en el interés de
todos los miembros, acción de responsabilidad civil por los daños individualmente sufridos.
177
El caso Halabi marca un hito de honda gravitación en la jurisprudencia de la CSJN , donde el el Dr. Halabi,
letrado en causa propia, promovió la acción de amparo persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad
de la ley 25873 que imponía a los prestadores de los servicios de telecomunicaciones la captación y
derivación de las comunicaciones que transmiten para su observación remota a requerimiento del Poder
Judicial o del Ministerio Público, porque vulneran los art. 18 y 19 de la CN al constituir una intromisión en
M
la esfera de su privacidad e intimidad, como usuario y como abogado.
La acción colectiva a partir de este leading case requiere 3 (tres) situaciones básicas:
-gran número de actores
-que la pérdida sufrida por cada uno sea relativamente pequeña que desaliente la pretensión judicial
CO
-que los costos para su reclamo sean relativamente altos.
Requisitos: juez comunitario, deberá tener título de abogado o procurador. La elección de candidatos debe
A
recaer en personas técnicamente idóneas para ocupar el cargo. Previo concurso que la norma dispone. La
evaluación de los mismos se llevará a cabo por un Consejo Consultivo, que actuará como asesor del PE. La
convocatoria al concurso se hace a través de publicaciones en el Boletín Oficial, durante 3 (tres) días, página
web de la Provincia, y diario de amplia circulación en el territorio provincial.
Por cada llamado a concurso los postulantes sólo podrán inscribirse para concursos simultáneamente hasta en
DIDL
Competencia: los juzgados comunitarios tienen competencia para entender en conflictos cotidianos que
requieren una rápida solución, por ejemplo: cuestiones de naturaleza civil o comercial, causas relacionadas
derivadas de la relación de consumo, controversias de vecindad, régimen de propiedad horizontal y asuntos
laborales hasta el límite cuantitativo de cuarenta y seis (46) jus.
Los jueces comunitarios también son competentes para entender en los asuntos que se relacionan con los
FI
contratos agrarios, donde los usos y costumbres locales asumen un rol fundamental al momento de decidir.
Asimismo pueden recepcionar las presentaciones sobre violencia familiar y disponer determinadas medidas
urgentes al efecto de dar respuesta inmediata a situaciones generadas en el grupo familiar de los residentes
dentro de su jurisdicción.
Consideraciones generales
Registro de postulantes: se conformará un legajo por cada postulante, un registro de postulantes, una base
de datos con la totalidad de la información suministrada por los mismos. Éstos podrán remitirse al mismo
legajo a los fines de consultar sus antecedentes en caso de presentarse a nuevos concurso, pudiendo ampliar
y actualizar los que considere pertinentes
M
Número mínimo: si el número de postulantes resulta inferior a tres (3) por vacante a concursar, se amplía
de convocatoria por el plazo de 10 días, publicándose en idéntica forma que la original. Vencido el plazo se
abrirá con los postulantes que resultaren inscriptos.
CO
Declaración jurada: todo el contenido de la presentación tendrá carácter de declaración jurada y cualquier
inexactitud o irregularidad grave o maliciosa que se compruebe dará lugar a la exclusión del concursante, sin
perjuicio de las demás consecuencias a las que pudiera dar lugar su conducta.
Inscripciones – Recusaciones y Excusaciones: el Consejo Consultivo no dará curso a las inscripciones que
no cumplan a la fecha de cierre de las mismas con los requisitos exigidos. Tampoco se efectivizan si el
postulante tiene condena penal firme por delito doloso, si estuviere inhabilitado para ejercer cargos públicos;
con suspensión de la matricula profesional, etc.
ODM.
Podrán ser los miembros del Consejo, ser recusados conforme a las causales previstas en el art. 10 CPCyC
Sta Fe. No procederá la recusación sin mención de causa. La recusación podrá plantearse dentro de los 3
(tres) días contados desde el vencimiento del plazo de inscripción. En ese mismo plazo deberá plantearse la
excusación. La resolución del Consejo Consultivo será irrecurrible.
.CD
Reglas de procedimiento: el procedimiento de selección será público garantizará la transparencia y
celeridad del proceso, consta de 3 (tres) etapas: evaluación de antecedentes, prueba de oposición y entrevista
personal.
Concluida la entrevista y evaluada la motivación personal y vocación para el cargo, la capacidad de gestión,
A
aspirantes.
Declaración de Bienes: las personas incluidas en la publicación oficial deberán presentar una declaración
jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge o los del conviviente, los que integren la
sociedad conyugal y los de sus hijos menores, todos ellos individualizados y con una estimación aproximada
FI
de su valor.