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Curador ad litem en sucesiones intestadas

NOTAS DE SUCESION JURIDICA
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SUCESIONES

Fechas:
15 de marzo
20 de abril
30 de agosto
28 de septiembre

Aspectos generales

Siempre se va a partir de la sucesión por causa de muerte en el libro tercero del C.c el cual es el
fundamento sustantivo que nos habla “de la sucesión por causa de muerte y las relaciónlas
relaciones entre vivos”.

Es por causa de muerte que hay sucesión, en vida no hay, no obstante, el CGP nos permite hacer
una partición en vida, pero a eso no se le llama sucesión porque esta última hace referencia es a
reemplazar a alguien que ya no está y se reemplaza en los derechos patrimoniales precisamente
porque falleció. No es lo mismo que el padre en vida distribuya los bienes y no serán los hijos, a
que si no lo hizo en vida y falleció entonces a este le suceden y por eso hay unos sucesores. Por
eso entonces la sucesión es por causa de la muerte.

La sucesión es suceder, reemplazar, no se puede confundir con la herencia, la cual esta es el


patrimonio que dejo el antecesor.

La naturaleza jurídica de la sucesión está determinada por ser un MODO, es decir, para adquirir
el dominio de los bienes del antecesor - Art 673 C.c. Por lo tanto el titulo como lo pueden ser (en
ningún caso una sentencia o una escritura pública es un título) la ley cuando la secesión es
intestada, es decir, llama al asignatario, cuando es testada el título es el testamento, en algunos
casos son ambas porque hay asignatarios que gozan de la calidad de legatario y heredero. Estos
nos indica que siempre tendrá que hacerse el proceso de sucesión en todos los casos, ese modo
hay que llevarlo a cabo a través de tramite notarial o proceso judicial.

La sucesión se caracteriza porque es un hecho jurídico que recae en la masa sucesoral, en los
bienes patrimonio del causante, con base en ello vamos a mirar los presupuesto para que haya
sucesión.

Presupuesto para que haya sucesión.


1. Tienen que haber un causante – muerte, esa muerte puede ser:
 Real: la cual se prueba con el folio de registro de defunción el cual se origina por
un notario llevando el certificado médico y ahí es donde extiende un folio donde se
incorpora un formato con nombre, fecha, hora, causa de muerte, si no hay notaria
el registrador del estado civil. Se pide copia para empezar el proceso de sucesión.
 Presunta: se prueba igual, pero con base en una sentencia judicial ejecutoriada
que dice que ha muerte presuntamente por desaparecimiento y debe decir la fecha
probable de la muerte.
2. Que hayan herederos: Art 1040.
 Primer orden: Descendiente hijos.
 Segundo orden: Ascendiente y compañero permanente o cónyuge.
 Tercer orden: Los hermanos y compañero permanente o cónyuge si no hubo
ascendiente.
 Cuarto orden: Los sobrinos del causante.
 Quinto orden: El estado a través del ICBF. Estamos en sucesión intestada porque
solo en esta se habla de ordenes hereditarios. Para que esto se debe acreditar la
calidad de heredero ya que esta NO SE PRESUME.
3. Tiene que haber un patrimonio y esa es la herencia en cabeza del causante o de su
cónyuge o compañero permanente, que son los derechos patrimoniales es decir tienen
valor económico como derechos patrimoniales. Es decir si no hay herencia no hay
sucesión.
4. Lo constituye el vínculo jurídico entre los herederos y el causante. Ejemplo:
 Hijo adoptivos: sentencia en firme debidamente registrada.
 Hijo patrimonial por el matrimonio se filia.
 Hijo extramatrimonial debe de estar filiado con el reconocimiento expreso
personal e indelegable del presunto padre.
 Cuando existe reconocimiento voluntario si no lo hizo en vida no existe
reconocimiento.
 Heredero putativo que no tiene vinculo jurídico lo que hay que hacer es un
proceso declarativo en contra de los herederos del causante determinados e
indeterminados. Si el caso es de un hijo extramatrimonial no reconocido fallece el
presunto padre se requiere proceso judicial con dos pretensiones principales
acumulables que declare que el muerto era el padre y que se le reconozca su
vocación hereditaria art 10 ley 75/1968.

El derecho patrimonial de la vocación sucesoral prescribe en 2 años contados a partir de la


muerte del causante precisamente por ser un derecho patrimonial, lo que no prescribe es la
declaratoria de paternidad. No basta demandar también dentro de los 2 años sino que también
se debe notificar el auto admisorio de la demanda a todos los demandados para interrumpir el
termino de prescripción. En caso del cónyuge con el folio registro civil de matrimonio, pero si se
trata de compañero permanente como se acredita? Mecanismos para probarla son:
 En vida: escritura pública, la conciliación, se separaron físicamente de cuerpos y uno
de los dos acudió antes un juez de declaración marital de hecho, pero esto es una
excepción porque la gente no sabe que esto se puede hacer. Entonces como se
demuestra si no se hizo esto? A través de un proceso declarativo. Por lo tanto no puede
iniciar el proceso de sucesión porque no tiene el vínculo jurídico, primero se debe
demandar a los herederos determinados e indeterminados, luego el proceso
declarativo y luego la sentencia probando así el vínculo para ir al proceso de sucesión
y decir que tiene legitimación en la causa por activa. No obstante la sucesión la pueden
haber iniciado los hijos y no hay prejudicialidad, es decir, el proceso declarativo no
suspende el proceso de sucesión que haya comenzado. Entonces que se hace?
Terminada la sucesión y luego el declarativo se acude a una partición adicional para
que se vuelvan a distribuir los bienes entregando los que le corresponde.
24 de ene. de 18
Art 1008. El asignatario puede suceder a cualquiera de los dos títulos, la sucesión puede ser:
 Titulo universal: cuando se sucede frente a todos los bienes dejados por el causante, allí
esta sucesión conlleva a denominarse herencia, el asignatario se llamará heredero.
 Titulo singular: se va a reemplazar al causante en determinados bienes (uno a varios), el
cual se denomina legado, el asignatario se llamará legatario, lo es en la sucesión testada.
Ejemplo: este bien es para determinada persona.

Art 1010. Asignaciones por causa de muerte. Las asignaciones son las disposiciones de la
ley o del testamento en los bienes del causante o difunto. La persona llamada a recoger la
herencia/legado se llama asignatario y este podrá ser a titulo universal o singular; pero son los
llamados o son asignados por la ley o por el testamento porque si no, no hay vinculo jurídico
ejemplo: hijo de crianza.

Art [Link] de la delación de la asignación: también llamado deferimiento de la


herencia, esto es el llamado que hace la ley o el testamento. ¿En qué momento?
 RG, a partir de la apertura de la sucesión, la cual se da con la muerte (no del proceso).
Esta regla siempre se aplicará con la sucesión intestada.
 Cuando la sucesión es testada y existe una condición en el testamento, el testamento es
un acto jurídico por excelencia y esta puede tener una condición la cual es un elemento
accidental. En este orden de ideas, el momento se dará con el cumplimiento de la
condición. En este caso no obstante se da la apertura, no hay delación. Si es testada sin
condición será con la muerte.
Generalmente la condición es suspensiva, pero en el inc. 3 puede haber una condición
resolutoria
Nota: si no hay condición, se da con la muerte siempre.

ART 1009, 1037. CLASES DE SUCESIÓN

1. Intestada o abintestato: la persona en vida no dispuso testamento.


2. Testada: hay un acto jurídico llamado testamento que contiene disposición de los
bienes del testador y en este caso se acudirá a las disposiciones siempre que estas
no sean contarías a derecho. Si el testamento es inexistente entonces la sucesión
es intestada. Si hay testamento y se hizo contrario a derecho, este está viciado de
nulidad y esta invalidez del testamento otorgada por una sentencia, también será
una sucesión intestada.
3. Sucesión mixta: Si es declarado nulo en parte, es una sucesión mixta, la cual se
compone de parte testada y parte intestada. También es mixta cuando existente y
siendo válido el testamento, no se dispuso sobre la totalidad de los bienes del
causante.

ART 1012. MOMENTO Y LUGAR DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN:


Muerte: en la intestada y testada sin condición.
 El momento que se da la apertura va a determinar la normas que rigen esa sucesión,
ejemplo: antes el hijo extramatrimonial tenía menos derechos que el matrimonial. Hijo
adoptivo en el 88 (adopción simple) no pierde vínculo con su familia de sangre, hoy en día
solo existe adopción plena y pierde todo vínculo con padre de sangre.
25 de ene. de 18
 Lugar: el domicilio del causante es el que determina el lugar de la apertura de la sucesión.
Hay que interpretar el ultimo domicilio del causante, el art 28 #12 de cgp dice que el ultimo
domicilio es el que determina la funcionaria para adelantar el proceso, aquí no hay una
alternativa, solo este, a diferencia del cpc que si da alternativa. Si el causante no tiene
domicilio en el territorio colombiano, acudimos al asiento principal de los negocios.

¿Qué pasa si un ciudadano colombiano, con domicilio en Canadá muere en Canadá? no


obstante ser ciudadano colombiano, como tiene su ultimo domicilio y falleció allá, este se
regulara por las leyes de Canadá, es decir, donde murió; las excepciones son derechos y
obligaciones de cónyuge y obligaciones de familia.
El cónyuge sobreviviente tiene derechos y obligaciones de la sucesión. Si vamos a hacer la
sucesión de una persona que tenga una sociedad conyugal vigente, lo primero que hay que
hacer es liquidar la sociedad en la sucesión.

Art 19 # 2 CC. No es lo mismo que tenga su domicilio en Colombia y murió en Canadá, y


tenga sociedad conyugal en Colombia, en este sentido como en Canadá no está formada la
sociedad entonces aplicamos la extraterritorialidad y le decimos al funcionario de Canadá que
vamos a liquidar la sociedad allá, se aplica la excepción de este articulo (RG ultimo domicilio
del causante se abre la sucesión y el proceso)

Art 26 # 5 cgp. Cuantía para el tramite sucesoral: la cuantía se determina con base en el
valor total de los activos dejados por el causante y si existen bienes inmuebles, será el avaluó
catastral se esos bienes inmuebles (activo bruto, no se han restado los pasivos). Después vamos
a la regla del art 28 que nos dice competencia del funcionario
 Mínima cuantía: 0-40 smlmv. El competente es el juez civil municipal, promiscuo municipal o
el notario en única instancia.
 Menor cuantía: 40-150: el competente es juez civil municipal, promiscuo municipal o el
notario en primera instancia.
 Mayor cuantía: 150 en adelante: es el juez civil del circuito en primera instancia
Trámite o procedimiento de sucesión notarial: hay 3 componentes: un escrito de solicitud,
un escrito de inventario y escritos de partición y adjudicación; a ellos se les suman los anexos,
como registro civil, matrimonio, etc.
1. se necesita un poder especial en virtud de un contrato de mandato
2. se presenta a la notaria si todos los asignatarios son de común acuerdo, pero no
necesariamente si todos están de acuerdo se tiene que hacer por notaria, estos pueden
elegir si judicial o notaria.
3. Se hace una solicitud (demanda), con unos requisitos de forma con hechos y en vez de
pretensión es petición. La petición se concreta diciéndole al notaria que autorice escritura
pública de sucesión del causante fallecido el 10 de marzo del año 2017 en el municipio de
guarne, siendo su ultimo domicilio el municipio de envigado (ya sea intestada, testada o
mixta. E igualmente se le solicita (petición) al notario que reconozca a x personas como
herederos o legatarios
4. A esa petición se le va a anexar los certificados de defunción, de nacimiento de los
asignatarios, de matrimonio, la sociedad de echo.
5. La petición va acompañada por otro escrito, separado (otro folio) pero simultánea, el cual
se llama inventarios y avalúos y este tiene que estar dirigido al mismo notario, contiene la
relación de activos detallados, determinados por su especie (especificado) inmueble:
ubicación linderos, muebles: toda la especificidad del mueble.
Estos activos debidamente identificados hay que asignarle el avaluó, también hay que
identificar los pasivos que existan y la prueba del pasivo como un título valor o sentencia
(título ejecutivo) a veces, no hay la prueba pero todos la reconocen como una deuda.
6. En otro escrito vamos a hacer el trajo de partición y de adjudicación, en la cual especifica
cómo se dividieron los bienes. Se hacen relacionando los activos y pasivos, es decir, lo que
se hace en los inventarios y avalúos hay que volverlos a escribir acá para poder
especificar. Se hará una partición para adjudicárselo a cada uno de los asignatarios.
7. En otro folio se hace la adjudicación a través de las hijuelas, acá se empieza por liquidar la
sociedad conyugal o patrimonial, esta sería la hijuela primera, la cual está compuesta de x
bienes y se le adjudica al cónyuge o al compañero permanente, le corresponde 50% de los
bienes, le corresponde la finca x o apt x sumando la hijuela del conyugue un total de x.
Después de pagarle al cónyuge se le paga a los hijos divididos en el número de ellos.
Este trabajo de partición es el que se registra
29 de ene. de 18
8. En el acta que expide el notario, declara abierto y radicado el proceso de sucesión,
reconoce a los herederos y asignatarios y ordena el emplazamiento de los acreedores del
causante y ordena oficiar a la DIAN para los efectos del art 844 del estatuto tributario (si
tiene deudas de plazo vencido ante la DIAN, como renta). El abogado después hace todo,
lleva el oficio a la DIAN, y si este responde con paz y salvo, procede la autorización de la
escritura de sucesión.
9. La escritura se protocoliza y se expide copia, las que necesite para llevar la registro
(original siempre se queda en notaria), con ese registro.

Nota: El modo es la sucesión por causa de muerte, el título es la ley o testamento.

Trámite judicial: sabiendo quien es el juez competente, ante el juez y presenta demanda de
sucesión, con los requisitos de forma. Allí relacionamos en la demanda los activos y pasivos de la
sucesión y a ese escrito, acompañamos anexos, ejemplo: defunción, unión marital de hecho,
civil; y se acompaña la calidad de prueba de propietario de causante sobre los bienes, también la
prueba de los pasivos.

El juez hace el estudio de la demanda en su forma, este dicta un auto que puede:
 rechazar por falta de competencia
 inadmitir por carecer de requisitos de forma
 se declara abierto y radicado el proceso de sucesión.
El abogado tiene que gestionar todo, ejemplo: paz y salvo con la DIAN, notificaciones.
Cuando gestione todo, le pide al juez que programe audiencia de inventarios y avalúos, en esta
audiencia hay que llevar una relación de activos y pasivos por escrito, cada bien especificarlo por
su especie, con su respectivo avaluó, el cual puede ser el catastral o comercial; y si estamos
relacionando pasivos, hay que llevar la prueba de los pasivos. Si existieran otros herederos con
otros inventarios, se prestan los escritos para ver si hay diferencias, y puede pasar:
 Si hay diferencia en los avalúos, el juez debe nombrar un perito para que los avalué. La
única oportunidad de presentar la diferencia es ese momento, si no va a la diligencia el
abogado no puede controvertir
 En cuento a los pasivos, deben ser relacionados y pueden ser objetados en esa diligencia,
sino se objetan, quedan incluidos; si se objetan, tiene que ser en esa diligencia, de no
serlo allí, quedan incluidos. Con solo objetarlo, el pasivo se excluye.
Nota: el avaluó y los pasivos tienen que objetarlos en esa diligencia, no hay que motivarlos.
 Debe objetar las partidas (activo) que se crean indebidamente incluidas. También debe
hacerse en esta audiencia, aquí si se tiene que justificar la objeción y probar; si se objeta
el juez suspende la audiencia y cita a otra para practicar pruebas. Cuando defina la
objeción define cuales son los activos y pasivos que compone la masa sucesoral. El auto
que resuelve la objeción es susceptible de recurso de reposición.

Obtenido el paz y salvo de la DIAN, se decreta la partición y adjudicación de los bienes, si son
varios interesados representados por varios abogados, esperan 3 días para ponerse de acuerdo y
lo hagan conjuntamente, si no hay acuerdo, el juez nombra un partidor de la lista de auxiliares
de la justicia que tienen que ser abogado, este hace la partición con base a unas reglas. Hecha la
partición, s ele corre traslado a los interesados por el término de 5 días para que manifiesten si
hay laguna objeción de la partición. Si no hay objeción, el juez la aprueba mediante sentencia.
Esto indica que la sentencia no resuelve nada de fondo, la sentencia, aprueba la partición. Esta
sentencia NO es susceptible de ningún recurso. Pero si hay objeción a la partición, el juez
resuelve la objeción; ese auto si es susceptible de apelación y cuando se resuelve ese auto, ya
dicta sentencia.

Ese proceso hay que protocolizarlo en una notaría, terminado el proceso. El abogado saca copia
de la partición y de la sentencia para entregarle al cliente.

Nota: siempre se debe hacer proceso de sucesión.

EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCIÓN:


Es aceptar o repudiar la herencia, se inicia cuando se da la delación de la herencia o legado. El
ejercicio de derecho se da por el llamado que hace la ley o el testamento, o ambos. Ante ese
llamado, el asignatario puede ejercer el derecho de opción, el cual es la manifestación de
aceptación o repudio.

ACEPTACIÓN: Art 1298 habla de la forma de aceptación, Si va a aceptar:


 Formas de la aceptación:
o Aceptación tácita: cuando el asignatario realiza conductas que presumen su
aceptación. Ejemplo: cedió el derecho hereditario, aquí hay una presunción de
derecho que está aceptando la sucesión; también cuando está poseyendo
materialmente de los bienes de la sucesión.
o Aceptación expresa: lo dice a través de una forma idónea, por escrito, que acepta la
aceptación, se hace cuando le otorga poder a un abogado.
 Modalidades de la aceptación:
o Pura y simple: cuando dice expresamente que va a asumir todas las cargas o
pasivos del causante.
o Con beneficio de inventario: acepta pagar los pasivos de la sucesión hasta por el
valor de los activos que le correspondan a cada asignatario.
NOTA: Art 1300. Actos que no se consideran suficientes como aceptación tácita. Cuando la
persona lo está conservando para la sucesión, no por ello lo está aceptando; lo está conservando
porque se daña, podrá repudiar posteriormente.

1 de feb. de 18
 Características de la aceptación de la asignación:
o irrevocable: significa que si el asignatario acepto, ya sea expresa o tácitamente,
no puede revocar esa aceptación. Cuando es tacita, puede haber confusión de si la
acepto o no, entonces hay que probarlo. Por ejemplo: cuando se cede, no hay
ninguna duda, cuando tiene los bienes de la masa sucesoral, tampoco. Pero si
hubiere duda de ello y la persona falleciere entonces podemos ubicarnos en la
trasmisión, cuando el asignatario no alcanza a ejercer su derecho de opción. Pero si
hubo aceptación tácita y luego se murió y llega el heredero y repudia, ahí no se
puede revocar porque la aceptación fue tacita.
o siempre tiene efectos retroactivos: cuando acepta, acepta desde el momento
que se dio la delación de la herencia, no desde el momento que manifestó su
aceptación. Ejemplo: el proceso de sucesión se terminó y se le adjudico a los
herederos presentes, pero faltaron 2 y luego comparecen, ellos pueden impetrar la
acción de petición de herencia, donde va a demandar la vocación hereditaria de la
sucesión, con esta sentencia declarativa en firme, el heredero solicita que se
rehaga la partición para que s ele adjudiquen bienes. También cuando no ostenta
el título de heredero, pero puede tenerlo, por ejemplo, el hijo extramatrimonial no
reconocido, aquí hay que adelantar el proceso de filiación extramatrimonial con
acumulación de petición de herencia, para los efectos de la vocación sucesoral, aquí
se tienen que pedir las dos cosas.
o Indivisible: no se puede aceptar la asignación en parte y repudiar la otra. Art
1285, en el inc.2 dice que si lo deferido es cuota, esa cuota es la que se tiene que
aceptar en su totalidad. Ejemplo: sucesión testada, existen asignaciones a titulo
singular, es decir, el testador dice que deja x bien a esta persona, el asignatario a
titulo singular solo va a reclamar el total de la cuota que le corresponde. Si se
presenta el acrecimiento (repudio de uno de los herederos), lo que no puede el
asignatario es repudiar lo que le corresponde y aceptar lo que le acrece, tiene que
empezar con lo que le corresponde.
o Pura y simple: La aceptación de la asignación debe ser pura y simple, es decir, sin
condiciones, ni a plazos. Art 1284, no se puede aceptar con condición; cuando ya
acepto, ya vienen la modalidad de aceptación, es decir, pura y simple o con
beneficio de inventario. Ejemplo: a partir de x día.
o Libre: provenga del asignatario y que no tenga vicios en su consentimiento,
además que tenga capacidad para aceptar. Es libre porque proviene de la
manifestación de la voluntad del asignatario, pero esa situación de libertad tiene
que ver con su capacidad y consentimiento:
 Capacidad: art 1282, no es capacidad para heredar. Es capacidad de
ejercicio Inc. 1 porque la capacidad se presume, toda persona se presume
capaz a menos que la ley lo declare capaz. Inc2 ¿quiénes no tienen
capacidad? los que no tienen la libre administración de los bienes, es
decir, el incapaz ya sea por la edad o discapacidad absoluta o relativo, el
relativo no tiene libre disposición de sus bienes, a este le nombran un
administrador consejero no curador; al absoluto, para cuidar y representar
un curador, y cuando este absoluto tiene un patrimonio superior a los 500
smlmv hay un administrador especial que es una entidad fiduciaria. Es
decir, estos pueden aceptar la asignación a través de sus representantes.
La incapacidad tiene que estar declarada judicialmente, esto no se
presume.
 Consentimiento: Art 1291, habla de la recisión de la aceptación, es decir,
cuando de la de tener efectos la aceptación. ¿Cuándo se resine? fuerza o
dolo: la aceptación se dio bajo fuerza o bajo dolo, pero ¿por qué no error?
Ya que cuando el llamado lo hace la ley o el testamente, no hay forma de
error. La fuerza es llamada el constreñimiento, le obligaron a aceptar, ya
sea física o psicológica; dolo cuando se engaña al asignatario que por
ejemplo beneficiaban más a otro que a él.

5 de feb. de 18
REPUDIO: en el ejercicio del derecho de opción una es la aceptación y otra el repudio. Art 1282,
repudio libre, en el cual hablamos una capacidad y un consentimiento que opera de la misma
manera.
Si hay una asignación título singular condicionada, no tiene que esperar hasta la condición para
que repudie, si la apertura de la asignación, es decir, desde el momento de la delación se puede
repudiar.

Repudiación intempestiva. Inc. 3 art 1283 cuando hay un legitimario en el testamento que no
puede estar desconocido en el testamente, este no puede repudiar autorizándole al testador que
no le asigne la legitima. Es decir, los legitimarios no pueden aceptar que no le asignen la
legitima, si hay legitimarios no le puede desconocer, aunque en vida le haya dicho que lo
desconozca. Ejemplo: Tengo 3 hijos y excluyo a uno, esto no tiene ningún efecto, es deferente si
está incluido y repudia, ahí sí se puede. Antes de la muerte el legitimario no le puedo decir que
le autorizo para que no me incluya.

Nota: Solo hay acrecimiento en sucesión testada, cuando los diferentes asignatarios están con
cuotas en el mismo bien.

Están prohibidas las clausulas captatorias, el acuerdo que hacen dos personas para obligarse a
asignarse un legado entre sí. Ejemplo: yo le asigno un legado a usted si usted me deja uno a mí.
Ya que el testamento no es u contrato, es unilateral, no puede tener cláusulas contractuales

Desconocer a un legitimario conlleva a un vicio de nulidad y se puede anular, pero esto lo tiene
que hacer el legitimario que esta desconocido.

Art 1284. El repudio no puede tener los elementos accidentales de condición y de plazo.

Art 1285. La asignación es la finca, no puedo aceptar la mitad y repudiar la mitad, o pueden ser
varios bienes, por ejemplo, acepto la finca, pero no el carro.
Inc.2 si la casa es para los 3 hay una asignación para cada uno, si puede aceptar la cuota y
repudiar otra que le acrecienta; pero NO puede, repudiar su cuta y aceptar la que le acrecienta;
o repudiar todo.
Si no es de cuotas, o acepta todo o repudia todo, porque está prohibida la repudiación parcial.

Art 1286. Son simultaneas en las cuotas, puede aceptar una y repudiar otra, ahí se puede la
simultaneidad. Nunca en un mismo bien de la asignación por ejemplo porque tiene algún
gravamen, igualmente en cuotas, sino acepta cuando está gravada, no se puede repudiar.

Parte procesal
REQUERIMIENTO PARA ACEPTAR O REPUDIAR: art 1289. Aquí ya hay proceso, no es posible
que si no se llega al proceso de sucesión repudio o acepte. Este requerimiento consiste en que
usted abogado recibe a 2 asignatarios para iniciar el proceso de sucesión, hay otros dos
hermanos pero estos no saben dónde están, los que llegaron tienen que llevar los folios de
registro civil de nacimiento de los demás y el abogado con el registro hay otros herederos,
cítelos, no emplácelos (acreedores). 492 cgp, hay 20 días a partir de que sea citado al proceso
para repudiar o aceptar, y si ese citado antes de que venzan los 20 días y necesitan más tiempo,
se le pueden prorrogar por 20 días más si hay justa causa. Si no manifiesta en ese tiempo, opera
una presunción de repudio tácito, pero si es una presunción ¿cómo se puede desvirtuar? Art
1290.
Ese requerimiento lo hace el juez, cuando el abogado le pregunta a los herederos si hay otro. Si
los otros herederos lo quieren esconder, uno como abogado no puede llevar esa sucesión. Si no
están seguros hay que decir en la demanda que se desconoce la existencia de otros herederos
con igual o mejor derecho. Y si no saben dónde se localiza, pero si los hay, hay que emplazarlos
a quien se desconoce su domicilio y si no comparece, hay que asignarle un curador ad litem y si
comparece, ese heredero tiene que demostrar su calidad como heredero.

Si no fue citado al proceso, si fue desconocido, tiene la acción de petición de herencia; esto no
pasa cuando fue citado y no compareció
6 de feb. de 18

 Art. 1293. Capacidad de repudio. Nos da unas pautas para la incapacidad de repudio.
Si va a repudiar, pero no tiene la libre administración de los bienes, no solo tiene que
hacerlo a traes de su representante, sino que para repudiar se necesita autorización
judicial.

representante + autorización judicial

o Menor de edad: padres o falta de los dos curador


o Discapacitado absoluto: curador que lo cuida y curador que lo administra y cuando
tiene un patrimonio mayor de 500 smlmv un curador fiduciario y este sería el
representante en este caso
o Relativo: como el insolvente, aquí consejero.

Art 495 CGP. El procedimiento es incidental

 Art 1294. Consentimiento. los mismos vicios, ¿cómo se rescinde el repudio? Cuando se
demuestre que hubo vicios en el consentimiento, ya sea fuerza o dolo. Si no hay ninguno
de esos vicios y el asignatario repudia solo con la motivación de no pagarle a sus
acreedores, el acreedor le puede pedir al juez que lo ubique en el lugar del asignatario y
que le entregue la cuota que le correspondía al acreedor para el pago de su crédito.
Ejemplo: el acreedor del asignatario, NO del causante, este sabe que no tiene bienes pero
que va a recibir, y este conoce y sabe que repudio entonces le solicita al juez que lo tenga
como interesado en la sucesión y le paga hasta concurrencia de su crédito. No se rescinde
el repudio, niño por vicios del consentimiento.

Efectos del repudio: desde cuando se entiende repudiada la asignación, en el momento de la


delación de la asignación. Cuando la asignación es condicional, no hay que esperar la condición.
El repudio tiene efectos retroactivos, desde que se dio la delación.
Sanción en caso de repudio: art 1288. Si el heredero hurto un bien y repudia, no puede
hacerlo. Heredero que ha sustraído un activo de la sucesión, sigue siendo heredero, no puede
repudiar, pero este no tendrá derecho en el bien que fue sustraído. Pierde el derecho sobre ese
bien, pero no de heredero.

Inc. 2 el legatario (asignatario a titulo singular, es decir, hay testamento) que hayan sustraído
bienes de la sucesión, no pueden repudiar. Igualmente, no pierde la calidad, pero si el derecho
sobre el bien sustraído. El bien sustraído o tendrá que devolver por el doble del valor.

Inc. 3 sin perjuicio de las sanciones penales

Ejemplo: en un testamento nombra un albacea (su sobrina), este no tiene descendiente o


ascendientes, le nombre legatario y también puede ser heredera. Esta albacea sustrae un bien y
esta repudia, aquí no puede repudiar.

¿La presunción de repudio tácito es presunción legal?


R// si el asignatario no dijo nada dentro de los 20 días, ya no puede objetar el proceso. Es una
presunción legal porque admite prueba en contrario, ¿cuál? Pruebe que acepto tácitamente en
esos 20 días, si no prueba no se puede desvirtuar, ¿hasta cuándo se le espera para desvirtuar?
Si realmente ese repudio tácito es una presunción legal o de derecho, legal porque se puede
desvirtuar, y cuál es la oportunidad para hacerlo, pero como el termino es perentorio y tiene 20
días, ya no puede desvirtuar. Doctrinariamente se ha entendido que es una presunción de
derecho.
La oportunidad para desvirtuar siempre tendrá un plazo que es improrrogable, perentorio, 20
días prorrogables a otros 20. Si pasado este tiempo no lo puede desvirtuar, ya es una presunción
de derecho porque se ha perdió del tiempo. Sin embargo, si es recisión del repudio por vicio del
consentimiento hay otro termino 4 años. Si hay repudio tácito, no tiene derecho a asignación
alguna y como es retroactiva se entiende que nunca se aceptó, desde el momento de la
delación.

8 de feb. de 18
Modalidades de la aceptación:
o Pura y simple: cuando el asignatario manifiesta su voluntad de cubrir con su propio
patrimonio todas las deudas de su antecesor, aquí no hay inventario. Pague en lo que me
corresponde, si la deuda es de 500’ y hay 5 herederos, yo pago 100’; se trasmite a los
asignatarios que la aceptan y si es pura y simple es al valor de la deuda independiente del
valor del activo que reciban. Las deudas se trasmiten a sus herederos, a menos que se
tengan un seguro que respalde los gastos que salden. El asignatario: recibirá el activo,
recibirá el pasivo y pagara as deudas con su propio patrimonio. En este caso desfavorece
al acreedor del mismo asignatario, porque la prenda general se ve comprometida con
otros acreedores.
o Con beneficio de inventario: Art 1304. Es el beneficio que tiene el asignatario de
inventariar lo que recibe para efectos de atender las obligaciones del causante limitadas
al valor que tiene el activo recibido. El causante dejo una casa que cuesta 300’ y dejo un
pasivo de 200’. Cada derecho, si son 5 herederos, cada heredero pagara en deuda hasta
el 20% que le correspondió, no hay solidaridad sobre el 100%. Pero si la deuda era de 300
y el bien de 200, el acreedor pierde los 100’ si lo hacen con beneficio de inventario, este
corre el riesgo, ya que allí el patrimonio del asignatario no se incluye ene l beneficio de
inventario. Si se acepta con beneficio de inventario, ese acreedor del asignatario tiene su
propia prenda, el perjudicado acá es el acreedor del causante.

¿qué sucede si son varios herederos y solo 1 acepta con beneficio de inventario y los
demás pura y simple? Art 1305. Si al menos uno opta con beneficio de inventario, todos
los demás herederos quedaran con esta modalidad. Pero si no se dijo bajo qué modo se
aceptaba la asignación, ¿bajo qué modalidad se impone? Si ninguno de los herederos
expresa, Art 488 CGP, en caso de que guarde silencia se entiende con beneficio de
inventario, ya que el heredero no debe asumir las deudas del causante.
12 de feb. de 18
Obligatoriedad del beneficio de inventario: el legislador nos trae casos en los que es
obligatorio:
 El heredero es del fisco nacional, quinto orden hereditario no puede aceptar de manera
pura y simple. Cuando el heredero es el estado, no puede aceptar para y simple.
 Cuando el asignatario no tiene la capacidad de aceptar por sí mismo, siempre será con
beneficio de inventario. El consentimiento es del asignatario que lo expresa su
representante. Art 1307 inc. 1 y 2
 Herederos fiduciarios, Art 1308.

BENEFICIO DE SEPARACION: art 1435 y sig. Esta creado para los acreedores del causante,
quien tiene la facultad de solicitar la separación de los bienes de la masa sucesoral respecto a
los bienes del heredero, con el fin que su acreencia le sea satisfecha únicamente con los bienes
del causante. ¿quién tiene el beneficio de separación? El acreedor del causante, ya que este
conoce el patrimonio del deudor.

Requisitos:
1. La acreencia haya sido aceptada por los herederos
2. Que sea una obligación clara y expresa, es decir que estén determinadas; aunque no sean
exigibles al momento de la muerte del deudor, es decir que no ha vencido el plazo. Lo
importante es que sea una obligación adquirida por el causante.
3. Que no haya prescrito el crédito. ¿cuándo y cómo prescribe un crédito? Si la obligación
consta en un tv, a partir del vencimiento del tv tiene 3 años para que el acreedor ejerza la
acción, con ese pagare no se puede ejercer la acción, como paso el plazo se convierte en
una obligación natural, si el deudor quiere pagarlo lo hace, lo que extingue es la acción
para exigir el pago. Art 1437, si no ha prescrito el crédito puede pedir beneficio de
separación, ¿cuándo prescribe el crédito? En donde este contenido el crédito, no haya
prescrito; si está contenido en un tv, prescribe cunado prescribe la acción del tv, por el
beneficio de separación.

En qué casos no procede el beneficio de separación:


1. Cuando el acreedor reconoce al heredero como su deudor, ya que el heredero tendrá la
facultad de pagarle con lo que él quiera; lo reconoce diciéndole al heredero fírmeme un
pagare por su papa.
2. El heredero ya ha dispuesto de los bienes del causante o cuando los bienes se
confundieron.

13 de feb. de 18
Oportunidad procesal para solicitar el beneficio de separación:
Hay un primer momento procesal que se llama diligencia de inventarios y avalúos, este primer
momento es un proceso de sucesión judicial, no notarial ya que el notario no tramita solicitudes
diferentes a la sucesión como tal. En esta diligencia se hace una relación de activos, avalúos y
pasivos; en este momento es que se presenta el acreedor.
¿qué hace el acreedor? Llega con la prueba de su acreencia, en la audiencia cuando el acreedor
presenta la prueba el juez le da la palabra a los herederos. A través del abogado, frente a la
acreencia presentada, pueden para dos cosas:
 Al menos uno no acepte el crédito, si es así el juez ordena excluir ese crédito del pasivo
sucesoral; en este evento el acreedor lo puede cobrar en un proceso aparte.
 Se acepta el crédito, ese acreedor ya tiene facultad en ese proceso para el beneficio de
separación.

El primer momento es la diligencia de inventarios y avalúos. En las etapas siguiente el acreedor


puede solicitar el beneficio en cualquier momento hasta la presentación del trabajo de partición
y adjudicación. El partidor es un momento procesal limite, ya que este es el que reparte los
bienes y los pasivos del causante, cuando se presente este trabajo de partición y una vez en
firme, ya no se puede presentar la solicitud. Art 1435

Si el juez concede el beneficio de separación, este auto se puede registrar para bienes sometidos
a registro; se registran para efectos de publicidad y oponibilidad.

HERENCIA YACENTE Y HERENCIA VACANTE

HERENCIA YACENTE
El derecho sucesoral por RG no prescribe, sin embargo, existen plazos para que el asignatario
ejerza su derecho de opción. El asignatario que va a ser uso de la aceptación, es llamado por la
ley o por el testamento desde la apertura de la sucesión, es decir a partir de ese momento
debería presentarse, pero como no hay un término de prescripción, lo puede hacer en cualquier
memento, a menos que haya una posesión material de los bienes hereditarios. Si queda algún
bien, queda a disposición del ICBF

En la herencia yacente, pasado 15 das a partir de la apertura de la sucesión, el acreedor o


persona interesada en la sucesión podrá solicitar al juez de conocimiento de la sucesión la
yacencia de la herencia, la yacencia significa que nadie la reclama, y el juez lo tenga como único
interesado, esa yacencia es con el fin de que se tome el activo sucesoral para atender
obligaciones de la sucesión; una ve el interesado presente la demanda de herencia yacente,
inicia el trámite.

Nota: esa yacencia solo procede si el heredero NO comparece.

14 de feb. de 18
El acreedor no es el único que tiene la titularidad de la herencia yacente, hasta el conyugue o el
mismo heredero tienen esa facultad.

Art 1297 CC. Lo que quiere decir la norma es no antes de los 15 días siguientes, pero si pasados
esos 15 si se podrá iniciar la herencia yacente. ¿quién se presenta? El que tiene interés en ello,
comúnmente el acreedor, aunque no es el único, el interesado a través de una demanda de
declaratoria de yacente, le dice al juez que declaré yacente la herencia; esa demanda
presentada los 15 días, puede admitir, inadmite o rechazar y el juez dice que declara yacente. La
herencia y nombra a un administrador Art 116 ley 1306/09 en concordancia con el 482- 485 CGP.

Art 116 ley 1306, nombrar un administrador. Las guardas (curador) es la institución jurídica para
representar a los incapaces. Hay 3 casos:
 Curador testamentario: en la muerte de los padres designa un administrador
 Curador legitimo: el curador que se le nombra al incapaz de los parientes más cercanos
 Guarda dativo: el juez nombra a una persona que tenga solvencia moral, familiar. Este
será el guarda administrador de la herencia yacente, ya que lo nombra el juez.

Al administrador se nombra para que administre y liquide, las gastos del proceso y los gastos del
acreedor. Esto no se debe confundir con la participación y adjudicación, ya que pesimamente
acá no hay herederos. Ya liquidado, le corresponde a cada acreedor su pago, si algo queda, el
administrador se dice al juez quedaron x bienes, y esto queda a disposición del ICBF a través del
consejo superior de la judicatura.

Causales de terminación de la herencia yacente:


a. Comparece el heredero
b. Que se haya cumplido el objeto de la herencia yacente, es decir, liquidar, ya se estableció
como se va a pagar.
c. Extinción del bien, La herencia es un derecho real, de un sujeto sobre un objeto, como ya
no está, ya no se puede ejercer.

Efectos prácticos: pagarle al interesado, el que acredita que se le debe. Vemos cuando el
heredero dice que no va a recoger la herencia para que el acreedor no le cobre, el acreedor lo
hace.

Art 1297. Dice que “…el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o
dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello…” ¿para que un heredero pedira la
yacencia de la herencia a diferencia de pedir la herencia? Es decir, no me entregue los bienes
sino que liquide los gastos, ¿a razon de que pasa esto?
15 de feb. de 18

Art 483 #4 CGP como se hace efectiva la yacencia de la herencia: pasados 2 años de la
apertura de la sucesión, el juez procederá ordenar el remate de los bienes de la sucesión para el
pago de las acreencias y pasivos.
Muerte – 15 días—a partir de ahí se puede iniciar la yacencia de la herencia, habiéndose iniciado,
el juez debe tener en cuenta que transcurrido 2 años desde la muerte para el decretar el remate,
no puede ser antes de 2 años después de la muerte. En síntesis, cuando se inicia el trámite de la
herencia yacente, hay que agotar etapas, cumplir con requisitos procesales y el fin de la
herencia es el remate, pero si hubo buena celeridad, hay que esperar 2 años.

Nota: si el heredero se presta, se termina el trámite de la herencia yacente e inicia el proceso de


sucesión, por el mismo juez. ¿qué pasa si en el proceso de sucesión al acreedor no le reconoce y
ya había indicado la herencia yacente y casi estaba el remate? R// si la acreencia no es
aceptada, sale del proceso de sucesión, se tiene que ir al proceso ejecutivo; diferente si logro el
remate.

VACANCIA DE LA HERENCIA
Herencia no recogida en un lapso de 10 años, cuando hayan pasado 10 años se podrá solicitar la
vacancia de la herencia con los mismos fines de la herencia yacente y con ello se dará aplicación
a la misma norma procesal de la herencia yacente. Declare vacante la herencia para que con los
bienes de la sucesión se le paguen a estos interesados.

Estos no tienen efectos prácticos, ya que generalmente las acreencias constan en títulos valores,
y estas prescriben los acreedores no van a dejar pasar 10 años para solicitarla.

Art 485 CGP, si hay una solicitud de vacancia, la solicito el interesado, nombra un administrador
de la herencia, liquide los gastos, y se paga en el remate, aquí en el remate ya no se esperan 2
años. Con el producto de remate paga y si queda e envía al ICBF para que inicie el proceso de
sucesión.

PRESCRIPCIÓN
cuando existe una posición material de los bienes hereditarios, existen dos clases de posesión en
la herencia:
 Posesión legal: todos los asignatarios, que es llamado por la ley o testamento, a partir de
la apertura.
 Posesión material: art 762 cc, poseedor con corpus o animus de todos o parte de los
bienes de una sucesión. Si cumple con el tiempo, puede acudir al proceso de pertenencia
con el fin adquirir la propiedad por el modo de prescripción adquisitiva de unos bienes de
la sucesión; no por el modo de sucesión.
No puedes alegar la posición de heredero si tienes posesión material, el justo título no puede
ser la posición de heredero. La prescripción en las herencias será la de la prescripción
extraordinaria (no ordinaria), no hay un justo título.

A diferencia de la herencia yacente o vacante operara cuando hay un poseedor material, que
demuestre el tiempo y que sea extraordinaria.

19 de feb. de 18

DERECHO DE TRASMISION.
Art 1014, es una figura diferente. La representación, aquí no se habla de premuerto. El heredero,
o legatario que fallece sin haber ejercido el derecho de opción lo trasmite, lo trasmite el
trasmisor.
Requisitos:

Trasmitente (primer muerto)

Trasmisor (segundo muerto)


Trasmitido

Tiene que haberse dado la muerte de dos personas de manera sucesiva y este segundo falleció
sin haber ejercido del derecho de opción, trasmite el ejercicio del derecho de opción al
trasmitido- el trasmitido acepta la asignación en la sucesión del trasmisor (no la puede repudiar)
y cuando la acepte, va. La sucesión del transmitente. No lo representa, ejerce el derecho de
opción por él, pero pueden coexistir la trasmisión con la representación.

Elementos de la trasmisión:
 Hayan 2 causantes (muertos) identificados como transmitente y trasmisor.
 Que esas dos muertes sean sucesivas, primero trasmitente y luego trasmisor.
 El trasmitido acepte la asignación del trasmisor (no la puede repudiar) y para ello se le
exige al trasmitido que inicie el proceso de sucesión aceptando la misma. No opera la
aceptación tacita
Puede suceder que hayan tantos individuos como trasmitidos y varios repudian, bastan
con que 1 acepte acrece para los que aceptaron, siempre tiene que haber una aceptación
del trasmisor entonces puede aceptar o repudiar la del trasmitente.
 el trasmisor no haya ejercido el derecho de opción de ninguna manera. La fuente de la
trasmisión se da porque el trasmisor trasmite el ejercicio del derecho de opción porque no
lo ejerció.
 El trasmisor no le haya prescrito el derecho sucesoral, es decir, como una posesión
material y adquirió por prescripción, no tiene el derecho.
 El trasmitido sea capaz (no capacidad de ejercicio ni goce) de suceder y que además sea
digno de suceder, la indignidad solo se da cuando se ha incurrido en determinadas causas
y requiere sentencia judicial. Ejemplo: los que no tienen personalidad como consorcio, E/C.

Casos en que no procede la trasmisión:


 Inc. 2 art 1014. Si el trasmitido no ha ejercido el derecho de opción en la sucesión del
trasmisor o silo ha ejercido, repudiándolo.
 Cuando se presente la conmoriencia art 95, art 1015 cc, Si dos o más personas, llamadas
a suceder una a otra, se hallan en el caso del artículo 95, ninguna de ellas sucederá en los
bienes de las otras. No es posible determinar quien murio primero
 Cuando existe una asignacion condicionada, si esta condiconada, el trasmiosr no pudo
haberla cumplido, es decir, se murio sin cumplirla, entonces no habra delacion del legado.

Nota: la sucesion puede ser testada o intestada.

Ejemplo: Ana (trasmitente) otorga un testamento y le deja una asgnacion a juan y este a su vez
deja otro testamnete y le asigna a maria y a alicia. Murio Ana, juan sin ejercer el derecho de
opcion, fallece, este es el trasmisor y Maria y Alicia son las asignatarias en la sucesion de juan y
puede ser que una de las dos repudie y la otra acepta la asignacion en la sucesion de juan. Si al
menos una acepta opera la trasmision con ella, entonces aceta la asignacion de juan y ejerce el
derecho de opcion de juan en el de Ana.
20 de feb. de 18

Capacidad en la trasmision: para que opere la trasmision se requiere que el trasmitido al


menos tenga existencia natural al momento del fallecimiento del trasmisor. Ejemplo: el
trasmitente fallecio el 10 de junio de 2009, el trasmisor fallecio el 20 de diciembre de 2009, para
que opere la trasmision el trasitido no tiene que tener existencia natural el 10 de junio, sino el 20
de diciembre (existencia natural: que al menos haya sido concebido)
Entonces, Opera la trasmision, si el trasmitido ha tenido existencia natural antes del
fallecimiento del trasmisor.
Art 1019. “…pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se
trasmite la herencia o legado…”

Naturaleza juridica de la trasmision: hay dos posturas:


1. La trasmision es una verdadera forma de suceder porque el trasmitido al ejercer el
derecho de opcion por el trasmisor, lo esta sucediendo, pero NO lo esta representando.
Esta es un apostura jurisprudencial, corte suprema d ejusticia
2. La trasmision no es una forma de suceder sino una subrogacion de herencia o legado, el
trasmitido es un subrogado. Esta es una postura doctrinaria.
En el derecho colombiano se impone la teoria jurisrudencial, ya que lo que esta haciendo el
trasmitido es sucediendo al trasmisor en el ejercicio del derecho de opcion.

Como opera la indignidad en la trasmision: el art 1034 nos regula esta situacion, nos dice
que cuando el trasmisor ha sido declarado indigno, ese vicio se presenta en el trasmitido, es
decir, se trasmite el vicio de la indignidad. Si el trasmisor esta en causal de indignidad, el
trasmitido tambien lo estara.
¿qué es la indigidad? Es una sancion para el asignatario que ha incurrido en unas causales
taxativas pero que siempre requiere sentencia judicial. Art 1025

Aca nos plantean que el trasmisor incurrio en causal, todavia no hay sentencia, ese trasmitido va
a soportar la misma indignidad del trasmisor, pero todavia no ha sido declarado, falta la
sentecia. Pero si no se obtiene esa sentencia pasados 10 años, entonces se sanea el vicio.

El art 1034 lo concordamos con el art 1032, que es el saneamiento de la indignidad, “La
indignidad se purga en diez años de posesión de la herencia o legado.” Habla de posesion, ¿aca
se refiere a la posesion legal?. Ejemplo: A otrogo un tetsamento en 1998 y dice que va a dejar la
herencia a B y C, en el año 2000 tuvo un hijo y en el año 2003 fallecio A. El hijo no sabe que hay
testamento, y no sabe que B y C son herederos, en el año 2015 A se entera que hay un
testamento (12 años despues), el art 1025 #5 habla de las causales de indignidad, es decir B y C
ocultaron el testamento.
El probelma es ¿a partir de cuando se cuentan los 10 años? es apartir del momento que la
persona se entera que existe causal de indignidad,
¿si es posesion material o legal? El articulo lo concuerda con el 778 que habla de posesion
material
El trasmitido, recibe con indignidad, pero si en esos 10 años no ha sido declarada, purgo la
indignidad. Si es declarada, no se purga. La indignidad puede ser declarada despues del proceso
de sucesion, ahí tiene que devolver.

21 de feb. de 18

Trasmision en la porcion conyugal: la trasmison tambien opera en la trasmision conyugal, es


un derecgo que tiene el conyuge sobreviviente para que se le asigne una parte de la herencia
con el fin de que se satisfaga su subsistencia. Un conyuge sobreviviente puede optar por la
porcion conyugal, renunciando a los gananciales.
A partir del año 2011, se permite la porcion marital, es decir para el compañero sobrevivinete.

Esa porcion marital y/o conyugal se puede trasimitir cuando el conyuge no ha ejercido el derecho
de opcion, se trasmite el derecho de opcion, el trasmisor es el conyuge, el trasmitido es el
heredero que ejerce el derecho de opcion, aceptando o repudiando la porcion.

¿podra darse la porcion conyugal y marital simultamneamnete? Si, una persona puede terner
matrimnio vigente y UMH, el conyuge y compañero permanente podran optar ambos por
porcion, ya que estos constituyen efectos personales del matrimnio, no patrimoniales. Como la
porcion conyugal equivale a la legitima, pero como hay 2, esa legitima se divide enre dos porque
tambien hay marital.

DERECHO DE HERENCIA.
Hay que partir siempre que hay un causante, lo que hay en vida es la posibilidad de distribuir los
bienes. Dada la muerte de una persona que tenia bienes y fallece sin haberlo trasnferido, esos
bienes se trasmiten por causa de muerte.

Art 665 inc. 2 CC. Es un derecho real, es el derecho que tiene una persona sobre una cosa, es un
derecho real incorporal, ya que se tiene en una expectativa de derecho sobre bienes que no han
sido adjudicados y por ello a la vez constituye una cosa universal de derecho, que es aquella que
esta conformada por uno o varios bienes osbre los cuales hay expectativa de derecho.

Nota: Es incoporal porque es una masa de bienes que no tiene un adjudicatario, no tiene un
determinado propietario

Ejemplo: sergio fallece, deja 3 herederos y varios bienes, ellos dicen que esos 3 bienes son de
nosotros, esos herederos no podran decir que esos bienes son de ellos, esa finca sigue siendo de
sergio, pero tienen una expectativa sobre ellos, cuando s ele adjudica, ya deja de ser una
universalidad de derecho sino que ya estamos en una sigularidad. Cuando no s eha terminado el
proeso de sucesion, los bienes siguen estando en cabeza del titular (sergio), esos bienes hae¡cen
parte de una herencia, pero cuando se adjudicaron los herederos adquieren:
o modo: sucesion por causa de muerte
o titulo: ley o testamento.

Caracteristicas o atributos del derecho de herencia:


a. Persecutorio: ya que el derecho real de herencia lo puede peseguir en manos de quien
este el titular del derecho, por medio de la accion de peticion de herencia. Ejemplo: hay
un titular de herencia que no fue llamado a la sucesion, s eentera que el proceso termino,
se puede presentar una demanda y pone en la pretension de peticion de herencia a la que
tiene derecho; pero si el proeso de sucesion no ha terminado, ella no tiene que pedir
herencia, ya la tiene, solo tiene que ir al proceso.
b. Preferencial: se prefiere al asignatario llamado por la ley o el testamento sobre cualquier
otra persona, al que tenga el vinculo juridico. Ejemplo: la persona en vida otorga un
testamento y designa como legatarios a B y C, esta persona no tiene hijos ni padres, y
luego tiene descendientes, el testamneto esta vigente y luego este fallece. Hay un
testamneto donde ha asigando unos legados y sin que este se modificara, tiene un
heredero que es H, este tiene preferencia frente a los otros, este desplaza en gran parte a
B y C de un derecho herencial, no por ello queda sin validez o efecto el testamento, pero
se prefiere al heredero para hacer valer su derecho. H tendra derecho al 75% y B y C al
25% que es la cuarta de libre disposicion.
c. Indefinido: es decir perpetuo, porque se tiene sin limite de tiempo. La excepcion a esa
perpetuidad se puede ejercer hasta que opere la prescripcion adquisitiva en posesion
material, ahí se termina el derecho de herencia. Art 2533, si es el heredero que poseyo
materialmente, no por ello tiene posesion regular, o es heredero o es poseedor, siempre
que es posesion de la herencia es irregular, es decir, 10 años.
26 de feb. de 18

Derecho de herencia. Es incorporal, estamos frente a una expectativa de derecho que por lo
tanto se concreta en una universalidad de derecho que conlleva a un derecho real.

En el derecho de herencia se da la posesión puede ser de las siguientes clases:

1. Posesión material de la herencia: Se presenta cuando existe los elementos de la


posesión que son
· Corpus y;
· Animus

Según el art 762 la posesión requiere del corpus elemento material que es la aprehensión de la
cosa por si mismo o por otra persona, para si mismo. Esa posesión puede conllevar a la
prescripción adquisitiva de dominio. El poseedor de una herencia no adquiere por sucesión sino
por prescripción adquisitiva como poseedor material o sea que el modo para adquirir es de
prescripción siempre y cuando cumpla con lo requisitos posesión por corpus y ánimo y el tiempo
que es segundo presupuesto de la prescripción adquisitiva. El heredero que se convierte en
poseedor debe alegar solo una de las dos calidades para adquirir los bienes. Si no tiene la
calidad de un heredero estamos frente a un tercero que tienen los bienes y como lo herederos
no reclaman la herencia lo que hace que el tercero usucupe y adquirir por prescripción.

2. Posesión legal de la herencia: Art 783, la posesión de la herencia se entiende cuando


se dio la delación que se genera con la muerte regla general o excepcionalmente cuando hay
testamentos y haya una clausula con condición suspensiva. El poseedor es el heredero el que es
llamado por la ley por el testamentos y acepta, pero si la personan o es llamada por ninguna de
las dos no es heredero y por lo tanto no es poseedor legal.
Inc 2, nunca es poseedor legal. Pero si es llamado y la repudia se entiende nunca haberla
poseído y no es una presunción.

Características de la posesión legal:

· Individual sucesiva: La posesión la tiene cada asignatario. No es grupal. El llamado


es individual y es sucesiva porque puede darse la trasmisión.
· Es indivisible: El heredero lo es frente a toda la masa sucesoral.
· Es de orden público: Regulada por normas de orden público, así haya un acuerdo
en contrario si entiende por no escrito, todos se entiendes poseedor legales, lo que llama
la ley o el testamento.

Nota: El poseedor legal es el heredero, poseedor material no es el heredero, puede ser cualquier
persona, pero no con calidad de heredero.

Cesión de los derechos de herencia. Art 1967, para ceder la herencia solo lo puede hacer el
heredero o legatario y solo cuando se haya dado la delación de la misma en ese heredero o en el
legatario, esto es muerte o cumplimiento de la condición que exista.

El cedente es un heredero y el cesionario quien la adquiere es un tercero así sea otro heredero,
la cesión conlleva al modo de la tradición.

Los derechos de herencia se adquiere por el modo de la sucesión por causa de muerte propio del
heredero, pero cuando hablamos que el cesionario adquiere por tradición no adquiere un
derecho de herencia porque el tercero no es heredero y siendo heredero no adquiere por
sucesión. El cesionario recibe la expectativa de lo que le pueden dar al heredero, en principio el
cesionario adquiere por tradición y luego se va al proceso natural que es el verdadero modo y es
la sucesión por causa de muerte, se ceden, se compran es los derechos que le pueda
corresponder en la masa sucesoral en todo en parte, no el bien o bienes. En caso de no
adjudicarle al cesionario se genera un conflicto, porque puede que al cedente no le adjudiquen lo
que pensaba, en esto es que hay que asesorar al cesionario porque lo que se vende es el
derecho.

27 de feb. de 18
Cesion de derechos hereditarios cuando el asignatario es menor o incapaz: ¿es posible
ceder derechos hereditarios que le corresponden a un incapaz? El art 93 de la ley 1306/09
dispone que el curador o representante del incapaz debe obtener una licencia para la cesion de
esos derechos a cualquier titulo (compravente, permuta o doacion) pero si se trata de bienes
inmubles, estos son adminisrados por los padres, pero no pueden ser enajenados por ellos, es
necesario licencia judicial, ahora el decreto antitramites le da la facultad igualmente a los
notarios; estos son competetes para conocer la solicitud de licencia para enajenar bienes
inmubeles del incapaz. Cuando se trata de ceder el derecho de herencia, aplica la misma
disposicion. Una cosa es el bien del menor y otra cosa es el derecho de herencia que se tenga
sobre un bien.

REQUISITOS PARA SUCEDER: para suceder se deben cumplir:


 CAPACIDAD PARA SUCEDER: no puede suceder las personas que la ley digan que son
incapaces, o son indgnos judicialmente. Art 1018. Aca no nos habla exclusivamnete de la
capacidad de goce, la tomamos desde 3 puntos de vista o tipos de existencia:
o Existencia legal: se da con el nacimiento, art 90. Al tener la capcdad de goce, es decir,
nace y a los minutos nacio, lo hereda sus padres; diferente a que el medico certifique
que no nacio, es decir, no tuvo capacidad de goce y no fue persona.
o Existencia natural: se presenta desde la concepcion, la persona tiene capacidad para
heredar por existencia legal. Si capacidad para suceder
o No existe pero se espera que exista: ejemplo, yo dejo mi finca para mi primer nieto,
pero todavia no esta concebido.

El art 1019 dice que es necesario existir naturalmnete, al menos naturalmente al


momento de la apertura de la sucesion, es decir, cuando se da la muerte de la persona
que exista al menos naturalmente. Inc. 3 “Con todo, las asignaciones a personas que al
tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por
esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los diez años subsiguientes a la
apertura de la sucesión” en este ultimo caso estamos en una sucesion testada, donde se
asigna un legado a nadie, 10 años contados a partir de la muerte, si dentro de esos 10
años existe, sera la asignacion.

Art 1021, toda persona juridica tiene capacidad de suceder, tiene que haberse constituido
como persona juridica. Aquí estamos en una sucesion testada, porque generalmente no
estan en un orden sucesoral, excepción: ICBF.

ARTICULO 1020. <INCAPACIDAD POR CARENCIA DE PERSONALIDAD JURIDICA>. Son incapaces de


toda herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas.
Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá
solicitarse la aprobación legal, y obtenida ésta, valdrá la asignación.

Art 1020. Quienes no pueden suceder porque siendo un conjunto de personas no tienen
capacidad juridica (personeria juridica). Son incapaces:
o Las cofradias, son grupos de personas que profesan una religion y lo hacen por
grupos ejemplo: conventos.
o Gremios, una cosa que esten asociados por un sindicato (si pj), el gremio es un
grupo de personas como abogados
o Establecimiento de comercio: cuando un apersona trabaja y se termina su contrato,
la persona no puede demandar al E/C.
o Uniones temporales y Consorcios

Si en un testamento se dirigen a estos, esa asignacion se entiende por no escrita. Pero si


luego esa entidad se convierte en persona juridica, valdra la asignacion, aquí no hay una
incapacidad de goce o ejercicio, sino que no tiene la capacidad para heredar.
28 de feb. de 18
Otros incapacitados para suceder:

ARTICULO 1022. <INCAPACIDAD DEL CONFESOR, SU COFRADIA Y SUS DEUDOS>.


Por testamento otorgado en la última enfermedad no puede recibir herencia o legado alguno, ni aún como
albacea fiduciaria, el eclesiástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad, o habitualmente
en los dos últimos años anteriores al testamento; ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro el
eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado

art 1022. Incapacidad confesor:


o El sacerdote ultimo confesor de la ultima enfermedad
o Confensor habitual del testador, es el que lo ha confesado en los 2 ultimos años
anteriores al momennto del otrogamineto testamento
Nota: La iglesia es una persona juridica, esta como tal NO tiene incapcidad para suceder,
es el sacedote indivuculamente que este en alguna de estas dos situaciones. Solo en este
especifico caso el sacerdote no puede suceder. Esto lo complemenatmos con el art 1119.

ARTICULO 1119. <INVALIDEZ DE DISPOSICIONES A FAVOR DEL NOTARIO Y TESTIGOS>. <Aparte


tachado INEXEQUIBLE> No vale disposición alguna testamentaria a favor del notario que autorizare el
testamento o del funcionario que haga veces de tal, o del cónyuge de dicho notario o funcionario, o de
cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados o sirvientes asalariados del mismo.
Lo mismo se aplica a las disposiciones en favor de cualquiera de los testigos.

Aquí nos trae otro sujeto con incapacidad para suceder y es el notario que autoriza el
testamneto, frente ese testamento tiene incapacidad para suceder, ademas su conyuge o
compañero permanente debe extenderse, los parientes del notario y ademas los
dependientes del notario, los subalternos (amanuenses); y tambien cobijara al notario
encargado que estuve en la notaria en ese momento que autorizo el testamneto, este no
podra ser legatario.

Tambien hay incapacidad en los testigos del testamento solmene, tampoco puede ser
asignatarios, quien fue testigo en el mismo. En la lectura del testamento abierto, lo deben
acompañar 3 testigos capaces que no deben tener ninguna relacion de parentesco ni
subordinacion con el testador.
No pueden suceder: art 1020, 1019, 1022, en ellos existe una incapcidad relativa para
suceder, relativa porque ellos si tienen capacidad para suceder pero no a ese testador,
porque pudo haber sido influenciado por esas personas. ¿1020? por ejemplo el
establecimiento puede convertirse en una sociedad, fundacion, es decir, es relativo
porque se puede convertir, que no pasen de esos 10 años.

¿hay incapacidad abosoluta para suceder? En quienes no tienen existencia. Si no hay


existencia legal, como el nasciturus que es existencia natural, la existencia futura es
cuando el testador lega para quien no existe pero espera que exista. Por ejemplo si no
nace a los 10 años, sera incapacitado absoluta.

Que pasa con los derechos de herencia del nasciturus (capacidad para suceder), ejemplo
tiene 7 semanas y fallece el padre biologico. No es persona pero si tiene capacidad para
suceder, existe un curador del hijo postimo, le nombra un curador para que protejan los
derechos de herencia de esa criatura, hasta que nazca, si nace, ya tiene existencia legal,
se le entrega; pero, ¿si no nace? Nunca los recibe, porque no se le pueden entregar y van
a sumarse a los demas herederos. La existencia de esa perosna que es natural le da
derecho de herencia, pero se le entrega cuando nazca, porque en principio s elo esta
cuidadno el curador ventris.

Ademas de tener capacidad para suceder debe ejercitar ese derecho, ejercer el derecho
de opcion es actuar, es decir aceptar o repudiar; porque este nunca se hara de oficio. Con
la capacidad, se ejerce el derecho de opcion.

Art 1023. Sancion del incapaz.

ARTICULO 1023. <DISPOSICIONES EN FAVOR DE INCAPACES>. Será nula la disposición a favor de un


incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso, o por interposición de persona

Ese asigantario que tenia la incapacidad, puede recibir pero el acto es anulable, si puede
recibir porque no estamos hablando de inexistencia, aquí tiene que haber un interesado
que ataque o alegue el acto, para que la nulidad se declare. Demostarndo la exitencia de
los hechos constitutivo de la nulidad, el juez la declararara. ¿Qué tipo de nulidad genera
esa irregularidad? Si la nulidad es absoluta o relativa

Puede pasar que esa disposcion testamentaria sea para un incapaz pero sea disfrazada o
por interpueta persona. Ejemplo: en el testador dice que le debe un dinero al sacerdote y
se lo tiene que pagar, o se la asigna a ora persona que se la va a dar al sacerdote. ¿cómo
se saneria? No hay forma, esa nulidad es absoluta.
1 de mar. de 18
Art 1023. La nulidad en la incapacidad para suceder.

Cuando hablamos de nulidad del acto, lo actos anulables surten efectos hasta que se
declara la nulidad RG. Acá estamos hablando de un testamento que hizo una asignación a
aun incapaz para suceder, es decir que está en causal de nulidad total o parcialmente.

Si es nulidad absoluta, no se puede sanear en ningún caso

Art 1023. No obstante, aunque el acto sea simulado se presentara proceso declarativo de
la nulidad del acto. Si se demanda parcialmente solo será la cláusula que vicia el acto.

El asignatario puede reclamar porque no ha sido declarado el acto nulo? - Art


1024. No pueden recibir. Si dado en que si lo reciba, termino la sucesión y se le adjudica el
legado al asignatario incapaz, el asignatario lo que va hace es ir a registrar la hijuela,
teniendo así este una aprueba de que es asignatario del causante, pero viene a los 3 años
un heredero de mejor derecho a decir que este no podía recibir y resulta que todavía está
en tiempo de acudir a la nulidad para la demanda, es dueño o no el asignatario
incapaz? – Es dueño, pero tiene la obligación de restituir su asignación porque el 1024
dice que su derecho no es perpetuo (como si lo seria por excelencia el derecho de
propiedad), no es indefinido porque está supeditado a la acción que tiene el heredero de
mejor derecho, aparte de que esta en el tiempo para ejercer la acción el heredero de
mejor derecho. Esta situación la podemos aplicar al caso del heredero que no fue llamado
a la sucesión que adjudico a otros, pero dejaron a uno sin este y este comienza un proceso
de adjudicación de herencia – proceso declarativo de petición de herencia porque me
desconocieron. Si el asignatario incapaz recibió y dispuso del legado y este ya no existe,
le tiene que hacer es pagarle al heredero su derecho.

Art 1035. Deudores del causante. Ej: el incapaz para suceder recibió, tiene allí una
aparente legitimación en la causa por activa, yo soy el asignatario y se me trasmite como
heredero la herencia, como soy el adjudicatario soy el acreedor, el asignatario acude a un
proceso ejecutivo, demanda al deudor que ya le debe y le dice al juez que ejecute al
deudor que pague, y el deudor tiene conocimiento de que el asignatario es incapaz para
suceder propone entonces la excepción de incapaz para suceder, falta de legitimación en
la causa por activa, lo que dice este artículo es que esta excepción no vale porque no hay
sentencia de declaratoria del nulidad. El artículo nos lleva a la RG que los actos si surgen
efecto mientras no haya declaración. ¿Quién debe demandar la pretensión de nulidad del
acto testamentario en esta situaciones? Los herederos que están afectados con esa
asignación y están legitimados en la causal, ¿ el deudor puede demandar la nulidad?- No,
no tiene facultad para ello. Diferente seria si fuera el acreedor quien tienen la posibilidad
de empezar el proceso de sucesión ( herencia yacente).

La sentencia judicial debe ser demandado por el heredero y frente al 1024 que nos dice.

5 de mar. de 18
El efecto principal de la incapacidad es que no hay titularidad en la accion, porque es
incapaz. La incapaz que se da en dos clases, la absoluta y relativa (relacion del cargo por
el testador), en cualquiera de los dos casos, le excluye a la persona ser titular. Si recibe
hay que adelnatar un proceso de nulidad
 DIGNIDAD PARA SUCEDER: carencia de merito, una sancion de tipo civil y de carácter
privado, generlamente es para quien cometa conductas irregulares en contra del
causante, sin embargo la indignidad siempre tiene que ser declarada judicalmente.

Art 1031. Tiene que ser delcrada judcilamnete y debe restituir, ya que el indigno si es
titular de la asignacion, si recibe, por ello debe restituir. Aquí hay una diferenica con la
incapacidad, ya que el incapaz no es titular y no debido recibir, el indigno si recibe y
despues que este en firme la sentecia judical de indignidad, restituye.
En el seheredamiento encontramos que proviene del testador y este tiene que constar en
un testamento, asi se haya incurrido la cusal, si no hay un testamento que lo desherede,
no hay sentencia judcial para desheredarlo; es decir, que el heredero o asignatario
tambien recibe, excepto que esta deseheredado expresamente del testamento. Una
persona podria estar en una causal de desheredamiento, pero si no esta en el testamneto,
recibe indefinidamnete, porque no hay lugar a sentencia.

El que esta en cuaasl de indignidad recibe hasta que haya sentencia judicial que lo declare
indigno; a diferencia de cuasal de desheredamiento recibe por no estar desheredado
expresamente.

Como estamos diciendo que la indignidad se convierte en una sancion civil de carácter
privado, hay forma de saneamiento.

Saneamiento de la indignidad: encontramos dos figuras juridicas


1. Perdon tacito: se daria en el testamento, tacito porque no tiene que referirse a ello.
Si la cusal se da antes del ototgamiento del testamento, si en el testamento no se dice
nada, se dio el perdon tacito.

Es tacito ya que no tiene que expresarlo en el testmaneto, aun sin concocer que se
presento el hecho constitutivo de la causal.

ARTICULO 1030. <PERDON DE LA INDIGNIDAD>. Las causas de indignidad mencionadas en los


artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos
que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos del
tiempo de testar ni después.

Despues del tetamento se incurre en la cuasal y se da por medio de las pretensiones.


Pero si la cusal se da depues del tetamento hay que mirar que no s epuede alegar sin
la muerte del tetsador ya que este podria revocar el testamento, es decir, se alegan
despues de la muerte. Por eso hay que saber cuando presentarlo la causal de
indignidad.

ARTICULO 1032. <PURGA DE LA INDIGNIDAD>. La indignidad se purga en diez años de posesión de la


herencia o legado.

2. Purga de la indignidad: Purga quiere decir que se sanea la indignidad. Que tipo de
posesion, ¿legal o material?. Ejemplo: A otrogo un tetsamento en 1998 y dice que va a
dejar la herencia a B y C, en el año 2000 tuvo un hijo (heredero universal) y en el año
2003 fallecio A. El hijo no sabe que hay testamento, y no sabe que B y C son
herederos, en el año 2015 A se entera que hay un testamento (12 años despues), el art
1025 #5 habla de las causales de indignidad, es decir B y C ocultaron el testamento.

ARTICULO 1025. <INDIGNIDAD SUCESORAL>. Son indignos de suceder al difunto como heredero o
legatarios: 5o.) El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose
dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.
Si hablamos de la posesion legal, este heredero no podria alegar la indignida porque ya
se purgo; si vamos a la posesion material, nadie la tiene porque simplemente es
heredero. Entonces, ¿cuándo purgo? Los 10 años deben contrase a partir de que se
tuvo conocimeinto del hecho constitutivo de la causal; es decir, no es posesion legal,
pero no se esta hablandode posesion material necesariamnete, desde la cusal mimsa
es un hecho objetivo que hubo un oculatamneto, el demandante tiene que demostar
que no sabia, y el demnadado tiene que demostarr que el demandante si sabia.

6 de mar. de 18

Causales de indignidad. Art 1025. Estas causales van a apoyar a la causal de


indignidad, todo procso de indignidad tiene que estar fundamnetados en algunos.

ARTICULO 1025. <INDIGNIDAD SUCESORAL>. Son indignos de suceder al difunto como heredero o
legatarios:
1o.) El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen
por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.
2o.) <Palabra tachada INEXEQUIBLE> El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes
de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.
3o.) El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la
persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.
4o.) El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar.
5o.) El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el
mero hecho de la detención u ocultación.

Son indignos pero no de pleno derechos, estos tienen que ser delcrados indignos.

1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha


intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer
pudiendo salvarla: Autor, coator o participe. Tiene que haber una sentencia
penal que asi lo declare. No es indigno cuando haya un eximiente de
responsabilidad, es decir, que haya una justificacion en la conducta que haya sido
declarado por el juez. La demanda de indigidad tiene que estar acompañada con
la sentencia de juez penal en firme (no recurrida)
2. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la
persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de
sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe
por sentencia ejecutoriada.
Atentado es tentativa, grave y esto lo calificara el juez competente; atentado grave
contra la vida por ejemplo tentativa de homicidio.
a. El honor, pero ¿qué es el honor? Que haya estado inmerso en injuria o
calumnia que haya sido delcrado por el juez penal.
b. los bienes, por ejemplo daño a bien ajeno, tipo penal porque tiene que haber
sentencia penal.

Nota: aquí pudo haber una tentativa contra la honra de su conyuge/compañero


permanente, y descendientes y ascendienets del causante. Ej juez de familia es el
competente para conocer el proceso de indignidad, juez de familia del domicilio del
indigno, es decir, del demandado; aquí hay un fuero de atraccion en la medida que
haya prceso de sucesion procesal, el juez competente sera el del proceso de
sucesion, que lo conozca o lo haya conocido.

3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de


demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la
socorrió pudiendo. Aquí no es hasta el 6º grado, esta norma fue modifiaca en
cuanto a la vocacion hereditaria por la ley 45/36 hasta 4º grado. Y la ley 29/82
modifica a 3º grado. Porque el indigno es el que tiene vocacion hereditaria,
entonces el indigno es hasta 3º porque se fue disminuyendo en los grados.

La causal se llama omision de socorro, quien no haya socorrido al discapacitado


mental, ya sea absoluto o relativo, porque que se encuentra en esa situacion, no
tiene que estar declrado. Ejemplo: el padre es un discpacitado mental y el hijo no lo
ha llevado al proceso para que le designen un curador.

Debe entenderse que incluye al conyuge o compañero permanente, tambien esta


en esa causal ya que estamos hablando de indigno con vocacion hereditaria.

Es decir, se entiende hasta 3º grado, inclusivo compañero permanente y que este


en una situacion de discapcidad absoluta o relativa que no tiene que estar
declarado.

4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del


difunto o le impidió testar. Es un vicio en el consentimiento. esto es para que
testara a su favor o no testara, este ultimo se sanea con le testamento (perdon
tacito). Esto lo calificaria el juez de familia, en este caso no hay que llevar
sentencia penal.
 La fuerza, puede ser psicologica o fisica.
 Dolo, concoe el daño y quiere el daño para obetener provecho propio, ese
heredero o legatario incurrio en dolo para un mayor beneficio

5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del


difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u
ocultación. Aca hay dos situaciones:
Detener u ocultar el testamento y el dolo se presume por el solo hecho de haberse
dado la retencion y el ocultamiento. Si hubo el ocultamiento, el indigno lo tiene que
desvirtuar el dolo desmotrando que el heredero si sabia de la existencia del
testamento.
7 de mar. de 18
6. Indignidad por omision de denuncia, art 1026. La perosna que tiene calidad
de heredero o legatario incurre en causal de indignidad cuando no denuncia los
hechos conocidos sobre el eventual delito del que puede ser sujeto el causante.
Esa persona tiene1 mes a partir de cuando tiene conococimieto del delito para
denunciar. No opera cuando habiendolo conocido, ya existe la denuncia.
Inc. 2 ¿quién se exime de esa omsion de denuncia? Se refiere al conyuge,
ascendientes o descendientes del autor, coautor o participe del homicidio.

7. Indinigdad del incapaz por omision de solicitud de guardador, art 1027.


Solo se refiere al incapaz absoluto:
 impuber (0-12) incapacitado por la edad, lo representa el guardador
que son los padres o el guardador testamentario
 demente o sordomudo, sordomudo que no se puede dar a entender
por ningun medio
 el ascendiente o descendiente que siendo llamado a sucederle
abintestato, en primer grado. Aquí es la obligacion que tiene los
ascendientes o desciendientes que le pida al juez que lo nombre
interdicto por discapacidad aboluta y que le nombrara curador y
permancecio en esta omision 1 año. Tiene que tener una justicifcacion
para no hacerlo, sino incurre en esta causal.
Si hay varios que estan en el 1º con el solo hecho de haberlo hecho 1
los otros quedan exonerados de esa causal.
Inc. 3 Si no se hizo en el primer año para los de 1º, la obligacion recae
para los que estan en 2º en los años subsiguientes. Si es una sucesion
testada a parientes que no son asencedintes o descendienets de
primero o segundo grado, no incurren en esta causal.
Inc 4, La obligación no se extiende a los menores, ni en general a los
que viven bajo tutela o curaduría. Si no tienen capacidad para
representarse a si mismo, no tieen capacidad para representar a otro.
No se extiende entonces la causal de indignidad.

Estas causales de indignidad desaparecen desde que el impúber llega a


la pubertad, o el {demente} o sordomudo toman la administración de
sus bienes, desaparecio la incapacidad absoluta del causante, entonces
desaparece la cusal de indignidad.

12 e mar. de 18
8. Indignidad por Rechazo del Cargo de Guardador o Albacea.
Art 1028.
Las guardas están dadas a través de tres formas que son:
a- Guardas testamentarias: cuando el representante {padre o madre} dice que a
su muerte seguirá representando a X menor tal persona, lo dice en su
testamento. A falta de esta 
b- Guarda Legitimo: Se atiende con base en la prelación de parientes, {legítimos
es parientes cercanos} Ej: se le pide al juez que nombre a su abuelo o abuela
como guarda. A falta de estas dos 
c- Guarda Dativo: No hay parientes cercanos por lo cual se le solicita al juez un
guarda dativo.

Esta norma solo hace referencia a la testamentaria. Si el guardador es


designado por testamento y este no acepta sin justificación incurre en causal
de indignidad, esto al ser asignatario y guardador, si es cualquier otra persona
no pasa nada. Lo mismo le sucede al albacea que sea nombrado asignatario y
no acepta sin justificación.

Inc. 3° Esta causa de indignidad no se aplica a los asignatarios forzosos


{descendientes y ascendientes} en la cuantía que lo son –> Cuando estos sean
nombrados como guardadores o albaceas NO se aplica la indignidad por el
rechazo del cargo porque igual van a recibir.
“Ni a los que desechada por el juez la excusa, entren a servir el cargo.” 
Rechazaron y se excusaron pero el juez no acepta esa excusa, por lo cual le
toca a ese albacea o guardador asumir el cargo, si lo asume pues no incurre en
causal de indignidad.

9. Indignidad del asignatario por promesa de hacer pasar bienes a un


incapaz.
Art 1029
Esta causal quiere decir, que si el testador acuerda con una persona dejarle los
bienes acordando que este le transfiera los bienes a otra persona posteriormente,
por ejemplo porque es incapaz, esa persona que se prestó para ello incurre en
causal de indignidad. Es una simulación del acto jurídico donde lo que habría que
alegar es la indignidad del 3ro (con quien se acordó) que se prestó para ello.
Tanto esto como las Clausulas captatorias están prohibidas porque el testamento es
un acto jurídico unilateral, donde no hay acuerdo. ¿Por qué el testamento es un
cuasicontrato? Porque prevé obligaciones al asignatario de recibir, sin embargo su
repudio es un incumplimiento que no tiene sanción.
Inc. 2° “temor reverencial” hace referencia al temor, respeto, situación de
dependencia, sin embargo jurisprudencialmente se ha dicho que no se aplica en la
medida que no se apliquen determinados aspectos morales.

10. ¿Cuándo es el legislador dice “finalmente” es porque no hay más


causales? Art concordante con el art 338 en este punto hay indignidad
 Hay impugnación de paternidad y de maternidad también por ejemplo
por falso parto cuando la hija de X tiene un bebe y X que es abuela asume
ese parto y lo tiene como hijo, entonces quienes hayan tenido parte de ese
falso parto, tendrán sanciones:
1- Personales: Ejercer derechos de patria potestad o para exigirle alimento
2- Patrimoniales: Suceder en sus bienes por causa de muerte.  Aquí hay
indignidad.

11. Sanción por mala administración.


Art 172
Debe diferenciarse con el inc. 3° art 1028 Esta causal solo se aplica a los
padres, “La persona que hubiere administrado con culpa grave o dolo, los bienes
del hijo, perderá el usufructo legal y el derecho a sucederle como legitimario o
como heredero abintestato.”  {Indignidad} Si es una sucesión intestada esta en
el primer grado ascendiente sino tiene descendientes.
12. Remoción del Albaceas
Art 1357
Albaceas no acepto o acepto y luego fue removido del cargo Por culpa grave o dolo,
también si acepta y luego renuncia sin justificación casos en el que se extiende a
causal de indignidad.

13. Remoción del Guardador.


Art 113 Ley 1306/09
Fue nombrado y luego removido o renuncio sin causa legitima.
En el caso del curador según el art 1028 cuando no acepta el cargo es indigno, en
concordancia con esta ley se extiende para estos efectos cuando acepto y fue
removido o renuncio sin justificación alguna, se tiene una EXCEPCION legitimario
forzoso.

13 de mar. de 18
EFECTOS DE LA INDGNIDAD: se concreta en la obligacion del indigno en restituir los
bienes recibdos por herencia o legado con sus accesiones y frutos, ese efecto juridico esta
obligado el indigno cuando exista sentencia de indignidad en firme y esa sentencia
(proceso) tuvo que ser de una peticion de el, es decir, el legitiado en la cuasa como el
heredero y el acreedor del causante.

Efecto juridico de la indignidad frente a terceros: no tiene efectos frente a terceros de


buena fe, art 1033. Quiere decir que si prodece contra terceros de mala fe, es decir, tiene
que restituir con sus accesiones y frutos como lo haria el indigno. Ejemplo: el tercero
acuerda con el indigno de adquirirle los bienes a sabiendas que estaba en causal de
indignidad y con un acto simulado le recibe los bienes, si el interesado demuestra la mala
fe de ese tercero, entoces esa sentencia lo cobijara a el tercero; demandamos al indigno e
incluimos al tercero de mala fe que es el que debe restituir. Otro ejemplo es cuand el
heredero rpesenta la demanda con pretension de indignidad y solicita en la demanda
como medida previa la inscripcion de la demanda misma, el jeuz al admitir la demanda
ordena la medida previa y comunica la misma al registrador, esta NO saca el bien del
comercio, se puede seguir enajenando, pero incsrita la demanda si un tercero adquiere
ese bien despues de inscrita, esta de mala fe.
Art 1035, los deudores del causante. Un deudor que le debe al causante y su hija que es
una asignataria eta en causal de indigndidad, esta va a la sucesion y recibe la sucesion y
como se le trasmitio la acreecia, ese deudor ya le debe a la hija, el deudor no puede dejar
de pagar porque este en una causal de indignidad, a menos que ya haya sentencia en
firme declarando indigna la persona. ¿qué pasa se pago, ya estaba decarada la indignidad,
pero no sabia? Ese deudor que no tenia que pagar, pero pago, es una obligacion natural y
no puede pedir que se le restituya el dinero.

Proceso de indignidad:

Estamos frente a un titular de la acción de pretensión de indignidad en la demanda. Debe


presentar la demanda con pretensión de indignidad, porque tal heredero no puede
heredar porque esta incurso entales causales de indignidad, cuando el juez recibe la
demanda puede rechazarla por falta de competencia (domicilio del deudor, o sea el
demandado), inadmitirla por falta de requisitos de forma o inadmitirla. Si el juez la admite,
simultáneamente puede decretar la medida previa si fue pedida y ordenar su registro,
Hecho ello debe notificar al sujeto pasivo de la pretensión el presunto indigno a quien se le
notifica personalmente y se le da un termino de trasladod e 20 días para que se pronuncie
en relación con esa pretensión, en esos 20 días puede adoptar las diferentes actitudes que
tiene como sujeto pasivo: guardar silencio, oponerse a la pretensión y proponer
excepciones previa o de merito,Aquí no se puede allanar pero si opnerse a la pretension y
proponer excepciones, vencido el termino de 20 dias e juez programa audeicnia inical
confrome al art 372 y los fines son:
 conciliacion, pero aca no se podra conciliar ya que estamos frente a una sancion, el
juez tiene que dejar constancia que esa prtension no es suceptible de conciliacion y
continua otra etapa
 saneamiento y fijacion del litigio:

20 de mar. de 18
VOCACION SUCESORAL: actitud de una persona para ser destinatario de una herencia o
legado, llamado destinatario. Es decir que la vocacion sucesoral la tiene el asignatario que
demuestre serlo, ¿cómo se dmeuters ala calidad?

Intestada
El heredero a titulo universal (intestada) lo llamo la ley, aquí estamos en ordenes hereditarios,
hay que demostrar el vinculo que tiene con el causante:
 Primer orden:
o Hijo matrimonial: folio de registro civil de nacimiento, dice que tiene existencia legal
y que es hijo de X, si el causante era casado tambien hay que aportar elregistro de
nacimiento para que sepa que calidad de hijo es, ya sea matrimoniales o
extramatrimoniales.
o Hijo extramatrimnial el folio de registro civil que es extramatrimonial y que es
reconocido por su padre que estara al reverso del folio.
o Hijo extramatrimnial no reconocido: es necesario adelantar proceso declarativo de
filiacion extramatrionial con acumulacion de peticion de herencia. La prescripcion se
suspendera con la notificacion del auto admisorio a todos los demandados. No todo
el que tenga vinculo juridico tiene vocacion sucesoral, ya que se hizo depsues de los
2 años de la muerte del causante, tambien el que es indigno. El incapaz no recibe,
este no tiene vinculo.
o Hijo adoptivo: se tiene que acreditar con el folio del registro civil de nacimiento con
base a la sentencia, la adopcion no se presume, se necesita snetencia en firme. Si
no es asignatario no tiene vocacion sucesoral.

 Segundo orden: si se trata de secesión de hijo, se tiene que demostrar que el hijo nació,
murió y que era su padre con el registro de defunción.
 Tercer orden: el hermano tiene que demostrar la calidad, hay 2 clases de hermanos:
simple conjunción y sobre conjunción y es necesario probar que hermano es; en esto hay
una diferencia con base a los alimentos. Se acredita que viene del mismo tronco, con folio
de registro civil de nacimiento donde consta que es hijo de “A” y “B” al igual que el
causante.
 Cuarto orden: hay que acreditar que son sobrinos y que son hijos de los hermanos del
causante
 Quinto orden: el estado no lo tiene que acreditar, el ICBF lo solicita a falta de los demás
herederos.

Son anexos de la demanda, por eso hay que demostrar que es una persona con vocación
sucesoral ya que esta en estos órdenes.

Testada
El llamado lo hace el testamento, para demostrar la vocación hay que llevar el testamento y la
existencia legal del asignatario, con el folio del registro civil de nacimiento del legatario. El
testamento no puede tener una indeterminación del asignatario, ejemplo: todos los bienes a
cualquier persona.

Certeza y determinación de los asignatarios testamentarios: en la intestada no hay


indeterminación.

Art 1113 c.c De las asignaciones testamentarias. Carácter determinado o determinable de


los asignatarios pero en ningún caso indeterminado.
21 de mar. de 18
El asignatario testamentario debe ser determinado o por lo menos determinable, que haya
certidumbre en él. La persona puede ser natural o jurídica, identificable de manera clara en el
testamento por su nombre u otras características que lo puedan determinar. Ej. Este legado se
lo dejo a mi sobrino mayor. No puede entenderse al libre albedrío del asignatario la
interpretación para lo que quiso decir el causante.

Si no hay claridad en la determinación o no es determinable, si hay incertidumbre o


indeterminación del asignatario la asignación se tendrá por no escrita y pasa a la sucesión
intestada. En ningún caso se permite la indeterminación.
Establecimiento de beneficencia Art 633. Son de beneficencia pública, siempre deben tener
como finalidad el bien común, en ningún caso tienen ánimo de lucro, se regulan por las normas
del derecho civil y siempre tienen como objeto social prestarle un servicio a la comunidad. A las
que nos referimos en este caso son las asociaciones y fundaciones de beneficencia pública, esto
por su objeto social y su falta de ánimo de lucro.

Cuando en el testamento el causante se refiere a una persona indeterminada como lo es “le dejo
mi legado a la persona que lo necesite, a la virgen del Carmen, etc.” o a su alma o a los santos
se entenderá que se lo deja a un establecimiento de beneficencia pública, pero solo en los casos
regulados en el art 1113. Aplicando a lo anterior lo siguiente.
Si por ejemplo lo deja a un lugar que cuide de los ancianos, como hay una especie de
determinación entonces será el alcalde del domicilio del testador quien diga cuál es esa
asociación que exista en esa municipalidad para atender la voluntad del testador, por lo tanto si
existieran varios se le entregara a la asociación que este más cercana al domicilio del causante,
si solo hay una se le dará a esa.

Y si no hay se acude al municipio más cercano donde la haya.

Cuando la persona dice en su testamento que el legado se lo deja a los pobres se le dejara al
establecimiento de beneficencia que se dedique a cuidar a los pobres, pero tiene que tener
personería jurídica. Teniendo que identificar a cada pobre para que se cumpla la función del
alcalde que asigno la entidad, de que efectivamente reciban esa asignación. El alcalde tiene que
verificar la existencia de esa entidad porque no puede a su arbitrio decidir quién es pobre y
quién no, además estos deben estar agrupados en dicha entidad y si no lo están porque no hay
una entidad cercada se debe hacer un censo. Excepto cuando el causante excluye o prohíbe la
entrega a determinada entidad y cuando el causante lo haya dejado a determinada parte de la
comunidad que no hace parte de una institución, o haya manifestado su voluntad de dejarlo a los
pobres de determinado lugar, en donde no exista establecimiento público de beneficencia o
caridad. Ej. Les dejo mi legado a los pobres del barrio Santa Ana pero no los de la fundación tal,
cuando les dejo mi legado a los pobres del barrio Santa Ana pero estos no están agrupados en
una entidad.

Para el momento del testamento tiene que estar constituida la entidad o al menos al momento
de la muerte, pero no puede ser creada luego para que se le asigne dicho testamento.
La asignación a animales se entenderá por no escrita porque las asignaciones solo son para
personas naturales o jurídicas.
El que tiene una condición suspensiva es asignatario pero no tiene vocación sucesoral, hasta que
no cumpla la condición. Art 1115

22 de mar. de 18
En la intestada el asignatario está determinado, resulta complejo en la testada. RG inc.1

ARTICULO 1113. <ASIGNATARIOS TESTAMENTARIOS>. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona
cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del
testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita.
Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas
personas.
Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se darán al establecimiento de
beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad o residencia del testador.
Lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un
establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la disposición del inciso anterior.
Lo que en general se dejare a los pobres, sin determinar el modo de distribuirlo, se aplicará al establecimiento público
de beneficencia o caridad que exista en el lugar del domicilio del testador, si en dicho lugar hubiere tal
establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento público de beneficencia o caridad más inmediato a
dicho domicilio, salvo los casos siguientes:
1o.) Cuando el testador lo prohiba expresamente.
2o.) Cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres de determinado lugar, en donde no exista
establecimiento público de beneficencia o caridad.

El art 1115. Dice que si la destinación del legado es para los pobres, ¿cómo hay certeza de que si
les llegara? Acá no estamos hablando de los ancianos, de los menores en una institución. Acá los
agraciados son los pobres los cuales son identificados, el alcalde junto con el personero deberá
hacer la verificación.
Hay que levantar un acta se envía al juez de conocimiento de la sucesión para que haga parte de
la diligencia de inventarios y avalúos.
ARTICULO 1115. <ASIGNACIONES A POBRES>. Lo que conforme al artículo 1113 deba ser repartido entre los
pobres de determinado lugar, lo será a presencia del alcalde y personero municipal del distrito.
Del repartimiento que se haga en observancia de lo dispuesto en el artículo que antecede, se entenderá una diligencia
expresiva de la fecha en que se hace el repartimiento, de la cantidad repartida, y de los nombres y apellidos de los
agraciados. Esta diligencia, que será suscrita por los funcionarios que hayan intervenido en la distribución, por los
albaceas, herederos y legatarios distribuidores, y por aquéllos de los agraciados que supieren firmar, se agregará a los
inventarios, sin cuyo requisito no serán estos aprobados por el juez.

Art 1116. Errores del asignatario: si hay error en el nombre, o en la calidad de la persona, no
invalida la asignación, siempre y cuando haya certeza acerca de la persona. Ejemplo: a mi
sobrino mayor de mi hermano Jaime, que se llama Jaime de Jesús Valencia, este no se llama
Jaime sino Jairo, pero esto no vicia porque hay certeza de quien es la persona. También cuando
dice mi médico de cabecera y pone al contador.

Art 1117. Asignación por error y disposiciones captatorias. Compuesto por dos partes,
asignación por error y disposiciones captatorias. La asignación por error “La asignación que
pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido
lugar, se tendrá por no escrita.” Para saber que es un error de hecho, hay que enmarcarnos en el
art 1508 vicios del consetimeinto, en el art 1510 nos dice que hay dos partes error:
o en la identidad del objeto : Conlleva a que se determine especificamente el objeto
dejado. Ejemplo: dejo el potro negro de 3 meses de edad a “x” y el no tien potro negro
sino café, no se puede entender que ese café fue el que se quiso dejar porque no hay
identidad del objeto. Aquí se entiende por no escrito
o error sobre la especie del acto: en este artículo dicen por ejemplo que el acto se llama
compraventa y se creyó que era donación, hay una equivocación en la especie del acto
jurídico. En la asignación testamentaria se puede aplicar así: los bienes que yo haya
recibido por herencia de mi padre se los dejo a “x “persona, los bienes que yo haya
comprado se los dejo a “y”; en principio el testamento es claro, pero cuando se va a
recibir se presenta el error ya que cuando recibe se dice que fue por donación pero en
realidad fue por compraventa, es decir, lo está disponiendo como herencia pero en
realidad fue por donación o compraventa. los 60 millones que tengo en la cuenta los
reparto así, y no da la suma de la cuenta entonces aquí también habría un error de hecho.
Si es evidente el error de hecho invalida la asignación testamentaria, entonces se tendrá
por no escrito.

En conclusión si hay asignación por error, si es de hecho se entiende por no escrita.

2 de abr. de 18
SUCESIÓN INTESTADA

Art 1037. Ámbito de aplicación en la sucesión intestada. Estamos en sucesión intestada


es cuando no haya testamento, o habiendo testamento este es anulable o inexistente (no surge
ningún efecto), en estos casos acudimos a esta clase de sucesión. En esta sucesión hay igualdad
entre todas las personas, por lo tanto no prevalece el sexo ni la progenitura, es decir no hay
mayor derecho si es el primer hijo.

Art 1039. Igualdad sucesoral y lo concordamos con el art 1040 que nos trae los órdenes
sucesorales o hereditarios.

Art 1040. Quienes están llamado a recoger sucesión intestada:


1. Descendientes: para efectos de la sucesión son los hijos cualquiera sea la clase de hijo, en
este caso debemos hacer una mención a la ley 29/82 que dispuso la igualdad de los hijos
ante la ley; antes de la ley 29 habian hijos ilegítimos (nacidos por fuera de matrimonio) los
cuales tenían menos derechos que los legítimos, la ley 29/82 acaba con esa discriminación
y declara la igualdad de los hijos ante la ley y que ya no sean los llamados ilegtimos sino
extramatrimoniales y los legítimos se convierten en matrimoniales, además de los
adoptivos, todos con los mismos derechos. Los descendientes son cualquiera de los 3
hijos:
a. Matrimoniales
b. Extramatrimoniales
c. Adoptivos
2. Ascendientes: padres (cónyuge)
3. Colaterales: hermanos (cónyuge)
4. Colaterales sobrinos
5. ICBF

Nota:
o el cónyuge no hace parte de un orden solo, lo encontramos conjunto en el segundo
orden y a falta de este en el tercer orden, este en conclusión no es exclusivo de un
orden.
o el testamento tiene que ser declarado nulo para que sea intestada, ates este será
válido; tampoco se le puede restar la ineficacia al testamento si este no se
demuestra que es inexistente.
o En los testamentos hay asignatarios forzosos (descendientes, ascendientes), no
órdenes.

Art 1041. LA REPRESENTACIÓN EN SUCESIÓN INTESTADA

En la sucesión testada no hay representación, ero en la trasmisión si se podrá dar siendo testada
o intestada. La representación es ocupar el lugar de un heredero determinado porque solo opera
en el primero o tercer orden, cuando ese heredero no quiere o no puede aceptar la asignación.

Solo se puede representar al ascendiente (padre o madre) :


o El primero orden representa el nieto.
o El tercer orden lo representa el sobrino, hijo del hermano que no quiso suceder

Hay un muerto (primer causante), hay un hijo que es el llamado a suceder el primero orden y
hay un nieto que podría representar a ese hijo en caso de que el heredero no quisiere o no
pudiere aceptar. El hijo es heredero en primero orden, el nieto no es heredero, este es un
representante y este representará a su padre representado

No quisiese o no pudiere:

o No pudiere aceptar: es quien no tiene capacidad para suceder, el incapaz para suceder es
el que no tiene existencia legal, es decir, el hijo es un premuerto, murió antes de su
antecesor, después la muerte; por la tanto si murió antes, hay quien lo puede representar; Es
decir cuando se da la delación de la herencia no existía ese hijo.
Nota: las cofradías, E/C no se refiere esta norma, ya que esta norma se refiere a los que no
tiene existencia legal pero la tuvo.

o No quisiese aceptar: ¿el no querer conlleve a que lo represente, que significa no querer?
Significa repudiar expresa o tácitamente. Solo opera en la recisión del repudio en la
representación

4 de abr. de 18
Elementos en la representación:
Causante

Hijo
(representado)
No quiere o no puede

Nieto
(representante)

Recisión del repudio en la representación: aquí si se ejerció el derecho de opción; en


la recisión del repudio, hay un interesado como el acreedor que se ubicara en la figura del
heredero, se demuestra que repudio para no pagarle, entonces la representación en el
repudio opera en el mismo sentido, el representante del heredero que repudio
(descendiente más próximo) recogerá lo que exceda después de pagarle al acreedor. Es
decir si el heredero repudio y opero la recisión de ese repudio a favor del acreedor, es
derecho del heredero se utilizara para pagarle al acreedor y si sobro de ese derecho de
herencia después de pagarle al acreedor ahí operara la representación del asignatario que
repudio para que recoja lo que no recibió el asignatario porque no quiso.
No pudiere aceptar:
ARTICULO 1044. <REPRESENTACION DE LA ASCENDENCIA>. Se puede representar al ascendiente cuya
herencia se ha repudiado.
Se puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto.

Art 1044. Representación a pesar de indignidad, incapacidad o desheredamiento.

 Incapacidad (premuerto): para efectos de la representación hay incapacidad cuando no


se tiene existencia legal al momento de la muerte del causante (premuerto), no puede
heredar por sí mismo. Opera en la representación cuando el que tiene incapacidad tiene
unos descendentes, los cuales ocuparan el lugar de él.

En el tercer orden, por ejemplo se muere Sergio y no tiene descendientes ni ascendientes,


pero tiene colaterales H1, H2 y H3; H1 murió antes del causante y tiene 2 hijos, h1 y
h2(sobrinos), pero estos sobrinos no se toman como tal (4to orden) si no que se toman
como 3er orden, estos son representantes según el art 1043.

Pero si no hay herederos en 3er orden, no hay herederos, hay que pasar al 4to. Es decir si
solo hay 1 hermano y este muere antes y hay sobrinos, NO hay 3er orden, ya que para
ese momento no hay hermanos vivos, ahí ya los sobrinos si pueden heredar en 4to orden,
como sobrinos no como representantes.

Conclusión: se da la representación en 3er orden cuando por lo menos hay 1 hermano


vivo, sino se pasa al 4to orden. si este no quiere, no tiene que ir, no es repudiar ya que no
ejerce el derecho de opción porque no es heredero, simplemente es que no recibe.

S H1 H2 H3

h1 y h2

5 de abr. de 18
Art 1042. Sucesión por cabeza o estirpe
 Cabezas: son herederos están en el orden
 Estirpe: no herederos, representante del heredero. Si no hay representación no
hablamos de estirpe

Nota: Nunca el representante es heredero, el representante es representante del heredero ya


que este no está en un orden. solo se habla de cabeza y estirpe en la figura de la
representación.

Lo que le corresponde a la cabeza, se lo van a repartir a la estirpe, la estirpe no va


conjuntamente con la cabeza en partes iguales.
C La herencia
luego que se se divide
haya divido entre entre 4
J J2 J3 J4 4, lo que le haya
tocado al
premuerto se
vuelve a dividir N1 N2
por 4 N3 N4

 Desheredamiento: hablamos de una voluntad manifestada por un testador frente a sus


legitimarios del no conferirle su asignación en virtud de haberse dado causal de
desheredamiento, art 1265. Este solo puede darse por testamento, solo se deshereda
legitimarios
ARTICULO 1265. <DEFINICION DE DESHEREDAMIENTO>. Desheredamiento es una disposición
testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima.
No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este título se expresan.

Nota:
o Es necesario que haya incurrido en las causales de desheredamiento
o El desheredado recibe, pero devuelve.

En este caso el testamento es para desheredar, no para distribuir sus bienes, sigue siendo
intestada; si en el testamento distribuye es una sucesión testada y no operaria la
representación.

Si el desheredamiento solo opera para 1er y 2do orden y la representacion solo opera en
el 1ero y 3er orden, ¿qué pasa en la representacion en el 3er orden? NO hay
desheredamiento en el 3er grado ya que solo opera para legitimarios

Conlsusion: en el desheredamiento solo opera la represetacion en el 1er orden.


9 de abr. de 18
Si no puede en 3er orden (hermano):
o premuerto
o indigno
o repudio
no opera el desheredamiento.

¿quién es el representante? Siempre es el descendiente del representado, ya que no


estamos habalndo de un representante legatario que no tiene vinculo juridico.

 Indignidad: este si opera en el 3er orden.

Diferencias de la representacion con la trasmision

Representacion Trasmision
 El representado pudo haber muerto antes  El trasmisor nunca apudo haber muerto
que el causante (premuerto) antes que el trasmitente, el trasmisori
siempre sobrevive al causante. El
trasmiosr nunca pudo haber muerto antes
 La represetacion solo opera en la sucesion  Opera en la testada e intestada
intestada, sin embargo hay doctrina
extranjera que opina lo contrario
 Representacion por incapacidad, por  No hay trasmision por esas mismas
repudio, por indignidad y por figuras, no hay trasmision por repudio, es
desheredamiento. Art 1044 porque no alcanzo a ejercer el derecho de
opcion.
 El representante puede ser indigno del  En la trasmision se trasmite la indignidad
represetado y operar la representacion y
¿si el indigno es el represetado? No
contamina al representante

Semejanza de la representacion con la trasmision

Represetacion y trasmision
 Tiene que haber causante, ya que la sucesion solo es pos causa de muerte. Si el
trasmitente no se ha muerto, no puede haber trasmisor.
ORDENES HEREDITARIOS

I. Primer orden

Art 1045.
 Los hijos matrimoniales: la ley 29/82 modifico la condicion de hijos para igualarlos, esta
igualdad es de dos clases:
o igualdad en los derechos patrimoniales: a partir de la ley 29/82, todos los hijos
tendran los mismos derechos. Antes, en la ley 45/36 estabelcia la desiguladad de
los hijos, si eran nacidos en el matrimnio eran legitimos, los otros ilegitimos y
adoptivos, y estos dos ultimos solo tendria derecho a la mitad de los derechos que
tenia el legitimo.
o Igualdad social: la ley 29/82 denomina la clase de hijos y estabelce que ya no se
llamaran hijos legitimos sino matrimoniales; y ya nos e llamaran hijos ilegitimos sino
extramatrimoniales.

Nota: el momento de la apertura de la sucesion determina el regimen legal aplicable en el


proceso de sucesion.

Cuando habla de legitimos esta comprendiendo 2 situaciones de legitimos: Legitimo y


legitimados
o Fue concebido antes y nace dentro del matrimonio es legitimo matrimonial  ipso
iure
o Es concebido antes del matrimnio se puede legitimar, los padres biologicos tiene
que manifestar que quieren legitimar a un hijo que nacio antes.  legitimados

 Hijos adoptivos: solo cuando hay sentencia judicial ejecutoriada de adopcion, mientras no
la haya no hay adopcion. La adopcion tiene dos tramites:
o tramitie admistrativo: ICBF
o tramite judicial: juez de familia.

¿Como se preuba la calidad de hijo? Con el regstro civil de nacimiento:


o Hijo adoptado, vamos a buscar el folio del registro civil y en ese folio encontramos en
el reverso del folio una anotacion que hubo adopcion y ese folio es el que vamos a
utilizar como prueba de calidad de hijo adoptivo.
o El hijo nacido del matrimnio se lleva: el folio del registro civil de matrimonio y el folio
del registro civil de nacimiento.
 Hijos extramatrimoniales:
o Concebido antes del matrimonio y nace antes del matrimonio
o No se legitima en el matrimonio
o Nacio despues del matrimonio: por muerte o divorcio, si se muere el y esta ella en
estado de gestacion (2 meses) 7 meses despues nace, es un hijo extramatrimnial,
nacio despues del matrimnio.
10 de abr. de 18
J

Hm. He. Ha. P/C

Ejemplo: se muere Jesus y este tiene 1 hijo matrimonial, 1 hijo exramatrimonial y 1 hjo adoptivo.
Este es el primer orden y excluye a las demas personas, sin perjuicio de la porcion conyugal,
regulada en el art 1230 cc.
Art 1230 cc. Porcion conyugal. Esta no hace parte de la sociedad conyugal y tambien debe
incluirse en la porcion conyugal, la porcion marital en el evento donde haya UMH declarada.
Ninguna de las dos tiene que ver con sociedad conyugal o patrimonial.
Esta porcion conyugal o marital, pueden coexistir, puede sucueder que una eprsona tenga
matrimonio y simultaneamente UMH y la porcion proviene de esa calidad, de conyuge o
compañero permenente, pero NO de la sociedad.

ARTICULO 1230. <DEFINICION DE PORCION CONYUGAL>. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La porción


conyugal y/o marital es aquélla parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge o
compañero sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia.

“Es aquella parte del patrimonio de una persona difunta” esto es la herencia, la porcion hace
parte de la herencia. Un requisito de la porcion conyugal es que el conyuge o compañero
carezcan de medios para subsistir.

Esta figura es diferente a los gananciales y a la sociedad.

Nota: porcion marital es desde el 2011

Liquidacion de la herencia en el primer orden


Ejemplo 1: muere Jesus y deja un activo bruto por valor de 900’. Aplicamos el art 1045, son 3
hijos y un conyuge sobreviviente, entonces dividimos el activo bruto por 4. 900’/4, es decir a
cada uno le corresponde 225’ (tiene que ser exacto)
Al hacer la reparticicion se hace unas hijuelas: al hijo 1 le corresponde 225’ y le vamos a
adjudicar x bien.

Ejemplo 2: (antes de la ley 29/82) Jesus se murio en el año 1979 y tiene tiene 1 hijo matrimonial,
1 hijo exramatrimonial , 1 hijo adoptivo y un conyuge. Al adoptivo y extramatrimonial le
corresponde la mitad de lo que le corresponde al matrimonial.
o Hijo matrimonial: 2(el doble)  450’
o Hijo extramatrimonial: 1 (la mitad) 225’
o Hijo adoptivo: 1 (la mitad) 225’
o 900’/4 225’

En el caso que haya otro hijo matrimonial, es decir son 2 hijos matrimoniales
o Hijo matrimonial: 2(el doble)  300’
o Hijo matrimonial: 2 (el doble)300’
o Hijo extramatrimonial: 1 (la mitad) 150’
o Hijo adoptivo: 1 (la mitad) 150’
o 900’/6 150’

En el caso que tiene un conyuge, es decir porcion conyugal, equivale al derecho de un hijo:

Regimen actual:
o Hijo matrimonial: 180’
o Hijo matrimonial: 180’
o Hijo extramatrimonial: 180’
o Hijo adoptivo: 180’
o Porcion conyugal: 180’
o 900’/5 180’

Regimen anterior: aquí solo habria porcion conyugal, ya que en esa epoca no existia porcion
marital. En la porcion conyugal no hay discrimiacion, es decir, es lo que le corresponda a un hijo
matrimonial; no es ni el doble ni la mitad, solo lo que le corresponda en el caso concreto a un
hijo matrimonial.
o Hijo matrimonial: 2(el doble) 225’000.000
o Hijo matrimonial: 2 (el doble) 225’000.000
o Hijo extramatrimonial: 1 (la mitad) 112’500.000
o Hijo adoptivo: 1 (la mitad) 112’500.000
o Porcion conyugal 2  225’000.000
o 900’/8 112’500.000

Nota:
o Si no hay porcion conyugal porque el conyuge no manifistesta o no cumple los requsitos,
entonces no se liquida.
o Si la sociedad conyugal o patrimonial esta vigente y se disuleve con la muerte, es
excluyente con la porcion, o son gananciales o porcion conyugal. Los gananciales son
derechos que surgen de la sociedad conyugal o patrimonial. Aquí son excluyentes
o Si la sociedad se habia disuelto antes de la muerte y despues (muerte) se demuestra el
art 1230, es decir, que carece de lo necesario para su congrua subsistencia, ahí podra
optar por porcion. Es decir, en este caso tuvo gananciales y tambien porcion. Es necesario
que sea conyuge, es decir solo deciden liquidar la sociedad.

Si existe sociedad conyugal o patrimonial, entonces lo primero que hay que hacer es liquidar la
sociedad conyugal o patrimonial.
16 de abr. de 18
Ejemplo:
el causante tenia conyuge, si hay socieda conyugal vigente, primero se liquida la sociedad
asignandole gananciales al conyuge como socio de esa sociedad. 50 % al liquidar la sociedad
conyugal si estuviese vigente, si esta vigente esta se disuleve con la muerte; esto tambien se
aplica a a sociedad patrimonial.
El saldo restante, es decir 50% para los descendientes, esta variable la vamos a aplicar en el
evento que hubiese porcion.
Si hay ganaciales, tendra que decidir si gananciales o porcion conyugal o marital; si opta por
gananciales NO se le da porcion, y viceversa. Si es pocion es el mismo derecho de un hijo,e s
decir como si tuviera otro hijo.

Habiendo un activo de 800’


Gananciales: primero se liquida la sociedad y le corresponde un 50% al conyuge 400’
Porcion: un derecho igual que recibe el descendiente.  800’ / 5: 160’

Puede suceder que haya matrimonio y UMH, pero no hay 2 sociedades. Si los dos sobrevivivntes
optan por la porcion se ubican en un mismo derecho, es decir como si fuera el derecho de 1 hijo,
un derecho se divide entre 2 (0.5 y 0.5 c/u)
Porcion para cada conyuge  80’ para cada uno

H1. H2. H3. H4. PC


PM

El matrimonio esta vigente pero disolvio la sociedad conyugal y epezo a convivir con “D” y con
esta tiene sociedad patrimonial y “D” opta por gananciales y a este le damos el 50% y el
conyuge que ya habia disuelto puede optar por porcion (si tiene la necesidad) y lo ubicamos
como uno de los hijos.

Lo que no se puede es que el mismo sobrevivinete reclame gananciales y porcion, ya que son
exluyentes en este momento.

Nota:
 tiene que acreditar que es conyuge o compañero permanente (declarado).
 Para tener ganaicales es necesario tener la sociedad vigete, para porcion no lo es. Si no
hay ganaciales, todo el activo que quedo sera para la herencia

II. Segundo orden.

ART 1046. El causante que no tiene descendientes, pero si ascendinetes. “Si el difunto no deja
posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y
su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por” cabezas.

P M

No tiene

Cuando hablamos de 1er orden de porcion, no es herencia; aquí en el 2do orden me hablan de
sucederan, suceden en 2do orden los ascendientes mas proximos.

Leer:
Sentencia C 283/11 retoma lo de los compañeros permanentes, para que siempere que se
habla de conyuge se hable igualmente del compañero permanente y pueden ser personas del
mismo sexo con iguales derechos.
Sentencia C 238/12 porcion marital que no se tenia

Ejemplo: X no tiene descendientes, reciben por padres por cabezas.


Si estan los dos: 100%/2
Si esta solo uno: 100% para uno
No tiene padre y tiene los 4 abuelos: 100%/4

Si no estan los padres al momento de la muerte y estan los abuelos, ellos ocuparan el orden,
pero NO por representacion, sino porque son los ascendientes mas proximos y se dividira por
cabezas
P M

X C

No tiene

El articulo dice y el conyuge, este conyuge es un heredero de 2do orden y tambien recibira por
cabeza. En este orden el conyuge es un heredero concurrente, concurre con el orden con quien
haga parte del orden.
Si hay 2 padres y 1 conyuge: 100%/3
Si hay 1 solo padre: 100%/2
Si hay 4 abuelos y 1 conyuge: 100%/5

El conyuge recibe a titulo de herencia, no de poricon conyugal y no de gananciales, lo llamo la


ley.

Nota: Si tiene sociedad vigente, primero se liquida la sociedad 50% y lo que resta se pasa al 2do
orden y este tambien recibe por herencia.

17 de abr. de 18
“sus padres adoptantes y su cónyuge.”
Aquí hay 3 cabezas, porque el conyuge y el compañero se situal en el mismo dercho.

El causante era un hijo adoptivo antes del 1989 y fue de manera simple, tiene padre y madre de
manera simple, padre biologica y madre biologica, en este caso estaran todos, y si tiene
compañero permanente y conyuge.
El padre y madre biologica tienen cada uno un derecho, al igual que los biologicos.  en este
caso habrian 5 cabezas.

Padre o madre adoptante pleno, madre biologica y padre biologica y compañero y conyuge. Aquí
los padres biologicos NO tienen derecho, ya que se acabo el vinculo, por lo tanto no tiene
derecho aquí habrian 3 cabezas

Si tiene una adopcion simple, los padres reciben, sino estan entonces reciben los anuelos. No
estan los padres biologicos, pero si estan los abuelos, pero es una adopcion simple no quedan
desplazados los biologicos, no es que los represente, pero si no estan los padres ese lugar lo
acupan los abuelos, estos concurren con los padres de manera simple.
En este caso tiene, 2 abuelos biologicos, 2 padres simple y conyuge y compañero 5 cabezas.

Pero si no hay padres ni abuelos, NO nos quedamos en el 2do orden, ya que este conyuge y
compañero permanente son herederos concurrentes, concurren con el orden, es decir, con los
ascendientes mas proximos y se pasa al sigueinte orden.

Ejemplo: el causante era hijo adoptivo simple de 1 solo padre adoptante, tenia 1 solo padre
biologico, tenia conyuge con quien habia disuelto la sociedad conyugal en vida y tenia
compañero permanente con quien existia sociedad patrimonial vigente, y dejo bienes por valor
de 4.000’000.000

Pas Pb C/Cp

C
Primero hay que liquidar la sociedad
El compañero permannete reclama gananciales que son el 50%  2.000’000.000
El saldo para la herencia es de 2.000’000.000

Nota: Aquí llamamos de derecho herencial del conyuge y el compañero permanente, NO poricon
conyugal.

el saldo de la herencia se dividen en 3 cabezas, a cad auno le corresponde 66’666.666

Ejemplo 2: tiene 1 padre biologico, tiene 1 padre adoptante pleno y tiene compañero
permanente y NO se formo sociedad patrimonial.

Aquí no hay gananciales porque no hay sociedad


Saldo de la herencia: 4.000’000.000

Aquí al padre biologico no se le da nada porque perdio el vinculo


Cabezas: padre adoptante pleno y compañero permanente 2.000’000.000 cada uno.

Para pobrar la UMH se prueba: tiene que probarse, sino se prueba no es heredero, no se
presume. Hay que ir a perseguirla al proceso declarativo a los herederos determinados e
indeterminados
 Por escritra publica otorgada por ambos
 Acta de conciliacion
 Sentencia Judicial
Ejemplo 3: tiene padre biologico y la madre biologica murio pero si tiene abuela (madre), tiene
padre adoptante simple, y la madre adoptante murio pero tiene abuela, y tiene conyuge y
compañero 3 cabezas, ya que se agota con los padres.

Ejemplo 4: no tiene padres biologicos, pero si tiene los 4 abuelos, no es adoptado y tiene
conyuge sin sociedad conyugal vigente.
No tiene gananciales el conyuge
El saldo de la herencia es de 4.000’000.000
Hay 5 cabezas.

Nota: Si hay sociedad conyugal vigente, se liquida primero la sociedad, y si reclama gananciales
NO lo excluye del derecho sucesoral, ya que este es herencia no porcion.

Ejemplo 5: el padre biologico se caso, y la esposa adopto al hijo (adopcion simple), el padre
biologico murio y este tiene 2 abuelos.  hay 3 cabezas, porque es padre biologico y no pierde
vinculo.
Si es adopcion plena solo habria 1 cabeza, ya que perdio el vinculo. Si los conyuges se divorcian,
el hijo pierde todo vinculo con el padre biologico. Mientras el vinculo de los conyuges esta
vigente, subsiste la relacion y el vinculo con el padre bilogico y la madre biologica (se separo del
padre biologico), si se separa del padre, ya no hay vinculo del padre ni madre biologico.
19 de abr. de 18

III. Tercer orden.

ARTICULO 1047. <TERCER ORDEN HEREDITARIO - HERMANOS Y CONYUGE>. <Artículo subrogado por el
artículo 6o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>
Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus
hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta
de éstos aquél.
Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos.

Ubicamos a un causante, que no tiene descendientes ni ascendientes. En este articulo expresa


que le sucederan sus hermanos y su conyuge, en el segundo orden si no existen padres o
abuelos el conyuge pasa al tercer orde, en este orden el conyuge es un “heredero tipo” por lo
tanto NO concurre.

X
C/Cp C HHHH
X

La herencia se divide la mitad para el conyuge y la otra mitad para los hermanos, si no hay
conyuge toda la herencia sera para los hermanos y a falta de los hermanos toda la herencia se lo
llevara el conyuge, en este caso el conyuge estaria recibiendo el 100% por herencia, no por
sociedad conyugal o patrimonial.

¿Quiénes componen el tercero orden? los hermanos y el conyuge

Clasificacion de hermanos:
 Hermanos carnales/doble conjucion: recibiran el doble, mismo padre y madre biologico o
adoptante
 Hermnaos uterinos/simple conjucion: son los mal llamados hermanos medios, uno de los
dos es comun, el otro no, estos recibiran la mitad de lo que reciban los de doble conjucion.
Ejemplo: hay 3 hermanos de doble y 1 hermano de simple conjucion y tenia conyuge. murio C y
dejo un patrimonio de 2.000’.
En este caso liquidamos el 50% al conyuge a titulo de herencia y el otro 50 % netre los
hermanos, hay 4 hermanos, contamos los hermanos de doble conjucion (2) y los hermanos de
simple (1) 1.000’ / 7 :

Hermnaos de doble: 285.714.284


Hermanos simple: 142’857.142

Hijuelas:
Conyuge: le corresponde 1.000’000.000
Hermano 1: le corresponde 285.714.284
Hermano 2: le corresponde 285.714.284
Hermano 3: le corresponde 285.714.284
Hermano 4: le corresponde 142’857.142

Si todos los hermanos son de doble conjucion, y tiene 4, solo se dividira por 4, ya que todos
tienen el mismo derecho.

Ejemplo 2: tiene conyuge con sociedad conyugal vigente, y tiene 3 hermanos de doble y 1 de
simple.
Primero hay que liquidar la sociedad conyugal y le adjudicamos por gananciales el 50% y es
1.000’ , lo otro que nos reste lo traemos a la herencia y en el tercer orden dice que le
corresponde a os hermanos y al conyuge

Herencia: 1.000’
Derecho del conyuge: 500’
Derecho hermanos: 500’ /7: 71’428.571

Hermano 1: le corresponde 142’857.143


Hermano 2: le corresponde 142’857.143
Hermano 3: le corresponde 142’857.143
Hermano 4: le corresponde 71’428.571

H3, tiene 2 hijo y murio antes que C, H1 tiene 3 hijos y murio antes que C, hay que aplicar la
representacion. Hay 2 herederos que murieron antes del cuasnate y que tienen hijos, si a la
muerte de C al menos hay 1 hermano vivo(simple o doble) se aplica la representacion, ya que si
ninguno de ellos esta vivo (hermano) auqnue hayan sobrinos, agotamos el orden con el conyuge
(heredero tipo)pero NO se aplica la representacion ya que no habian hermanos.

Si concurre el conyuge o compañero permanente, se divide el 50% entre los dos, el compañero
tiene que demostrar la calidad, sino lo es puede serlo si en el año siguiente incia el proceso
declarativo de UMH, con la sentencia ahí ya tiene vocacion hereditaria. Si el compañero
permanente no esta creditado, los hermanos pueden adelnatar la sucesion por el 100%, despues
si el compañero permanente lo acredita, este podra instaurar la accion de peticion de herencia
Nota: el año es para que tenga derechos patrimoniales, la simple delcracion de UMH puede
hacerlo en cualquier momento.

Ejemplo: el matrimnio se disolvio por divorcio por una cuasal subjetiva, es decir culpa del
causante. Hay tesis jurisprudencial y doctrinal que dicen que se tiene que demostrar que hay
matrimonio o no, es decir no importa la causal, solo se le da al que tenga el vinculo.

23 de abr. de 18
Art 1047 identifica los sujetos del tercer orden.
Conyuge o compañero permanente, es heredero tipo, no concurre con los hermanos,
tendrá derecho a la mitad de la herencia siempre y la otra mitad será para los hermanos.

 Aquí si es necesario clasificar a los hermanos porque tendrá repercusión en la


repartición de esos derechos.

Ejemplo: C muere y tiene Conyuge, tiene dos hermanos de doble conjunción y dos hermanos de
simple . La herencia es de 3.000 millones.
 Conyuge 50%= 1.500 millones
 Hermanos: debe dividirse en 6 derechos, entonces
H1d=500
H2 d=500
H3s=250
H4s=250.

Ejemplo: digamos que C murió y dejo sociedad patrimonial o conyugal vigente, entonces,
siempre tenemos que tener en cuenta la siguiente premisa cuando hay Conyuge es porque hay
M pero tambien puede ser que habiendo conyuge no haya sociedad conyugal por capitulaciones
o se disolvió antes.
Entonces…
C murió y estaba casado con A pero había disuelto la sociedad conyugal de común acuerdo, y no
obstante estar casado empezó a convivir con Z donde tuvo UMH y sociedad patrimonial,
entonces “Si al menos hay una sociedad vigente al momento de la muerte esa
sociedad debe liquidarse en el proceso de la sucesión, no se liquida a parte porque
antes de la muerte se puede liquidar una sociedad conyugal notarial o
judicialmente; pero al momento de la muerte está vigente esa sociedad se disuelve
con la muerte y se liquida en el proceso de sucesión”

 Para que surgiera la patrimonial, la conyugal tiene que estar al menos disuelta, es decir
terminada, esa es la R, aunque la liquidación es un acto consecuencial.

¿A que tiene derecho el CP sobreviniente? GANANCIALES, mismo concepto que tendría el


Conyuge sobreviniente.
¿A cuánto asciende este concepto? Al 50% de los bienes sociales.
El causante fallece y tiene un patrimonio líquido de 3.000 millones
Por concepto de gananciales= 1.500 millones.
En el tercer orden, entonces.. En el proceso de sucesión A que es Conyuge y tiene derecho
de herencia porque aún sigue vigente el vínculo entra en el proceso y la CP también entra en ese
proceso por su derecho de herencia, ese vínculo también está vigente, hay 2 vínculos.
A/Z = 750/2= 375 para cada una.
H1d= 250
H2d= 250
H3s= 125
H4s= 125

¿Qué pasa si la Conyuge solo disolvió pero no se le liquido la sociedad conyugal? Hay que mirar
las fechas, digamos que se hizo en el 2010 a partir de ese momento se formó la sociedad
patrimonial con la compañera permanente, hay que entrar a determinar que bienes habían para
esa fecha para su liquidación, digamos que fue en el 13 de mayo 2010, de ahí para atrás se
liquida la Conyuge y del 14 en adelante es lo de la compañera.

Supongamos, que el hermano h4s es simple conjunción, murió antes y dejo 3 hijos, entonces
dividimos entre 7 y la parte que le corresponde a H4s lo recibirán los hijos del hermano de h4s
que reciben por estirpe en la adjudicación de cabeza, reciben por representación NO son
herederos, no se puede hablar de sobrinos.
 Si todos los hermanos están muertos recordar que los sobrinos NO reciben este tercer
orden se agotara solo con el Conyuge, porque para que entren los sobrinos es necesario
que al menos un hermano este vivo.
 Si renuncia a los gananciales, entonces toda esa masa Sucesoral será la herencia, ya no
se dividira en 50%,

IV. Cuarto Orden

Art 1051 el conyuge/cp sigue siendo heredero tipo y mientras subsista solamente este se
agotara con el conyuge/[Link] el tercer orden.
Aquí están los sobrinos, pero en este caso es un orden hereditario, no son representantes, no
liquidamos por estirpe, aquí reciben por cabeza.

Ejemplo: Hay tres sobrinos hugo, paco, Luis, son sobrinos del causante e hijos de sobrinos
diferentes, es decir, hugo es hijo de un hermano del causante que se llamaba hugo y era de
doble conjunción, paco tambien es hijo de paco y era hermano de dobe conjunción, pero Luis si
es hijo de Luis que era hermano de simple. NO hay conyuge.

En este caso, entonces haríamos la misma clasificación? NO porque los sobrinos no se clasifican,
los sobrinos aquí están recibiendo en un orden hereditario, en cambio en el tercero reciben por
representación, por estirpe de la cabeza.
25 de abr. de 18
Si no hay hermanos vivios y no hay conyuges, hay hijos de los hermanos, pasamos al cuarto
orden como herederos, no como representantes y estos reciben por cabeza.

Recopilacion:
Recordar en el primer orden, el art 1043 dice que la representacion opera en el primer y tercer
orden, el art 14046 dice que en el 3er orden estan los hermanos y la conyuge y a falta de
hermanos todo la conyuge y viceversa. En el 3er orden sino hay ningun hermano pero si hay
conyuge y si hay hijos de los hermanos, NO se aplica la represetancion, al menos debe haber 1
hermano vivo, en ese caso recibe el conyuge el 100% de la herencia como heredero tipo, si no
hay hermanos.

En el 1er orden, si no hay hijos, pero los hubo y hay nietos, aquí hay 2 teorias:
 Teoria doctrinaria: como no hay hijos, se supera el orden, es decir no hay representacion
 Teoria practica: si no hay hijos en el 1er orden, pero hay nietos, si se aplica la
representacion, los nietos rerpesenta al hijo premuerto. En la practica se le puede pedir al
juez que lo acepte como representante.

Es decir que en el 1er orden cuando la teoria dice que no hay hijos pero hay nietos, esto ha sido
revaluado en la practica, en el examen SI opera la representacion en primer orden aunque NO
haya ningun hijo vivo.
Diferente en el tercero, si no hay ningun hermano vivo, no opera la represetancion.
30 de abr. de 18
En el cuarto orden, si son sobrinos, en cambio en el tercero son los hijos de los hermanos que se
pueden representar pero tiene que haber a menos un hermnao vivo.
En el tercero orden, si hay hermnaos premuertos con descendencia, al menos debe haber un
hermano vivo y la representacion sera estirpe.

V. Quinto orden.
Dice a falta de los anteriores recibira el ICBF como orden hereditario, en este casos e considera
heredero y recibira como cabeza en la sucesion.
Sera heredero a falta de los ordenes anteriores. Ejemplo: un causante que no tiene los 4
ordenes, pero si hay un testamento este puede dsiponer como quiera porque no tiene
legitimarios forzosos, se lo puede dejar a una amiga.
Si hay un testamneto no vemos los ordenes porque hay testamento en caso tal que no haya
legitimarios forzosos, es decir que no tiene los 4 ordenes hereditarios.

Si ese testamento fuese impugando (demandado) por nulidad o reforma en testamento y


prospera, no exisite testamento y aplicamos la sucesion intetada y vamos al quinto orden. pero
si el tetamento en valido, se cumple el testamento.

ARTICULO 1051. <CUARTO Y QUINTO ORDEN HEREDITARIO - HIJOS DE HERMANOS - ICBF>.<Artículo


modificado por el artículo 8o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>
A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto
los hijos de sus hermanos.
A falta de éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Quienes lo pueden adelantar:


 Funcioanrios del instituo estar en busca de las herencias yacentes que nadie reclama
porque nadie es heredero, el instituto (representante legal) se presenta ante el juez de
familia como heredero a tarves de un proceso de sucesion le pide al jeuz que delcare
abierto el proceso y que lo reconozca como heredero en quinto orden, con base en ellos se
adelante y se termina adjudicandole los bienes al ICBF, termina con una sentencia de
adjudicacion para el unico heredero y se registra dicha sentencia.

 Puede ir un particular que conozca el hecho y lo denuncia ante el instituto y verifica el


instituto que no tuviese los 4 ordenes anteriores, si se termina con adjudicacion para el
ICBF, este le debe adjudicar el 30% del valor de los bienes al denunciante. Dto 2388/79
art 99-103 y 108. Y dto 3421/86.

PORCION CONYUGAL.
Art 1230 y sig.
Sentencia C283/11 y C 238/12. Donde el cc hable de porcion conyugald ebe extenderse a la
figura de porcion marital. Y la porcion marital existe cuando haya UMH y se da entre compañeros
permanentes, que son una pareja hetero u homosexual, tendran derecho a la porcion marital con
base a estas disposiciones.

Es una contraprestacion al conyge o compañero permanente sobreviviente que ha cumplido los


requisitos para acceder a ella

ARTICULO 1230. <DEFINICION DE PORCION CONYUGAL>. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La porción


conyugal es aquélla parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que
carece de lo necesario para su congrua subsistencia.

No es parte del patrimonio de una persona, ya que el matrimnio y la UMH tienen efectos:
 Patrimonales: forman sociedad conyugal o patrimonial
 Personales: la porcion conyugal no es un efecto patrimonial del matrimonio, es un efecto
personal; por ejemplo con a sin sociedad existe una obligacion alimentaria entre conyuges
y compañeros, ya que los alimentos son efectos personales de esos vinculos.

Nota: Aquí no nos ubicamos en el patrimnio de la persona.

 La sociedad conyugal genera: ganaciales


 Vinculo matrimonial: herencia
 Y hay otro concepto que es la porcion
En el art 1230 encontramos un requisito para que haya derecho a la procion conyugal: que sea
pobre, que la porcion se necesite para subsistir, lo que requiere para mantenerse en la misma
forma en que venia subsistiendo, ya que el conyuge y el cp siempre tendra derecho a alimentos
congruos.

Requsitos para la porcion conyugal:


a. Que este pobre y que lo necesite para su congrua subsistencia, el moemnto que se
debe probar es desde la apertura de la sucesion (muerte), puede ser que antes
haya tenido bienes, pero al momento de la muerte haya estado pobre.
b. No haya tenido culpa en la sepracion de cuerpos judical. Art 1231, del conyue con
porcion y privado de ella, Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a
menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio. Aquí no es conyuge divorciado, ya
que se esta divorciado no tiene vinculo, si esta divorciado el divorcio se ha dicho
que es vincular,es decir que termino el matrimonio, lo que quiere decir el legislador
es un conyge separado de cuerpo judicialmente sin su culpa, ya que es necesario
relatar que antes existia divorcio y no contemplaba la sepracion de cuerpos como
cuasal del divorcio. La sepracion de cuerpos es tener autorizacion para vivir
seprados ya que algunos de los dos incurrio en una casual de la sepracion, aquí el
inocente le decia al juez que lo autorice para vivir seprados, pero aquí NO se
termina el matrimonio.
A partir de la ley 25/92 incluyo 2 nuevas causales y una de ellas es la seperacion de
cuerpos judicales; esto tiene relacion con el art 162 cc paragrafo “Ninguno de los
divorciados tendrá derecho a invocar la calidad de cónyuges sobreviviente para heredar abintestato en
la sucesión del otro, ni a reclamar porción conyugal.”

Nota: Esto NO se aplica en la porcion marital, ya que aquí no hay sepracion de


cuerpos.
2 de may. de 18
Clases de porcion conyugal:
La porcion conyugal/marital esta dada en cuatro clases:

1. Porcion conyugal teorica: establece la ley para el conyuge y que deberia recibir en el
caso que cumpla los requsitos para tal efecto, dependiendo del orden sucesoral, le
corresponde determianda porcion

2. Porcion conyugal real: efectivamente se liquida el conyuge, es decir la que recibe el


conyuge; hay diferencia ya que cuando la ley dice que en el primero corresponde a x, en
el segundo corresponde a y, loq ue finalmente recibe el porcion real

3. Porcion conyugal integra: es la porcion que recibe el conyuge siempre que renuncie a
los ganaciales a que puede tener derecho por una sociedad o a cualqueir otro derecho
como heredero. Aquí vamos a encontrar un concepto que se llama incompatibilidad de la
porcion, significa que la porcion no puede coexistir con ganaciales estando vigente la
sociedad al momento de la muerte del conyuge, si sep pretende que se liquide los
gananciales, ahí no peude pedir la porcion. Tambien es incompatible con la herencia, si va
a reclamar porcion, no reclamara herencia y demas derechos que va a tener el conyuge
en la sucesion del otro conyuge.

Si tiene sociedad conyugal o patrimonial, se le dice al cliente que por ganaciales tiene
derecho al 50%, si no reclamra dependiendo del orden, primero tiene derecho a porcion,
en el segundo tiene derecho a herencia y/o procion, le corresponde por cabeza; en el
tercero le corresponde el 50% de la herencia, como heredero tipo.

4. Porcion conyugal complementaria: porcion que puede solicitar el sobreviviente


cuando tiene biene(s) que no le sean suficiente para subsistir y por ello puede solicitar la
porcion en monto equivalente a la diferencia de los valores que resultan de aplicar el valor
de los bienes frente al valor de la porcion.

Son las condciones de cada caso que determina la pobreza, por ejemplo si tiene bienes
que le generen frutos, se puede desvirtuar, pero no es lo mismo si tuviera un diamante,
este no da frutos o rendimientos.

ARTICULO 1232. <CARENCIA DE BIENES ANTERIOR AL FALLECIMIENTO DEL CONYUGE>. <Artículo


CONDICIONALMENTE exequible> El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge,
y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere
el cónyuge sobreviviente.

Art 1232. Desde la muerte nace el derecho, no importa que tenga bienes antes, lo
impornate es que sean menores al valores de la porcion y no importa que tenga bienes
despues. Si la murio sin reclamarla, no la puede reclamar otro porque es personal.

Art 1235. Abandonando sus otros bienes o derechos, aquí dice decida, la ley le da la
porcion pero tiene que renunciar a lo que pueda recibir por ganaciales o la herencia que la
ley em da por derecho. Si tiene bieens y son suficientes para subsistir no puede pedir
porcion.

Art 1234. Porcion conyugal complementaria. Si tuviere bienes y que no sean iguales al
valor de la porcion conyugal, recibira por porcion conygal con renuncia de los ganaciales,
es decir no es posible que sea simultaneo, entonces calculemos a cuanto vale su porcion
para que tome la decisión por cual opta (gananciales/herecia vs porcion). “tuviere derecho a
percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales, si no la
renunciare.”Si opta por la porcion, reemplazara el concepto de ganaciales por concepto,
pero no por monto.

ARTICULO 1236. <MONTO DE LA PORCION CONYUGAL>. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>


<Palabra tachada INEXEQUIBLE> La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta,
en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos.
Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos, y recibirá como porción
conyugal la legítima rigurosa de un hijo.

Art 1236. Monto de la porcion. En el inc 1 nos dice que equivale a la cuarta parte del
activo si estamos ubicados desde el segundo orden en adelante, si estamos en el primer
orden la porcion sera equivalente a una cuota “de la legitima rigurosa de un hijo”.

7 de may. de 18

ARTICULO 1236. MONTO DE LA PORCION CONYUGAL. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Palabra


tachada INEXEQUIBLE> La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en
todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos.
Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos, y recibirá como porción
conyugal la legítima rigurosa de un hijo.

PRIMER ORDEN
No hay porción conyugal. Acá no se aplica la cuarta parte.

SEGUNDO ORDEN
Del segundo orden en adelante corresponde la cuarta parte.
Si vamos a liquidar la porción es la 4 parte.

Ejemplo: 1’600.000.000 la cuarta parte es 400’000.000 Uno como abogado debe


asesorar si le conviene herencia o porción. Lo que sobra después de la porción, entonces
eso ya seria lo que se va a repartir en la herencia
Herencia 1’600.000.000/3 cabezas (papa, mama y cónyuge, como es 2 orden entonces
el cónyuge no es la mitad, es una cabeza mas, ósea concurre)= le corresponde
533.000.000.

Nota: se debe mirar que le conviene mas a la persona, si la porción, o si la herencia (esta
depende del numero de cabezas que haya)

TERCER ORDEN
Tenemos unos hermanos de doble conjunción y unos de simple conjunción y el cónyuge.
La cuarta parte de 1’600.000.000 la herencia seria la mitad, entonces será mejor optar
por herencia que por porción, porque llegaría menos dinero si se opta por la porción.

NOTA GENERAL: Es menos probable optar por porción en segundo y tercer orden, porque
heredaría mas optando por herencia. Si están los 2, esta cuota de divide entre 2, ya que
es una cuota para ambos (cónyuge y compañero permanente) en porción.

INCISO 2, DEL ARTICULO 1236


“Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos, y recibirá
como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo.”
Habiendo descendencia, ¿A cuánto equivale? A la legitima rigurosa de un hijo.

ARTICULO 1239. DEFINICION DE LEGITIMA RIGUROSA. Legítima es aquella cuota de los


bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios.
Los legitimarios son, por consiguiente, herederos.

ARTICULO 1240. LEGITIMARIOS. <Artículo subrogado por el artículo 9 de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto
es el siguiente:> Son legitimarios:
1o.) Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente, o representados por su
descendencia legítima o extramatrimonial.
2o.) Los ascendientes.
3o.) Los padres adoptantes.
4o.) Los padres de sangre del hijo adoptivo de forma simple.

1o.) Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente, o representados


por su descendencia legítima o extramatrimonial.
Ósea los hijos.

2o.) Los ascendientes, 3o.) Los padres adoptantes y 4o.) Los padres de sangre del hijo
adoptivo de forma simple.
Ósea los padres.

ARTICULO 1241. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DE SUCESION INTESTADA. Los


legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la
sucesión intestada.

Siempre que nos hablen de legitimarios nos vamos a encontrar con una figura, cuando
se habla de legitimarios estamos frente a una sucesión testada donde existe un
patrimonio sucesoral que puede ser distribuido así: la mitad compone la legitima, un
cuarto se refiere a la cuarta de mejoras, y el otro cuarto se refiere al cuarto de libre
disposición (para que el testador haga lo que quiera con eso, la puede disponer como
quiera)
ARTICULO 1226. DEFINICION Y CLASES DE ASIGNACIONES FORZOSAS. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Asignaciones forzosas son las que el testador es
obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.
Asignaciones forzosas son:
1o.) Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.
2o.) La porción conyugal.
3o.) Las legítimas.
4o.) <Palabra tachada INEXEQUIBLE> La cuarta de mejoras en la sucesión de los
descendientes legítimos.

El testador en su testamento le tiene que asignar a sus legitimarios y son descendientes


y ascendientes, en caso de vulnerar esa disposición ósea que la desconozca en el
testamento, no les asigno, ese testamento es objeto de un control que se llama control
del testamento, lo reforma la ley porque desconoció los legitimarios.
Las legitimas rigurosas son conceptos a los que se tiene derecho solo los legitimarios.
A usted legitimario no lo pueden desconocer en los siguientes conceptos:

1o.) Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.


Si están causados y no pagados, no se pueden desconocer en el testamento, ósea que
ya están determinados por un juez, los debe y como no los va a pagar.

2o.) La porción conyugal.


Hace parte de las asignaciones forzosas, la porción estando en primer orden, entonces
hay que liquidarse, no se puede desconocer ene l testamento y equivale al valor de una
legitima rigurosa.

3o.) Las legítimas.


Es la cuarta de mejoras

4o.) <Palabra tachada INEXEQUIBLE> La cuarta de mejoras en la sucesión de los


descendientes legítimos.

La persona causante que dejo un acervo sucesoral de 1’600.000.000 millones tiene


descendientes y un cónyuge que va a pedir porción, como hay descendientes equivale a
una legitima rigurosa.
En el a1236 las legitimas en este caso serán la mitad porque tiene la posibilidad de
mejorar la legitima de los hijos
La legitima: 800’000.000, es lo que le permiten al testador
Ejemplo: tiene 3 hijos, y un cónyuge y/o compañero (porción que equivale a la legitima).
Se divide entre 2 los 1’600.000.000= 800’000.000
Son 3 hijos y un cónyuge, 800’000.000/4= 200’000.000
Y los otros 800’000.000 van para la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición.
Ósea 400’000.000 para una y 400’000.000 para el otro. En este el testador, ósea el
causante le puede dejar la que quiera.

Si no hay testamento, entonces se le da por porción 200’000.000 al cónyuge o


compañero y los otros 1’400.000.000 para que se repartan entre los hijos.

8 de may. de 18
Si tenemos un primer orden herediatrio el art 1236 inc 2 dice que la porcion equivale a una
legitima rigourosa, hay que acudir a la definicion de legitima art 1239, cuando hablamso de
legitima rigurosa estamos ubicados en la figura que un testador tiene uq respetar. Alos
legitiarios en el tesmente, es decir si en vida quiere distribuir los bienes tiene que repestar a los
legitimarios forzosos. La porcion marital o cnyugal corresponde a la legtima,e s decir lo que
recibiria un hijocomo elgitimario forzoso.

Cuarta Cuarta
de de libre
mejora disposic
s ion
Hijos y
porción
conyugal o
marital

Ejemplo: sucesion con 900’ como activo y tenemos 3 hijos, vamos a liquidar la porcion
igual como le correponde a los hijos, lo que dividimos 900/2, ya que la mitad es para la
legitma y la otra para un acuarta de mejoras y una cuarta de libre disposicion. En la
legitima tenemos a los hijos (h1, h2. Y h3) y ademas a la porcion conyugal.

Hay que identificar si la sucesion es de priemr orden (hay descendinetes) si no hay, sera
de segundo orden y asi sucesivamnete. El art 1236 titulo como monto de la porcion, en
ese orden se identifica que en los demas ordenes.

Primer orden: le corresponde como porcion conyugal, lo que le corresponde al hijo como
una legitima dependeiendo del numero de hijos que haya. Ejemplo: si hay 1 hijo la
legitima se divide entre 2, si hay 10, se divide entre 11.

Si no hay testamneto no habalamos de cuartas de mejoras o cuartas de libre disposicion,


entonces igualmente dividimos 900’ entre dos como si fuera la mitad legitima y la otra
de cuartas de mejoras y cuarta de libre disosicion (aquí no la hay), dara 450’ y 450’,
despues esos 450’ de la legitima se divide entre 4 ya que son 3 hijos y 1 conyugue, y los
otros 450’ de la cuarta de libre diposicion y cuarta de mejoras se divide en iguales partes
entre los hijos.

Segundo orden: el art 1236 nos dice que la porcion conyugal o marital equivale a la
cuarta parte del acervo sucesoral, el acervo si es 900 sera la cuarta parte de este.

Tercer orden: se calcula la herencia. La herencia lo tienen 50% hermnaos, y 50%


conyuges. Si fueramos a liquidar la procion, le coresponde la cuarta parte

En el cuarto orden ya no hay porcion.

Existen unos pasivos obligatorios que se denominan bajas generales, estos estan
regulados en el art 1016. Este articulo comienza a decir en toda sucesion, es decir
testada o intestada.
ARTICULO 1016. <DEDUCCIONES>. <Palabra tachada INEXEQUIBLE.> En toda sucesión por causa de muerte, para
llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo (ley imperativa) o masa de bienes que
el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:
1o.) Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión.
2o.) Las deudas hereditarias.
3o.) Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria.
4o.) Las asignaciones alimenticias forzosas.
5o.) <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> La porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de
sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la
ley.

Las bajas generales hay que liquidarlas, es decir al activo total (activo bruto) le
aplicamos la bajas generales y queda el activo liquido, que sera lo que va a recibir el
adjudicatario. si sabemos que hay bajas generale sy sabemos que la porcion conyugal se
liquidan hay 2 situacioens juridicas: Si el activo bruto por ejemplo son 900’ y me hablan
de bajas generales se presetan 2 testis:
1. Que la porcion se liquide el activo bruto (900’): doctrinantes dicen ya que el art
1236 empieza diciendo la porcion conyugal es la cuarta parte de los bienes del
acervo sucesoral. En colombia se da esta teoria.
2. Que la porcion se liquide el activo liquido (depsues de las cargas imputables)
(800’): hay que aplicarle las bajas y depues liquidamos la porcion.

Nota: en la poricon conyugal no tenemos en cuenta con las bajas, en cambio en la


herencia, los ganaciales si se aplican las bajas.

¿En que momento se debe hacer la renuncia? Art 1235. Nos dice que al momento
de la sucesion si hay una sociedad o conyugal o patrimonial vigente, se tiene que decidir
si por gananciales o por porcion y en este momento opera la renuncia. El momento es la
muerte, porque a partir de la muerte se da un proceso de sucesion.

Son incompatibles a menos que la sociedad se haya liquidado antes de la muerte, aquí
tenemos unos gananciales ya liquidados, y cuando llega la sucesion calcula a cuanto
tenia derecho (porcion conyugal complementaria).

Hay incompatibilidad con la herencia generalmente, segundo orden (por cabeza); tercero
orden, la mitad o la porcion.

Nota: gananciales y herencia son coexistentes (2do y 3er orden)

La excepcion a la regla de la incompatibilidad entre la herencia y porcion es que haya


testamento y el testador le haya dejado legado en la cuarta de libre disposicion al
conyuge sobreviviente. Aquí si podria recibir, la porcion y la herencia.
9 de may. de 18

¿en que momento se debe presentar esa renuncia a ganaciales o herencia? Este es un
momento procesal, hay dos procedimientos: notarial y judicial.

ARTÍCULO 495. OPCIÓN ENTRE PORCIÓN CONYUGAL O MARITAL Y GANANCIALES. Cuando el cónyuge o
compañero permanente pueda optar entre porción conyugal y gananciales deberá hacer la elección antes de la
diligencia de inventario y avalúos. En caso de que haya guardado silencio se entenderá que optó por gananciales. Si
no tuviere derecho a estos, se entenderá que eligió por aquella.
Si el cónyuge o compañero permanente opta por porción conyugal o porción marital, según el caso y abandona sus
bienes propios, estos se incluirán en el activo correspondiente.

a) Judicial: presentamos una demanda de sucesion, la cual tiene como anexo el


poder (los mandantes nos confieren poder), ese poder se redacta con todos los
requisitos:
 que manifiesta si acepa la herencia con beneficio de inventario o pura y
simple.
 que si acepta los gananciales o si renuncia a ellos para pedir porcion.

Nota: Sin ebrago el art 495 cgp da una oportunidad mas amplia.

Presentada la demanda viene el primer auto interlocutorio del juez, el cual puede:
 Rechazar: flata de competencia
 Inadmite: falta de requisitos de forma
 Declara abierto y radicado el prcoeso: aqui se reonocen a los herederos, se
ordena empelzar a los interesados (generalmente acreedores) que se crean
con derechos (no herederos) y se reconoce personeria al abogado.

Si ordeno que se emplace, hay que gestionar el emplazamiento, llevarlo a la


publicacion de prensa y radioy llevar la contancia que se hizo la publicacion al
juzgado.

Despues del emplzamiento, sigue a audienca para relacionar inventarios y avaluos,


el interario esta compuesto de activos y el avaluo de estos y pasivos y el avaluo de
cada uno, ambos con su debido soporte. Cuando hay herederos con intereses
contrarios, generlamente hay varios abogados y generalmente hay objeciones a
los activos, avaluos, pasivos, etc. Esas objeciones hay que hacerla en esa
audiencia y el juez en este moemento debera resolver las objeciones y el
desfavorecido podra proponer objeciones.

El juez oficia a la DIAN (art 844 ET) para que la DIAN le informe al juez si el
causante tenia deuda o no de deudas de plazo vencido, el cual tiene un termino de
20 dias para que se manifieste; si no hay deudas se da un paz y salvo.

Se decrera la participion y adjudicacion de la herencia de acuerdo a los ordenes


hereditarios, si solo hay un abohgado este solo hace la particion, si hay mas
abogados si estan de acuerdo lo pueden hacer ambos, si no el juez nombre un
partior.

Hecha la particion, se presenta al juzgado para su aporobacion la cual puede ser


objetada, si no se objeta sigue sentencia aprobatoria de la particion, esta no puede
ser recurrida ya que esta aprobando lo que todos aceptaron; aca termina el
proceso ante el juez.

Llevamos a registro la particion y la sentencia.

Entonces, ¿hasta que momento se peude renunciar? según el art 495 hasta antes
de realizar la diligencia de inventario y avaluos, pero como vemos deberia hacerlo
en el mismo poder, sin embargo peude ser hasta antes de la diligencia de
inventario y avaluos. Si no se dice nada, ya no renuncio.

Entonces, ¿Si hay un solo heredero, solo le tiene que decir al registrador que lo que
esta a nombre de mi papa lo coloque a mi nombre, no es necesario hacer la
sucesion? E igualmente, ¿si en la testada, si no tiene ningun orden y se lo deja a
una sola persona, el registrador ve el testamento y lo registra? No se puede ya que
el modo de adquirir los bienes es la sucesion por cuasa de muerte, no testamento,
entonces hay que hacer el proceso de sucesion siempre.

b) Notarial: hay que hacer solicitud de sucesion y de una vez presentar la diligencia
de inventarios y avaluos y presentar la adjudicacion y particion de la herencia, ya
que si todos estan de acuerdo, se tendra que presentar antes; aquí solo es un acto.
El tramite termina con la autorizacion mediante escritura publica

Entonces, la renuncia sera hasta la solicitud, sin embargo en el poder tambien se


podra realizar.

Nota: si no dice nada, se supone que opto por ganaciales, por favorabilidad. No deberia
ser que no se diga nada, pero si no se dice hay una presuncion. Pero si no tiene derecho
a gananciales (no hay sociedad) se presume que opta por la porcion marital o conyugal,
para la porcion tiene que cumplir los requsitos, la probreza, no tiene para la subsistencia
congrua.

SEGUNDO SEMESTRE

Temas:
 Sucesión testada
 Acciones

TESTAMENTO

Se divide en dos partes: a) Sucesión testada b) Sucesión intestada

ARTICULO 1055. <DEFINICION DE TESTAMENTO>. El testamento es un acto más o menos solemne,


en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después
de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva.

El testamento es un acto, ¿Qué es un acto? No se puede decir que es un hecho que


proviene de, es un acto con consecuencia jurídica ósea que es un acto jurídico y ese acto
jurídico requiere de elementos de existencia (consentimiento, objeto, causa) y de validez
(capacidad), y la capacidad es una capacidad relativa quiere esto decir que el
testamento como acto jurídico puede ser realizado por un incapaz relativo en cuanto a la
edad.

- Lo puede hacer un incapaz relativo: púber mayor de 12.


- Siempre es solemne, requiere de determinada forma En ningún caso podrán
existir testamentos sin solemnidad. Cuando dice menos solemne no deja de serlo.
- El testamento siempre es unilateral y singular. NO hay testamentos
colectivos. Además tiene unas cláusulas que son prohibidas (captatorias), es
importante resaltarlo porque podría confundirse, existe sucesión doble de los
cónyuges/CP, pero no se puede otorgar un testamento en conjunto, solo es de una
persona.
- Acto de Disposición; Se dispone de los bienes, por ello se trasmiten por el
testamento (testada) si es por la ley (intestada). Si no hay testamentos es porque
no dispuso y ya se pasa a la ley que también es una forma de transmisión por
causa de muerte.
- Tiene Plenos efectos, después de su muerte por su modo que es la sucesión por
causa de muerte.
- Facultad de revocar: La acción de revocatoria solo esta en cabeza del testador
hasta el último momento de su vida. No tiene que ser expresa, solo por el hecho
de realizar otro testamento queda revocado el anterior, a menos que el nuevo
contenga disposiciones no incluidas (bienes) que no había en el anterior.

CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO

1- Debe ser otorgado por una persona natural, en ningún caso una persona jurídica
puede otorgar testamento (corporaciones, fundaciones o asociaciones).

2- Siempre será un acto con efectos mortis causa, los testamentos solo se pueden
llevar a acabos a partir de la muerte del testador.

Excepciones:
A- Cuando si puede surtir efectos a favor del testador cuando en el testamento
hayan donaciones revocables, quiere decir que el testador dispone donar un
bien al donatario como una donación revocable, la donación hace parte del
testamento, el bien que yo quiero que le quede a tal persona, lo hago de una
vez como una donación seria mortis causa (en virtud del testamento.)
B- Cuando el testador manifieste en su testamento su voluntad inequívoca de
reconocer un hijo extramatrimonial, y una vez otorgado se cumple esa
disposición y a partir de ese momento se puede proceder a la modificación
del registro de nacimiento de ese hijo reconocido como extramatrimonial.
Esta disposición no es revocable.

3- Es personalísimo e indelegable. No puede otorgarse testamento a través de otra


persona ni siquiera mediante un poder general ni especial, esto es, proviene
directamente del testador, un acto indelegable
ARTI 1060. INDELEGABILIDAD. La facultad de testar es indelegable. Así mismo
es la facultad para revocarlo.

Martes 24 de jul

4- Siempre requiere de solemnidad, no obstante algunos son menos solemnes aun


así la requiere.
ART 1064. CLASES DE TESTAMENTOS. El testamento es solemne, y menos solemne.
Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley
ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquél en que pueden omitirse algunas
de estas solemnidades, por consideración a circunstancias particulares, determinadas
expresamente por la ley.
El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus
disposiciones a los testigos, y al notario cuando concurren; y testamento cerrado o secreto, es
aquél en que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de ellas.

5- Siempre es a título gratuito, en ningún caso habrá onerosidad en un testamento.


Están prohibidas las clausulas captatorios (yo le dejo para que usted me deje).
Por causa de muerte los bienes se trasmiten, se trasmiten cuando el dueño de los
bienes no pudo hacer nada con ellos, se trasmiten a los herederos que se
encuentran en los órdenes hereditarios.
Los bienes de una persona difunta ¿cómo se adquieren? El modo es sucesión por
causa de muerte y el titulo es la ley sino hay testamento, pero si hay testamento
el titulo es el mismo testamento.

6- Manifestación unilateral de la voluntad, esa persona solo es persona natural, ya


que las personas jurídicas no pueden testar. art 1059.

7- Revocabilidad del testamento única y exclusivamente por el mismo testador. El


testamento no es definitivo, permite que se modifique o se extinga.

ART 1057. REVOCABILIDAD DEL TESTAMENTO. Todas las disposiciones testamentarias son
esencialmente revocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la
determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán
por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Si en un testamento anterior se hubiere
ordenado que no valga su revocación si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta
disposición como no escrita.

Todos las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables o sea que


además de características se convierten en un principio que rigen el testamento.
Lo que el testador dijo se puede revocar o extinguir.
El testador en su testamento dice esta es mi voluntad y dispongo que esto es
irrevocable, no lo puede hacer así el mismo lo diga, se tiene por no escrito.

¿Qué quiere decir el legislador con: “Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones
futuras se tendrán por no escritas”?
El testador hoy está diciendo que todos los bienes presentes se distribuirán de la
siguiente manera o no dice nada frente a los bienes futuros, hoy dispone de su
testamento de los bienes futuros (consiguió más bienes). Hoy distribuye lo que el tiene
de los bienes presentes.
Los bienes futuros que no se incluyen en el testamento queda para la sucesión
intestada.

Ejemplo: Que los presentes son para C y B y los que consigan a partir del testamento son
para C y D. No puede dejar bienes futuros de manera indeterminada, ya que seria de la
sucesión intestada.

Ejemplo: compro un apartamento sobre planos y desde ahí lego y digo que va a ser de X
persona, y esto si se permite aunque le bien materialmente no existe aun.

Las clausulas derogatorias, el testador decida que no tendrá efecto alguno cualquier otra
disposición que se tome, que el testador o testamento no tendrá efecto alguno en
relación con los mismo bienes. El testador no puede cerrar el testamento de tal manera
que no pueda ser modificado. El testador no puede decidir o disponer que quedara sin
efectos cualquier otra decisión tomada por el mismo. No puede hacerlo porque el
testamento es inminentemente revocable, modificable por el mismo.

En ningún caso se puede establecer en un testamento que este será irrevocable porque
esto es contrario a la ley.
Toda persona que va a otorgar un testamento debe saber esto, ya que cuando dice que
es intocable por el mismo, no está diciendo nada.

INHABILES PARA TESTAR

¿Quiénes NO pueden otorgar testamento? ART 1061. Son causales taxativas:

1o.) El impúber. 0 a 12 años, porque es incapaz absoluto.


Nota: Si es para contraer matrimonio se extiende a los 14 años. Si puede testar el púber
12 a 18 años ya que tiene una capacidad relativa
2o.) El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Se debe entender
por las dos discapacidades absoluta y relativa debidamente declarado judicialmente. Sin
embargo se debe hacer mención del artículo 50 L1306 “situación de familia” si una
persona se encuentra en DMA podría eventualmente realizar actos de familia siempre y
cuando demuestre que se encuentra en un estado de lucidez y entre esos actos está el
otorgar testamento, lo debe certificar un especialista en psiquiatría o neurólogo. Si el
discapacitado se encuentra en estado de lucidez acude ante el juez con el certificado
que le dio el médico, para poder testar.
RG es que es inhábil para testar a menos que demuestre que se encuentra en estados
idóneo para testar, el juez constata que está en estado de lucidez y que puede hacerlo,
el afectado con este testamento podrá demandar en una acción de lucidez, demostrando
que para ese momento no tenía capacidad.
3o.) El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra
causa. Estado de somnolencia, drogado al momento de otorgar el testamento por
ejemplo en el testamento abierto en la segunda etapa de este eso lo debe constatar el
notario.
4o.) Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad
claramente. Ejemplo: sordomudo que no se pueda dar a entender, pero si el notario lo
entiende si se puede.
Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar.
25 de julio.

CLASES DE TESTAMENTOS.

ART 1064. CLASES DE TESTAMENTOS. El testamento es solemne, y menos solemne.


Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la
ley ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquél en que pueden
omitirse algunas de estas solemnidades, por consideración a circunstancias particulares,
determinadas expresamente por la ley.
El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores
de sus disposiciones a los testigos, y al notario cuando concurren; y testamento cerrado
o secreto, es aquél en que no es necesario que los testigos y el notario tengan
conocimiento de ellas.

ART 1065. LUGAR DE APERTURA Y PUBLICACION DEL TESTAMENTO. La apertura


y publicación del testamento se hará ante el juez del último domicilio del testador;
pero si no fueren hallados allí el notario y los testigos que deben reconocer sus firmas,
aquellos actos tendrán lugar ante el juez que designen las leyes de procedimiento.
Solemne:
 Abierto, nuncupativo o publico; porque se otorga a través de E.P que es un
instrumentos que está al alcance de cualquier persona.
 Cerrado o secreto

Menos solemne o privilegiado: para determinar circunstancias para determinados


eventos, son testamentos para cuando el testador este en determinada situación.
 Verbal
 Marítimo
 Militar
Nota: Todos los testamentos tiene que estar registrados.

TESTAMENTOS SOLEMNES.
TESTAMENTO ABIERTO.

ART 1070. TESTAMENTO SOLEMNE Y ABIERTO. El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante
el respectivo notario o su suplente y tres testigos.
Todo lo que en el presente Código se diga acerca del notario, se entenderá respecto del suplente de éste
en ejercicio, en su caso.

Se debe resaltar la solemnidad del acto jurico. El respectivo notario es un notario


competente del domicilio del testador, de tener varios, el de uno de ellos. El suplente del
notario no es un delegado del notario para ese momento sino que es el notario
encargado que tiene la calidad de notario. De delegar a otra persona habría una
irregularidad en el acto y puede dejar sin efecto el testamento.

ETAPAS.
1. Recepción de la información verbal o por escrito, La persona podría acudir
directamente a la notaria por primera vez, y decirle al notario que quiere otorgar
testamento de determinada manera, el da la información de manera verbal, el
notario pide que se haga de manera escrita para que coincida con las escrituras.
El notario parte de la información que le están dando. El escrito que lleva el
testador no tiene ninguna formalidad, es un simple escrito. En ese momento el
notario le va a pedir 3 testigos con documento de identidad para que presencien
ese testamento, deben ser testigos hábiles.
A partir de ese momento se plasma la voluntad del testador para que quede por
escritura publica, y se le informa al testador que la 2 etapa que es la lectura del
testamento y que se hará la diligencia (dan al fecha, el mes y la hora). Una vez el
notario programa la diligencia de lectura del testamento para que la conozcan
tanto el testador, como los testigos.

2. Diligencia de lectura del testamento: (etapa más importante) Debidamente


publicada para que la conozca el testador y sus testigos, llegada la fecha y hora,
se da la diligencia de lectura del testamento, el notario debe identificar al testador
porque en la solemnidad tambien se impone el principio de indelegabilidad del
testador y tiene que constatar que el testador es idóne para testar o cualquier
eventualidad para efectos de que se autorice o no el testamento, una vez
constatado el testador y los testigos, es decir se percató de que “revelo mente
sana”, el notario procede a la lectura lo lee aviva voz, cuando termina de leerlo, le
pregunta al testador si ese es el testamento que quiere otorgar y este debe
manifestarlo y en el mismo momento se debe suscribir la escritura del
testamento.
puede ser que la persona sea discapacitada mental peor que no sea evidente, acá
ya no se compromete el notario ya que no es evidente y no esta al declaración
judicial allí, entonces mientras eso no este se presume su capacidad.

Nota: Esta etapa solo se puede dar en un mismo acto.

En las instalaciones del notario, o fuera de esta o cualquier hora asi no sea habil
para el notario, pero siempre y cuando sea dentro del territorio del
domicilio por un mismo notario.
Se protocoliza la escritura y se debe registrar D. 208/95. Si no se cumple esta
solemnidad o algún de las anteriores puede estar viciado de nulidad o incluso no
llegar a existir.
Ej si no hay consentimiento por parte del testador. Cuando el testador no pueda o
no sabe firmar, autoriza a un testigo para que firme por el y tambien como testigo
que es, y de todo ellos se deja constancia.

Situaciones de testador en el testamento abierto:

1- Testamento de persona ciega: El ciego solo puede otorgar testamento abierto


porque en este caso tiene que escucharlo, pero además debe ser leído dos veces
en el mismo acto, una por el notario y una segunda por uno de los testigos
designados por el testador.

ART 1076. El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante notario o funcionario que haga
veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces: la primera por el notario o
funcionario, y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se hará mención
especial de esta solemnidad en el testamento.

2- Testamento de persona que no sabe leer ni escribir o que no puede: En


este caso el testamento también tendrá que ser abierto.

Art 1076. TESTAMENTO DEL CIEGO. El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante notario o
funcionario que haga veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces: la primera por el
notario o funcionario, y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se
hará mención especial de esta solemnidad en el testamento.
Será leído 2 veces en el mismo acto y por el mismo notario

Art 1079. incapacidad para otorgar testamento cerrado. el que no sepa leer y escribir no podrá
otorgar testamento cerrado.

¿Qué se hace con el sordomudo? En un testamento abierto ¿cómo escucha la


lectura del testamento? Para dar su consentimiento. El sordomudo puede acudir
al testamento cerrado.
¿no puede en ningún caso otorgar testamento el sordomudo? Él va
acompañado de un intérprete, no se podría ya que el testamento es indelegable.
En el evento en que el sordomudo se pueda dar a entender si el notario entiende
sus señas autorizara el testamento, el notario al testador, o sea que el sordomudo
se dio a entender ósea que podría otorgar testamento abierto, En la práctica no se
da que el notario entienda al sordomudo porque no entiende las señas que hace.
Jueves 26 de jul.-18

Regla general: Cualquiera no puede ser testigo en un testamento SOLEMNE (abierto o


cerrado).

Articulo 1068. INHABILIDAD DE LOS TESTIGOS. No podrán ser testigos en un


testamento solemne, otorgado en los territorios:
1o.) <Numeral derogado por el artículo 4o. de la Ley 8a. de 1922>.

2o.) Los menores de dieciocho años.

3o.) Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. ¿A qué tipo de
dispacidad mental se refiere? – Aquí se refiere a la discapacidad mental absoluta porque
esta no le permite realizar ningun acto en el mundo juridico en cambio en la relativa si
ser testigo (recordar que lo que no puede es testar porque ahí si estaria disponiendo de
sus propios bienes) ya que solo son incapaces para administrar sus propios bienes
(administrador consejero).

4o.) Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón.

5o.) <Numeral inexequible> Los ciegos


6o.) <Numeral inexequible> Los sordos
7o.) <Numeral inexequible> Los mudos.

8o.) Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315,


numero 4. Aquella persona que fue condenada a pena privativa de la libertad superior
a un año, independiente del delito. y en general, los que por sentencia ejecutoriada
estuvieren inhabilitados para ser testigos.

9o.) Los amanuenses del notario que autorizare el testamento. ¿Amanuenses?


Son los todos empleados de la notaria. Podemos encontrar situaciones muy particulares
donde llegan personas a otorgar testamento pero no conoce a nadie, solo conoce a un
empleado de la notario que le ha hecho escrituras, pero en las notarias nos podemos
encontrar empleados protocolistas que le pagan por prestacion de servicios porque no
depende del notario.
Un amanuence no es un empleado de la notaria, no tiene un contrato laboral con el
notario, pero se ha entendido que tampoco puede ser testigo ya que no obstando haber
subordinacion esta laborando para la notario asi no este bajo un contrato laboral
¿entonces a quien se le dice? el señor que cuida los carros a fuera de la notaria, este no
es empleado de la notaria, pero según doctrina debe ser una persona de confienza pero
en estricto sentido el señor del carro SI PUEDE SER UN TESTIGO.

10.) Los extranjeros no domiciliados en el territorio. “Presuncion positiva de


domicilio” esta quiere decir que si hay domicilio si por ejemplo tiene un negocio en
colombia pero solo viene cada mes, en estos casos si se podria ser TESTIGO.

11.)Las personas que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo


dispuesto en el artículo 1081.

30 de jul. de 18
12.) Los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de
consanguinidad, o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público
que autorice el testamento. Ascendinetes y descendientes es en cualquier grado y
parientes dentro del 3er grado, segundo de afinidad (no mas ni menos), no solo del
otorgante sino tambien del funcionario que generalmente es el notario, es decir los
parientes de notario tambien son inhabiles para testificar. Ejemplo: no puede ser testigo
ni el hijo ni el padre del notario, ni quienes esten en 3er grado de consaguinidad del
notario, ni 2do de afinidad que va a otorgar el testamento.

13.) El cónyuge del testador. Cuando hable del conyuge se extiende al compñaero
permanente, sera inhabil el conyuge o el compañero ya que estos son herederos en
algun grado, ya que tienen titularidad en la porcion.

14.) Los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del


funcionario que autorice el testamento y de las otras personas comprendidas
en los números 12 y 17. Los dependientes es que el testador es el empleador, por
ejemplo empleador de la empresa como la secretaria. Cuando dice dependientes o
domesticos debe entenderse que son todos, ninguna persona que este bajo
subordinacion puede ser testigo de [Link] aplica a los dependites o domesticos de
su conyuge, del notario o juez que autorice el testamento.

Nota: Si el protocolista no es empleado de la notaria, solo presta servicios y le pagan por


comision, es decir no le paga salario ni prestaciones (no tiene contrato laboral), inclusive
esto se entenderia como una dependencia no obstante no tenga contrato. Se extienden
a personas que permanentemente se encuentran alli

Otras personas comprendidas en el numeral 12 que son descendientes, ascendientes..


es decir los dependientes del descendiente, del ascendinte. Ejemplo: dependiente del
cuñado.
Numeral 17, quien sea dependinte de un heredero o legatario no puede ser testigo.

15.) Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las relaciones de
que habla en los números 12 y 14. Los testigos entre si no pueden ser parientes ni
dependientes.

16.) El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador, y el que
haya confesado a éste en la última enfermedad. Aquí nos hablan de dos
sacerdotes, que pueden ser el mismo pero son dos situaciones. Confesor habitual del
testador y el que haya confesado en la ultima enfermedad con la que murio.

17.) Los herederos y legatarios, y en general, todos aquéllos a quienes resulte


un provecho directo del testamento. Si es heredero o legatario no pueden ser
testigos, pero ¿quién mas obtiene un provecho si no son los herederos o legatarios?
Puede ser el albacea nombrado que no tiene que ser heredero o legatario (si podria
serlo) y el beneficio son los honorarios. El partidor testamnetario (nomrado por el
testador) tambien puede obtener provecho economico y no puede ser testigo; estos dos
ultimos son ejecutores testamentarios.
Nota: no hay albacea en sucesion intestada ya que ellos siempre son nombrados en el
testamento.

Inc 2. Dos, a lo menos, de los testigos deberán estar domiciliados en el lugar


en que se otorga el testamento y uno, a lo menos, deberá saber leer y escribir,
cuando sólo concurran tres testigos, y dos cuando concurrieren cinco. Los
temamentos abiertos requieren 3 testigos, aquellos notarios donde no hay notario se
puede otorgar con 5 testigos.
 2 de los 3 deben ser domicliados en el lugar de otorgacion del testamento
 1 de los 3 debera saber leer y escribir ya que este firmaria por los otros dos
testigos
 2 de 5 deben estar domiciliados en el mismo lugar y
 2 de 5 deben saber leer y escribir

Situaciones especiales en el testamento abierto:


1. Solo pueden otorgar testamnto abierto la persona que NO sepa leer y escribir y no
podra acudir a otro testamento
2. Si es ciego solo puede otorgar testamento abierto.

Art 1076. Testamento del ciego. Cuando se trate de un ciego el tetsmaneto siempre
es abierto y tiene una solmenidad que siemrpe debe ser leido 2 veces, una por el notario
y otra por uno de los testigos que elija el testador. “Se hará mención especial de esta
solemnidad en el testamento” En la escritura (testamento) se tiene que hacer constar
que el testador es ciego

Si no hay notario y se quiere otorgar un testamento abierto, se podra hacerlo ante 5


testigos habiles. No hay notario cuando es el mismo notario que quiere otorgar el
testamento yno podra hacerlo ante el mismo; tambien en municipios donde no hay
notario, sin embargo lo puede otorgar ante el notario del circuito. Ejemplo: si en
sabaneta o hubiere notario, este pertenece al circuito de envigado.

Art 1077. Publicacion de testamento otorgado ante testigos. El juez competente


para solmenizar un testamento abierto donde no hay notario. En este caso el juez
competente es el del ciruito, esta norma en su momento se expidio cuando no existian
jueces de familia, pero a partir del 89 creo la jurisdiccion de familia y le dieron
competencia para recibir testamneto abierto en lugares donde no hay notario. El juez de
familia los reune a los 6 ( 5 testigos y el testador) y lo recibe y levanta un acta, firma el
testador y los testigos y por ultimo firma el juez y ahie stara solemnizado el tetsamento
con la lectura y el consentimiento. una vez leido. Aceptado por el testadr el juez ordena
protocolizar (elevandolo a una escritura publica) el testammeto en una notaria.

Todos los testamentos tiene que ser registrado, el solo hecho que sea un testamento
solmene tiene que registrarse ante la oficina de instrumentos publicos para la publicidad
del testamento.

¿cómo se yo que x persona otorgo testamento? Acuda a la oficina de instrumentos


publicos y le pregunta al registrador si esta registrado el testamento en el registro de
testamentos y le dice que esta en la notaria 21, si es abierto si puede ver antes de la
muerte del testador.
1 de ago. de 18
Si hay un testamento abierto y consta en escritura publica no significa que todos tienen
acceso a ello, por ello es necesario el registro.

TESTAMENTO CERRADO

I. Solemnidades: Estamos frente a un escrito privado que proviene del testador, ese
escrito lo entrega el testador dentro de un sobre cerrado al notario indicando el
nombre de 5 testigos, debe ser que vaya con los 5 testigos y la manifestacion del
testador manifiesta que va a otorgar un testamneto cerrado y el notario debe
indetificar con el nombre con “testamento cerrado”, ademas el notario tendra que
poner el nombre e identificacion del testador y la firma en el sobre del testador, de
los 5 testigos y del notario.

II. Autorizacion del testamento: A partir del momento en el que firma los 5 testigos,
tetsador y notario y ademas cumplen las demas solemniddes, ese testamneto esta
autorizado y a partor de alli esta en la obligacion de custodiar el testamento en un
lugar dodne ninguna persona tenga acceso a el para extraerlo, tiene que conservarse
en la forma en la que fue recibido por el notario, por eso se tiene que custodiar.

Nota: en ningun caso un testamento cerrado debe contener menos de 7 firmas.

ARTICULO 1080. <ESENCIA DEL TESTAMENTO CERRADO>. Lo que constituye esencialmente el


testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al notario y los testigos una escritura
cerrada, declarando de viva voz, y de manera que el notario y los testigos lo vean, oigan y entiendan
(salvo el caso del artículo siguiente), que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos
podrán hacer esta declaración, escribiéndola a presencia del notario y los testigos.
El testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del testamento estará cerrada o se
cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.
Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca, o emplear cualquier otro medio para la
seguridad de la cubierta.
El notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el
testador en su sano juicio; el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, y
el lugar, día, mes y año del otorgamiento.
Termina el otorgamiento por las firmas del testador, de los testigos y del notario, sobre la cubierta.
Si el testador no pudiere firmar al tiempo del otorgamiento, firmará por él otra persona diferente de los
testigos instrumentales, y si alguno o algunos de los testigos no supieren o no pudieren firmar, lo
harán otros por los que no supieren o no pudieren hacerlo, de manera que en la cubierta aparezcan
siempre siete firmas: la del testador, las de los cinco testigos y la del notario.
Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo notario y unos mismo
testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos en que algún accidente lo
exigiere.

<Artículo adicionado por la Ley 36 de 1931, con el siguiente texto:>


"ARTICULO 1o. Inmediatamente después del acto en que el testador presenta al Notario y a los testigos
la escritura en que declara que se contiene su testamento, según el artículo 1080 del Código Civil, se
deberá extender una escritura pública en que conste el lugar, día, mes y año de la constitución del
testamento cerrado; el nombre y apellido del Notario; el nombre y apellido, domicilio y vecindad del
testador y cada uno de los testigos; la edad del otorgante, la circunstancia de hallarse éste en su
entero y cabal juicio, el lugar de sus nacimiento y la nación a que pertenece.
"ARTICULO 2o. En el mismo instrumento se consignará una relación pormenorizada de la clase, estado
y forma de los sellos, marcas y señales que como medios de seguridad contenga la cubierta.
"ARTICULO 3o. La escritura de que tratan los artículos anteriores debe ser firmada por el testador, los
cinco testigos y el Notario.
"ARTICULO 4o. Copia de esta escritura debe acompañarse a la solicitud de apertura y publicación del
testamento.
El acto del testamento cerrado solo se puede dar en un momento, en un mismo acto
con el mismo notario los mismos testigos para que se solemnice el testamento.

III. Guarda, apertura y publicacion del testamento cerrado: nos ubicamos en el dto
960/70 estatuto de notariado, este decreto fue moficado por el dto 2148/83 y por el
dto unico reglamnetario 1069/15 estas son las nomas vigentes frente a la guarda,
apartura y publicacion del tetsamneto cerrado.

 Guarda: El dto 1069/15 dice guarda del testamento. El testamento sera guardado
por el notario en la cajilla del notario, en una caja fuerte o en una caja que otorgue
seguiridad. Esto es una obligacion del notario.
 Apertura: en ningun caso se podra hacer nates de la muerte del testador. Dada la
muerte del etstador una persona que demuetsre interes en ello podra pedirle al
notario que: exhiba el sobre y que programe diligencia para su apertura y
publicacion. En este caso puede pasar:
o Que haya objecion: si hay solicitud de verificacion del sobre el notario
programe la dilegencia d eapertura y una persona diga que se opone a la
apertura, el notario debe abstenerse dar la apertura y publicacion; el notario
envia la objecion al juez de familia para que este dirima la objecion a la
apertura y el juez resuleve si decide la apertura o si prospera la objecion. Dto
960/70 art 77, art 473 CGP.
o Que no haya objecion: el notario ordena la apertura y la publicacion, lo lee,
lo lleva a escritura publica y lo protocoliza
2 de ago. de 18
Dos solemnidades:
a. cuando se entrega el sobre con el cumplimiento de los requsitos de la ley
(otorgamiento de testamento y autorizacion de testamento). Otorgamiento del
testador con una manifestacion expresa y termina con la utorizacion del notario
cuando recibe el sobre, deja la constancia y firman las 7 personas.
b. Empieza con la guarda y custodia y termina con la apertura y publicacion: el
notario tiene la obligacion de custodiar el testamento; la apertura y publicacion
del tetsamento cuando haya una solicitud de una persona que tenga interes en
ello, el notario lo unico que le puede pedir para saber si tiene interes en ello es
el folio del registro de defuncion del testador, despues de ello pasan los dos
situaciones que haya objecion o no.

Cuando hay objecion: Desde el punto de vista procesal hay que analizar que si
estamos en la apertura y publicacion del tetsamento

Juez competente: con la norma normal seria el juez civil del circuito, pero despues
con el dto 2232 se crearon los jueces de familia y estos serian los comptentes. El
compentente para conocer la objecion seria el juez de familia. Excepcion: proceso
minima cuantia seria un juez civil.

Dto. 960/70 ARTICULO 67. <OPOSICIÓN A LA APERTURA>. Si alguna persona que acredite
interés en ello y exponga las razones que tenga, se opusiere a la apertura, el Notario se abstendrá
de practicar la apertura y publicación y entregará el sobre y copia de lo actuado al Juez competente
para conocer del proceso de sucesión, para que ante él se tramite y decida la oposición a la
apertura como un incidente.

El juez competente resuelve la objecion diciendo que:


a. prospera la objecion, no dandose asi la apertura
b. el juez ordena la apertura: Como hubo objecion, el juez decida que se abra y
el mismo lo abre verificando la custodia del sobre y extrae el documento
privado y cita a los testigos intrumentales (los 5 testigos que estan en el
sobre), lo lee minimo con los 5 testigos y cumplido ello lo rubrica tanto el
juez como cada testigo y levanta el acata de lo sucedido con la fecha,
juzgado y transcribe el docuemnto privado al acta, y esta acta la debera
firmar el juez y los testigos. Cumplido ello el juez ordena que se protocolice
en escritura publica y su correspondiente registro.

Como se da la apertura del testamento:


Alguien lo solicita y otra persona se opone lo resuelve el juez, este con conocimiento
de causa para resolver la objecion.
Alguien lo solicita y no hay objecion notario programa diligencia para esa apertura

Si esto no ocurre asi, el testamento podria estar viciado de nulidad

TESTAMENTO PRIVILEGIADO (MENOS SOLEMNE)

Estos estan regulados para determinadas circuntancias en que se encuentra el testador,


por ello solo se acuden los que se encuentran en estas circuntancias, no por eleccion.

Art 1087 y sig. Cc. Se caracterizan por:


 tienen menos requsitos que los solemnes
 deben cumplir unas solmenidades generales

ello significa que el hecho que sea menos solemne, no le quita la solmnidad ,
simplemente no tiene que cumplir con todos los requisitos. Este testamneto tambien
tiene unos minimos requsitos que son disposiciones generales, y son los siguientes:

a. consentimiento expreso, esta manifestacion tiene que ser escuchada por viva voz
del testador por los oyentes
b. testigos presenciales habiles
c. tuvo que haberse dado en un solo acto

Nota: este testamento se da solo para circuntancias especiales, no es eleccion del


tetsador. Es decir que las personas que estan en estas circuntancias no puede acudir a
los testamentos solmenes ya sea abierto o cerrado.

Art 1087. Circuntancias para acudir al testamento:


 Verbal
 Militar
 Maritimo

6 de ago. de 18

Estos 3 testamnetos privilegiados tienen una solemnidades generales:


a. Manifestacion inequivoca que la intencion es otorgar un tetamento
b. Testigos instrumentales presentes en el momento que el testador dijo que queria
testar y testo (ver, escuchar y entender)
c. Un solo acto, continuidad del acto, desde el inicio hasta ek fin del testameto.
Excepcion: accidente fuerza mayor o caso fortuito en breve intervalo.
Nota: No hay que cumplir mas solemnidades.

CIRCUNTANCIAS:

1. TESTAMENTO VERBAL: la persona lo esta manifestando de manera verbal y sin la


presencia de un notario o juez, este se da cuando el testador esta en peligro
inminente de muerte.
Se le debe manifestar a almenos 3 testigos, que se llamaran testigos instrumentales,
el testigo tiene que ser habil:
 que no haya sido condenado a oena privativa de la libertad superior a un año
 el mismo que para los solemnes con la excepcion de que no puede tener
como testigo a un sordomudo
 el testigo debe saber leer y escribir

ARTICULO 1088. <TESTIGOS DE LOS TESTAMENTOS PRIVILEGIADOS>. En los testamentos privilegiados


podrá servir de testigo toda persona de sano juicio, hombre o mujer, mayor de diez y ocho años, que vea,
oiga y entienda al testador, y que no tenga la inhabilidad designada en el número 8o. del artículo 1068. Se
requerirá, además, para los testamentos privilegiados escritos, que los testigos sepan leer y escribir.
Bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el artículo 1069.

El testador manifiesta que quiere testar y cuales son las manifestaciones testamentarios,
los testigos tienen que constanstar que:
 escucho que el testador dijo que queria testar
 Capacidad para testar (revelo mente sana)
 Escucho cada una de las disposiciones testamnetaria

Nota: los testigos no dan fe, ellos declaran sobre los hechos que presenciaron, los unicos
que dan fe publica son los notarios.

ARTICULO 1095. <TESTIGOS INSTRUMENTALES>. Los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos
siguientes:
1o.) Si el testador aparecía estar en su sano juicio.
2o.) Si manifestó la intención de testar ante ellos.
3o.) Sus declaraciones y disposiciones testamentarias.

Si hay incoherencia en los testigos, el juez concluye que estos no son espontaneos y el
testamneto seria ineficaz, no esta viciado sino que no nace a la vida juridica.

Casos de ineficacia de testamento verbal (nunca surgio efectos juridicos):


analicis de los tetsigos instrumentales habiles que tienen que declarar sobre los 3 puntos
de art 1095.

ARTICULO 1091. <DECLARACIONES DE VIVA VOZ>. En el testamento verbal el testador hace de viva voz
sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, oigan y entiendan.
ARTICULO 1092. <CIRCUNSTANCIAS PARA TESTAR VERBALMENTE>. El testamento verbal no tendrá lugar
sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador, que parezca no haber modo o tiempo de
otorgar testamento solemne.

Esto no se puede confundir con el testamneto solmene abierto verbal, ya que en el


abierto se otorga en el lecho de muerte y el notario va donde este, lo escucha y el
notario procede a escribir, lo lee y el testador manifiesta que ese es su consentimiento,
firma el tetsador, los 3 testigos y el notario. En este caso la muerte es tan inminente que
no alcanza para que llegue el notario, este dice que quiere otorgar un testamento y
enseguida lo dijo frente a los testigos y se murio.

Caducidad del testamento verbal: es un elemento para su eficacia (existencia), no


hay invalidez. Sucedido que el tetsador manifesto a viva voz de los testigos:
 si el testador no se muere pasados los 30 dias a partir del otorgamiento del
testamento se hace ineficaz el mismo.
 Si se muere antes de los 30 dias,a partir de la muerte se tiene que adelantar el
tramite de reduccion a escrito del testmaneto verbal dentro de los 30 dias
sigueintes a su muerte, si esto no se hace es ineficaz

8 de agosto

Lo crea para situaciones en las cuales no hay ni tiempo de diagnosticar. Ya que no es lo


mismo estar con una enfermedad terminal que la persona que está en peligro inminente
de muerte.
Los testigos deben tener la capacidad de manifestar que la persona que dejo el
testamento de forma verbal tuve la capacidad para hacerlo.
Consentimiento es la manifestación inequívoca de realizar ese acto jurídico ósea de
realizar el testamento.

ARTICULO 1090. TESTAMENTO VERBAL. El testamento verbal será presenciado por tres testigos, a lo
menos.
3 testigos a lo menos es porque pueden ser mas pero mínimo deben ser 3, para la existencia del acto.

ARTICULO 1091. DECLARACIONES DE VIVA VOZ. En el testamento verbal el testador hace de viva voz
sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, oigan y entiendan.
También se tiene que cumplir en los testigos instrumentales que a lo menos sean 3 y que los testigos vean
al testador para que se declaren en que condiciones lo observaron, porque el testigo tiene que revelar que
el testador tiene mente sana, que lo vieron, lo escucharon es verbal porque el testador lo dice y el testigo
lo escucha y lo entiende (no pueden ser sordomudos), tiene que darse a entender para su existencia no
para su validez. Tiene que ser muy claro porque finalmente es con la declaración de los testigos con la que
se va a confeccionar el testamento.

ARTICULO 1095. TESTIGOS INSTRUMENTALES. Los testigos instrumentales depondrán sobre los
puntos siguientes:
1o.) Si el testador aparecía estar en su sano juicio.
2o.) Si manifestó la intención de testar ante ellos.
3o.) Sus declaraciones y disposiciones testamentarias.

Norma imperativa, tiene que ser así, los testigos declararan, o darán fe, declaran sobre
los hechos que conocieron.
- El testigo tiene que declarar bajo juramento ante el juez que ellos vieron que el
testador revelaba mente sana, coherencia en su manifestación.
- Si manifestó la intención de testar ante ellos, no lo pueden concluir los testigos, no
se deduce, es una manifestación expresa.
- Que diga cuales fueron sus declaraciones los testigos dicen el dispuso esto.

Ejemplo: que la finca se la dejaba a “A”, que el carro se lo dejaba a “B”.

Es un peligro tan inminente que no da tiempo de ir a realizar el testamento de manera


normal. Si no está en peligro inminente de muerte no puede acudir a este tipo de
testamento sino a otro tipo de testamento.
ARTICULO 1093. CADUCIDAD DEL TESTAMENTO VERBAL. El testamento verbal no tendrá valor
alguno si el testador falleciere después de los treinta días subsiguientes al otorgamiento; o si habiendo
fallecido antes no se hubiere puesto por escrito el testamento, con las formalidades que van a expresarse,
dentro de los treinta días subsiguientes al de la muerte.

Caducidad es un fenómeno jurídico que afecta el acto jurídico en su existencia y validez,


en caso del testamento privilegiado verbal la caducidad es un fenómeno que afecta la
existencia del testamento, si opera la caducidad del testamento no existe nunca existió
y por tanto no surtió efectos.

Hay 2 componentes de la caducidad:

1. Para que tenga eficacia ósea para que exista, tiene que ser que el testador muera
dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento, si pasan los 30 días no vale el
testamento es ineficaz. Como no ha muerto al día 31 es ineficaz
2. Si muere antes de los 30 días entonces una vez dado el fallecimiento en ese lapso,
al menos 1 interesado tiene que solicitarle al juez al reducción a escrito de ese
testamento verbal, con la petición presentada por escrito al juez de la reducción
del testamento para interrumpir la caducidad y que no opere el fenómeno.

NOTA: El juez debe verificar estos dos presupuestos antes de darle curso a la solicitud,
debe verificar si ha operado la caducidad en el testamento verbal.
Caducidad si opera conlleva a la inexistencia del acto.

- Ley 1934 de agosto 2 de 2018. Hacer un comparativo.

PARTE PROCESAL DEL TESTAMENTO VERBAL

ARTICULO 1094. ESCRITO DEL TESTAMENTO VERBAL. Para poner el testamento verbal por escrito, el
juez del circuito en que se hubiere otorgado, a instancia de cualquiera persona que pueda tener interés en
la sucesión, y con citación de los demás interesados, residentes en el mismo circuito, tomará
declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales, y a todas las
otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los puntos siguientes:
1o.) El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a que pertenecía, su
edad y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente.
2o.) El nombre y apellido de los testigos instrumentales, y el lugar de su domicilio.
3o.) El lugar, día, mes y año del otorgamiento.

Decreto 2272 del 1989, en el artículo 5 le asigno la competencia al juez de familia,


porque ellos son los jueces competentes para conocer las sucesiones.
Se debe entender que siguen conociendo los jueces de familia porque el decreto 2272
de 1989 ya que es una norma especial. Aunque no está definido aún.
La filosofía de esta norma es que conozca el mismo juez que conoce la sucesión.

Reducción escrita del testamento verbal


Una persona que manifieste interés en ello le manifiesta al juez competente que reduzca
el testamento de forma verbal, no tiene que demostrar la calidad sino su interés, no se
tiene que acreditar la calidad, pero si tiene que acreditar la prueba de defunción del
testador.

Solicitante cuando presenta la solicitud:


- Interés
- La prueba de defunción
- Testigos instrumentales (los debe citar de manera clara, nombre, dirección para
que el juez los convoque, esta información va en la solicitud)

Una vez presentada la solicitud el juez inicia el proceso, es una petición reglada.
¿Qué necesita saber el juez? Cuando el juez convoca a los testigos, el juez debe fijar
una fecha y hora en que se va a dar la audiencia y en una sola audiencia se debe citar a
los testigos y demás personas interesadas, para que en audiencia se reciba la
declaración todas las demás personas, entonces el juez debe emplazar a todos los
interesaos en la sucesión para efectos de que se hagan presentes en la audiencia.
El juez debe preguntar a los testigos sobre la identificación del testador, nombre
completo, domicilio, nacionalidad, incluso debería darse esa información en la misma
petición, además debe decir las circunstancias en que se encontrara el testador.
El año, el mes y el día en que se otorgara testamento.

Decreto de aprobación del testamento verbal: la solemnidad de la audiencia y la


decisión que se toma en la audiencia.
El juez escucha a los testigos (que vieron, escucharon y le entendieron)
- El juez resuelve a través de una sentencia si aprueba o no el testamento, si
aprueba es que se reduce a escrito ósea que se confecciono, Pero si lo declara que
si hubo entonces hubo testamento desde el día que murió.
- Igualmente podría no aprobarlo y tiene que ver con que los testigos no son
espontáneos, coherentes, que no cumplieron con haber visto y escuchado al
testador, no aprueba el testamento no lo reduce a escrito, si no lo aprueba no es
que lo invalide sino que no hubo.

¿Qué pasa si en el testamento abierto se muere un legatario antes que el testador?

9 de agosto
Nota: Solo existen testamentos verbales si se reducen a escrito.

La reduccion a escrito se lleva acabo con la peticion formal:


1. Manifestar el interes que se tiene (no acreditar)
2. Que se pruebe la defuncion del testador
3. nombre, identificacion y locacion de los testigos instumentales
4. dia, mes y año del momento del fallecimiento.

Dado ello tambien se tiene que saber el procedimiento ante el juez competente cuando
la soilicitud esta admitida, es decir cuando el juez la verifica, ya que el si el juez observa
la caducidad la tendra que rechazar de plena (in ibidem) Art 475 CGP.

La declaracion de testigos intrumentales: En base a ellos se va a confeccionar el


tetamento, si lo que declaran los testigos no es uniforme, el juez declarara asi que no
hay testamento.

Si se aprueba un testamento que existe porque fue verbal y con tetsigos espontaneos y
uniformes se redujo a escrito, el juez d¡mediante sentencia aprueba el testamento,
recogiendo la delcracion de los testigos en un acta y esa sentencia se manda a
protocolozar, y asi se reduce a testamento. Puede suceder que esa sentencia diga que
no hay testigos uniformes, que no es creible la version, ello conlleva a que no haya
testamento, no que no lo parueba sino que dice que no lo hay, ello siempre sera con
sentencia depsues de escuchar a los testigos instrumentales.

¿Se podra interponer recurso ante el fallo del juez cuando aprueba o rechace el
testamento?
 Si lo adelanta el juez de familia por el dto del 89, este juez conoce siempre en
primera instancia los procesos de sucesion.
 ¿Si es el juez civil municipal por el art 18 #5 CGP.?

ARTICULO 1096. <APROBACION JUDICIAL DEL TESTAMENTO>. La información de que hablan los artículos
precedentes será remitida al juez del último domicilio, si no lo fuere el que ha recibido la información; y el
juez, si encontrare que se han observado las solemnidades prescritas, y que en la información aparece
claramente la última voluntad del testador, fallará que, según dicha información, el testador ha hecho las
declaraciones y disposiciones siguientes (expresándolas); y mandará que valgan dichas declaraciones y
disposiciones como testamento del difunto, y que se protocolice como tal su decreto.
No se mirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias sino aquellas en que los testigos que
asistieron por vía de solemnidad estuvieren conformes.

Si hay coherencia en algunas disposiciones y otras no, ahí hay diferencia en


declaraciones asi sea parcialmente. Como estamos en un testamento privilegiado y esta
en peligro inminente de muerte, entonces solo hay testamento cuando los testigos son
coincidentes, cuando no lo son asi sea en una clausula NO hay testamento.

ARTÍCULO 475. REDUCCIÓN A ESCRITO DEL TESTAMENTO VERBAL. La petición para reducir a escrito el
testamento verbal deberá presentarse al juez del lugar donde se otorgó, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la defunción del testador, y se sujetará a las siguientes reglas:
1. Al escrito se acompañará la prueba de la muerte del testador, y en él deberá pedirse que se reciba
declaración a los testigos instrumentales y a las demás personas de quienes se afirme que tienen
conocimiento de los hechos relativos al otorgamiento del testamento, con indicación de su nombre,
vecindad y lugar donde habiten o trabajen.
2. Si la solicitud fuere procedente, se ordenará la recepción de las declaraciones en audiencia(admite la
solicitud), para la cual se señalará fecha y hora, a fin de esclarecer los puntos relacionados en los
artículos 1094 y 1095 del Código Civil.
3. Antes de la celebración de la audiencia se emplazará a los posibles interesados por medio de edicto que
se fijará en la secretaría del despacho por cinco (5) días y que se publicará en la forma prevista para el
emplazamiento.
4. Recibidos los testimonios, el mismo juez dictará la providencia que ordena el artículo 1096 del Código
Civil, siempre que se reúnan las condiciones previstas en dicha norma, y adquiera certeza sobre los
hechos que allí se indican y dispondrá que la actuación se protocolice en notaría del lugar, previa
expedición de copia para su archivo.
5. Cuando de las declaraciones de los testigos instrumentales no aparece claramente la última voluntad
del testador, el juez declarará que de ellas no resulta testamento verbal.
6. Si de las declaraciones o de otras pruebas practicadas en la misma audiencia, a solicitud de interesado
o por decreto oficioso del juez aparece que el testador falleció después de los treinta (30) días siguientes a
la fecha en que fue otorgado el testamento, el juez lo declarará inexistente como tal.

Num2 .Improcedencia de la solicitud:


 No se ha muerto
 No muestra interes legitimo en ello, aunque no lo tiene que acreditar con prueba
 Caducidad
Si la encuentra procedente la admite y va a citar a audicnecia para reducir a escrito el
testamento verbal, alli esuchara la declaracion de los testigos instrumentales y demas
personas que sea pertinente escuchcar
Num3. Los interesados son herederos o legatarios que tiene interes en ellos, el juez
emplaza a todas las personas que tienen interes en ello y ese emplazamiento tiene que
ser publicado en prensa por 5 dias

Num4. El juez tiene que estar convencido que lo que se dijo es uniforme, cuando no hay
certeza hay duda; el juez dicta senetncia aprobando el testamento, diciendo en que
terminos quedo el tetsamneto, lo dice en la sentencia que despues se protocoliza

Num5. No hay testamento si hay diferencias, el testamento es inexistente.

Num6. Es posible que el juez no haya declarado la caducidad cuando estudio la solictud,
pero despues de haber escuchado declaraciones y tiene completa certeza de cuando fue
la muerte, podra declralo inexistencia, no obstante ya la hubiera admitido.
14 de agosto.
2. TESTAMENTO MILITAR
Art 1098: En tiempo de guerra, el testamento de los militares, y de los demás individuos empleados en un cuerpo
de tropas del territorio o de la república, y asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieren
a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos, podrá ser
recibido por un capitán, o por un oficial de grado superior al de capitán, o por un intendente de ejército, comisario
o auditor de guerra. Si el que desea testar estuviere enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el
capellán, médico o cirujano que le asista; y si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque
sea de grado inferior al de capitán.

Circunstancia especial: En tiempo de guerra y que haga parte de un cuerpo de


tropas.

¿Quién puede hacerlo? Los militares y demás individuos que hacen parte de ese
cuerpo de tropas y entre ellos pueden incluirse:
 Voluntarios: Ej, defensa civil, cruz roja, delegados de la ONU
 Rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo:
 Personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos: Ej,
médicos de esa brigada

¿Ante quién? Tienen la facultad de autorizar un testamento militar:


 El capitán
 Grado superior al capitán
 Un intendente del ejercito
 Comisario
 Auditor de guerra

También están autorizados para recibir este testamento: Circunstancias más


especiales: Militar + cuerpo de guerra + una de estas
I. Capellán o Medico que asista a la persona que se encuentre enfermo o herido
II. Oficial que mande el destacamento, si la persona está en un destacamento, ej:
un cabo

Se trata de un testamento escrito, es decir que el militar o la persona que hace parte de
la tropa lo escribe por medio de un Documento Privado.

Art 1099. FORMALIDADES El testamento será firmado por el testador, si supiere y pudiere escribir, por
el funcionario que lo ha recibido, y por los testigos.
Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento.

¿Cuántos testigos? NO hay un número determinado, pero es plural  2 o más. No se


puede utilizar la analogía con el verbal o con el marítimo.

¿Qué pasa si el testador no sabe escribir, se expresa en el testamento, pero


quien lo firma? El testamento debe estar firmado, en este caso firma otra persona
autorizada o designada por el testador, generalmente es un testigoFirma a Ruego
Art 1100. CIRCUNSTANCIAS PARA OTORGAR TESTAMENTO MILITAR. Para testar militarmente será preciso
hallarse en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo,
o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada.

Art 1102. REQUISITOS DE VALIDEZ Para que valga el testamento militar es necesario que lleve al pie el
visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado
ante el mismo jefe o comandante, que vaya rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o
comandante, y que la firma de éste sea abonada por el secretario de guerra y marina de la república, si el
cuerpo de tropas estuviere al servicio de la nación, o por el secretario del prefecto del territorio, si dicho
cuerpo obrare solamente en dicho territorio.
Para que este testamento sea incorporado en el protocolo de instrumentos públicos, el secretario del
prefecto lo remitirá, una vez cumplidas las formalidades legales, al notario del último domicilio del
testador, y si éste se ignorare o no fuere conocido, al notario de la capital del territorio. La remisión se
hará por conducto del juez superior respectivo.

En este artículo estamos en el supuesto de que ya fue otorgado, luego se rubrica para
efectos de validez y debe siempre autorizarse ante notario.

Situaciones que pueden presentarse:


1- El militar puede ser verbal: Cuando se está en peligro inminente de muerte y
en tiempo de guerra; son dos testamentos privilegiados porque las circunstancias
conllevan a que asi se haga. Nos remitimos a las normas que regulan el
testamento verbal, los testigos ya serán 3 porque el militar dice plural pero el
verbal me especifica la cantidad.
Ante esos testigos la persona dirá entonces la intención de testar y sus
disposiciones testamentarias.
¿Qué pasa con la caducidad? Otorga el testamento y no se muere dentro de los
30 días caduca el testamento verbal pero NO como testamento militar porque la
caducidad de este último es otra.

2- Testamento militar escrito cerrado: Si la persona puede realizar un


testamento cerrado y esta en tiempo de guerra: Hay cosas especiales, como:
1. El militar es privilegiado y el cerrado es solemne
2. Cerrado no tiene caducidad, militar si

El cerrado requiere de dos momentos: el que se otorga y el de apertura y


publicación; en este orden de ideas tenemos un testamento militar en las
condiciones y cerrado porque asi quiere otorgarlo! Debe entonces cumplir con las
disposiciones ya vistas.

15 de agosto

Resumen testamento militar: en tiempo de guerra y haciendo parte de un cuerpo de


tropa. Se otorga ante el capitan, si hay una persona superior erarquico a este tambien lo
podra autorizar, tambien lo puede autorizar el medico si la persona esta enferma, el
capillan si la persona esta herida, o el capitan de grado inferior que tenga una parte de
los soldados.

No se tiene que cumplir los requisitos del testamneto abierto o cerrado, este testamento
puede ser verbal cuando esa persona que se encuentre en esas circunstancias este en
peligro inminente de muerte, este testamento admite que siendo militar privilegiado,
admite que sea verbal pero solo cuando este en peligro inminente de muerte.

Este testamento tambien puede ser cerrado, es una mixtura entre el privilegiado y el
solemne, es decir es militar porque esta en esas circuntancia sy es cerrado porque esta
en un sobre y ese docuemnto contiene sus disposiciones testamentarias, con 5 testgos y
todas las formalidades del testamneto cerrado.

O puede ser verbal solo, que no es vebal ni cerrado, pero tampoco es abierto.

Termino de caducidad: sancion al acto juridico y se sanciona porque ese acto pierde
eficacia, opera la caucidad cuando el otorgante fallece en las circunstancias del militar,
es decir, tiempo de guerra y cuerpo de tropa. La caducidad opera cuando la persona
sobrevive, este ya no tiene efecto. Si terminada la circunstancia del testamento militar
dentro los 90 dias siguientes seria valido.

Es valido:
 cuando muera
 Valido cuando se muere dentro de los 90 dias siguientes despues de la
circunstancias de guerra

Nota: si esta en periodo de guerra, esta en peligro inminente de muerte y si testa


verbalmente, la caducidad es 30 dias, porque aplicamos la caducidad del testamneto
verbal.
Cuando es militar cerrado, aquí hay que tener en cuenta que las circunstancias son del
testamneto militar y otorga un testamento cerrado, el cerrado como no tiene caducidad
pero el militar si tiene, entonces tendra caducidad de 90 dias.

3. TESTAMENTO MARITIMO:

Art 1105. Inc.1 Procede:


 estando a bordo de un buque colombiano de guerra
 en altamar
tiene que estar en presencia de 3 testigos, lo cual hace parte de la solemnidad general

ARTICULO 1105. <TESTAMENTO MARITIMO>. Se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque
colombiano de guerra en alta mar.
Será recibido por el comandante o por su segundo a presencia de tres testigos.
Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia en el testamento.
Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original.

El inciso 3 del art 1105. Dice que si el testador no supiere o no pudiere firmar, aquí
siempre se necesita firma ya que todos los testamentos deben estar firmados, firmara
por el un testigo que designe el testador.

Inc.4 lo firma el testador, los testigos y quien autorizo el testamento, original y


duplicado. Cumplida esta solemnidad el comandante del buque tiene que dar a conocer
que una persona otorgo testamento maritimo.

requisitos generales de todos los testamentos:


 manifestacion expresa del tetsador que quiere testar
 testigos instrumentales

Art 1108. Lo puede otorgar todos los que se encuentren en la circuntancia del art 1105 y
se otorga ante el comandante del buque o su segundo al mando (subcomandante)
ARTICULO 1108. <PERSONAS LEGITIMADAS PARA OTORGAR TESTAMENTO MARITIMO>. Podrán testar en
la forma prescrita por el artículo 1105 no sólo los individuos de la oficialidad y tripulación, sino
cualesquiera otros que se hallaren a bordo del buque colombiano de guerra, en alta mar.
Otorgado el testamento por el comandante o el subcomandante, se cumplio la
solmenidad y ya existe el testamneto, este informo al buque que otorgaron testamento.

Art 1107. Formalidades posteriores. En un pueblo extranjero, hay que llevarlo ante
el consulado colombiano. Si no arribo a un pueblo extranjero y esta en colombia y ya
termino esas circunstancias (desembarco) entonces aquí se tendra que hacer el
protocolo ante notario y registro.

Nota: el desembarque tiene que ser definitivo, NO transitorio ya sea en colombia o en


territorio extranjero. (examen)

ARTICULO 1107. <ENTREGA DEL TESTAMENTO EN CONSULADO>. Si el buque, antes de volver a los
Estados Unidos de Colombia, arribare a un puerto extranjero, en que haya un agente diplomático o
consular colombiano, el comandante entregará a éste agente un ejemplar del testamento, exigiendo
recibo, y poniendo nota de ello en el diario a fin de que puedan surtirse los efectos y requisitos de que se
trata en los incisos 5o., 6o. y 7o. del artículo 1085 y en el artículo 1086.
Si el buque llegare antes a Colombia, se enviará dicho ejemplar, con las debidas seguridades, al Poder
Ejecutivo Nacional para que puedan surtirse los mismos efectos expresados en el inciso anterior.
El testamento maritimo tambien puede darse de manera verbal, se peude
otorgar cuando esta en peligro inminente de muerte ante la autoridad que esta facultada
para aprobarlo, el cual caduca en los 30 dias y si se muerio antes de los 30 dias hay que
solicitar la reduccion a escrito de ese testamento.

El testamento maritimo tambien puede ser cerrado y tiene que cumplir la


solmenidad de testamento cerrado, teniendo esta la solemnidad del maritimo que es la
circuntancia especial, y tendra la caducidad del testamento maritimo 90 dias
subsiguientes al desembarque definitivo.

Caducidad testamento maritimo: 90 dias a partir del desembarque definitivo. Si


sobrevive 90 dias despues del desembarque caduco.
ARTICULO 1109. <CADUCIDAD DEL TESTAMENTO MARITIMO>. El testamento marítimo no valdrá, sino
cuando el testador hubiere fallecido antes de desembarcar, o antes de expirar los noventa días
subsiguientes al desembarque.
No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo
buque.

La caducidad tiene que operar porque estos testamento son para circuntancias
determinadas

Semejanzas testamentos privilegiados:


 Los testamnetos tienen unas solemnidades generales: consentimiento (querer
testar) y la presencia de testigos instrumentales
 Son para los casos expresamente determinados por la ley, no es una opcion sino
como una alternativa frente a la circuntancia que se encuentre la persona
16 de ago. de 18

REQUISITOS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ DE LOS TESTAMENTOS

Acto juridico unilateral gratuito a traves del cual una persona dispone de sus bienes a
partir de su muerte; como acto juridico debe estar colmado del cumplimiento de todos
los rquisitos de existencia y validez.

I. EXISTENCIA

a) Consentimiento: para que ese acto exista y surta efectos tiene que provenir de un
consentimiento el cual es la manifestacion inequivoca en dos sentidos:
 Quiere testar
 Como quiere testar
Nota: tiene que manifestar ambas. En el testamento a titulo universal existen los dos
componentes del consentimiento del quiere y como

Es indelegable,el consentomiento es directa e impersonal, agotando las condicones


establecidas por la ley en cada testamento. Es por esto que no existe mandato ni
agencia oficiosa para testar

¿qué pasa si el tetsador tiene una discapacidad mental absoluta? Si la persona tiene
discapacidad y no se encuentra en estado transitorio de capacidad NO puede testar.
Si la manifestacion no proviene del testador y no manifiesta su voluntad, ese testamneto
NO nacio, aunque haya clausulas testamentarias y conlleva a la inexistencia

b) Objeto: finalidad del testamento y recae en los bienes, aunque excepcionalmente los
testamentos se pueden otorgar para disposiciones diferentes de bienes, es decir no
esta disponiendo de bienes y otroga testamento. Ejemplo: reconocmiento hijo
extramatrimonial, nombrar un curador para un incapaz, revocar un testamento
anterior estas son excepciones a la finaldiad misma del testamento.

Nota: Cuando no se tiene un obejto determinado o determinable no existe


testamento.

c) Causa: justificacion, el testador tiene una casua para esa disposicion testamnetaria,
generalmente la causa es lo que le genero la voluntad al testador, la motivacion. El
testador no tiene justificacion en ese acto testamentario.

d) Competencia: Tampoco hay testamneto cuando se otorga ante un funcionario que


no tiene competncia para autorizarlo ejemplo: ante un comisario de familia, aquí no
hay nulidad, aquí no nacio porque no tiene competencia.
Tampoco nace cuando se tiene la competencia pero no esta dentro del territorio del
notario, por el territoirio no se puede autorizar, es decir se tiene que otorgar en el
docmiclio del testador.

Nota: si faltare alguno no surge ningun efecto, para la inexistneica no es necesario


una sentencia, pero puede haberla.

II. VALIDEZ

El testamento como acto juridico tambien debe cumplir los requsiitos para que sea
valido, un acto puede existir y estar viciado, en este caso se le puede restar de merito al
testamento porque s edemuetsra uno de los vicios mediante una sentencia judicial de
declaratoria de testamento, se le resta validez NO eficacia. Un testamento existe y surte
efectos hasta que se declare nulidad

Si surte efectos hasta que se delclare nulo, pero hay nulidades que tienen efectos
retroactivos. Ejemplo: lo que recibio lo tiene que devolver integramente.

a) Consentimiento libre de vicios: no se puede confundir con la simple manifestacion


de la voluntad (consentimiento), el art 1508 habla sobre los vicios del consentimiento,
los cuales son:

 Error: se puede presentar a traves de las siguientes situaciones:


o En el objeto: error de hecho y se presenta:
o El objeto no haga parte del patrimonio del testador
o Si tiene el objeto pero lo identifica de manera inadecuada, con las
caracteristicas que no son. Ejemplo: si tiene un potro pero no es de
esa especie y no tene 3 años.
Entonces, ¿qué se hace con ese bien? Ese objeto pasa a la sucesion
intestada.

Nota: Estas disposiciones no se pueden cumplir, tenerse por noe


scrita queire decir que esa disposicion no vale, la disposicion en la
que hubo error

ARTICULO 1117. <ERROR EN LAS ASIGNACIONES Y DISPOSICIONES


CAPTATORIAS>. La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de
manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no
escrita.

o En el asignatario: en la persona designada como legatario a signatario a


titulo singular; hay error cuando hay duda en el asignatario, quiere decir
que no por el nombre. ejemplo: se llama emanuel y el testador dijo
manuel, aquí en este caso es valida, no hay duda que se referia a esa
persona.

Por el nombre no vicia si no hay duda de la persona o por la calidad de la


persona. Ejmplo: a mi primir bisnieto de nombre camilo y si hay un camilo
pero no es el primer bisnieto sino nieto, esa calidad no vicia la
designacion porque no hay duda que se trata de la misma persona.

Ejmplo: se la deja al hermanod e mi conyuge, este no es el hermano pero


no vicia.

ARTICULO 1116. <ERROR EN EL NOMBRE O CALIDAD DEL ASIGNATARIO>. El error en el


nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la
persona.

Hay error cuando hay duda, cuando hay distintos interes el juez que
resueve las diferencias dice que no quedo claro y que hay duda en el
asignatario.

Nota: No hay error por el nombre ni por la caldiad de la persona.

 Fuerza: art 1063, hay que analizarla no solo fuerza fisica o psicologica, aquí se
hablade nulidad porque el tetsamento si existe solo que hubo fuerza en el
consentimiento.

o Justo temor
o Provenga de cualquier persona

ARTICULO 1063. <NULIDAD POR FUERZA>. El testamento en que de cualquier modo haya
intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes.

De cualquier modo quiere decir que no se puede circunscribir que solo la fuerza
sea fisica o psicologica, sino que de otros modos.

ARTICULO 1513. <FUERZA>. La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir
una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.
Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de
verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal
irreparable y grave.
El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.

ARTICULO 1514. <PERSONA QUE EJERCE LA FUERZA>. Para que la fuerza vicie el consentimiento
no es necesario que la ejerza aquél que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la
fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento.

El que ejerce la fuerza no tiene que ser el beneficiario, puede ser de cualquier
persona

Esa fuerza tiene que ser suficiente y que se demuetsre que si no hubiera sido por
la fuerza no se hubiera otorgado el testamento, que esa fuerza ya sea fisica o
psicologica lo hubiera persuadido poara actuar de esa manera

Art 1063. El testamento de que cualquier modo hay intervenido la fuera es nulo en
cualquier parte
21 de ago. de 18
 Dolo: conductas que estructura al dolo
1. Persuacion al testador para que teste a favor del individuo, a esto se le llama
conducta de captacion, quiere decir que el individuo realiza todas las conductas
para persuadir al testdor que le asigne una disposicion, no necesariamnete
tiene que utilizar la fuerza, solo una habilidad del individuo para que teste a su
favor.
2. Conducta que lleva a que el testador sienta animalversion (odio) sobre el
asignatario inicial, el agnete acude donde el testador y le dice que esa persona
es mala y no merece que le deje este legado y con ell impide que el testador
legue o modifque el testamento

En el dolo el agente que genera el dolo esta interesado que teste a su favnor o no
esta interesado en que teste a determinada persona.

Resumen:
1. En el dolo puede haber sujestion cuando se le genera odio al testador frente
al asigntario. Ejemplo: no le deje a x porque este hizo esto encontra suya
2. Captacion cuando se finge un afecto para ser un legatario del testador

Este consentimiento viciado genera invalidez en el testamneto, cualquiera estas que se


hayan generado tienen que ser demandadas a traves de una accion de nulidad, mientras
no haya esa sentencia que declare la nulidad del tetsamento, el testamento viciado esta
surtiendo efectos porque existe.

b) Incapacidad: art 1061 cuando hace una relacion de las personas inhabiles para
testar, aquí el testamneto si existe sino que es anulable.

ARTICULO 1061. <INHABILIDADES TESTAMENTARIAS>. No son hábiles para testar:


1o.) El impúber. (0-12) puber de los 12 años en adelante si tiene capacidad
2o.) El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia.
3o.) El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa.
4o.) Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.
Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar.
 El impuber: Si es impuber le testamneto nace viciado por incapacidad, cuando
cumpla los 12 años tendra que otorgra un nuevo testamneto indicando que esta
revocando el anterior testamento, no por otorgar un testamento posterior se
revoca el anterior, hay que indicarlo expresamente.
 El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia: La causa de
demencia que invalida el acto testamnetario es una discapacidad mental absoluta
declarada judicialmente, en este numeral nos dice que si testa el testamento
existe pero esta viciado de nulidad y esa nulidad es absoluta, no se puede sanear;
sin embargo este discapacitado puede tener moemnto de lucidez y asi demostrarlo
a un juez de familia, y según el art 50 de la ley 1306 puede testar ante el juez de
familia con fundamento de un dictamen pericial que la persona esta en moemnto
de lucidez, aquí no estaria inhabil y seria capaz y en este orden el tetsmaneto es
valido.
Nota: Cuando es relativa si puede testar y el acto es valido, esto es una critica
tambien porque el relativo es el dilapidador, el que no sabe disponer de sus bienes
y la respuesta es porque el testamento solo surte efectos despues de su muerte.
 El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra
causa: Quien haya testado asi genera un acto juridico viciado de nulidad y podra
invalidarse, no solo el ebrio sino tambien el que esta bajo los efectos de sustancias
alucinogenas, somnoliente; se demuestra la condicion en el que estaba y se
invalida. Esa fala de conciencia plena conlleva a que el acto se ubique aca, no esta
en su sao juicio que es lo que debe constatar el notario al momento de otorgarlo.
Actalmente es al momento de la solemnidad del testamento
 Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad
claramente: la doctrina nos trae un ejemplo de una persona que no puede dar a
concoer su voluntad claramente y es el caso del extranjero que utiliza un idioma
desconocido para los testigos y los notarios; hace parte de la solmenidad que se
entienda y se vea al testador y si no se entiende se encuentra en incapacidad para
testar y si testa esta viciado. El extranjero si no se puede dar a entender no basta
con el traductor, y si el notario lo autoriza con el traductor puede estar viciado de
nulidad pero este testamento existe.

c) Objeto ilicito: objeto cosa u objeto fin, la persona del tetador esta otorgando un
testamento un elemento contrario al ordenamento juridico, en este caso el objeto es
determinado o determinable, en este caso se tendra que determinar la nulidad del
mismo. El objeto que destino el testador a la persona, puede ser a titulo universal
ejemplo: todos mis bienes a A y a B y en esos objeto esta el laboratorio para procesar
cocaina, ese especifico objeto es objeto ilicito y habra nulidad de esa disposicion
tetsmanetaria y valida ante los demas.

d) Causa ilicita: justificacion injusta, justificacion que tuvo el tetsador es contraria a


derecho; es la motivacion que tuvo el testador para testar y ya el como es la
distribucion que hace parte del objeto. Es decir yo quiero dejarle a estar personas por
estas razones. Es injusta o ilegal por ejemplo le voy a dar la finca a pedro porque
pedro mato a mi enemigo.

Resumen: justificacion motivada por una ilicitud

22 de ago. de 18

Constituyen acciones en una sucesion:


Inexitencia del testamneto:
o Falta de consentimiento: aquí no se necesita sentencia judical, pero podria
haberla.
o Funcionario no competente
o Falta objeto
o Falta de causa

Revocatoria del testamento: solo esta en cabeza del testador, ninguna persona
puede revocarlo por el testador, es indelegable. Nunca un juez revoca un testamento.
Generlamente se revoca con uno posterior.
Esta puede ser:
o Tacita: cuando en el testamneto 1 digo la finca se la dejo a “x” y en testamento 2
digo la finca se la dejo a “z”
o Expresa: expresamnete dice que vengo a revocar el testamento anterior

Si el testamento posterior contiene algunas modificaciones (no todas), esto sigue siendo
una revocatoria parcial no una reforma.

Reforma del testamento accion que tiende a que un juez mediante una sentencia
reforme el testmento porque hubo desconocimeitno de los legitimarios porque se
vulneraron las legitimas forzosas (asignaciones forzosas). Esto no es objeto de nulidd,
solo de reforma.
La reforma no al hace el etstador, el testador revoca o mantine, la reforma la hace el
juez a peticion de los interesados

Nulidad del testamento: cuano hay incapacidad por inhabilidad, vicios en el


consentimiento, falta de algunas de las solmenidades propias del acto. Esta nulidad
tiene que ser demandada a traves del proceso declrativo verbal tendiente que se
obtenga una sentencia de nulidad. Mientras no haya esta senetcnia estos actos
irregulares surten efectos, a diferencia de la inexistencia; en la nulidad si nunca se
demnado la nuidad los actos siguen siendo eficaces y ese testamento irregular se
cumplio.

Aquí hay irregularidad en el testamento, se invoca a traves de una protension deltro de


la respectiva accion, esa pretnsion procede en los sigueintes casos:

o Incapcidad por inahilidad del testador


o Incapacidad por inhabilidad del testigo (inhabilidad)
o Vicio en el consentimiento
o Objeto ilicito
o Causa ilicita
o Carencia de algunas partes de la solemnidad

Accion de peticion de herencia: acudimos a esta porque se ha desconocido a un


heredero con vocacion hereditaria en el proceso de sucesion y ese proceso esta
culminado.
Nota: tiene que estar culminado, porque si ese heredero se entera que esta en curso, no
ejerce la peticion de herencia sino que acude a ese proceso y le dice que lo reconozcan
como heredero.

Los vinculos juridicos pueden ser:


 Intestada: los vinculos
 Testada: el tetsamneto

Se demuestra con la copia de registro civil demostrando que tiene vinculo que el
causante y con base en ello se pide la herencia.

Se puede presnetar al heredero putativo (le falta la acreditacion como heredero) ejemplo
cuando fallece el causante y cree que es heredero pero no lo es, como el hijo
extramatrimonial no reconocido; aquí inciamos una accion conjunta, en un mismo
proceso dos peticiones que son la filiacion extramatrimonial y la segunda es peticion de
herencia, el juez resuelve las dos pretensiones.

23 de ago. de 18
Accion de nulidad del testamento
Hay que tener claro si la situacion planteada hace parte de una causal de nulidad, hay
que ubicar los hechos en la respectiva accion y se ubica en la nulidad en los siguientes
casos:

I. Inahbilidad del testador (absoluta)


Art 1061. No son hábiles para testar:
a) El impúber. Impuber es hombre/mujer de 0-12 años,antes de la ley 1306/09
mujeres 12, hombres 14 años. El testador si puede ser puber, el testigo no. Si
otogo testamneto siendo impuber, el testamento nacio, surte efectos pero esta en
causal de nulidad
b) El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Demencia
absoluta declarada judicalmnete no presunta, a menos que estandose en esa
discapacidad haya tenido un moemento de lucidez demostrado ante el jue de
familia con un certificado medico psiquiatra o neurologo que diga que para ese
momento tiene lucidez mental y con base en ella testo.
c) El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra
causa. Tiene que verificar el notario, si el notario verifica que no estab en
incoherencia mental, ebrio, etc y despues se demutra que no estaba en sano
juicio, aquí habria causal de nulidad. Ejemplo: consumia medicamentos que le
producen somnolencia y por lo tanto en ese tiempo habia que esperar 8 horas para
que pasara el efecto del medicamento y testo a la media hora de haberselo
tomado
d) Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad
claramente. Si no se puede dar a entender, no podra testar.

II. Inhabilidad en el testigo. Art 1068. (absoluta)


a) Menor de 18 años. ejemplo: si tiene 18 años y no le ha llegado la cedula no
puede porque hay que identificarlo.
b) Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia.
c) Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón. No han sido
declaradoas en interdiccion pero por dictamen medico. A los que creemos que
estan locos pero no estan declarados, cuando la ley habla de privacion es quitarle
la razon, pero ¿quién es un incapaz? Los menores de 18 años y los discapacitados
mentales absolutos y relativos
d) Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315,
número 4o, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren
inhabilitados para ser testigos. El numeral 4 dice que es causal de perdida de
patria potestad habersele puesto pena privativa de la libertad superior a un año,
ya se cualquier delito; en este caso, si incurrio en esta causal ese testigo no pudo
serlo en ese testamento.
Y en general los que… si la sentencia penal conlleva a inhabilitar a la persona
como testigo, puede ser una sentencia penal de 6 meses pero lo inhabilito.
e) Los amanuenses del notario que autorizare el testamento. Los empleados
del notario. Hay casos en los que hay personas que trabajn en la notaria pero por
contratos de prestacion de servicios, en esta tambien se aplica ya que esta
tambien esta bajo el poder del notario
f) Los extranjeros no domiciliados en el territorio. Si estan de transito no
pueden ser testigos
g) Las personas que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 1081. Del testigo se requiere: vea el testador, esuche
el testdor y entienda el testador; en este caso sino lo entiendo hay una casual de
nulidad
h) Los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de
consanguinidad, o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario
público que autorice el testamento. No puede ser testigo el descendinete ni el
ascendinte, es decir ni el hijo ni el padre, ni el nieto ni abuelo; ni del testador ni del
funcionario que lo autorizo
i) cónyuge del testador. Aquí se inclueyn parejas homosexuales
j) Los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del
funcionario que autorice el testamento y de las otras personas
comprendidas en los números 12 y 17.
k) Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las relaciones de
que habla en los números 12 y 14. No pueden ser tetsigos de un mismo
testamento 2 hermanos entre si, ni peuden ser compañeros de trabajo entre si
l) El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador, y el que
haya confesado a éste en la última enfermedad. Aca hay 2 componentes:
 Confesor habitual
 Sacerdote que haya confesado al testador en la ultima enfermedad
m) Los herederos y legatarios, y en general, todos aquéllos a quienes
resulte un provecho directo del testamento. No puede ser quien tenga un
beneficio en el testamento

Estamos en una inacapacidad por el testador o los testigos, esta genera nulidad, no
inexistencia, es decir que existio y surte efectos, pero se pregunta ¿qué tipo de nulidad
es? ¿absoluta o relativa? Hay que partir de que el testamneto surte efectos a partir de la
muerte del testador, antes NO hay testamento; entonces la nulidad que se predica de es
nulidad absoluta, no se puede sanear.
27 de agosto

III. Vicios en el consentimiento (relativa)


Los actos o negocios juridicos por regla geneal cuando tienen vicios en el consentimiento
generan nulidad relativa, en el caso de los testamentos estos tambien generan nulidad
relativa; el acto juridico llamado testamento que ha sido irregular por los vicios podria
sanearse, la ley dira en cada caso como se sanea. Pero en cualquiera de estos vicios una
de las formas que para sanear es el paso de tiempo por 4 años a partir de que empieza
surgir efectos, es decir a partir de la muerte, en la apertura de la sucesion. Entonces, Si
es alegada se anula, si no es alegada se sanea al menos con el paso del tiempo

Los vicios en el consentimiento son los vistos anteriormnete

IV. Falta de solemnidad plena (absoluta)


Si no se ha dado el acto con una solemnidad completa como lo exige la ley (le falto algo)
constituye nulidad. Esta falta de solemnidad plena genera nulidad absoluta, ni siquiera
con el paso del tiempo se puede sanear. Ejemplo:
 En un testamneto abierto, le falta de lectura de este; el notorario cito a los testigos
pero no leyo el testamneto. La lectura la tiene que hacer el notario titular de esa
notaria, no un delegado del mismo.
 El testamneto cerrado no este suscrito por el testador, el notario lo recibe y no lo
puede mirar y le tiene que colocar testamento cerrado, pero este no lo mira,
entonces este no se entera del escrito, cuando el notario lo extrae del sobre
observa que no esta firmado por el testador. Esto genera la discusion entones que
el acto no nacio, para que se de la inexistencia, pero una tesis dice que si existe,
pero genera nulidad
 Los testigos suscriben el tesmantemento en diferente epoca, aquí hay una falta de
unicidad del acto

Nota: no hay una norma en especifico, simplemente es cuando falte un requisito. Si no


hay solemnidad, el acto no nace; si hay solemnidad pero incompleta el acto nace pero
con nulidad absoluta.

Solo en estos 4 casos acudimos a la pretension de nulidad del testamneto.

Procedimiento de un proceso de nulidad de testamento:


Es un proceso declarativo verbal, le pedimos al juez que declare la nulidad del
testamento como pretension princiapal,y como pretension consecuencial que esta tenga
efectos retroactivos para que el que recibio restituya el legado recibido; los hechos son
constitutivos de cuasal de nulidad.

Hay que hacer:


 Identificar la causal de nulidad, se necesita como minimo 1 causal de las 4
situaciones.
 Identificar el sujeto activo de la pretension: heredero o persona con interes en ello,
a este hay que legitimarlo en la causa demostrando el vinculo juridico con el
causante.
 Sujeto pasivo, seria el que recibio el legado que esta viciado, el cual debe estar
determinado plenamente.

Carga del demandante: ya se tiene la causal de nulidad, hay que redactar la demanda
con los hehos que la constituyeron, con los requisitos del art 82 CGP. Causal,
pretensiones y hechos, y ademas con las pruebas necesarias para demostrar que los
hechos consitutivos de la causal si existieron, como las sigueintes pruebas:
 Testimoniales
 confesion el cual se tendra que citar a los legatarios
 documentos que hayan en poder del demandante
 dictamen precicial que conlleve a demostrar que el testador no pudo haber testado
por ejemplo por discapciad absoluta, el cual debe ser aportada por la demanda.

Presnetada la demanda, viene un pronunciamneto del juzgado si la admite o no, si la


admite notifica a la parte demandada y le cocnede un termino de 20 dias para que el
sujeto pasivo se pronuncie, esta es la carga procesald el sujeto pasivo

Carga del sujeto pasivo: cada uno de los demandados tienen que pronunciarse de
manera indicvidual sobre los hechos consittutivos de la demanda.

28 de agosto
El demandante que pretende la nulidad del testamento total o parciamente, es algo que
debe precisar ante el juez y porque, pretensión clara, completa y muy especifica, con
base en al menos una de las causales.
Hay que exponer la causal, concretarla y una pretensión que tiene como base una causal
tiene a su vez unos elementos facticos, en los hechos se narra ¿qué paso?

Esa demanda que usted va a presentar debe tener una pretensión clara y concreta y un
fundamento
factico de en que se basa la causal. Todos los requisitos del artículo 82 se tienen que
cumplir.

- Pretensión
- Causal
- Hechos
- Y todo ello debe ir acompañado de una postulación de prueba, o sea que usted con
la demanda debe allegar todos los medios de prueba que tenga y a parte que
usted pretenda hacer practicados dentro del proceso. Los documentos que estén
en poder del demandante y los que el pretenda que se de al interior del proceso.

Prueba testimonial
Es la mas contundente para demostrar que un hecho paso, la forma debida también se
debe pedir.

Requisitos de la prueba testimonial:


1. identificación del testigo por su nombre y documento,
2. domicilio del testigo e,
3. indicación de los hechos sobre los cuales va a dar testimonio el testigo.
Porque de no solicitarlo así el juez se lo puede negar.

Interrogatorio de parte
El demandante pide que el demandado absuelva un interrogatorio de parte, este
interrogatorio lo absuelve la parte y la prueba testimonial son 3 que no son parte.

Dictamen pericial
Se puede pedir un dictamen pericial que demuestren al causal.

Con estos medios de prueba se pide al juez que admita la demanda y que lo resuelva en
su forma. El juez tiene un pronunciamiento en si admite, inadmite o rechaza la demanda
ADMISIÓN DE LA DEMANDA
Si el juez admite al demanda en el auto admisorio además debe decir que le concede un
termino de 20 días al demandado a cada uno de los individuos que hacen parte del
sujeto pasivo, para que ellos se pronuncien y este puede:
 guardar silencio, ósea conducta contumas. Esta conducta conllevara a una sanción
procesal indicio grave en su contra por no contestar la demanda y sigue el proceso
con las demás etapas
 contestar oponiéndose que puede ser total o parcial, oposición a los hechos y a las
pretensiones. Esa conducta de oposición debe cumplir requisitos de forma.

Requisitos:
Tiene que contestar toda la demanda y contestar cada hecho si es cierto, o no le consta;
si usted dice que no es cierto y justificar su negativa, si usted no justifica entonces se
convierte en cierto el hecho porque no justifico. Se puede decir que se ignora un hecho y
decir porque se ignora o desconoce.

- Puede proponer excepciones previas y de merito, las previas a tacan la pretensión


y las de merito deben ser nominadas, se les debe dar un nombre, deben ser
sustentadas no basta con anunciar la excepción también se debe fundamentar la
decisión, y prueba de la excepción.
Cuando usted contesta con excepciones usted esta atacando la demanda del
demandante.

Vencidos los 20 días entra el turno del juzgado para darle tramite a la otra parte de
proceso.
Se le da traslado a la parte demandante por el termino de 3 días para que la parte
demandante se pronuncie al respecto de las excepciones propuestas, esto en virtud del
principio de bilateralidad de la audiencia, debe pronunciarse por escrito, cumplidos los 3
días el juez programa audiencia con fundamento al articulo 372 y otros con el articulo
372 y 373, la diferencia de decir los dos artículos es que en esa audiencia va a surtir las
siguientes etapas:

Audiencia articulo 372.


1. conciliación, el juez los insta a conciliar. ¿qué se va a conciliar si se pretende la
nulidad del testamento? Como son derechos patrimoniales son objeto de
conciliación, es totalmente procedente agotarse con ese fin.
2. saneamiento, el juez da la palabra al demandante ¿qué tiene por decir? Si se ha
cumplido bien el proceso, o alguna etapa adelantada no esta bien.
3. practica de interrogatorio de parte, siempre se realiza a la parte contraria el
interrogatorio de parte. No es posible pedir interrogatorio de parte al mismo sujeto
procesal. Inicia con el juez interrogando a la parte demandante y demandada, y los
apoderados judiciales solo tienen 20 preguntas.
4. fijación del litigio, determinar el alcance de su pretensión procesal. Dado ello el
juez da las pruebas que va a practicas.
5. practica de pruebas, el juez decreta las pruebas que son oportunas practicar.

Nota: El juez acá nos dice si solo se va a realizar la audiencia del 372 o de una vez dice
que se surten todas las etapas del 372 y del 373.
En el auto admisorio de la demanda dice cuales etapas se van a surtir. Si en el auto solo
dice el articulo 372 entonces no se lleva acabo la del 373, aunque en el deber ser del
legislador se debe practicar las dos audiencias de una vez, pero en la practica no se ve
así.

Audiencia del articulo 373.


1. Practica de pruebas
2. Alegatos de conclusión
Usted debe ir construyendo los alegatos de conclusión, porque cuando se termine el
ultimo testimonio entonces usted debe decir sus alegatos de conclusión, y se le da la
palabra por 20 minutos a cada apoderado para decir sus alegatos.
El juez pide un receso de 30 minutos para tomar la decisión y posteriormente dictar
sentencia posteriormente, y como dicto sentencia en ese momento entonces le esta
diciendo en que sentido esta dictado la sentencia, y usted ahí mismo pide la palabra
para interponer el recurso de apelación si es del caso, no basta con interponerlo sino
sustentarlo, ósea fijar los limites o el alcance de su inconformidad.
En el mismo momento en que se sustento el recurso, se debe conceder o negar, y una
vez se concede termina la competencia de ese juez y se pasa al superior jerárquico de
ese funcionario inmediato (sala de familia tribunal superior)
El recurso de apelación se da en el efecto suspensivo.
El competente es el juez de familia, y el superior seria el tribunal superior de Antioquia y
de Medellín sala de familia. Acá hay 2 tribunales.

Tramite de las segunda instancia


Lo recibe el magistrado ponente y le hace un estudio de forma, si fue bien admitido se le
da traslado a los sujetos procesales para que se presente en segunda instancia, vencido
el termino de la segunda instancia se da fecha y hora de la audiencia.
Y en esa segunda instancia se dice si lo que dijo el primer juez se confirma o se revoca la
sentencia.
Si se confirma entonces no se decreto la nulidad del testamento y conserva su validez.
Si se revoca pues se decreta nulo el testamento.

El demandante gano el proceso, ¿Qué sigue? Se inscribe la sentencia, se inscribe


donde esta registrado el testamento en la oficina de instrumentos públicos.
Hay 2 posibilidades:
- Que el proceso de sucesión con ese testamento se haya adelantado y terminado,
mientras se estaba ejecutando el proceso de nulidad.
- Que el proceso de sucesión no se haya ni iniciado o si se inicio no se haya
terminado.

En esos 2 eventos, ¿qué hacemos con la sentencia de nulidad de testamento que


ya esta inscrita?

Con esa sentencia de nulidad de testamento si el proceso de sucesión esta terminado el


tramite que sigue es un procedimiento de rehacer la partición, con la sentencia de
nulidad se le pide al juez competente que re haga la partición porque se va a hacer una
nueva partición sin el testamento. No es que se vaya a iniciar un nuevo proceso de
sucesión, porque el proceso fue valido se va a pedir es que se re haga la partición.
¿quién hace la partición? Un partidor, y el juez aprueba o no lo aprueba. En este tramite
nos dice estos bienes le corresponden a tal persona y no a tal otra.
Si el proceso de sucesión no ha terminado pues con toda razón se le lleva la sentencia a
el juez y le dice ese que se llevo testado ya no se llevara así porque hubo nulidad del
testamento.

3 de septiembre
ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS

Cuando hablamos de testamento estamos hablando de unas asignaciones a titulo


singular o universal, estas asignaciones tienen unas caracteristicas:

ARTICULO 1113. <ASIGNATARIOS TESTAMENTARIOS>. Todo asignatario testamentario deberá ser una
persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por
indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita.
Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para
determinadas personas.
Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se darán al
establecimiento de beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad
o residencia del testador.
Lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un
establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la disposición del inciso anterior.
Lo que en general se dejare a los pobres, sin determinar el modo de distribuirlo, se aplicará al
establecimiento público de beneficencia o caridad que exista en el lugar del domicilio del testador, si en
dicho lugar hubiere tal establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento público de
beneficencia o caridad más inmediato a dicho domicilio, salvo los casos siguientes:
1o.) Cuando el testador lo prohiba expresamente.
2o.) Cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres de determinado lugar, en donde no
exista establecimiento público de beneficencia o caridad.

1. Asignacion determinada o determinable. Primero hay que identificar al


asignatario, el cual dice la ley que tiene queser una persona cierta o determinada,
identificada siempre. Para que la asignacion testamnetaria empiece a tener una
valide tiene que estar identificado el asignatario. La asignacion no puede ser “se la
dejo a acualuqier persona”. Si no es determinado, debe ser determinable.

¿cuándo podemos identificar que la persona sea cierta? La capacidad de goce (que la
persona existe) o se espera que exista, no existe bajo la existencia legal del art 90 cc
que dice que la persona existe cuando nace y si no ha nacido entonces no existe,
entonces ¿ahí no hay certeza? R// Esa certeza va a estar determinada si es existencia
legal o natural, esa certeza peude predicarse de la persona que exista por existencia
legal o natural, entonces esa criatura es determinada. ejemplo: mi primer nieto

¿qué pasa si todavia no tiene existencia legal o natural? Pero puede tenerla. Ejmplo: mi
primer nieto y la hija tiene 10 años, esa asignacion es determinable, no tenemos
nombre, caracteristicas especificas sino que hay una identificacion general.

Si la persona dice que le dejo la asignacion a la riemra persona que llegue a mi funeral,
aquí habria indeterminacion y esa aignacion se tiene por no [Link] no hay certeza o
indeterminacion se entiende por no escrita y pasaria a la sucesion intestada

En sintesis lo que busca el legislador que haya certeza y determincion, pero si no que al
menos sea determinable

Una
“Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica”
persona naturalmente exista porque nacio (individuo de la especie humnada) o persona
juridica coletiva que hay sido legalmente constituida, por lo tanto no ingresa los entes
que no sean personas juridicas, y lo hablamos en la capacidad para suceder, por
ejemplo: los establecimientos de comercio, las cofradias, patrimonio autonomo,
consorcios, uniones temporales, herencias yacentes; estas no pueden ser objeto de
asigancion testamentaria sino son personas juridicas.

Art 1122. Aquí nos hablan de una excepcion de esta caracteristica, aquí hay un marco
que dice parientes, se debe entenderse porque el legislador lo esta cerrando indicando
que los parientes son los mas proximos en sus grados como en la sucesion intestada. Si
estamos en 1º o 3º y hay representacion, se aplicara. Es decir, Esta cerrando una
aparente indeterminacion, ya que aquí dice mis parientes entonces seria
indeterminados, pero el legislador dice que se tome como una sucesion intestada y se
llama primero a los descendintes

ARTICULO 1122. <ASIGNACIONES INDETERMINADAS>. Lo que se deje indeterminadamente a los parientes


se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo según el orden de la sucesión
abintestato, teniendo lugar el derecho de representación, en conformidad con las reglas legales; salvo que
a la fecha del testamento haya habido uno solo en este grado, pues entonces se entenderán llamados al
mismo tiempo los del grado inmediato

En el inc. 2 dice que “Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia,
aunque no sean para determinadas personas” los obejtos de beneficiencia son entidades cuyo
objeto social son de beneficiencia publica, el art 633 las que no tienen animo de lucro y
son:
 asociaciones
 coprporaciones
 fundaciones
estas terminan siendo las beneficiadas en la asignacion que no tengan persona
determinada o determinable en su asignacion. Ejemplo: se la dejo a un establecimiento
que cuida los anciones o los niños abandonados, pero no dijo cual, cuando no hay una
persona determinada pero como es una entidad de beneficiencia se entendera asi: “ Las
asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se darán al
establecimiento de beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad
o residencia del testador. “ pero legalmente constituidas, ¿quien sabe que esta constituida?
El municipio dice cuales esta legalmente constituida, pero si hay varios lo escoge el
alcalde del municipio determinando cual es la mas cerca del domicilio del testador; aquí
no obstante el testador no esta haciendo una asigancion determinada, el legislador la
esta determinando.

Otra excepcion es que la persona pudiera decir en su testamento al “niño jesus” o


“espiritu santo” en virtud del inc.1 no habria una determinacion, pero el legislador
precisa las disposciones religiosas.
 Cuando dice que se lo deja al alma del testador, se aplica la misma disposcion del
inc. 3, es decir a un objeto de beneficiencia, aquí acudimos a la enidad de
beneficiencia mas cerca del domicilio del testador. Aquí no hay una interpretacion
mas amplia para hacer, ademas no se peude pensar que el alma es otra persona.
 Tambien cuando el testador dice “se lo dejo a los pobres”, pero ¿quién recibe?,
¿cuáles pobres?, pobres recogidos en una institucion de beneficiencia, la mas
cercana al domicilio del testador; dice que lo que en general se dejare a los pobres
Lo que en general se dejare a los pobres, sin determinar el modo de distribuirlo, se aplicará al
establecimiento público de beneficencia o caridad que exista en el lugar del domicilio del testador,
si en dicho lugar hubiere tal establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento
público de beneficencia o caridad más inmediato a dicho domicilio.” Si no existe en el
municpio un establecimiento de beneficiencia, en el municpio mas cercano si; pero
tiene 2 exepciones para no aplicar esa regla y es:
 cuando el legislador lo diga expresamente. Ejemplo: el testador dijo que en
ningun caso a los de envigado.
 cuando expresamente dice a que pobres se los deja, asi no haya una entidad
de beneficiencia. Ejemplo: que se lo deja a los pobres de santa elena pero
alla no hay un establecimeinto de beneficiencia

4 de sept. de 18
Art 1117. Estan prohibidas las disposiciones captatorias. Cuando el etstador dice
que le deja una asignacion a una persona con la condicion de que esa persona tambien
le dej un legado a ese testador; esto no quiere decir que en las asignaciones
testamnetarios no pueden esta sometidas a condicion, si pueden pero no a esta
condicion. Los elementos accidentales de los testamentos son: las condicones, los
plazos, la carga o modo.

ARTICULO 1120. <ACREEDOR ASIMILADO A LEGATARIO>. El acreedor cuyo crédito no conste sino por el
testamento, será considerado como legatario para las disposiciones del artículo precedente.

Art 1120. Acreedor reconocido en el testamento. Credito que consta en el


testamento por parte del testador entonces a esa persona se le tendra como legataria,
se asimila a una legataria. Ejemplo: Yo testador digo en el testamento que ella es mi
acreedora, que yo le debo 500 millones, ese credito consta en el testamento.

Ese acreedor se tendra como un legatario, la ubicamos por fuera de la mitad legitimaria,
entonces este se ubicara en la cuarta de libre disposicion (mitad de libre disposcion L
1904); esta es una proteccion a los legitimarios, porque primero se le paga a los
legitimarios y luego se le paga a los demas.

ARTICULO 1123. <ASIGNACION A PERSONA INCIERTA>. Si la asignación estuviere concebida o escrita en


tales términos, que no se sepa a cuál de dos o más personas ha querido designar el testador, ninguna de
dichas personas tendrá derecho a ella.

Art 1123. Asigancion a persona incierta. Si hay incertidumbre en la persona, no se


le puede aplicar la asignacion, ninguno la podra reclamar. ejemplo: se lo dejo a mi grupo
de amigos y tenia 5 grupo difernetes

ARTICULO 1121. <ELECCION DEL ASIGNATARIO>. La elección de un asignatario, sea absolutamente, sea
de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno.

Art 1121. Aquí hablamos de las asignaicones testamentarias y partimos de la certeza del
asignatario y teniendo en cuenta que la voluntad del testador es indelegable; quiere
decir que si la asignacion del asignatario depende excluivamente del testador, este lo
tendra que designar de manera directa e indelegable (concordancia art 1127)
ARTICULO 1127. <LA VOLUNTAD DEL TESTADOR>. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la
inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente
manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales.
Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras
de que se haya servido.

Aquí se puede presentar que no haya claridad en la asignacion aquí prevalecera la


voluntad del testador, siempre que no sea contrario a la ley.
Ejemplo: los 60’ de x cuenta sera distribuido para x personas y al sumar dan 36’, en este
caso el quiso distrubuirle 60’ pero no se fijo que no daba 60’. Ejemplo: no hay
descendientes ni ascendientes y de la venta de la finca se entregaran a mi hermano1:
40’, hermano2 :30’ y hermano3: 20’, entonces ¿a quien le dejo la finca?

R// Estos dos ejemplos son dos situaciones diferentes, en el primer caso prevalece la
voluntad del testador claramente manifestada, la voluntad esta manifestada pero no la
suma, entonces el quiso darle los 60 en esa proporciones, hay que hacer una proporcion
de cada asigancion donde asigno 36’ y aplicarle la misma proporcion a los 60’ ; en el
segundo caso la finca quedo para la sucesion intestada, se le adjudica a todos y cuando
lo venda se les da el dinero dicho en el testamento a cada persona.
5 de septiembre
MODALIDADES DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS.

Los actos o negocios jurídicos pueden tener elementos accidentales que alteran sus
disposiciones.
En el testamento se pueden presentar:
 Condición
 Plazo
 Carga o modo

[Link].

ARTICULO 1128. <ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS CONDICIONALES>. Las asignaciones testamentarias


pueden ser condicionales.
Asignación condicional es, en el testamento, aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso
futuro e incierto, de manera que según las intenciones del testador no valga la asignación si el suceso
positivo no acaece, o si acaece el negativo.
Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título de las
obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van a expresarse.

Hecho futuro e incierto.


Es una facultad del testador, pueden o no ser condicionales las asignaciones, haciendo
uso de cualquier clase de condición (positiva, negativa, resolutoria, suspensiva, etc.) en
la redacción de sus disposiciones.
En el tercer inciso nos indica que el testamento es un acto o negocio jurídico por lo cual
se debe remitir a la RG del título de las obligaciones condicionales y es perfectamente
aplicable, SALVO las excepciones particulares que tiene el testamento, tales
como:

ARTICULO 1131. <CONDICION DE NO IMPUGNAR EL TESTAMENTO>. La condición de no impugnar


el testamento, impuesta a un asignatario, no se extiende a las demandas de nulidad, por algún defecto en
su forma.

La condición de NO impugnar el testamento vale, sin embargo, no se extiende a las


demandas de nulidad por algún defecto en su forma, es decir, si vale cuando el testador
condiciona al asignatario a NO impugnar el testamento por defectos de fondo.
Por defectos de forma si puede demandar, por fondo NO.

¿Qué son defectos de forma? ¿Qué son defectos de fondo?


El defecto de forma es El Derecho de Fondo está constituido por
aquel defecto procesal que consiste en la las normas jurídicas que se refieren a los
falta de cumplimiento de alguno de los contenidos de las relaciones jurídicas.
requisitos legales establecidos.

En los dos primeros casos de inhabilidad del testador, del testigo y vicios del
consentimiento son requisitos de fondo, NO puede el asignatario impugnar.

Cuando se trata de una falta de solemnidad es una requisito de forma, si se podrá


impugnar.

Ejemplo: cualquier inhabilidad del testador y del testigo genera nulidad pero es una
situación de fondo que no obstante se demuestre que hubo fuerza a ese asignatario que
se condiciono no podrá impugnar, que lo haga otro pero ese que esta en la condición
NO.

6 de sept. de 18
Art 1132. Condicion de no contraer matrimonio: una asigancion no puede contener
la condicion de prohibir que se case, si asi lo dijere se entiende por no escrita. Estamos
frente a disposiciones legales que le regulan las disposiciones al testador. Lo que si se
puede hacer es condicionarlo a que no se case antes de los 18 años o con determinada
persona, estos dos casos son validos.
ARTICULO 1132. <CONDICION DE NO CONTRAER MATRIMONIO>. <Artículo subrogado por el artículo 12
de la Ley 95 de 1890. El nuevo texto es el siguiente:> La condición impuesta al heredero o legatario de no
contraer matrimonio, se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de
dieciocho años o menos, o con determinada persona.

Art 1133. Condicion de permanecer en estado de viudez. Si el testador dice que


deja con la condicion de que esa persona permaneca en ese estado, no tendra ningun
efecto, se entendera por no escrita. Es decir, la persona recibe porque esa condicion no
tiene validez, es como si no hubiera condicion. Aquí no hay excepcion.

ARTICULO 1133. <CONDICION DE PERMANECER EN ESTADO DE VIUDEZ>. <Aparte tachado


INEXEQUIBLE> Se tendrá, así mismo, por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad.

Art [Link] de matrimonio determinado y profesion. La condicion es que


se case o no con determinada persona es valida. Ejemplo: le dejo el legado a Ana con la
condicion que se case con Jose, dejo el legado a Ana con la condicion de que no se case
con Jose, estos dos son validos.
La segunda parte del articulo es que elija y haga una profesion cualquiera que este
conforme a las leyes, la profesion puede o no ser academico. Ejemplo: el testador dice
que le asigna el legado a Ana con la condicion de que se gradue de abogada. La
condicion puede ser suspensiva, es decir cuando se gradue recibira.

El testador puede añadir tiempo o no (plazo), si lo coloca hay un elemento adicional, si


no lo coloca es indefinido.

Profesion incompatible con el estado de matrimonio, esa profesion podria ser condicon
del testador y es incompatile con el matrimonio, aunque sea incompatible, vale.
Ejemplo: que sea sacerdote
ARTICULO 1135. <CONDICIONES RELATIVAS A UN MATRIMONIO DETERMINADO Y A LA
PROFESION>. <Ver Notas del Editor> La condición de casarse o no casarse con una persona
determinada, y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes, aunque sea
incompatible con el estado de matrimonio, valdrán.

Art [Link] suspensiva. Hay que volver a la reglas generales de obligaciones


generales, estas diciones que pueden ser condicion susupensiva, resolutoria, positiva,
negativa, posible, imposible; si es suspensiva, vayase a la condicion suspensiva. Una
condicion es un hecho futuro e incierto y una condicion suspensiva es un hecho futuro e
incierto y que no le da la posibildiad de adquierir el derecho hasta que no realice el
hecho condiconado, es que no se le entrega, esta suspendida su entrega. Ejemplo: le
dejo la inca a Tomas cuando se gradue de abogado.

Si no ha relaizado el hecho condiconado, no tiene derecho, es decir que no es


asignatario, no tiene la facultad de pedir la asignacion.

Lo que si puede hacer el asignatario es solicitar medidas de conservacion del bien,


protectoras del bien, ya que tiene una expectativa del hecho. Ejemplo: Guarda y
aposicion de sellos, esta es una medida cautelar conservativa.

No se tiene el derecho perosi la facultad de pedir medidas conservativas

Inc. 2 Si el asignatario muere antes de cumplir la condicion, no trasmite el derecho, ya


que no tiene el derecho.

Inc. 3 cumplida la condicion, ya recibio el derecho, este no tiene derecho a los frutos
percibidos por el bien antes de cumplirse la condicion, ya que en este tiempo no habia
derecho. Tiene una excepcion y es que el mismo testador expresamente diga que tiene
derecho a a los frutos desde la apertura de la sucesion. El bien no ingresa al patrimonio
del asignatario pero puede estar produciendo frutos, no lo puede reclamar el asignatario
porque no tiene derecho, y lo adquiere cuando realice el hecho sometido a condicion; a
menos que el testador lo haya dispuesto expresamente que se le entregaran los frutos.

ARTICULO 1136. <CONDICION SUSPENSIVA>. Las asignaciones testamentarias, bajo condición suspensiva,
no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición, sino el de implorar las
providencias conservativas necesarias.
Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno.
Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no
se los hubiere expresamente concedido.

10 de septiembre

Art 1137. Condicion que establece fidelcomiso. Aquí vamos a las obligaciones
fiduciarias, si pueden existir asignaciones fiduciarias, el testador indica que ese legadoe
sta sometido a una condicion fiduciaria y lo aplicamos conforme a las fiducias, diferente
es que una persona en vida le vende a su hijo un partamaneto y en el mismo acto dice
que su declaracion es reservarse el fideicomiso de ese bien a su nombre.

Ejemplo: ese bien se constituye en una asginacion tetsamnetaria y a la vez


fideicomisaria, entonces por regla general se queda el propietario fidusiario con ese
bien, el fideicomisario tendra el bien hasta que el propietario fiduciario cumple la
condicion.
ARTICULO 1137. <DISPOSICIONES CONDICIONALES RELATIVAS A FIDEICOMISOS>. Las disposiciones
condicionales que establecen fideicomisos, y conceden una propiedad fiduciaria, se reglan por el título de
la propiedad fiduciaria.

II. Modalidad a tiempo, plazo, termino, dia.

Esto es una modalidad diferente a condicion aunque pueda convertirse en ella. Las
asiganciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o a dias y esto es un
tiempo, puede ser que el derecho se adquiera en un momento y vaya hasta otro
momento (tiempo determinado) y pasado ese tiempo se acaba (se parece a una
condicion resolutoria pero no lo es, porque esto es tiempo).
ARTICULO 1138. <ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS SUJETAS A TERMINO>. La asignaciones
testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días, de que dependa el goce actual o la extinción de un
derecho; y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el titulo De las obligaciones a plazo, con las
explicaciones que siguen.

Ejemplo: en el tetsamento el testador establecio que el hijo recibira la asigancion cuando


cumpla 25 años, esto es plazo, no condicion.
Ejemplo 2: le doy 2.000 millones cuando se case, ¿plazo o condicion?

y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el titulo De las obligaciones a plazo, con las explicaciones
que siguen. El plazo lo esta trabajando en distintas formas:

ARTICULO 1139. <CLASES DE TERMINOS>. El día es cierto y determinado, si necesariamente ha de llegar,


y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha
del testamento o del fallecimiento del testador.
Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la
muerte de una persona.
Es incierto pero determinado si puede llegar o no; pero suponiendo que haya de llegar se sabe cuándo,
como el día en que una persona cumpla veinticinco años.
Finalmente es incierto e indeterminado, si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, como el día en que una
persona se case.

Art 1139. Clases de asignaciones a dias (modalidad de plazo):


1. Cierto y detrminado: cuando el testador dice que el asigantario reciba el
bien 3 meses a partir de mi muerte; es un plazo cierto y determinado, hay
que contar los 3 meses, cierto porque si va a llegar, se puede contar los 3
meses; y determinado ya que se puede dar en esa epoca. Pero puede decir 2
años despues del testamento y no se ha muerto, ahí no se puede cumplir.

Concordancia con el 1142, aqui el asigantario adquiere el derecho a prtir de


la muerte del testador, adquiere la propiedad de la asigancion, aunque no lo
puede reclamar, es decir si se muere el asignatario se trasmite el derecho, lo
puede disponer en vida asi no la pueda reclamar, por ejemplo: se murio el 10
de sep y el 11 de sep la puede vender, pero solo la puede reclamar 3 meses
despues a la muerte. Si el plazo es a dia cierto, el asignatario adquiere el
derecho a partir de la muerte, pero no lo puede reclamar, pero si lo podra
trasmitir o ceder (cesion de derechos legatarios).

Inc 2, si el testador impone expresamente la condicion de existir el


asignatario, aquí concurren las dos modalidades de plazo y condicion; al final
dice se sujeta a las asignaciones condicionales, ninguna se impone sobre la
otra, se aplican las dos; pero aquí se condiono el plazo, hay que cumplir las
dos, y si la condicion es que exista, no puede enajenar antes de que se
cumpla el plazo y la condicion. Nota: Esa condicion se la puede colocar si ese
plazo es cierto y determinado

ARTICULO 1142. <ASIGNACION A DIA CIERTO Y DETERMINADO>. La asignación desde día


cierto y determinado, da al asignatario, desde el momento de la muerte del testador, la
propiedad de la cosa asignada, y el derecho de enajenarla y trasmitirla; pero no el de
reclamarla antes que llegue el día.
Si el testador impone expresamente la condición de existir el asignatario en ese día, se
sujetará a las reglas de las asignaciones condicionales.
11 e sept. de 18
2. Cierto e indeterminado: se sabe que va a suceder, pero no se sabe
cuando; se tiene que concordar con el art 1143, aquí la condicion de existir
es por parte de la ley y no del asignatario, aquí va envuelta la condicon del
existir del asignatario, es decir que aquí estamos hablando de plazo, no de
condicion, el plazo es cuando por ejemplo fallezca y este es cierto e
indeterminado; esta modalidad de plao tiene envuelta la condicion de existir,
es decir, cuando se muera el papa de simon, simon tiene que estar vivo para
recibir. Ejemplo: el dia de la muerte de una persona; esta asignacion es para
Simon y la recibira cuando su padre fallezca, ya que la intencion es que
reciba para que cuando muera su padre este tanega con que subsistir.

Aquí la diferecia radica en la variante del caso, en el art 1142 es dia cierto y
determinado y en el art 1143 es dia cierto indeterminado; si el plazo es
cierto indeterminado aquí va envuelta la condicion de existir, la diferencia
esta en la variable del plazo.
ARTICULO 1143. <ASIGNACION A DIA CIERTO E INDETERMINADO>. La asignación desde
día cierto pero indeterminado, es condicional, y envuelve la condición de existir el
asignatario en ese día.
Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día (como cuando la asignación es a favor
de un establecimiento permanente), tendrá lugar lo prevenido en el inciso 1o. del artículo
precedente.

3. Incierto y determinado: no se sabe si va a suceder, pero si llega a suceder


sabemos cuando sucedera. Concordancia con el art 1146, esta nos trae una
regalmentacion incluyendo la existencia del asignatario, el art 1144 dice que
la asignacion a dia incierto sea determinado o no sera siempre condicional,
aquí no me desnaturaliza el plazo, sigue habiendo plazo y este es incierto,
cuando me dicen que es siempre condiconal es porque esta sometido a una
condcion, ese plazo esta sometido a una condicion, no condicion accesorio o
supletorio, se tienen que cumplir los dos. Ejemplo: el cumpleaños de una
persona, cuando jose cumpla 30 años de edad, no sabemos si va a llegar a
esa edad, pero sabemos cuando llegara.

ARTICULO 1146. <ASIGNACION A DIA INCIERTO Y DETERMINADO>. La asignación hasta día


incierto pero determinado, unido a la existencia del asignatario, constituye usufructo; salvo
que consista en prestaciones periódicas.
Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se entenderá
concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el
día.

ARTICULO 1144. <ASIGNACION A DIA INCIERTO DETERMINADO O NO>. La asignación desde


día incierto, sea determinado o no, es siempre condicional.
4. Incierto e indeterminado: no se sabe si llegara y si llegara no se sabe
cuando. En concordancia con el art 1141, aquí dice que es siempre una
verdadera condicion, si el tiempo esta bajo la varieble incierto e
indeterminado es siempre una condicion, no se puede incurrir en el error de
imponer la condicion sobre elplazo, se mantienen los dos elementos, el
legislador no quiere decir que solo es una condicion. Ejemplo: el dia cuando
una persona se case, el dia que se gane el baloto.

ARTICULO 1141. <ASIGNACION A DIA INCIERTO E INDETERMINADO>. El día incierto e


indeterminado es siempre una verdadera condición, y se sujeta a las reglas de las
condiciones.

Nota: siempre que se habla de condicion hay un plazo, pero no siempre que
se habla de plazo hay una condicion
12 de sept.-18

ARTICULO 1139. <CLASES DE TERMINOS>. El día es cierto y determinado, si necesariamente ha de llegar,


y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha
del testamento o del fallecimiento del testador.
Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la
muerte de una persona.
Es incierto pero determinado si puede llegar o no; pero suponiendo que haya de llegar se sabe cuándo,
como el día en que una persona cumpla veinticinco años.
Finalmente es incierto e indeterminado, si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, como el día en que una
persona se case.

Inc. 1ª Cierto y Determinado. El asignatario no puede recibir hasta que se de el día pero
si podrá disponer del derecho a partir de que el testador muera. En este caso el testador
puede establecerle una condición y que es el asignatario este vivo en determinado
tiempo, ejemplo: que X este vivo 6 meses después de la muerte del testador.

El testador no puede condicionar al legatario que esté vivo al momento de la muerte del
testador, pero es algo obvio, debe estar vivo.

No es posible que el legatario reciba o tenga derecho muriéndose antes que el testador,
ejemplo: el testador dice le dejo este bien a maría y maría murió antes que el testador,
no aplica porque en la sucesión testada NO aplica representación.

ARTICULO 1142. <ASIGNACION A DIA CIERTO Y DETERMINADO>. La asignación desde día cierto y
determinado, da al asignatario, desde el momento de la muerte del testador, la propiedad de la cosa
asignada, y el derecho de enajenarla y trasmitirla; pero no el de reclamarla antes que llegue el día.
Si el testador impone expresamente la condición de existir el asignatario en ese día, se sujetará a las
reglas de las asignaciones condicionales.

Art 1142 reglamenta el art 1139 inc. 1ª

ARTICULO 1143. <ASIGNACION A DIA CIERTO E INDETERMINADO>. La asignación desde día cierto pero
indeterminado, es condicional, y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día.
Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día (como cuando la asignación es a favor de un
establecimiento permanente), tendrá lugar lo prevenido en el inciso 1o. del artículo precedente.

Art 1143. Entonces no hay que colocar la condición, si la asignación es de dia cierto pero
indeterminado no tiene que ponerse la condición de que exista, porque ya la pone la
ley. Si es cierto pero indeterminado este art nos dira que si el plazo es cierto pero
indeterminado se entenderá que es condicional, va envuelta la condición de existir al
momento en que se adquiera el plazo.

Inc 3ª Incierto pero Determinado. Art 1146

ARTICULO 1146. <ASIGNACION A DIA INCIERTO Y DETERMINADO>. La asignación hasta día incierto pero
determinado, unido a la existencia del asignatario, constituye usufructo; salvo que consista en
prestaciones periódicas.
Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se entenderá concedido el usufructo
hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día.

¿Cómo es el plazo? ARTICULO 1144. <ASIGNACION A DIA INCIERTO DETERMINADO O NO>. La


asignación desde día incierto, sea determinado o no, es siempre condicional.

Es decir, que cuando es incierto es siempre condicional. Ejemplo: yo le dejo la asignación


pero la podrá recibir cuando tenga 25 años, ¿es tiempo o condición? Es un plazo
sometido a condición legal, la impone la ley.

En el ultimo inciso del 1139 tambien se le aplica este 1144 es incierto e indeterminado,
nos remitimos a 1141 que nos lo afirmara. Ejemplo: Le dejo este bien a X si se casa.

¿Podrá existir plazo sin condición? Si, inc. 1ª y 2ª art 1139.

¿Podrá existir condición sin tiempo? Ejemplo: que el asignatario reciba si vive o si se
casa con jose ¿Cómo hacemos con el tiempo?

17 de sept.- 18
III. Asignaciones bajo modalidad de carga.

asignacion con una carga que no es una condicion, es un elemento accidental que el
testadpr queire colocarlo y esta facultado por la ley, es una modalidad que quiere
colocar el testador cuando se asigna un legado con la obligacion (no condicion) que el
asignatario realice determinada conducta.

La modalidad significa un encargo impuesta por el testador al asignatario y esa carga


puede ser:
 beneficio del testador: por ejemplo el testador le asigna un legado al
asignatario y dice que debera realizar un monumento al testador, el testador
asigna ya sea en dinero o en especie. La recibe con la obligacion de llevar a cabo
una condcuta
 beneficio para el asignatario: el testador en su legado sice que le deja x plata
al asignatario para que este se vaya a vivir a europa.
 Beneficio a un tercero: que asigna al legaario un dicnero con la obligacion que
reliace una conducta en beneficio de un tercero, por ejemplo de su tio, hermano,
tercero.

La carga esta en cabeza del asignatario para realizar una conducta en cualquiera de los
3 beneficiarios, esta es la obligacion.

Nota: No sera una carga si es algo inherente al bien. Ejemplo: le dejo este bien a x si
paga los impuestos, siempre tendra que pagarlos.
ARTICULO 1147. <DEFINICION DE ASIGNACION MODAL>. Si se asigna algo a alguna persona para que lo
tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse
a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no
suspende la adquisición de la cosa asignada.

Es una obligacion conducta de vida que se espera del asignatario, esto es un modo y no
una condicion suspensiva, el testador le esta aisgnando un objeto con la obligacion que
realice algo, esa conducta debida puede ser: en benefecio del testador, beneficio del
asigantario, beneficio de un tercero. Ese beneficiario puede ser diferente al asignatario.

Esa asignacion conlleva a adquirir el derecho a partir de la apertura de la sucesion,es


decir, a partir de la muerte del testador; no susupende la adquisicion del legado,
excepcto que el mismo testador le haya establecido de manera expresa una clausula
resolutoria (no es condicion resolutoria), este debera realizar la condcuta debida para
continuar con el bien. Esto es una obligacion, el asiganatario tiene el derecho desde la
apertura, pero si existe una clausula resolutoria impuesta por el testador que dice que se
no realiza la conducta debida debera devolverlo, aquí adquirio y lo debera devolver;
generalmente esta modalidad puede ir unida a un tiempo (no es inherente).

La clausula resolutoria se impone para que si el asignatario no cumple con la condicion,


devuelva el bien. Es resolutoria porque ya tiene el derecho desde la muerte del testador,
esta tiene que ser expresa, queire decir que esta no se presume.

Nota: Si no hay clausula no tiene que restituir, pero podria tener obligaciones frente a
terceros. Si se restituye este bien iria a la sucesion intestada.
ARTICULO 1148. <CLAUSULA RESOLUTORIA>. En las asignaciones modales, se llama cláusula resolutoria,
la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.
No se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa.

Podra el testador imponerle una caucion al asigantario, es un respaldo del cumplimiento


de la obligacion, si no lo dice, no hay [Link] asignatario no esta obligado a prestar
garantia, caucion o respaldo para el cumplimiento de la obligacion al beneficiario de esa
carga, a menos que el testador establezca esa obligacion. Si el asigantario tiene la
obligacion de realziar determinada conducta y no la realiza teniendo la calusula, y si no
tiene el bien ¿cómo garantizamos el cumplimiento de esa obligacion?, entonces hay que
asesorar al testador que estipule una caucion, un respaldo para el cumplimiento de esa
obligacion.

Nota: podra haber caucion sin clausula resolutoria.

ARTICULO 1149. <FIANZA O CAUCION DE RESTITUCION>. Para que la cosa asignada modalmente se
adquiera, no es necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo.

La caucion no es necesario cuando el asigantario es beneficiario unico, pero si puede


haber clausula resolutoria y debera restituir.
18 de sept. de 18
Esa conducta siempre radica en cabeza del asignatario y este esta obligado frente al
testador (beneficiario), tercero (beneficiario) o si el mismo es el beneficiario.

Si el asigantario, tiene una obligacion a favor de alguien y no cumple (no tiene nada que
ver con la clausula resolutoria), ¿qué pasa?:
 Si es a beneficio de si mismo, es decir tiene el derecho sobre la cosa y es a
benefecio de si mismo, aquí nadie podria exigirle el cumplimiento. Art 1150 Si es
en beneficio del asignatario, no impone obligacion alguna, salvo que haya clausula
resolutoria expresa, aquí si se restituye la cosa.
 Si el beneficio es para el testador o un tercero si se generan obligaciones, el
tercero tiene una accion con pretension ejecutiva para exigir el cumplimiento, es
un ejecutivo con obligacion de hacer.
 Si el beneficio es con beneficio del testador y el asignatario no lo ha hecho, la
accion la tendra los herederos para exigirle que cumpla con esa obligacion, es un
ejecutivo con obligacion de hacer.
Nota: el termino de estas acciones es el termino de las acciones ejecutivas, por ejemplo:
si la obligacion consta en titulos valores, en titulos ejecutivos, etc.

ARTICULO 1150. <MODO EN BENEFICIO EXCLUSIVO DEL ASIGNATARIO>. Si el modo es en beneficio del
asignatario exclusivamente, no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria.

19 de septiembre

El juez que lo cumpla esta obligado con el asignatario por medio de acción ejecutiva.
Esta obligación de hacer, que se demanda por ejecutivo es una obligación expresa, clara
y exigible.

¿Podrá coexistir la cláusula resolutoria con la acción ejecutiva? NO, como me va


a obligar a cumplir si entregue el objeto por el cual debía cumplir la obligación.

Nota: Si hay clausula resolutoria no hay acción ejecutiva.

¿A quién se tiene que restituir si hay clausula resolutoria? No a los beneficiarios


porque son beneficiarios de la carga, no del objeto, art 1149 Restituye el asignatario que
no cumplió a la asignación intestada.

¿Qué pasa con el beneficiario? Este no es legatario, ¿Por un incumplimiento de un


señor asignatario que incumplió el tercero beneficiario no recibe? Art 1154

ARTICULO 1154. <CLAUSULA RESOLUTORIA HECHA EFECTIVA>. Siempre que haya de llevarse a
efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo, una
suma proporcionada al objeto, y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia, si el testador
no hubiere ordenado otra cosa.
El asignatario a quien se ha impuesto el modo no gozará del beneficio que pudiera resultarle de la
disposición precedente.

Inc. 1ª como consecuencia jurídica de la cláusula resolutoria el beneficiario tendrá la


facultad de recibir o reclamar una parte proporcional del objeto legado, es decir una
suma de dinero. A menos que el testador haya dispuesto otra cosa como consecuencia
de la clausula resolutoria.
En este caso de la suma de dinero, tendría que ir a la sucesión intestada y a quien se le
adjudique debe venderlo y darle una parte al beneficiario.

Entonces si asignatario decide no cumplir de mala fe so pretexto de que no se le de nada


al beneficiario, estaría errado porque El beneficiario entonces tendrá dos alternativas: La
acción ejecutiva o la parte proporcional.
Cuando no hay acción ejecutiva? Cuando no hay clausula. Si el beneficiario es el
mismo asignatario y no hay clausula, cumpla o no tendrá su legado.

Conclusión: siempre el beneficiario va a tener beneficio. Salvo el beneficiario sea el


mismo asignatario.

Inc. 2ª Si yo soy el beneficiario, asignatario y hay clausula resolutoria, debe cumplir o


restituir, si no cumple se le da la proporción del art 1154? NO, si es el asignatario
beneficio incumplido, devuelve todo y no tiene derecho a pedir la proporción.
Si no hay clausula resolutoria y el asignatario es el mismo beneficiario, no pasa nada, no
le rinde cuentas a nadie.
Ejemplo: le dejan 1000 millones para que estudie derecho y se gradue y no hay clausula
resolutoria para que restituya y el asignatario decide estudiar educación física.

Pero, ¿De Cuánto es la proporción que se le da al beneficiario?

Trasmisibilidad del modo: no del derecho, ya que el derecho según el art 1147 se
adquiere con la muerte del testador, ya que estamos no estamos hablando de una
condicion suspensiva, sino de una carga. Si tiene derecho ¿podra el asigantario trasmitir
la asigancion?, es decir, si puede ceder el derecho, si se puede, porque tiene el derecho
y puede cederlo, pero si hay clausula resolutoria quien adquiera el derecho esta
sometido a esa clausula.

El dercho al lagado se puede trasmitir y enajenar porque se adquiio a partir del


momento de la muerte del testador.

Art 1153. Le dejo esta asigancion a Maria, para que ella cumpla esta condcuta y si maria
se muere antes, ¿qué pasa? Hay trasmisibildiad del modo si el mismo testador permite
que esa condcuta debida la haga el sucesor del asigantario, sino lo dijo expresamente,
NO hay trasmisibildiad del modo, entonces solo podria hacerlo Maria, y esa se murio sin
haber cumplido la conducta (sin que ella tuviere la culpa), habiendo clausula resolutoria,
los herederos de Maria tienen que restituir el objeto porque no se cumplio la bligacion,
sea o no culpa de esta.
ARTICULO 1153. <TRANSMISIBILIDAD DE LA ASIGNACION MODAL>. Si el modo consiste en un hecho tal
que para el fin que el testador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, es
transmisible a los herederos del asignatario.

24 de sept. de 18

ASIGNACIONES FORZOSAS
Estamos en la sucesion testada, el legislador ha creado un limite al testador. El
legislador se refiere a la obligacion que tiene el testador de incluir en su testamento
bienes para atender los derechos patrimoniales y personales en virtud de la calidad de
ese asignatario, es decir, son limites que coloca el legislador a la libertad de testar, el
testador no tiene una absoluta voluntad de testar, tiene limites y se llaman asignaciones
forzosas.

ARTICULO 1226. DEFINICION Y CLASES DE ASIGNACIONES FORZOSAS. Asignaciones forzosas son las que el
testador está obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.
Asignaciones forzosas son:
1. Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.
2 <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> La porción conyugal.
3 Las legítimas.

Art 1226. La ley lo obliga a hacer, la ley le pone el limite, dice que esta obligado a tener
en cuenta estos asignatarios, es una obligacion legal. Y se suplen a traves de la reforma
del testamento a peticion del asigantario desfavorecido con la omision del tesador, la
reforma la hace el juez con base a la pretension que hace el asignatario. Con perjucio de
sus disposiciones es porque esta modificando lo que dice el testador, se modificara
porque se va a suplir con la reforma que haga el juez teniendo en cuenta las
asiganciones forzosas.

¿Cuales son las asiganciones forzosas?: estas son taxativas, esta norma se
modifico con la ley 1934/18.
1. Alimentos que se deben por la ley a ciertas personas: me remiten al art 411,
alli puedo dedcuir quien es el titular y quien es el obligado

ARTICULO 411. <TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS>. <Apartes tachados


INEXEQUIBLES> Se deben alimentos:
1o) Al cónyuge y compañero permante  reciprocidad de derechos y de obligaciones
alimentarias, lo debe el otro conyuge, entre si se deben alimentos y entre compañeros
permenantes si la UMH este declarada.
No basta tener el derecho, ya que cuando la conyuge le dice que tiene la facultad de pedirle
alimentos pero no los necesita, este derecho no lo ha ejercido teniendolo, otra cosa es que
ejerza el derecho de alimentos pidiendole al jeuz que se los fije y que obtenga una sentencia
judicial con la fijacion de esos aliemntos, si esta fijada la cuota, este señor que hace un
testamento tiene una cuota fijada por un juez.
Es una asigancion forzosa si es causada, fijada, declarada y reclamada, no basta que tenga
el derecho sino que tuvo que haber sido ejercido. Los alimentos se reclaman en vida y se
tienen que tetsadar en vida, sino se reclaman no se convierte en asigancion forzosa, pero si
se declaran pero no se pagan si se convierte en una asigancion forzosa.
2o) A los descendientes  antes eran legitimos, ya que la ley 29/82 la modifico, se deben
a los descendintes, en el numeral 5 de este articulo nos hablan de nieto naturales,
3o) A los ascendientes  tambien tenia el termino legitimo y fue delcrado inexequible, lo
concordamos con el numeral 6
4o) A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin
su culpa.
5o) A los hijos naturales (extramatrimonial), su posteridad legítima y a los nietos
naturales (extramatrimonial).
6o) A los Ascendientes Naturales (extramatrimoniales).
7o) A los hijos adoptivos.
8o) A los padres adoptantes.
9o) A los hermanos legítimos.
10) Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
La acción del donante se dirigirá contra el donatario.
No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley se los
niegue.

2. La porcion conyugal
3. Las legitimas
4. *Cuarta de mejoras*: la cuarta de mejoras en la sucesiones de los
descendientes

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