Curador ad litem en sucesiones intestadas
Curador ad litem en sucesiones intestadas
Fechas:
15 de marzo
20 de abril
30 de agosto
28 de septiembre
Aspectos generales
Siempre se va a partir de la sucesión por causa de muerte en el libro tercero del C.c el cual es el
fundamento sustantivo que nos habla “de la sucesión por causa de muerte y las relaciónlas
relaciones entre vivos”.
Es por causa de muerte que hay sucesión, en vida no hay, no obstante, el CGP nos permite hacer
una partición en vida, pero a eso no se le llama sucesión porque esta última hace referencia es a
reemplazar a alguien que ya no está y se reemplaza en los derechos patrimoniales precisamente
porque falleció. No es lo mismo que el padre en vida distribuya los bienes y no serán los hijos, a
que si no lo hizo en vida y falleció entonces a este le suceden y por eso hay unos sucesores. Por
eso entonces la sucesión es por causa de la muerte.
La naturaleza jurídica de la sucesión está determinada por ser un MODO, es decir, para adquirir
el dominio de los bienes del antecesor - Art 673 C.c. Por lo tanto el titulo como lo pueden ser (en
ningún caso una sentencia o una escritura pública es un título) la ley cuando la secesión es
intestada, es decir, llama al asignatario, cuando es testada el título es el testamento, en algunos
casos son ambas porque hay asignatarios que gozan de la calidad de legatario y heredero. Estos
nos indica que siempre tendrá que hacerse el proceso de sucesión en todos los casos, ese modo
hay que llevarlo a cabo a través de tramite notarial o proceso judicial.
La sucesión se caracteriza porque es un hecho jurídico que recae en la masa sucesoral, en los
bienes patrimonio del causante, con base en ello vamos a mirar los presupuesto para que haya
sucesión.
Art 1010. Asignaciones por causa de muerte. Las asignaciones son las disposiciones de la
ley o del testamento en los bienes del causante o difunto. La persona llamada a recoger la
herencia/legado se llama asignatario y este podrá ser a titulo universal o singular; pero son los
llamados o son asignados por la ley o por el testamento porque si no, no hay vinculo jurídico
ejemplo: hijo de crianza.
Art 26 # 5 cgp. Cuantía para el tramite sucesoral: la cuantía se determina con base en el
valor total de los activos dejados por el causante y si existen bienes inmuebles, será el avaluó
catastral se esos bienes inmuebles (activo bruto, no se han restado los pasivos). Después vamos
a la regla del art 28 que nos dice competencia del funcionario
Mínima cuantía: 0-40 smlmv. El competente es el juez civil municipal, promiscuo municipal o
el notario en única instancia.
Menor cuantía: 40-150: el competente es juez civil municipal, promiscuo municipal o el
notario en primera instancia.
Mayor cuantía: 150 en adelante: es el juez civil del circuito en primera instancia
Trámite o procedimiento de sucesión notarial: hay 3 componentes: un escrito de solicitud,
un escrito de inventario y escritos de partición y adjudicación; a ellos se les suman los anexos,
como registro civil, matrimonio, etc.
1. se necesita un poder especial en virtud de un contrato de mandato
2. se presenta a la notaria si todos los asignatarios son de común acuerdo, pero no
necesariamente si todos están de acuerdo se tiene que hacer por notaria, estos pueden
elegir si judicial o notaria.
3. Se hace una solicitud (demanda), con unos requisitos de forma con hechos y en vez de
pretensión es petición. La petición se concreta diciéndole al notaria que autorice escritura
pública de sucesión del causante fallecido el 10 de marzo del año 2017 en el municipio de
guarne, siendo su ultimo domicilio el municipio de envigado (ya sea intestada, testada o
mixta. E igualmente se le solicita (petición) al notario que reconozca a x personas como
herederos o legatarios
4. A esa petición se le va a anexar los certificados de defunción, de nacimiento de los
asignatarios, de matrimonio, la sociedad de echo.
5. La petición va acompañada por otro escrito, separado (otro folio) pero simultánea, el cual
se llama inventarios y avalúos y este tiene que estar dirigido al mismo notario, contiene la
relación de activos detallados, determinados por su especie (especificado) inmueble:
ubicación linderos, muebles: toda la especificidad del mueble.
Estos activos debidamente identificados hay que asignarle el avaluó, también hay que
identificar los pasivos que existan y la prueba del pasivo como un título valor o sentencia
(título ejecutivo) a veces, no hay la prueba pero todos la reconocen como una deuda.
6. En otro escrito vamos a hacer el trajo de partición y de adjudicación, en la cual especifica
cómo se dividieron los bienes. Se hacen relacionando los activos y pasivos, es decir, lo que
se hace en los inventarios y avalúos hay que volverlos a escribir acá para poder
especificar. Se hará una partición para adjudicárselo a cada uno de los asignatarios.
7. En otro folio se hace la adjudicación a través de las hijuelas, acá se empieza por liquidar la
sociedad conyugal o patrimonial, esta sería la hijuela primera, la cual está compuesta de x
bienes y se le adjudica al cónyuge o al compañero permanente, le corresponde 50% de los
bienes, le corresponde la finca x o apt x sumando la hijuela del conyugue un total de x.
Después de pagarle al cónyuge se le paga a los hijos divididos en el número de ellos.
Este trabajo de partición es el que se registra
29 de ene. de 18
8. En el acta que expide el notario, declara abierto y radicado el proceso de sucesión,
reconoce a los herederos y asignatarios y ordena el emplazamiento de los acreedores del
causante y ordena oficiar a la DIAN para los efectos del art 844 del estatuto tributario (si
tiene deudas de plazo vencido ante la DIAN, como renta). El abogado después hace todo,
lleva el oficio a la DIAN, y si este responde con paz y salvo, procede la autorización de la
escritura de sucesión.
9. La escritura se protocoliza y se expide copia, las que necesite para llevar la registro
(original siempre se queda en notaria), con ese registro.
Trámite judicial: sabiendo quien es el juez competente, ante el juez y presenta demanda de
sucesión, con los requisitos de forma. Allí relacionamos en la demanda los activos y pasivos de la
sucesión y a ese escrito, acompañamos anexos, ejemplo: defunción, unión marital de hecho,
civil; y se acompaña la calidad de prueba de propietario de causante sobre los bienes, también la
prueba de los pasivos.
El juez hace el estudio de la demanda en su forma, este dicta un auto que puede:
rechazar por falta de competencia
inadmitir por carecer de requisitos de forma
se declara abierto y radicado el proceso de sucesión.
El abogado tiene que gestionar todo, ejemplo: paz y salvo con la DIAN, notificaciones.
Cuando gestione todo, le pide al juez que programe audiencia de inventarios y avalúos, en esta
audiencia hay que llevar una relación de activos y pasivos por escrito, cada bien especificarlo por
su especie, con su respectivo avaluó, el cual puede ser el catastral o comercial; y si estamos
relacionando pasivos, hay que llevar la prueba de los pasivos. Si existieran otros herederos con
otros inventarios, se prestan los escritos para ver si hay diferencias, y puede pasar:
Si hay diferencia en los avalúos, el juez debe nombrar un perito para que los avalué. La
única oportunidad de presentar la diferencia es ese momento, si no va a la diligencia el
abogado no puede controvertir
En cuento a los pasivos, deben ser relacionados y pueden ser objetados en esa diligencia,
sino se objetan, quedan incluidos; si se objetan, tiene que ser en esa diligencia, de no
serlo allí, quedan incluidos. Con solo objetarlo, el pasivo se excluye.
Nota: el avaluó y los pasivos tienen que objetarlos en esa diligencia, no hay que motivarlos.
Debe objetar las partidas (activo) que se crean indebidamente incluidas. También debe
hacerse en esta audiencia, aquí si se tiene que justificar la objeción y probar; si se objeta
el juez suspende la audiencia y cita a otra para practicar pruebas. Cuando defina la
objeción define cuales son los activos y pasivos que compone la masa sucesoral. El auto
que resuelve la objeción es susceptible de recurso de reposición.
Obtenido el paz y salvo de la DIAN, se decreta la partición y adjudicación de los bienes, si son
varios interesados representados por varios abogados, esperan 3 días para ponerse de acuerdo y
lo hagan conjuntamente, si no hay acuerdo, el juez nombra un partidor de la lista de auxiliares
de la justicia que tienen que ser abogado, este hace la partición con base a unas reglas. Hecha la
partición, s ele corre traslado a los interesados por el término de 5 días para que manifiesten si
hay laguna objeción de la partición. Si no hay objeción, el juez la aprueba mediante sentencia.
Esto indica que la sentencia no resuelve nada de fondo, la sentencia, aprueba la partición. Esta
sentencia NO es susceptible de ningún recurso. Pero si hay objeción a la partición, el juez
resuelve la objeción; ese auto si es susceptible de apelación y cuando se resuelve ese auto, ya
dicta sentencia.
Ese proceso hay que protocolizarlo en una notaría, terminado el proceso. El abogado saca copia
de la partición y de la sentencia para entregarle al cliente.
1 de feb. de 18
Características de la aceptación de la asignación:
o irrevocable: significa que si el asignatario acepto, ya sea expresa o tácitamente,
no puede revocar esa aceptación. Cuando es tacita, puede haber confusión de si la
acepto o no, entonces hay que probarlo. Por ejemplo: cuando se cede, no hay
ninguna duda, cuando tiene los bienes de la masa sucesoral, tampoco. Pero si
hubiere duda de ello y la persona falleciere entonces podemos ubicarnos en la
trasmisión, cuando el asignatario no alcanza a ejercer su derecho de opción. Pero si
hubo aceptación tácita y luego se murió y llega el heredero y repudia, ahí no se
puede revocar porque la aceptación fue tacita.
o siempre tiene efectos retroactivos: cuando acepta, acepta desde el momento
que se dio la delación de la herencia, no desde el momento que manifestó su
aceptación. Ejemplo: el proceso de sucesión se terminó y se le adjudico a los
herederos presentes, pero faltaron 2 y luego comparecen, ellos pueden impetrar la
acción de petición de herencia, donde va a demandar la vocación hereditaria de la
sucesión, con esta sentencia declarativa en firme, el heredero solicita que se
rehaga la partición para que s ele adjudiquen bienes. También cuando no ostenta
el título de heredero, pero puede tenerlo, por ejemplo, el hijo extramatrimonial no
reconocido, aquí hay que adelantar el proceso de filiación extramatrimonial con
acumulación de petición de herencia, para los efectos de la vocación sucesoral, aquí
se tienen que pedir las dos cosas.
o Indivisible: no se puede aceptar la asignación en parte y repudiar la otra. Art
1285, en el inc.2 dice que si lo deferido es cuota, esa cuota es la que se tiene que
aceptar en su totalidad. Ejemplo: sucesión testada, existen asignaciones a titulo
singular, es decir, el testador dice que deja x bien a esta persona, el asignatario a
titulo singular solo va a reclamar el total de la cuota que le corresponde. Si se
presenta el acrecimiento (repudio de uno de los herederos), lo que no puede el
asignatario es repudiar lo que le corresponde y aceptar lo que le acrece, tiene que
empezar con lo que le corresponde.
o Pura y simple: La aceptación de la asignación debe ser pura y simple, es decir, sin
condiciones, ni a plazos. Art 1284, no se puede aceptar con condición; cuando ya
acepto, ya vienen la modalidad de aceptación, es decir, pura y simple o con
beneficio de inventario. Ejemplo: a partir de x día.
o Libre: provenga del asignatario y que no tenga vicios en su consentimiento,
además que tenga capacidad para aceptar. Es libre porque proviene de la
manifestación de la voluntad del asignatario, pero esa situación de libertad tiene
que ver con su capacidad y consentimiento:
Capacidad: art 1282, no es capacidad para heredar. Es capacidad de
ejercicio Inc. 1 porque la capacidad se presume, toda persona se presume
capaz a menos que la ley lo declare capaz. Inc2 ¿quiénes no tienen
capacidad? los que no tienen la libre administración de los bienes, es
decir, el incapaz ya sea por la edad o discapacidad absoluta o relativo, el
relativo no tiene libre disposición de sus bienes, a este le nombran un
administrador consejero no curador; al absoluto, para cuidar y representar
un curador, y cuando este absoluto tiene un patrimonio superior a los 500
smlmv hay un administrador especial que es una entidad fiduciaria. Es
decir, estos pueden aceptar la asignación a través de sus representantes.
La incapacidad tiene que estar declarada judicialmente, esto no se
presume.
Consentimiento: Art 1291, habla de la recisión de la aceptación, es decir,
cuando de la de tener efectos la aceptación. ¿Cuándo se resine? fuerza o
dolo: la aceptación se dio bajo fuerza o bajo dolo, pero ¿por qué no error?
Ya que cuando el llamado lo hace la ley o el testamente, no hay forma de
error. La fuerza es llamada el constreñimiento, le obligaron a aceptar, ya
sea física o psicológica; dolo cuando se engaña al asignatario que por
ejemplo beneficiaban más a otro que a él.
5 de feb. de 18
REPUDIO: en el ejercicio del derecho de opción una es la aceptación y otra el repudio. Art 1282,
repudio libre, en el cual hablamos una capacidad y un consentimiento que opera de la misma
manera.
Si hay una asignación título singular condicionada, no tiene que esperar hasta la condición para
que repudie, si la apertura de la asignación, es decir, desde el momento de la delación se puede
repudiar.
Repudiación intempestiva. Inc. 3 art 1283 cuando hay un legitimario en el testamento que no
puede estar desconocido en el testamente, este no puede repudiar autorizándole al testador que
no le asigne la legitima. Es decir, los legitimarios no pueden aceptar que no le asignen la
legitima, si hay legitimarios no le puede desconocer, aunque en vida le haya dicho que lo
desconozca. Ejemplo: Tengo 3 hijos y excluyo a uno, esto no tiene ningún efecto, es deferente si
está incluido y repudia, ahí sí se puede. Antes de la muerte el legitimario no le puedo decir que
le autorizo para que no me incluya.
Nota: Solo hay acrecimiento en sucesión testada, cuando los diferentes asignatarios están con
cuotas en el mismo bien.
Están prohibidas las clausulas captatorias, el acuerdo que hacen dos personas para obligarse a
asignarse un legado entre sí. Ejemplo: yo le asigno un legado a usted si usted me deja uno a mí.
Ya que el testamento no es u contrato, es unilateral, no puede tener cláusulas contractuales
Desconocer a un legitimario conlleva a un vicio de nulidad y se puede anular, pero esto lo tiene
que hacer el legitimario que esta desconocido.
Art 1284. El repudio no puede tener los elementos accidentales de condición y de plazo.
Art 1285. La asignación es la finca, no puedo aceptar la mitad y repudiar la mitad, o pueden ser
varios bienes, por ejemplo, acepto la finca, pero no el carro.
Inc.2 si la casa es para los 3 hay una asignación para cada uno, si puede aceptar la cuota y
repudiar otra que le acrecienta; pero NO puede, repudiar su cuta y aceptar la que le acrecienta;
o repudiar todo.
Si no es de cuotas, o acepta todo o repudia todo, porque está prohibida la repudiación parcial.
Art 1286. Son simultaneas en las cuotas, puede aceptar una y repudiar otra, ahí se puede la
simultaneidad. Nunca en un mismo bien de la asignación por ejemplo porque tiene algún
gravamen, igualmente en cuotas, sino acepta cuando está gravada, no se puede repudiar.
Parte procesal
REQUERIMIENTO PARA ACEPTAR O REPUDIAR: art 1289. Aquí ya hay proceso, no es posible
que si no se llega al proceso de sucesión repudio o acepte. Este requerimiento consiste en que
usted abogado recibe a 2 asignatarios para iniciar el proceso de sucesión, hay otros dos
hermanos pero estos no saben dónde están, los que llegaron tienen que llevar los folios de
registro civil de nacimiento de los demás y el abogado con el registro hay otros herederos,
cítelos, no emplácelos (acreedores). 492 cgp, hay 20 días a partir de que sea citado al proceso
para repudiar o aceptar, y si ese citado antes de que venzan los 20 días y necesitan más tiempo,
se le pueden prorrogar por 20 días más si hay justa causa. Si no manifiesta en ese tiempo, opera
una presunción de repudio tácito, pero si es una presunción ¿cómo se puede desvirtuar? Art
1290.
Ese requerimiento lo hace el juez, cuando el abogado le pregunta a los herederos si hay otro. Si
los otros herederos lo quieren esconder, uno como abogado no puede llevar esa sucesión. Si no
están seguros hay que decir en la demanda que se desconoce la existencia de otros herederos
con igual o mejor derecho. Y si no saben dónde se localiza, pero si los hay, hay que emplazarlos
a quien se desconoce su domicilio y si no comparece, hay que asignarle un curador ad litem y si
comparece, ese heredero tiene que demostrar su calidad como heredero.
Si no fue citado al proceso, si fue desconocido, tiene la acción de petición de herencia; esto no
pasa cuando fue citado y no compareció
6 de feb. de 18
Art. 1293. Capacidad de repudio. Nos da unas pautas para la incapacidad de repudio.
Si va a repudiar, pero no tiene la libre administración de los bienes, no solo tiene que
hacerlo a traes de su representante, sino que para repudiar se necesita autorización
judicial.
Art 1294. Consentimiento. los mismos vicios, ¿cómo se rescinde el repudio? Cuando se
demuestre que hubo vicios en el consentimiento, ya sea fuerza o dolo. Si no hay ninguno
de esos vicios y el asignatario repudia solo con la motivación de no pagarle a sus
acreedores, el acreedor le puede pedir al juez que lo ubique en el lugar del asignatario y
que le entregue la cuota que le correspondía al acreedor para el pago de su crédito.
Ejemplo: el acreedor del asignatario, NO del causante, este sabe que no tiene bienes pero
que va a recibir, y este conoce y sabe que repudio entonces le solicita al juez que lo tenga
como interesado en la sucesión y le paga hasta concurrencia de su crédito. No se rescinde
el repudio, niño por vicios del consentimiento.
Inc. 2 el legatario (asignatario a titulo singular, es decir, hay testamento) que hayan sustraído
bienes de la sucesión, no pueden repudiar. Igualmente, no pierde la calidad, pero si el derecho
sobre el bien sustraído. El bien sustraído o tendrá que devolver por el doble del valor.
8 de feb. de 18
Modalidades de la aceptación:
o Pura y simple: cuando el asignatario manifiesta su voluntad de cubrir con su propio
patrimonio todas las deudas de su antecesor, aquí no hay inventario. Pague en lo que me
corresponde, si la deuda es de 500’ y hay 5 herederos, yo pago 100’; se trasmite a los
asignatarios que la aceptan y si es pura y simple es al valor de la deuda independiente del
valor del activo que reciban. Las deudas se trasmiten a sus herederos, a menos que se
tengan un seguro que respalde los gastos que salden. El asignatario: recibirá el activo,
recibirá el pasivo y pagara as deudas con su propio patrimonio. En este caso desfavorece
al acreedor del mismo asignatario, porque la prenda general se ve comprometida con
otros acreedores.
o Con beneficio de inventario: Art 1304. Es el beneficio que tiene el asignatario de
inventariar lo que recibe para efectos de atender las obligaciones del causante limitadas
al valor que tiene el activo recibido. El causante dejo una casa que cuesta 300’ y dejo un
pasivo de 200’. Cada derecho, si son 5 herederos, cada heredero pagara en deuda hasta
el 20% que le correspondió, no hay solidaridad sobre el 100%. Pero si la deuda era de 300
y el bien de 200, el acreedor pierde los 100’ si lo hacen con beneficio de inventario, este
corre el riesgo, ya que allí el patrimonio del asignatario no se incluye ene l beneficio de
inventario. Si se acepta con beneficio de inventario, ese acreedor del asignatario tiene su
propia prenda, el perjudicado acá es el acreedor del causante.
¿qué sucede si son varios herederos y solo 1 acepta con beneficio de inventario y los
demás pura y simple? Art 1305. Si al menos uno opta con beneficio de inventario, todos
los demás herederos quedaran con esta modalidad. Pero si no se dijo bajo qué modo se
aceptaba la asignación, ¿bajo qué modalidad se impone? Si ninguno de los herederos
expresa, Art 488 CGP, en caso de que guarde silencia se entiende con beneficio de
inventario, ya que el heredero no debe asumir las deudas del causante.
12 de feb. de 18
Obligatoriedad del beneficio de inventario: el legislador nos trae casos en los que es
obligatorio:
El heredero es del fisco nacional, quinto orden hereditario no puede aceptar de manera
pura y simple. Cuando el heredero es el estado, no puede aceptar para y simple.
Cuando el asignatario no tiene la capacidad de aceptar por sí mismo, siempre será con
beneficio de inventario. El consentimiento es del asignatario que lo expresa su
representante. Art 1307 inc. 1 y 2
Herederos fiduciarios, Art 1308.
BENEFICIO DE SEPARACION: art 1435 y sig. Esta creado para los acreedores del causante,
quien tiene la facultad de solicitar la separación de los bienes de la masa sucesoral respecto a
los bienes del heredero, con el fin que su acreencia le sea satisfecha únicamente con los bienes
del causante. ¿quién tiene el beneficio de separación? El acreedor del causante, ya que este
conoce el patrimonio del deudor.
Requisitos:
1. La acreencia haya sido aceptada por los herederos
2. Que sea una obligación clara y expresa, es decir que estén determinadas; aunque no sean
exigibles al momento de la muerte del deudor, es decir que no ha vencido el plazo. Lo
importante es que sea una obligación adquirida por el causante.
3. Que no haya prescrito el crédito. ¿cuándo y cómo prescribe un crédito? Si la obligación
consta en un tv, a partir del vencimiento del tv tiene 3 años para que el acreedor ejerza la
acción, con ese pagare no se puede ejercer la acción, como paso el plazo se convierte en
una obligación natural, si el deudor quiere pagarlo lo hace, lo que extingue es la acción
para exigir el pago. Art 1437, si no ha prescrito el crédito puede pedir beneficio de
separación, ¿cuándo prescribe el crédito? En donde este contenido el crédito, no haya
prescrito; si está contenido en un tv, prescribe cunado prescribe la acción del tv, por el
beneficio de separación.
13 de feb. de 18
Oportunidad procesal para solicitar el beneficio de separación:
Hay un primer momento procesal que se llama diligencia de inventarios y avalúos, este primer
momento es un proceso de sucesión judicial, no notarial ya que el notario no tramita solicitudes
diferentes a la sucesión como tal. En esta diligencia se hace una relación de activos, avalúos y
pasivos; en este momento es que se presenta el acreedor.
¿qué hace el acreedor? Llega con la prueba de su acreencia, en la audiencia cuando el acreedor
presenta la prueba el juez le da la palabra a los herederos. A través del abogado, frente a la
acreencia presentada, pueden para dos cosas:
Al menos uno no acepte el crédito, si es así el juez ordena excluir ese crédito del pasivo
sucesoral; en este evento el acreedor lo puede cobrar en un proceso aparte.
Se acepta el crédito, ese acreedor ya tiene facultad en ese proceso para el beneficio de
separación.
Si el juez concede el beneficio de separación, este auto se puede registrar para bienes sometidos
a registro; se registran para efectos de publicidad y oponibilidad.
HERENCIA YACENTE
El derecho sucesoral por RG no prescribe, sin embargo, existen plazos para que el asignatario
ejerza su derecho de opción. El asignatario que va a ser uso de la aceptación, es llamado por la
ley o por el testamento desde la apertura de la sucesión, es decir a partir de ese momento
debería presentarse, pero como no hay un término de prescripción, lo puede hacer en cualquier
memento, a menos que haya una posesión material de los bienes hereditarios. Si queda algún
bien, queda a disposición del ICBF
14 de feb. de 18
El acreedor no es el único que tiene la titularidad de la herencia yacente, hasta el conyugue o el
mismo heredero tienen esa facultad.
Art 1297 CC. Lo que quiere decir la norma es no antes de los 15 días siguientes, pero si pasados
esos 15 si se podrá iniciar la herencia yacente. ¿quién se presenta? El que tiene interés en ello,
comúnmente el acreedor, aunque no es el único, el interesado a través de una demanda de
declaratoria de yacente, le dice al juez que declaré yacente la herencia; esa demanda
presentada los 15 días, puede admitir, inadmite o rechazar y el juez dice que declara yacente. La
herencia y nombra a un administrador Art 116 ley 1306/09 en concordancia con el 482- 485 CGP.
Art 116 ley 1306, nombrar un administrador. Las guardas (curador) es la institución jurídica para
representar a los incapaces. Hay 3 casos:
Curador testamentario: en la muerte de los padres designa un administrador
Curador legitimo: el curador que se le nombra al incapaz de los parientes más cercanos
Guarda dativo: el juez nombra a una persona que tenga solvencia moral, familiar. Este
será el guarda administrador de la herencia yacente, ya que lo nombra el juez.
Al administrador se nombra para que administre y liquide, las gastos del proceso y los gastos del
acreedor. Esto no se debe confundir con la participación y adjudicación, ya que pesimamente
acá no hay herederos. Ya liquidado, le corresponde a cada acreedor su pago, si algo queda, el
administrador se dice al juez quedaron x bienes, y esto queda a disposición del ICBF a través del
consejo superior de la judicatura.
Efectos prácticos: pagarle al interesado, el que acredita que se le debe. Vemos cuando el
heredero dice que no va a recoger la herencia para que el acreedor no le cobre, el acreedor lo
hace.
Art 1297. Dice que “…el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o
dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello…” ¿para que un heredero pedira la
yacencia de la herencia a diferencia de pedir la herencia? Es decir, no me entregue los bienes
sino que liquide los gastos, ¿a razon de que pasa esto?
15 de feb. de 18
Art 483 #4 CGP como se hace efectiva la yacencia de la herencia: pasados 2 años de la
apertura de la sucesión, el juez procederá ordenar el remate de los bienes de la sucesión para el
pago de las acreencias y pasivos.
Muerte – 15 días—a partir de ahí se puede iniciar la yacencia de la herencia, habiéndose iniciado,
el juez debe tener en cuenta que transcurrido 2 años desde la muerte para el decretar el remate,
no puede ser antes de 2 años después de la muerte. En síntesis, cuando se inicia el trámite de la
herencia yacente, hay que agotar etapas, cumplir con requisitos procesales y el fin de la
herencia es el remate, pero si hubo buena celeridad, hay que esperar 2 años.
VACANCIA DE LA HERENCIA
Herencia no recogida en un lapso de 10 años, cuando hayan pasado 10 años se podrá solicitar la
vacancia de la herencia con los mismos fines de la herencia yacente y con ello se dará aplicación
a la misma norma procesal de la herencia yacente. Declare vacante la herencia para que con los
bienes de la sucesión se le paguen a estos interesados.
Estos no tienen efectos prácticos, ya que generalmente las acreencias constan en títulos valores,
y estas prescriben los acreedores no van a dejar pasar 10 años para solicitarla.
Art 485 CGP, si hay una solicitud de vacancia, la solicito el interesado, nombra un administrador
de la herencia, liquide los gastos, y se paga en el remate, aquí en el remate ya no se esperan 2
años. Con el producto de remate paga y si queda e envía al ICBF para que inicie el proceso de
sucesión.
PRESCRIPCIÓN
cuando existe una posición material de los bienes hereditarios, existen dos clases de posesión en
la herencia:
Posesión legal: todos los asignatarios, que es llamado por la ley o testamento, a partir de
la apertura.
Posesión material: art 762 cc, poseedor con corpus o animus de todos o parte de los
bienes de una sucesión. Si cumple con el tiempo, puede acudir al proceso de pertenencia
con el fin adquirir la propiedad por el modo de prescripción adquisitiva de unos bienes de
la sucesión; no por el modo de sucesión.
No puedes alegar la posición de heredero si tienes posesión material, el justo título no puede
ser la posición de heredero. La prescripción en las herencias será la de la prescripción
extraordinaria (no ordinaria), no hay un justo título.
A diferencia de la herencia yacente o vacante operara cuando hay un poseedor material, que
demuestre el tiempo y que sea extraordinaria.
19 de feb. de 18
DERECHO DE TRASMISION.
Art 1014, es una figura diferente. La representación, aquí no se habla de premuerto. El heredero,
o legatario que fallece sin haber ejercido el derecho de opción lo trasmite, lo trasmite el
trasmisor.
Requisitos:
Tiene que haberse dado la muerte de dos personas de manera sucesiva y este segundo falleció
sin haber ejercido del derecho de opción, trasmite el ejercicio del derecho de opción al
trasmitido- el trasmitido acepta la asignación en la sucesión del trasmisor (no la puede repudiar)
y cuando la acepte, va. La sucesión del transmitente. No lo representa, ejerce el derecho de
opción por él, pero pueden coexistir la trasmisión con la representación.
Elementos de la trasmisión:
Hayan 2 causantes (muertos) identificados como transmitente y trasmisor.
Que esas dos muertes sean sucesivas, primero trasmitente y luego trasmisor.
El trasmitido acepte la asignación del trasmisor (no la puede repudiar) y para ello se le
exige al trasmitido que inicie el proceso de sucesión aceptando la misma. No opera la
aceptación tacita
Puede suceder que hayan tantos individuos como trasmitidos y varios repudian, bastan
con que 1 acepte acrece para los que aceptaron, siempre tiene que haber una aceptación
del trasmisor entonces puede aceptar o repudiar la del trasmitente.
el trasmisor no haya ejercido el derecho de opción de ninguna manera. La fuente de la
trasmisión se da porque el trasmisor trasmite el ejercicio del derecho de opción porque no
lo ejerció.
El trasmisor no le haya prescrito el derecho sucesoral, es decir, como una posesión
material y adquirió por prescripción, no tiene el derecho.
El trasmitido sea capaz (no capacidad de ejercicio ni goce) de suceder y que además sea
digno de suceder, la indignidad solo se da cuando se ha incurrido en determinadas causas
y requiere sentencia judicial. Ejemplo: los que no tienen personalidad como consorcio, E/C.
Ejemplo: Ana (trasmitente) otorga un testamento y le deja una asgnacion a juan y este a su vez
deja otro testamnete y le asigna a maria y a alicia. Murio Ana, juan sin ejercer el derecho de
opcion, fallece, este es el trasmisor y Maria y Alicia son las asignatarias en la sucesion de juan y
puede ser que una de las dos repudie y la otra acepta la asignacion en la sucesion de juan. Si al
menos una acepta opera la trasmision con ella, entonces aceta la asignacion de juan y ejerce el
derecho de opcion de juan en el de Ana.
20 de feb. de 18
Como opera la indignidad en la trasmision: el art 1034 nos regula esta situacion, nos dice
que cuando el trasmisor ha sido declarado indigno, ese vicio se presenta en el trasmitido, es
decir, se trasmite el vicio de la indignidad. Si el trasmisor esta en causal de indignidad, el
trasmitido tambien lo estara.
¿qué es la indigidad? Es una sancion para el asignatario que ha incurrido en unas causales
taxativas pero que siempre requiere sentencia judicial. Art 1025
Aca nos plantean que el trasmisor incurrio en causal, todavia no hay sentencia, ese trasmitido va
a soportar la misma indignidad del trasmisor, pero todavia no ha sido declarado, falta la
sentecia. Pero si no se obtiene esa sentencia pasados 10 años, entonces se sanea el vicio.
El art 1034 lo concordamos con el art 1032, que es el saneamiento de la indignidad, “La
indignidad se purga en diez años de posesión de la herencia o legado.” Habla de posesion, ¿aca
se refiere a la posesion legal?. Ejemplo: A otrogo un tetsamento en 1998 y dice que va a dejar la
herencia a B y C, en el año 2000 tuvo un hijo y en el año 2003 fallecio A. El hijo no sabe que hay
testamento, y no sabe que B y C son herederos, en el año 2015 A se entera que hay un
testamento (12 años despues), el art 1025 #5 habla de las causales de indignidad, es decir B y C
ocultaron el testamento.
El probelma es ¿a partir de cuando se cuentan los 10 años? es apartir del momento que la
persona se entera que existe causal de indignidad,
¿si es posesion material o legal? El articulo lo concuerda con el 778 que habla de posesion
material
El trasmitido, recibe con indignidad, pero si en esos 10 años no ha sido declarada, purgo la
indignidad. Si es declarada, no se purga. La indignidad puede ser declarada despues del proceso
de sucesion, ahí tiene que devolver.
21 de feb. de 18
Esa porcion marital y/o conyugal se puede trasimitir cuando el conyuge no ha ejercido el derecho
de opcion, se trasmite el derecho de opcion, el trasmisor es el conyuge, el trasmitido es el
heredero que ejerce el derecho de opcion, aceptando o repudiando la porcion.
¿podra darse la porcion conyugal y marital simultamneamnete? Si, una persona puede terner
matrimnio vigente y UMH, el conyuge y compañero permanente podran optar ambos por
porcion, ya que estos constituyen efectos personales del matrimnio, no patrimoniales. Como la
porcion conyugal equivale a la legitima, pero como hay 2, esa legitima se divide enre dos porque
tambien hay marital.
DERECHO DE HERENCIA.
Hay que partir siempre que hay un causante, lo que hay en vida es la posibilidad de distribuir los
bienes. Dada la muerte de una persona que tenia bienes y fallece sin haberlo trasnferido, esos
bienes se trasmiten por causa de muerte.
Art 665 inc. 2 CC. Es un derecho real, es el derecho que tiene una persona sobre una cosa, es un
derecho real incorporal, ya que se tiene en una expectativa de derecho sobre bienes que no han
sido adjudicados y por ello a la vez constituye una cosa universal de derecho, que es aquella que
esta conformada por uno o varios bienes osbre los cuales hay expectativa de derecho.
Nota: Es incoporal porque es una masa de bienes que no tiene un adjudicatario, no tiene un
determinado propietario
Ejemplo: sergio fallece, deja 3 herederos y varios bienes, ellos dicen que esos 3 bienes son de
nosotros, esos herederos no podran decir que esos bienes son de ellos, esa finca sigue siendo de
sergio, pero tienen una expectativa sobre ellos, cuando s ele adjudica, ya deja de ser una
universalidad de derecho sino que ya estamos en una sigularidad. Cuando no s eha terminado el
proeso de sucesion, los bienes siguen estando en cabeza del titular (sergio), esos bienes hae¡cen
parte de una herencia, pero cuando se adjudicaron los herederos adquieren:
o modo: sucesion por causa de muerte
o titulo: ley o testamento.
Derecho de herencia. Es incorporal, estamos frente a una expectativa de derecho que por lo
tanto se concreta en una universalidad de derecho que conlleva a un derecho real.
Según el art 762 la posesión requiere del corpus elemento material que es la aprehensión de la
cosa por si mismo o por otra persona, para si mismo. Esa posesión puede conllevar a la
prescripción adquisitiva de dominio. El poseedor de una herencia no adquiere por sucesión sino
por prescripción adquisitiva como poseedor material o sea que el modo para adquirir es de
prescripción siempre y cuando cumpla con lo requisitos posesión por corpus y ánimo y el tiempo
que es segundo presupuesto de la prescripción adquisitiva. El heredero que se convierte en
poseedor debe alegar solo una de las dos calidades para adquirir los bienes. Si no tiene la
calidad de un heredero estamos frente a un tercero que tienen los bienes y como lo herederos
no reclaman la herencia lo que hace que el tercero usucupe y adquirir por prescripción.
Nota: El poseedor legal es el heredero, poseedor material no es el heredero, puede ser cualquier
persona, pero no con calidad de heredero.
Cesión de los derechos de herencia. Art 1967, para ceder la herencia solo lo puede hacer el
heredero o legatario y solo cuando se haya dado la delación de la misma en ese heredero o en el
legatario, esto es muerte o cumplimiento de la condición que exista.
El cedente es un heredero y el cesionario quien la adquiere es un tercero así sea otro heredero,
la cesión conlleva al modo de la tradición.
Los derechos de herencia se adquiere por el modo de la sucesión por causa de muerte propio del
heredero, pero cuando hablamos que el cesionario adquiere por tradición no adquiere un
derecho de herencia porque el tercero no es heredero y siendo heredero no adquiere por
sucesión. El cesionario recibe la expectativa de lo que le pueden dar al heredero, en principio el
cesionario adquiere por tradición y luego se va al proceso natural que es el verdadero modo y es
la sucesión por causa de muerte, se ceden, se compran es los derechos que le pueda
corresponder en la masa sucesoral en todo en parte, no el bien o bienes. En caso de no
adjudicarle al cesionario se genera un conflicto, porque puede que al cedente no le adjudiquen lo
que pensaba, en esto es que hay que asesorar al cesionario porque lo que se vende es el
derecho.
27 de feb. de 18
Cesion de derechos hereditarios cuando el asignatario es menor o incapaz: ¿es posible
ceder derechos hereditarios que le corresponden a un incapaz? El art 93 de la ley 1306/09
dispone que el curador o representante del incapaz debe obtener una licencia para la cesion de
esos derechos a cualquier titulo (compravente, permuta o doacion) pero si se trata de bienes
inmubles, estos son adminisrados por los padres, pero no pueden ser enajenados por ellos, es
necesario licencia judicial, ahora el decreto antitramites le da la facultad igualmente a los
notarios; estos son competetes para conocer la solicitud de licencia para enajenar bienes
inmubeles del incapaz. Cuando se trata de ceder el derecho de herencia, aplica la misma
disposicion. Una cosa es el bien del menor y otra cosa es el derecho de herencia que se tenga
sobre un bien.
Art 1021, toda persona juridica tiene capacidad de suceder, tiene que haberse constituido
como persona juridica. Aquí estamos en una sucesion testada, porque generalmente no
estan en un orden sucesoral, excepción: ICBF.
Art 1020. Quienes no pueden suceder porque siendo un conjunto de personas no tienen
capacidad juridica (personeria juridica). Son incapaces:
o Las cofradias, son grupos de personas que profesan una religion y lo hacen por
grupos ejemplo: conventos.
o Gremios, una cosa que esten asociados por un sindicato (si pj), el gremio es un
grupo de personas como abogados
o Establecimiento de comercio: cuando un apersona trabaja y se termina su contrato,
la persona no puede demandar al E/C.
o Uniones temporales y Consorcios
Aquí nos trae otro sujeto con incapacidad para suceder y es el notario que autoriza el
testamneto, frente ese testamento tiene incapacidad para suceder, ademas su conyuge o
compañero permanente debe extenderse, los parientes del notario y ademas los
dependientes del notario, los subalternos (amanuenses); y tambien cobijara al notario
encargado que estuve en la notaria en ese momento que autorizo el testamneto, este no
podra ser legatario.
Tambien hay incapacidad en los testigos del testamento solmene, tampoco puede ser
asignatarios, quien fue testigo en el mismo. En la lectura del testamento abierto, lo deben
acompañar 3 testigos capaces que no deben tener ninguna relacion de parentesco ni
subordinacion con el testador.
No pueden suceder: art 1020, 1019, 1022, en ellos existe una incapcidad relativa para
suceder, relativa porque ellos si tienen capacidad para suceder pero no a ese testador,
porque pudo haber sido influenciado por esas personas. ¿1020? por ejemplo el
establecimiento puede convertirse en una sociedad, fundacion, es decir, es relativo
porque se puede convertir, que no pasen de esos 10 años.
Que pasa con los derechos de herencia del nasciturus (capacidad para suceder), ejemplo
tiene 7 semanas y fallece el padre biologico. No es persona pero si tiene capacidad para
suceder, existe un curador del hijo postimo, le nombra un curador para que protejan los
derechos de herencia de esa criatura, hasta que nazca, si nace, ya tiene existencia legal,
se le entrega; pero, ¿si no nace? Nunca los recibe, porque no se le pueden entregar y van
a sumarse a los demas herederos. La existencia de esa perosna que es natural le da
derecho de herencia, pero se le entrega cuando nazca, porque en principio s elo esta
cuidadno el curador ventris.
Ademas de tener capacidad para suceder debe ejercitar ese derecho, ejercer el derecho
de opcion es actuar, es decir aceptar o repudiar; porque este nunca se hara de oficio. Con
la capacidad, se ejerce el derecho de opcion.
Ese asigantario que tenia la incapacidad, puede recibir pero el acto es anulable, si puede
recibir porque no estamos hablando de inexistencia, aquí tiene que haber un interesado
que ataque o alegue el acto, para que la nulidad se declare. Demostarndo la exitencia de
los hechos constitutivo de la nulidad, el juez la declararara. ¿Qué tipo de nulidad genera
esa irregularidad? Si la nulidad es absoluta o relativa
Puede pasar que esa disposcion testamentaria sea para un incapaz pero sea disfrazada o
por interpueta persona. Ejemplo: en el testador dice que le debe un dinero al sacerdote y
se lo tiene que pagar, o se la asigna a ora persona que se la va a dar al sacerdote. ¿cómo
se saneria? No hay forma, esa nulidad es absoluta.
1 de mar. de 18
Art 1023. La nulidad en la incapacidad para suceder.
Cuando hablamos de nulidad del acto, lo actos anulables surten efectos hasta que se
declara la nulidad RG. Acá estamos hablando de un testamento que hizo una asignación a
aun incapaz para suceder, es decir que está en causal de nulidad total o parcialmente.
Art 1023. No obstante, aunque el acto sea simulado se presentara proceso declarativo de
la nulidad del acto. Si se demanda parcialmente solo será la cláusula que vicia el acto.
Art 1035. Deudores del causante. Ej: el incapaz para suceder recibió, tiene allí una
aparente legitimación en la causa por activa, yo soy el asignatario y se me trasmite como
heredero la herencia, como soy el adjudicatario soy el acreedor, el asignatario acude a un
proceso ejecutivo, demanda al deudor que ya le debe y le dice al juez que ejecute al
deudor que pague, y el deudor tiene conocimiento de que el asignatario es incapaz para
suceder propone entonces la excepción de incapaz para suceder, falta de legitimación en
la causa por activa, lo que dice este artículo es que esta excepción no vale porque no hay
sentencia de declaratoria del nulidad. El artículo nos lleva a la RG que los actos si surgen
efecto mientras no haya declaración. ¿Quién debe demandar la pretensión de nulidad del
acto testamentario en esta situaciones? Los herederos que están afectados con esa
asignación y están legitimados en la causal, ¿ el deudor puede demandar la nulidad?- No,
no tiene facultad para ello. Diferente seria si fuera el acreedor quien tienen la posibilidad
de empezar el proceso de sucesión ( herencia yacente).
La sentencia judicial debe ser demandado por el heredero y frente al 1024 que nos dice.
5 de mar. de 18
El efecto principal de la incapacidad es que no hay titularidad en la accion, porque es
incapaz. La incapaz que se da en dos clases, la absoluta y relativa (relacion del cargo por
el testador), en cualquiera de los dos casos, le excluye a la persona ser titular. Si recibe
hay que adelnatar un proceso de nulidad
DIGNIDAD PARA SUCEDER: carencia de merito, una sancion de tipo civil y de carácter
privado, generlamente es para quien cometa conductas irregulares en contra del
causante, sin embargo la indignidad siempre tiene que ser declarada judicalmente.
Art 1031. Tiene que ser delcrada judcilamnete y debe restituir, ya que el indigno si es
titular de la asignacion, si recibe, por ello debe restituir. Aquí hay una diferenica con la
incapacidad, ya que el incapaz no es titular y no debido recibir, el indigno si recibe y
despues que este en firme la sentecia judical de indignidad, restituye.
En el seheredamiento encontramos que proviene del testador y este tiene que constar en
un testamento, asi se haya incurrido la cusal, si no hay un testamento que lo desherede,
no hay sentencia judcial para desheredarlo; es decir, que el heredero o asignatario
tambien recibe, excepto que esta deseheredado expresamente del testamento. Una
persona podria estar en una causal de desheredamiento, pero si no esta en el testamneto,
recibe indefinidamnete, porque no hay lugar a sentencia.
El que esta en cuaasl de indignidad recibe hasta que haya sentencia judicial que lo declare
indigno; a diferencia de cuasal de desheredamiento recibe por no estar desheredado
expresamente.
Como estamos diciendo que la indignidad se convierte en una sancion civil de carácter
privado, hay forma de saneamiento.
Es tacito ya que no tiene que expresarlo en el testmaneto, aun sin concocer que se
presento el hecho constitutivo de la causal.
2. Purga de la indignidad: Purga quiere decir que se sanea la indignidad. Que tipo de
posesion, ¿legal o material?. Ejemplo: A otrogo un tetsamento en 1998 y dice que va a
dejar la herencia a B y C, en el año 2000 tuvo un hijo (heredero universal) y en el año
2003 fallecio A. El hijo no sabe que hay testamento, y no sabe que B y C son
herederos, en el año 2015 A se entera que hay un testamento (12 años despues), el art
1025 #5 habla de las causales de indignidad, es decir B y C ocultaron el testamento.
ARTICULO 1025. <INDIGNIDAD SUCESORAL>. Son indignos de suceder al difunto como heredero o
legatarios: 5o.) El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose
dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.
Si hablamos de la posesion legal, este heredero no podria alegar la indignida porque ya
se purgo; si vamos a la posesion material, nadie la tiene porque simplemente es
heredero. Entonces, ¿cuándo purgo? Los 10 años deben contrase a partir de que se
tuvo conocimeinto del hecho constitutivo de la causal; es decir, no es posesion legal,
pero no se esta hablandode posesion material necesariamnete, desde la cusal mimsa
es un hecho objetivo que hubo un oculatamneto, el demandante tiene que demostar
que no sabia, y el demnadado tiene que demostarr que el demandante si sabia.
6 de mar. de 18
ARTICULO 1025. <INDIGNIDAD SUCESORAL>. Son indignos de suceder al difunto como heredero o
legatarios:
1o.) El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen
por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.
2o.) <Palabra tachada INEXEQUIBLE> El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes
de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.
3o.) El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la
persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.
4o.) El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar.
5o.) El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el
mero hecho de la detención u ocultación.
Son indignos pero no de pleno derechos, estos tienen que ser delcrados indignos.
12 e mar. de 18
8. Indignidad por Rechazo del Cargo de Guardador o Albacea.
Art 1028.
Las guardas están dadas a través de tres formas que son:
a- Guardas testamentarias: cuando el representante {padre o madre} dice que a
su muerte seguirá representando a X menor tal persona, lo dice en su
testamento. A falta de esta
b- Guarda Legitimo: Se atiende con base en la prelación de parientes, {legítimos
es parientes cercanos} Ej: se le pide al juez que nombre a su abuelo o abuela
como guarda. A falta de estas dos
c- Guarda Dativo: No hay parientes cercanos por lo cual se le solicita al juez un
guarda dativo.
13 de mar. de 18
EFECTOS DE LA INDGNIDAD: se concreta en la obligacion del indigno en restituir los
bienes recibdos por herencia o legado con sus accesiones y frutos, ese efecto juridico esta
obligado el indigno cuando exista sentencia de indignidad en firme y esa sentencia
(proceso) tuvo que ser de una peticion de el, es decir, el legitiado en la cuasa como el
heredero y el acreedor del causante.
Proceso de indignidad:
20 de mar. de 18
VOCACION SUCESORAL: actitud de una persona para ser destinatario de una herencia o
legado, llamado destinatario. Es decir que la vocacion sucesoral la tiene el asignatario que
demuestre serlo, ¿cómo se dmeuters ala calidad?
Intestada
El heredero a titulo universal (intestada) lo llamo la ley, aquí estamos en ordenes hereditarios,
hay que demostrar el vinculo que tiene con el causante:
Primer orden:
o Hijo matrimonial: folio de registro civil de nacimiento, dice que tiene existencia legal
y que es hijo de X, si el causante era casado tambien hay que aportar elregistro de
nacimiento para que sepa que calidad de hijo es, ya sea matrimoniales o
extramatrimoniales.
o Hijo extramatrimnial el folio de registro civil que es extramatrimonial y que es
reconocido por su padre que estara al reverso del folio.
o Hijo extramatrimnial no reconocido: es necesario adelantar proceso declarativo de
filiacion extramatrionial con acumulacion de peticion de herencia. La prescripcion se
suspendera con la notificacion del auto admisorio a todos los demandados. No todo
el que tenga vinculo juridico tiene vocacion sucesoral, ya que se hizo depsues de los
2 años de la muerte del causante, tambien el que es indigno. El incapaz no recibe,
este no tiene vinculo.
o Hijo adoptivo: se tiene que acreditar con el folio del registro civil de nacimiento con
base a la sentencia, la adopcion no se presume, se necesita snetencia en firme. Si
no es asignatario no tiene vocacion sucesoral.
Segundo orden: si se trata de secesión de hijo, se tiene que demostrar que el hijo nació,
murió y que era su padre con el registro de defunción.
Tercer orden: el hermano tiene que demostrar la calidad, hay 2 clases de hermanos:
simple conjunción y sobre conjunción y es necesario probar que hermano es; en esto hay
una diferencia con base a los alimentos. Se acredita que viene del mismo tronco, con folio
de registro civil de nacimiento donde consta que es hijo de “A” y “B” al igual que el
causante.
Cuarto orden: hay que acreditar que son sobrinos y que son hijos de los hermanos del
causante
Quinto orden: el estado no lo tiene que acreditar, el ICBF lo solicita a falta de los demás
herederos.
Son anexos de la demanda, por eso hay que demostrar que es una persona con vocación
sucesoral ya que esta en estos órdenes.
Testada
El llamado lo hace el testamento, para demostrar la vocación hay que llevar el testamento y la
existencia legal del asignatario, con el folio del registro civil de nacimiento del legatario. El
testamento no puede tener una indeterminación del asignatario, ejemplo: todos los bienes a
cualquier persona.
Cuando en el testamento el causante se refiere a una persona indeterminada como lo es “le dejo
mi legado a la persona que lo necesite, a la virgen del Carmen, etc.” o a su alma o a los santos
se entenderá que se lo deja a un establecimiento de beneficencia pública, pero solo en los casos
regulados en el art 1113. Aplicando a lo anterior lo siguiente.
Si por ejemplo lo deja a un lugar que cuide de los ancianos, como hay una especie de
determinación entonces será el alcalde del domicilio del testador quien diga cuál es esa
asociación que exista en esa municipalidad para atender la voluntad del testador, por lo tanto si
existieran varios se le entregara a la asociación que este más cercana al domicilio del causante,
si solo hay una se le dará a esa.
Cuando la persona dice en su testamento que el legado se lo deja a los pobres se le dejara al
establecimiento de beneficencia que se dedique a cuidar a los pobres, pero tiene que tener
personería jurídica. Teniendo que identificar a cada pobre para que se cumpla la función del
alcalde que asigno la entidad, de que efectivamente reciban esa asignación. El alcalde tiene que
verificar la existencia de esa entidad porque no puede a su arbitrio decidir quién es pobre y
quién no, además estos deben estar agrupados en dicha entidad y si no lo están porque no hay
una entidad cercada se debe hacer un censo. Excepto cuando el causante excluye o prohíbe la
entrega a determinada entidad y cuando el causante lo haya dejado a determinada parte de la
comunidad que no hace parte de una institución, o haya manifestado su voluntad de dejarlo a los
pobres de determinado lugar, en donde no exista establecimiento público de beneficencia o
caridad. Ej. Les dejo mi legado a los pobres del barrio Santa Ana pero no los de la fundación tal,
cuando les dejo mi legado a los pobres del barrio Santa Ana pero estos no están agrupados en
una entidad.
Para el momento del testamento tiene que estar constituida la entidad o al menos al momento
de la muerte, pero no puede ser creada luego para que se le asigne dicho testamento.
La asignación a animales se entenderá por no escrita porque las asignaciones solo son para
personas naturales o jurídicas.
El que tiene una condición suspensiva es asignatario pero no tiene vocación sucesoral, hasta que
no cumpla la condición. Art 1115
22 de mar. de 18
En la intestada el asignatario está determinado, resulta complejo en la testada. RG inc.1
ARTICULO 1113. <ASIGNATARIOS TESTAMENTARIOS>. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona
cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del
testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita.
Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas
personas.
Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se darán al establecimiento de
beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad o residencia del testador.
Lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un
establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la disposición del inciso anterior.
Lo que en general se dejare a los pobres, sin determinar el modo de distribuirlo, se aplicará al establecimiento público
de beneficencia o caridad que exista en el lugar del domicilio del testador, si en dicho lugar hubiere tal
establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento público de beneficencia o caridad más inmediato a
dicho domicilio, salvo los casos siguientes:
1o.) Cuando el testador lo prohiba expresamente.
2o.) Cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres de determinado lugar, en donde no exista
establecimiento público de beneficencia o caridad.
El art 1115. Dice que si la destinación del legado es para los pobres, ¿cómo hay certeza de que si
les llegara? Acá no estamos hablando de los ancianos, de los menores en una institución. Acá los
agraciados son los pobres los cuales son identificados, el alcalde junto con el personero deberá
hacer la verificación.
Hay que levantar un acta se envía al juez de conocimiento de la sucesión para que haga parte de
la diligencia de inventarios y avalúos.
ARTICULO 1115. <ASIGNACIONES A POBRES>. Lo que conforme al artículo 1113 deba ser repartido entre los
pobres de determinado lugar, lo será a presencia del alcalde y personero municipal del distrito.
Del repartimiento que se haga en observancia de lo dispuesto en el artículo que antecede, se entenderá una diligencia
expresiva de la fecha en que se hace el repartimiento, de la cantidad repartida, y de los nombres y apellidos de los
agraciados. Esta diligencia, que será suscrita por los funcionarios que hayan intervenido en la distribución, por los
albaceas, herederos y legatarios distribuidores, y por aquéllos de los agraciados que supieren firmar, se agregará a los
inventarios, sin cuyo requisito no serán estos aprobados por el juez.
Art 1116. Errores del asignatario: si hay error en el nombre, o en la calidad de la persona, no
invalida la asignación, siempre y cuando haya certeza acerca de la persona. Ejemplo: a mi
sobrino mayor de mi hermano Jaime, que se llama Jaime de Jesús Valencia, este no se llama
Jaime sino Jairo, pero esto no vicia porque hay certeza de quien es la persona. También cuando
dice mi médico de cabecera y pone al contador.
Art 1117. Asignación por error y disposiciones captatorias. Compuesto por dos partes,
asignación por error y disposiciones captatorias. La asignación por error “La asignación que
pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido
lugar, se tendrá por no escrita.” Para saber que es un error de hecho, hay que enmarcarnos en el
art 1508 vicios del consetimeinto, en el art 1510 nos dice que hay dos partes error:
o en la identidad del objeto : Conlleva a que se determine especificamente el objeto
dejado. Ejemplo: dejo el potro negro de 3 meses de edad a “x” y el no tien potro negro
sino café, no se puede entender que ese café fue el que se quiso dejar porque no hay
identidad del objeto. Aquí se entiende por no escrito
o error sobre la especie del acto: en este artículo dicen por ejemplo que el acto se llama
compraventa y se creyó que era donación, hay una equivocación en la especie del acto
jurídico. En la asignación testamentaria se puede aplicar así: los bienes que yo haya
recibido por herencia de mi padre se los dejo a “x “persona, los bienes que yo haya
comprado se los dejo a “y”; en principio el testamento es claro, pero cuando se va a
recibir se presenta el error ya que cuando recibe se dice que fue por donación pero en
realidad fue por compraventa, es decir, lo está disponiendo como herencia pero en
realidad fue por donación o compraventa. los 60 millones que tengo en la cuenta los
reparto así, y no da la suma de la cuenta entonces aquí también habría un error de hecho.
Si es evidente el error de hecho invalida la asignación testamentaria, entonces se tendrá
por no escrito.
2 de abr. de 18
SUCESIÓN INTESTADA
Art 1039. Igualdad sucesoral y lo concordamos con el art 1040 que nos trae los órdenes
sucesorales o hereditarios.
Nota:
o el cónyuge no hace parte de un orden solo, lo encontramos conjunto en el segundo
orden y a falta de este en el tercer orden, este en conclusión no es exclusivo de un
orden.
o el testamento tiene que ser declarado nulo para que sea intestada, ates este será
válido; tampoco se le puede restar la ineficacia al testamento si este no se
demuestra que es inexistente.
o En los testamentos hay asignatarios forzosos (descendientes, ascendientes), no
órdenes.
En la sucesión testada no hay representación, ero en la trasmisión si se podrá dar siendo testada
o intestada. La representación es ocupar el lugar de un heredero determinado porque solo opera
en el primero o tercer orden, cuando ese heredero no quiere o no puede aceptar la asignación.
Hay un muerto (primer causante), hay un hijo que es el llamado a suceder el primero orden y
hay un nieto que podría representar a ese hijo en caso de que el heredero no quisiere o no
pudiere aceptar. El hijo es heredero en primero orden, el nieto no es heredero, este es un
representante y este representará a su padre representado
No quisiese o no pudiere:
o No pudiere aceptar: es quien no tiene capacidad para suceder, el incapaz para suceder es
el que no tiene existencia legal, es decir, el hijo es un premuerto, murió antes de su
antecesor, después la muerte; por la tanto si murió antes, hay quien lo puede representar; Es
decir cuando se da la delación de la herencia no existía ese hijo.
Nota: las cofradías, E/C no se refiere esta norma, ya que esta norma se refiere a los que no
tiene existencia legal pero la tuvo.
o No quisiese aceptar: ¿el no querer conlleve a que lo represente, que significa no querer?
Significa repudiar expresa o tácitamente. Solo opera en la recisión del repudio en la
representación
4 de abr. de 18
Elementos en la representación:
Causante
Hijo
(representado)
No quiere o no puede
Nieto
(representante)
Pero si no hay herederos en 3er orden, no hay herederos, hay que pasar al 4to. Es decir si
solo hay 1 hermano y este muere antes y hay sobrinos, NO hay 3er orden, ya que para
ese momento no hay hermanos vivos, ahí ya los sobrinos si pueden heredar en 4to orden,
como sobrinos no como representantes.
S H1 H2 H3
h1 y h2
5 de abr. de 18
Art 1042. Sucesión por cabeza o estirpe
Cabezas: son herederos están en el orden
Estirpe: no herederos, representante del heredero. Si no hay representación no
hablamos de estirpe
Nota:
o Es necesario que haya incurrido en las causales de desheredamiento
o El desheredado recibe, pero devuelve.
En este caso el testamento es para desheredar, no para distribuir sus bienes, sigue siendo
intestada; si en el testamento distribuye es una sucesión testada y no operaria la
representación.
Si el desheredamiento solo opera para 1er y 2do orden y la representacion solo opera en
el 1ero y 3er orden, ¿qué pasa en la representacion en el 3er orden? NO hay
desheredamiento en el 3er grado ya que solo opera para legitimarios
Representacion Trasmision
El representado pudo haber muerto antes El trasmisor nunca apudo haber muerto
que el causante (premuerto) antes que el trasmitente, el trasmisori
siempre sobrevive al causante. El
trasmiosr nunca pudo haber muerto antes
La represetacion solo opera en la sucesion Opera en la testada e intestada
intestada, sin embargo hay doctrina
extranjera que opina lo contrario
Representacion por incapacidad, por No hay trasmision por esas mismas
repudio, por indignidad y por figuras, no hay trasmision por repudio, es
desheredamiento. Art 1044 porque no alcanzo a ejercer el derecho de
opcion.
El representante puede ser indigno del En la trasmision se trasmite la indignidad
represetado y operar la representacion y
¿si el indigno es el represetado? No
contamina al representante
Represetacion y trasmision
Tiene que haber causante, ya que la sucesion solo es pos causa de muerte. Si el
trasmitente no se ha muerto, no puede haber trasmisor.
ORDENES HEREDITARIOS
I. Primer orden
Art 1045.
Los hijos matrimoniales: la ley 29/82 modifico la condicion de hijos para igualarlos, esta
igualdad es de dos clases:
o igualdad en los derechos patrimoniales: a partir de la ley 29/82, todos los hijos
tendran los mismos derechos. Antes, en la ley 45/36 estabelcia la desiguladad de
los hijos, si eran nacidos en el matrimnio eran legitimos, los otros ilegitimos y
adoptivos, y estos dos ultimos solo tendria derecho a la mitad de los derechos que
tenia el legitimo.
o Igualdad social: la ley 29/82 denomina la clase de hijos y estabelce que ya no se
llamaran hijos legitimos sino matrimoniales; y ya nos e llamaran hijos ilegitimos sino
extramatrimoniales.
Hijos adoptivos: solo cuando hay sentencia judicial ejecutoriada de adopcion, mientras no
la haya no hay adopcion. La adopcion tiene dos tramites:
o tramitie admistrativo: ICBF
o tramite judicial: juez de familia.
Ejemplo: se muere Jesus y este tiene 1 hijo matrimonial, 1 hijo exramatrimonial y 1 hjo adoptivo.
Este es el primer orden y excluye a las demas personas, sin perjuicio de la porcion conyugal,
regulada en el art 1230 cc.
Art 1230 cc. Porcion conyugal. Esta no hace parte de la sociedad conyugal y tambien debe
incluirse en la porcion conyugal, la porcion marital en el evento donde haya UMH declarada.
Ninguna de las dos tiene que ver con sociedad conyugal o patrimonial.
Esta porcion conyugal o marital, pueden coexistir, puede sucueder que una eprsona tenga
matrimonio y simultaneamente UMH y la porcion proviene de esa calidad, de conyuge o
compañero permenente, pero NO de la sociedad.
“Es aquella parte del patrimonio de una persona difunta” esto es la herencia, la porcion hace
parte de la herencia. Un requisito de la porcion conyugal es que el conyuge o compañero
carezcan de medios para subsistir.
Ejemplo 2: (antes de la ley 29/82) Jesus se murio en el año 1979 y tiene tiene 1 hijo matrimonial,
1 hijo exramatrimonial , 1 hijo adoptivo y un conyuge. Al adoptivo y extramatrimonial le
corresponde la mitad de lo que le corresponde al matrimonial.
o Hijo matrimonial: 2(el doble) 450’
o Hijo extramatrimonial: 1 (la mitad) 225’
o Hijo adoptivo: 1 (la mitad) 225’
o 900’/4 225’
En el caso que haya otro hijo matrimonial, es decir son 2 hijos matrimoniales
o Hijo matrimonial: 2(el doble) 300’
o Hijo matrimonial: 2 (el doble)300’
o Hijo extramatrimonial: 1 (la mitad) 150’
o Hijo adoptivo: 1 (la mitad) 150’
o 900’/6 150’
En el caso que tiene un conyuge, es decir porcion conyugal, equivale al derecho de un hijo:
Regimen actual:
o Hijo matrimonial: 180’
o Hijo matrimonial: 180’
o Hijo extramatrimonial: 180’
o Hijo adoptivo: 180’
o Porcion conyugal: 180’
o 900’/5 180’
Regimen anterior: aquí solo habria porcion conyugal, ya que en esa epoca no existia porcion
marital. En la porcion conyugal no hay discrimiacion, es decir, es lo que le corresponda a un hijo
matrimonial; no es ni el doble ni la mitad, solo lo que le corresponda en el caso concreto a un
hijo matrimonial.
o Hijo matrimonial: 2(el doble) 225’000.000
o Hijo matrimonial: 2 (el doble) 225’000.000
o Hijo extramatrimonial: 1 (la mitad) 112’500.000
o Hijo adoptivo: 1 (la mitad) 112’500.000
o Porcion conyugal 2 225’000.000
o 900’/8 112’500.000
Nota:
o Si no hay porcion conyugal porque el conyuge no manifistesta o no cumple los requsitos,
entonces no se liquida.
o Si la sociedad conyugal o patrimonial esta vigente y se disuleve con la muerte, es
excluyente con la porcion, o son gananciales o porcion conyugal. Los gananciales son
derechos que surgen de la sociedad conyugal o patrimonial. Aquí son excluyentes
o Si la sociedad se habia disuelto antes de la muerte y despues (muerte) se demuestra el
art 1230, es decir, que carece de lo necesario para su congrua subsistencia, ahí podra
optar por porcion. Es decir, en este caso tuvo gananciales y tambien porcion. Es necesario
que sea conyuge, es decir solo deciden liquidar la sociedad.
Si existe sociedad conyugal o patrimonial, entonces lo primero que hay que hacer es liquidar la
sociedad conyugal o patrimonial.
16 de abr. de 18
Ejemplo:
el causante tenia conyuge, si hay socieda conyugal vigente, primero se liquida la sociedad
asignandole gananciales al conyuge como socio de esa sociedad. 50 % al liquidar la sociedad
conyugal si estuviese vigente, si esta vigente esta se disuleve con la muerte; esto tambien se
aplica a a sociedad patrimonial.
El saldo restante, es decir 50% para los descendientes, esta variable la vamos a aplicar en el
evento que hubiese porcion.
Si hay ganaciales, tendra que decidir si gananciales o porcion conyugal o marital; si opta por
gananciales NO se le da porcion, y viceversa. Si es pocion es el mismo derecho de un hijo,e s
decir como si tuviera otro hijo.
Puede suceder que haya matrimonio y UMH, pero no hay 2 sociedades. Si los dos sobrevivivntes
optan por la porcion se ubican en un mismo derecho, es decir como si fuera el derecho de 1 hijo,
un derecho se divide entre 2 (0.5 y 0.5 c/u)
Porcion para cada conyuge 80’ para cada uno
El matrimonio esta vigente pero disolvio la sociedad conyugal y epezo a convivir con “D” y con
esta tiene sociedad patrimonial y “D” opta por gananciales y a este le damos el 50% y el
conyuge que ya habia disuelto puede optar por porcion (si tiene la necesidad) y lo ubicamos
como uno de los hijos.
Lo que no se puede es que el mismo sobrevivinete reclame gananciales y porcion, ya que son
exluyentes en este momento.
Nota:
tiene que acreditar que es conyuge o compañero permanente (declarado).
Para tener ganaicales es necesario tener la sociedad vigete, para porcion no lo es. Si no
hay ganaciales, todo el activo que quedo sera para la herencia
ART 1046. El causante que no tiene descendientes, pero si ascendinetes. “Si el difunto no deja
posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y
su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por” cabezas.
P M
No tiene
Cuando hablamos de 1er orden de porcion, no es herencia; aquí en el 2do orden me hablan de
sucederan, suceden en 2do orden los ascendientes mas proximos.
Leer:
Sentencia C 283/11 retoma lo de los compañeros permanentes, para que siempere que se
habla de conyuge se hable igualmente del compañero permanente y pueden ser personas del
mismo sexo con iguales derechos.
Sentencia C 238/12 porcion marital que no se tenia
Si no estan los padres al momento de la muerte y estan los abuelos, ellos ocuparan el orden,
pero NO por representacion, sino porque son los ascendientes mas proximos y se dividira por
cabezas
P M
X C
No tiene
El articulo dice y el conyuge, este conyuge es un heredero de 2do orden y tambien recibira por
cabeza. En este orden el conyuge es un heredero concurrente, concurre con el orden con quien
haga parte del orden.
Si hay 2 padres y 1 conyuge: 100%/3
Si hay 1 solo padre: 100%/2
Si hay 4 abuelos y 1 conyuge: 100%/5
Nota: Si tiene sociedad vigente, primero se liquida la sociedad 50% y lo que resta se pasa al 2do
orden y este tambien recibe por herencia.
17 de abr. de 18
“sus padres adoptantes y su cónyuge.”
Aquí hay 3 cabezas, porque el conyuge y el compañero se situal en el mismo dercho.
El causante era un hijo adoptivo antes del 1989 y fue de manera simple, tiene padre y madre de
manera simple, padre biologica y madre biologica, en este caso estaran todos, y si tiene
compañero permanente y conyuge.
El padre y madre biologica tienen cada uno un derecho, al igual que los biologicos. en este
caso habrian 5 cabezas.
Padre o madre adoptante pleno, madre biologica y padre biologica y compañero y conyuge. Aquí
los padres biologicos NO tienen derecho, ya que se acabo el vinculo, por lo tanto no tiene
derecho aquí habrian 3 cabezas
Si tiene una adopcion simple, los padres reciben, sino estan entonces reciben los anuelos. No
estan los padres biologicos, pero si estan los abuelos, pero es una adopcion simple no quedan
desplazados los biologicos, no es que los represente, pero si no estan los padres ese lugar lo
acupan los abuelos, estos concurren con los padres de manera simple.
En este caso tiene, 2 abuelos biologicos, 2 padres simple y conyuge y compañero 5 cabezas.
Pero si no hay padres ni abuelos, NO nos quedamos en el 2do orden, ya que este conyuge y
compañero permanente son herederos concurrentes, concurren con el orden, es decir, con los
ascendientes mas proximos y se pasa al sigueinte orden.
Ejemplo: el causante era hijo adoptivo simple de 1 solo padre adoptante, tenia 1 solo padre
biologico, tenia conyuge con quien habia disuelto la sociedad conyugal en vida y tenia
compañero permanente con quien existia sociedad patrimonial vigente, y dejo bienes por valor
de 4.000’000.000
Pas Pb C/Cp
C
Primero hay que liquidar la sociedad
El compañero permannete reclama gananciales que son el 50% 2.000’000.000
El saldo para la herencia es de 2.000’000.000
Nota: Aquí llamamos de derecho herencial del conyuge y el compañero permanente, NO poricon
conyugal.
Ejemplo 2: tiene 1 padre biologico, tiene 1 padre adoptante pleno y tiene compañero
permanente y NO se formo sociedad patrimonial.
Para pobrar la UMH se prueba: tiene que probarse, sino se prueba no es heredero, no se
presume. Hay que ir a perseguirla al proceso declarativo a los herederos determinados e
indeterminados
Por escritra publica otorgada por ambos
Acta de conciliacion
Sentencia Judicial
Ejemplo 3: tiene padre biologico y la madre biologica murio pero si tiene abuela (madre), tiene
padre adoptante simple, y la madre adoptante murio pero tiene abuela, y tiene conyuge y
compañero 3 cabezas, ya que se agota con los padres.
Ejemplo 4: no tiene padres biologicos, pero si tiene los 4 abuelos, no es adoptado y tiene
conyuge sin sociedad conyugal vigente.
No tiene gananciales el conyuge
El saldo de la herencia es de 4.000’000.000
Hay 5 cabezas.
Nota: Si hay sociedad conyugal vigente, se liquida primero la sociedad, y si reclama gananciales
NO lo excluye del derecho sucesoral, ya que este es herencia no porcion.
Ejemplo 5: el padre biologico se caso, y la esposa adopto al hijo (adopcion simple), el padre
biologico murio y este tiene 2 abuelos. hay 3 cabezas, porque es padre biologico y no pierde
vinculo.
Si es adopcion plena solo habria 1 cabeza, ya que perdio el vinculo. Si los conyuges se divorcian,
el hijo pierde todo vinculo con el padre biologico. Mientras el vinculo de los conyuges esta
vigente, subsiste la relacion y el vinculo con el padre bilogico y la madre biologica (se separo del
padre biologico), si se separa del padre, ya no hay vinculo del padre ni madre biologico.
19 de abr. de 18
ARTICULO 1047. <TERCER ORDEN HEREDITARIO - HERMANOS Y CONYUGE>. <Artículo subrogado por el
artículo 6o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>
Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus
hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta
de éstos aquél.
Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos.
X
C/Cp C HHHH
X
La herencia se divide la mitad para el conyuge y la otra mitad para los hermanos, si no hay
conyuge toda la herencia sera para los hermanos y a falta de los hermanos toda la herencia se lo
llevara el conyuge, en este caso el conyuge estaria recibiendo el 100% por herencia, no por
sociedad conyugal o patrimonial.
Clasificacion de hermanos:
Hermanos carnales/doble conjucion: recibiran el doble, mismo padre y madre biologico o
adoptante
Hermnaos uterinos/simple conjucion: son los mal llamados hermanos medios, uno de los
dos es comun, el otro no, estos recibiran la mitad de lo que reciban los de doble conjucion.
Ejemplo: hay 3 hermanos de doble y 1 hermano de simple conjucion y tenia conyuge. murio C y
dejo un patrimonio de 2.000’.
En este caso liquidamos el 50% al conyuge a titulo de herencia y el otro 50 % netre los
hermanos, hay 4 hermanos, contamos los hermanos de doble conjucion (2) y los hermanos de
simple (1) 1.000’ / 7 :
Hijuelas:
Conyuge: le corresponde 1.000’000.000
Hermano 1: le corresponde 285.714.284
Hermano 2: le corresponde 285.714.284
Hermano 3: le corresponde 285.714.284
Hermano 4: le corresponde 142’857.142
Si todos los hermanos son de doble conjucion, y tiene 4, solo se dividira por 4, ya que todos
tienen el mismo derecho.
Ejemplo 2: tiene conyuge con sociedad conyugal vigente, y tiene 3 hermanos de doble y 1 de
simple.
Primero hay que liquidar la sociedad conyugal y le adjudicamos por gananciales el 50% y es
1.000’ , lo otro que nos reste lo traemos a la herencia y en el tercer orden dice que le
corresponde a os hermanos y al conyuge
Herencia: 1.000’
Derecho del conyuge: 500’
Derecho hermanos: 500’ /7: 71’428.571
H3, tiene 2 hijo y murio antes que C, H1 tiene 3 hijos y murio antes que C, hay que aplicar la
representacion. Hay 2 herederos que murieron antes del cuasnate y que tienen hijos, si a la
muerte de C al menos hay 1 hermano vivo(simple o doble) se aplica la representacion, ya que si
ninguno de ellos esta vivo (hermano) auqnue hayan sobrinos, agotamos el orden con el conyuge
(heredero tipo)pero NO se aplica la representacion ya que no habian hermanos.
Si concurre el conyuge o compañero permanente, se divide el 50% entre los dos, el compañero
tiene que demostrar la calidad, sino lo es puede serlo si en el año siguiente incia el proceso
declarativo de UMH, con la sentencia ahí ya tiene vocacion hereditaria. Si el compañero
permanente no esta creditado, los hermanos pueden adelnatar la sucesion por el 100%, despues
si el compañero permanente lo acredita, este podra instaurar la accion de peticion de herencia
Nota: el año es para que tenga derechos patrimoniales, la simple delcracion de UMH puede
hacerlo en cualquier momento.
Ejemplo: el matrimnio se disolvio por divorcio por una cuasal subjetiva, es decir culpa del
causante. Hay tesis jurisprudencial y doctrinal que dicen que se tiene que demostrar que hay
matrimonio o no, es decir no importa la causal, solo se le da al que tenga el vinculo.
23 de abr. de 18
Art 1047 identifica los sujetos del tercer orden.
Conyuge o compañero permanente, es heredero tipo, no concurre con los hermanos,
tendrá derecho a la mitad de la herencia siempre y la otra mitad será para los hermanos.
Ejemplo: C muere y tiene Conyuge, tiene dos hermanos de doble conjunción y dos hermanos de
simple . La herencia es de 3.000 millones.
Conyuge 50%= 1.500 millones
Hermanos: debe dividirse en 6 derechos, entonces
H1d=500
H2 d=500
H3s=250
H4s=250.
Ejemplo: digamos que C murió y dejo sociedad patrimonial o conyugal vigente, entonces,
siempre tenemos que tener en cuenta la siguiente premisa cuando hay Conyuge es porque hay
M pero tambien puede ser que habiendo conyuge no haya sociedad conyugal por capitulaciones
o se disolvió antes.
Entonces…
C murió y estaba casado con A pero había disuelto la sociedad conyugal de común acuerdo, y no
obstante estar casado empezó a convivir con Z donde tuvo UMH y sociedad patrimonial,
entonces “Si al menos hay una sociedad vigente al momento de la muerte esa
sociedad debe liquidarse en el proceso de la sucesión, no se liquida a parte porque
antes de la muerte se puede liquidar una sociedad conyugal notarial o
judicialmente; pero al momento de la muerte está vigente esa sociedad se disuelve
con la muerte y se liquida en el proceso de sucesión”
Para que surgiera la patrimonial, la conyugal tiene que estar al menos disuelta, es decir
terminada, esa es la R, aunque la liquidación es un acto consecuencial.
¿Qué pasa si la Conyuge solo disolvió pero no se le liquido la sociedad conyugal? Hay que mirar
las fechas, digamos que se hizo en el 2010 a partir de ese momento se formó la sociedad
patrimonial con la compañera permanente, hay que entrar a determinar que bienes habían para
esa fecha para su liquidación, digamos que fue en el 13 de mayo 2010, de ahí para atrás se
liquida la Conyuge y del 14 en adelante es lo de la compañera.
Supongamos, que el hermano h4s es simple conjunción, murió antes y dejo 3 hijos, entonces
dividimos entre 7 y la parte que le corresponde a H4s lo recibirán los hijos del hermano de h4s
que reciben por estirpe en la adjudicación de cabeza, reciben por representación NO son
herederos, no se puede hablar de sobrinos.
Si todos los hermanos están muertos recordar que los sobrinos NO reciben este tercer
orden se agotara solo con el Conyuge, porque para que entren los sobrinos es necesario
que al menos un hermano este vivo.
Si renuncia a los gananciales, entonces toda esa masa Sucesoral será la herencia, ya no
se dividira en 50%,
Art 1051 el conyuge/cp sigue siendo heredero tipo y mientras subsista solamente este se
agotara con el conyuge/[Link] el tercer orden.
Aquí están los sobrinos, pero en este caso es un orden hereditario, no son representantes, no
liquidamos por estirpe, aquí reciben por cabeza.
Ejemplo: Hay tres sobrinos hugo, paco, Luis, son sobrinos del causante e hijos de sobrinos
diferentes, es decir, hugo es hijo de un hermano del causante que se llamaba hugo y era de
doble conjunción, paco tambien es hijo de paco y era hermano de dobe conjunción, pero Luis si
es hijo de Luis que era hermano de simple. NO hay conyuge.
En este caso, entonces haríamos la misma clasificación? NO porque los sobrinos no se clasifican,
los sobrinos aquí están recibiendo en un orden hereditario, en cambio en el tercero reciben por
representación, por estirpe de la cabeza.
25 de abr. de 18
Si no hay hermanos vivios y no hay conyuges, hay hijos de los hermanos, pasamos al cuarto
orden como herederos, no como representantes y estos reciben por cabeza.
Recopilacion:
Recordar en el primer orden, el art 1043 dice que la representacion opera en el primer y tercer
orden, el art 14046 dice que en el 3er orden estan los hermanos y la conyuge y a falta de
hermanos todo la conyuge y viceversa. En el 3er orden sino hay ningun hermano pero si hay
conyuge y si hay hijos de los hermanos, NO se aplica la represetancion, al menos debe haber 1
hermano vivo, en ese caso recibe el conyuge el 100% de la herencia como heredero tipo, si no
hay hermanos.
En el 1er orden, si no hay hijos, pero los hubo y hay nietos, aquí hay 2 teorias:
Teoria doctrinaria: como no hay hijos, se supera el orden, es decir no hay representacion
Teoria practica: si no hay hijos en el 1er orden, pero hay nietos, si se aplica la
representacion, los nietos rerpesenta al hijo premuerto. En la practica se le puede pedir al
juez que lo acepte como representante.
Es decir que en el 1er orden cuando la teoria dice que no hay hijos pero hay nietos, esto ha sido
revaluado en la practica, en el examen SI opera la representacion en primer orden aunque NO
haya ningun hijo vivo.
Diferente en el tercero, si no hay ningun hermano vivo, no opera la represetancion.
30 de abr. de 18
En el cuarto orden, si son sobrinos, en cambio en el tercero son los hijos de los hermanos que se
pueden representar pero tiene que haber a menos un hermnao vivo.
En el tercero orden, si hay hermnaos premuertos con descendencia, al menos debe haber un
hermano vivo y la representacion sera estirpe.
V. Quinto orden.
Dice a falta de los anteriores recibira el ICBF como orden hereditario, en este casos e considera
heredero y recibira como cabeza en la sucesion.
Sera heredero a falta de los ordenes anteriores. Ejemplo: un causante que no tiene los 4
ordenes, pero si hay un testamento este puede dsiponer como quiera porque no tiene
legitimarios forzosos, se lo puede dejar a una amiga.
Si hay un testamneto no vemos los ordenes porque hay testamento en caso tal que no haya
legitimarios forzosos, es decir que no tiene los 4 ordenes hereditarios.
PORCION CONYUGAL.
Art 1230 y sig.
Sentencia C283/11 y C 238/12. Donde el cc hable de porcion conyugald ebe extenderse a la
figura de porcion marital. Y la porcion marital existe cuando haya UMH y se da entre compañeros
permanentes, que son una pareja hetero u homosexual, tendran derecho a la porcion marital con
base a estas disposiciones.
No es parte del patrimonio de una persona, ya que el matrimnio y la UMH tienen efectos:
Patrimonales: forman sociedad conyugal o patrimonial
Personales: la porcion conyugal no es un efecto patrimonial del matrimonio, es un efecto
personal; por ejemplo con a sin sociedad existe una obligacion alimentaria entre conyuges
y compañeros, ya que los alimentos son efectos personales de esos vinculos.
1. Porcion conyugal teorica: establece la ley para el conyuge y que deberia recibir en el
caso que cumpla los requsitos para tal efecto, dependiendo del orden sucesoral, le
corresponde determianda porcion
3. Porcion conyugal integra: es la porcion que recibe el conyuge siempre que renuncie a
los ganaciales a que puede tener derecho por una sociedad o a cualqueir otro derecho
como heredero. Aquí vamos a encontrar un concepto que se llama incompatibilidad de la
porcion, significa que la porcion no puede coexistir con ganaciales estando vigente la
sociedad al momento de la muerte del conyuge, si sep pretende que se liquide los
gananciales, ahí no peude pedir la porcion. Tambien es incompatible con la herencia, si va
a reclamar porcion, no reclamara herencia y demas derechos que va a tener el conyuge
en la sucesion del otro conyuge.
Si tiene sociedad conyugal o patrimonial, se le dice al cliente que por ganaciales tiene
derecho al 50%, si no reclamra dependiendo del orden, primero tiene derecho a porcion,
en el segundo tiene derecho a herencia y/o procion, le corresponde por cabeza; en el
tercero le corresponde el 50% de la herencia, como heredero tipo.
Son las condciones de cada caso que determina la pobreza, por ejemplo si tiene bienes
que le generen frutos, se puede desvirtuar, pero no es lo mismo si tuviera un diamante,
este no da frutos o rendimientos.
Art 1232. Desde la muerte nace el derecho, no importa que tenga bienes antes, lo
impornate es que sean menores al valores de la porcion y no importa que tenga bienes
despues. Si la murio sin reclamarla, no la puede reclamar otro porque es personal.
Art 1235. Abandonando sus otros bienes o derechos, aquí dice decida, la ley le da la
porcion pero tiene que renunciar a lo que pueda recibir por ganaciales o la herencia que la
ley em da por derecho. Si tiene bieens y son suficientes para subsistir no puede pedir
porcion.
Art 1234. Porcion conyugal complementaria. Si tuviere bienes y que no sean iguales al
valor de la porcion conyugal, recibira por porcion conygal con renuncia de los ganaciales,
es decir no es posible que sea simultaneo, entonces calculemos a cuanto vale su porcion
para que tome la decisión por cual opta (gananciales/herecia vs porcion). “tuviere derecho a
percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales, si no la
renunciare.”Si opta por la porcion, reemplazara el concepto de ganaciales por concepto,
pero no por monto.
Art 1236. Monto de la porcion. En el inc 1 nos dice que equivale a la cuarta parte del
activo si estamos ubicados desde el segundo orden en adelante, si estamos en el primer
orden la porcion sera equivalente a una cuota “de la legitima rigurosa de un hijo”.
7 de may. de 18
PRIMER ORDEN
No hay porción conyugal. Acá no se aplica la cuarta parte.
SEGUNDO ORDEN
Del segundo orden en adelante corresponde la cuarta parte.
Si vamos a liquidar la porción es la 4 parte.
Nota: se debe mirar que le conviene mas a la persona, si la porción, o si la herencia (esta
depende del numero de cabezas que haya)
TERCER ORDEN
Tenemos unos hermanos de doble conjunción y unos de simple conjunción y el cónyuge.
La cuarta parte de 1’600.000.000 la herencia seria la mitad, entonces será mejor optar
por herencia que por porción, porque llegaría menos dinero si se opta por la porción.
NOTA GENERAL: Es menos probable optar por porción en segundo y tercer orden, porque
heredaría mas optando por herencia. Si están los 2, esta cuota de divide entre 2, ya que
es una cuota para ambos (cónyuge y compañero permanente) en porción.
ARTICULO 1240. LEGITIMARIOS. <Artículo subrogado por el artículo 9 de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto
es el siguiente:> Son legitimarios:
1o.) Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente, o representados por su
descendencia legítima o extramatrimonial.
2o.) Los ascendientes.
3o.) Los padres adoptantes.
4o.) Los padres de sangre del hijo adoptivo de forma simple.
2o.) Los ascendientes, 3o.) Los padres adoptantes y 4o.) Los padres de sangre del hijo
adoptivo de forma simple.
Ósea los padres.
Siempre que nos hablen de legitimarios nos vamos a encontrar con una figura, cuando
se habla de legitimarios estamos frente a una sucesión testada donde existe un
patrimonio sucesoral que puede ser distribuido así: la mitad compone la legitima, un
cuarto se refiere a la cuarta de mejoras, y el otro cuarto se refiere al cuarto de libre
disposición (para que el testador haga lo que quiera con eso, la puede disponer como
quiera)
ARTICULO 1226. DEFINICION Y CLASES DE ASIGNACIONES FORZOSAS. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Asignaciones forzosas son las que el testador es
obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.
Asignaciones forzosas son:
1o.) Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.
2o.) La porción conyugal.
3o.) Las legítimas.
4o.) <Palabra tachada INEXEQUIBLE> La cuarta de mejoras en la sucesión de los
descendientes legítimos.
8 de may. de 18
Si tenemos un primer orden herediatrio el art 1236 inc 2 dice que la porcion equivale a una
legitima rigourosa, hay que acudir a la definicion de legitima art 1239, cuando hablamso de
legitima rigurosa estamos ubicados en la figura que un testador tiene uq respetar. Alos
legitiarios en el tesmente, es decir si en vida quiere distribuir los bienes tiene que repestar a los
legitimarios forzosos. La porcion marital o cnyugal corresponde a la legtima,e s decir lo que
recibiria un hijocomo elgitimario forzoso.
Cuarta Cuarta
de de libre
mejora disposic
s ion
Hijos y
porción
conyugal o
marital
Ejemplo: sucesion con 900’ como activo y tenemos 3 hijos, vamos a liquidar la porcion
igual como le correponde a los hijos, lo que dividimos 900/2, ya que la mitad es para la
legitma y la otra para un acuarta de mejoras y una cuarta de libre disposicion. En la
legitima tenemos a los hijos (h1, h2. Y h3) y ademas a la porcion conyugal.
Hay que identificar si la sucesion es de priemr orden (hay descendinetes) si no hay, sera
de segundo orden y asi sucesivamnete. El art 1236 titulo como monto de la porcion, en
ese orden se identifica que en los demas ordenes.
Primer orden: le corresponde como porcion conyugal, lo que le corresponde al hijo como
una legitima dependeiendo del numero de hijos que haya. Ejemplo: si hay 1 hijo la
legitima se divide entre 2, si hay 10, se divide entre 11.
Segundo orden: el art 1236 nos dice que la porcion conyugal o marital equivale a la
cuarta parte del acervo sucesoral, el acervo si es 900 sera la cuarta parte de este.
Existen unos pasivos obligatorios que se denominan bajas generales, estos estan
regulados en el art 1016. Este articulo comienza a decir en toda sucesion, es decir
testada o intestada.
ARTICULO 1016. <DEDUCCIONES>. <Palabra tachada INEXEQUIBLE.> En toda sucesión por causa de muerte, para
llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo (ley imperativa) o masa de bienes que
el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:
1o.) Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión.
2o.) Las deudas hereditarias.
3o.) Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria.
4o.) Las asignaciones alimenticias forzosas.
5o.) <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> La porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de
sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la
ley.
Las bajas generales hay que liquidarlas, es decir al activo total (activo bruto) le
aplicamos la bajas generales y queda el activo liquido, que sera lo que va a recibir el
adjudicatario. si sabemos que hay bajas generale sy sabemos que la porcion conyugal se
liquidan hay 2 situacioens juridicas: Si el activo bruto por ejemplo son 900’ y me hablan
de bajas generales se presetan 2 testis:
1. Que la porcion se liquide el activo bruto (900’): doctrinantes dicen ya que el art
1236 empieza diciendo la porcion conyugal es la cuarta parte de los bienes del
acervo sucesoral. En colombia se da esta teoria.
2. Que la porcion se liquide el activo liquido (depsues de las cargas imputables)
(800’): hay que aplicarle las bajas y depues liquidamos la porcion.
¿En que momento se debe hacer la renuncia? Art 1235. Nos dice que al momento
de la sucesion si hay una sociedad o conyugal o patrimonial vigente, se tiene que decidir
si por gananciales o por porcion y en este momento opera la renuncia. El momento es la
muerte, porque a partir de la muerte se da un proceso de sucesion.
Son incompatibles a menos que la sociedad se haya liquidado antes de la muerte, aquí
tenemos unos gananciales ya liquidados, y cuando llega la sucesion calcula a cuanto
tenia derecho (porcion conyugal complementaria).
Hay incompatibilidad con la herencia generalmente, segundo orden (por cabeza); tercero
orden, la mitad o la porcion.
¿en que momento se debe presentar esa renuncia a ganaciales o herencia? Este es un
momento procesal, hay dos procedimientos: notarial y judicial.
ARTÍCULO 495. OPCIÓN ENTRE PORCIÓN CONYUGAL O MARITAL Y GANANCIALES. Cuando el cónyuge o
compañero permanente pueda optar entre porción conyugal y gananciales deberá hacer la elección antes de la
diligencia de inventario y avalúos. En caso de que haya guardado silencio se entenderá que optó por gananciales. Si
no tuviere derecho a estos, se entenderá que eligió por aquella.
Si el cónyuge o compañero permanente opta por porción conyugal o porción marital, según el caso y abandona sus
bienes propios, estos se incluirán en el activo correspondiente.
Nota: Sin ebrago el art 495 cgp da una oportunidad mas amplia.
Presentada la demanda viene el primer auto interlocutorio del juez, el cual puede:
Rechazar: flata de competencia
Inadmite: falta de requisitos de forma
Declara abierto y radicado el prcoeso: aqui se reonocen a los herederos, se
ordena empelzar a los interesados (generalmente acreedores) que se crean
con derechos (no herederos) y se reconoce personeria al abogado.
El juez oficia a la DIAN (art 844 ET) para que la DIAN le informe al juez si el
causante tenia deuda o no de deudas de plazo vencido, el cual tiene un termino de
20 dias para que se manifieste; si no hay deudas se da un paz y salvo.
Entonces, ¿hasta que momento se peude renunciar? según el art 495 hasta antes
de realizar la diligencia de inventario y avaluos, pero como vemos deberia hacerlo
en el mismo poder, sin embargo peude ser hasta antes de la diligencia de
inventario y avaluos. Si no se dice nada, ya no renuncio.
Entonces, ¿Si hay un solo heredero, solo le tiene que decir al registrador que lo que
esta a nombre de mi papa lo coloque a mi nombre, no es necesario hacer la
sucesion? E igualmente, ¿si en la testada, si no tiene ningun orden y se lo deja a
una sola persona, el registrador ve el testamento y lo registra? No se puede ya que
el modo de adquirir los bienes es la sucesion por cuasa de muerte, no testamento,
entonces hay que hacer el proceso de sucesion siempre.
b) Notarial: hay que hacer solicitud de sucesion y de una vez presentar la diligencia
de inventarios y avaluos y presentar la adjudicacion y particion de la herencia, ya
que si todos estan de acuerdo, se tendra que presentar antes; aquí solo es un acto.
El tramite termina con la autorizacion mediante escritura publica
Nota: si no dice nada, se supone que opto por ganaciales, por favorabilidad. No deberia
ser que no se diga nada, pero si no se dice hay una presuncion. Pero si no tiene derecho
a gananciales (no hay sociedad) se presume que opta por la porcion marital o conyugal,
para la porcion tiene que cumplir los requsitos, la probreza, no tiene para la subsistencia
congrua.
SEGUNDO SEMESTRE
Temas:
Sucesión testada
Acciones
TESTAMENTO
1- Debe ser otorgado por una persona natural, en ningún caso una persona jurídica
puede otorgar testamento (corporaciones, fundaciones o asociaciones).
2- Siempre será un acto con efectos mortis causa, los testamentos solo se pueden
llevar a acabos a partir de la muerte del testador.
Excepciones:
A- Cuando si puede surtir efectos a favor del testador cuando en el testamento
hayan donaciones revocables, quiere decir que el testador dispone donar un
bien al donatario como una donación revocable, la donación hace parte del
testamento, el bien que yo quiero que le quede a tal persona, lo hago de una
vez como una donación seria mortis causa (en virtud del testamento.)
B- Cuando el testador manifieste en su testamento su voluntad inequívoca de
reconocer un hijo extramatrimonial, y una vez otorgado se cumple esa
disposición y a partir de ese momento se puede proceder a la modificación
del registro de nacimiento de ese hijo reconocido como extramatrimonial.
Esta disposición no es revocable.
Martes 24 de jul
ART 1057. REVOCABILIDAD DEL TESTAMENTO. Todas las disposiciones testamentarias son
esencialmente revocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la
determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán
por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Si en un testamento anterior se hubiere
ordenado que no valga su revocación si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta
disposición como no escrita.
¿Qué quiere decir el legislador con: “Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones
futuras se tendrán por no escritas”?
El testador hoy está diciendo que todos los bienes presentes se distribuirán de la
siguiente manera o no dice nada frente a los bienes futuros, hoy dispone de su
testamento de los bienes futuros (consiguió más bienes). Hoy distribuye lo que el tiene
de los bienes presentes.
Los bienes futuros que no se incluyen en el testamento queda para la sucesión
intestada.
Ejemplo: Que los presentes son para C y B y los que consigan a partir del testamento son
para C y D. No puede dejar bienes futuros de manera indeterminada, ya que seria de la
sucesión intestada.
Ejemplo: compro un apartamento sobre planos y desde ahí lego y digo que va a ser de X
persona, y esto si se permite aunque le bien materialmente no existe aun.
Las clausulas derogatorias, el testador decida que no tendrá efecto alguno cualquier otra
disposición que se tome, que el testador o testamento no tendrá efecto alguno en
relación con los mismo bienes. El testador no puede cerrar el testamento de tal manera
que no pueda ser modificado. El testador no puede decidir o disponer que quedara sin
efectos cualquier otra decisión tomada por el mismo. No puede hacerlo porque el
testamento es inminentemente revocable, modificable por el mismo.
En ningún caso se puede establecer en un testamento que este será irrevocable porque
esto es contrario a la ley.
Toda persona que va a otorgar un testamento debe saber esto, ya que cuando dice que
es intocable por el mismo, no está diciendo nada.
CLASES DE TESTAMENTOS.
TESTAMENTOS SOLEMNES.
TESTAMENTO ABIERTO.
ART 1070. TESTAMENTO SOLEMNE Y ABIERTO. El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante
el respectivo notario o su suplente y tres testigos.
Todo lo que en el presente Código se diga acerca del notario, se entenderá respecto del suplente de éste
en ejercicio, en su caso.
ETAPAS.
1. Recepción de la información verbal o por escrito, La persona podría acudir
directamente a la notaria por primera vez, y decirle al notario que quiere otorgar
testamento de determinada manera, el da la información de manera verbal, el
notario pide que se haga de manera escrita para que coincida con las escrituras.
El notario parte de la información que le están dando. El escrito que lleva el
testador no tiene ninguna formalidad, es un simple escrito. En ese momento el
notario le va a pedir 3 testigos con documento de identidad para que presencien
ese testamento, deben ser testigos hábiles.
A partir de ese momento se plasma la voluntad del testador para que quede por
escritura publica, y se le informa al testador que la 2 etapa que es la lectura del
testamento y que se hará la diligencia (dan al fecha, el mes y la hora). Una vez el
notario programa la diligencia de lectura del testamento para que la conozcan
tanto el testador, como los testigos.
En las instalaciones del notario, o fuera de esta o cualquier hora asi no sea habil
para el notario, pero siempre y cuando sea dentro del territorio del
domicilio por un mismo notario.
Se protocoliza la escritura y se debe registrar D. 208/95. Si no se cumple esta
solemnidad o algún de las anteriores puede estar viciado de nulidad o incluso no
llegar a existir.
Ej si no hay consentimiento por parte del testador. Cuando el testador no pueda o
no sabe firmar, autoriza a un testigo para que firme por el y tambien como testigo
que es, y de todo ellos se deja constancia.
ART 1076. El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante notario o funcionario que haga
veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces: la primera por el notario o
funcionario, y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se hará mención
especial de esta solemnidad en el testamento.
Art 1076. TESTAMENTO DEL CIEGO. El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante notario o
funcionario que haga veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces: la primera por el
notario o funcionario, y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se
hará mención especial de esta solemnidad en el testamento.
Será leído 2 veces en el mismo acto y por el mismo notario
Art 1079. incapacidad para otorgar testamento cerrado. el que no sepa leer y escribir no podrá
otorgar testamento cerrado.
3o.) Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. ¿A qué tipo de
dispacidad mental se refiere? – Aquí se refiere a la discapacidad mental absoluta porque
esta no le permite realizar ningun acto en el mundo juridico en cambio en la relativa si
ser testigo (recordar que lo que no puede es testar porque ahí si estaria disponiendo de
sus propios bienes) ya que solo son incapaces para administrar sus propios bienes
(administrador consejero).
30 de jul. de 18
12.) Los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de
consanguinidad, o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público
que autorice el testamento. Ascendinetes y descendientes es en cualquier grado y
parientes dentro del 3er grado, segundo de afinidad (no mas ni menos), no solo del
otorgante sino tambien del funcionario que generalmente es el notario, es decir los
parientes de notario tambien son inhabiles para testificar. Ejemplo: no puede ser testigo
ni el hijo ni el padre del notario, ni quienes esten en 3er grado de consaguinidad del
notario, ni 2do de afinidad que va a otorgar el testamento.
13.) El cónyuge del testador. Cuando hable del conyuge se extiende al compñaero
permanente, sera inhabil el conyuge o el compañero ya que estos son herederos en
algun grado, ya que tienen titularidad en la porcion.
15.) Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las relaciones de
que habla en los números 12 y 14. Los testigos entre si no pueden ser parientes ni
dependientes.
16.) El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador, y el que
haya confesado a éste en la última enfermedad. Aquí nos hablan de dos
sacerdotes, que pueden ser el mismo pero son dos situaciones. Confesor habitual del
testador y el que haya confesado en la ultima enfermedad con la que murio.
Art 1076. Testamento del ciego. Cuando se trate de un ciego el tetsmaneto siempre
es abierto y tiene una solmenidad que siemrpe debe ser leido 2 veces, una por el notario
y otra por uno de los testigos que elija el testador. “Se hará mención especial de esta
solemnidad en el testamento” En la escritura (testamento) se tiene que hacer constar
que el testador es ciego
Todos los testamentos tiene que ser registrado, el solo hecho que sea un testamento
solmene tiene que registrarse ante la oficina de instrumentos publicos para la publicidad
del testamento.
TESTAMENTO CERRADO
I. Solemnidades: Estamos frente a un escrito privado que proviene del testador, ese
escrito lo entrega el testador dentro de un sobre cerrado al notario indicando el
nombre de 5 testigos, debe ser que vaya con los 5 testigos y la manifestacion del
testador manifiesta que va a otorgar un testamneto cerrado y el notario debe
indetificar con el nombre con “testamento cerrado”, ademas el notario tendra que
poner el nombre e identificacion del testador y la firma en el sobre del testador, de
los 5 testigos y del notario.
II. Autorizacion del testamento: A partir del momento en el que firma los 5 testigos,
tetsador y notario y ademas cumplen las demas solemniddes, ese testamneto esta
autorizado y a partor de alli esta en la obligacion de custodiar el testamento en un
lugar dodne ninguna persona tenga acceso a el para extraerlo, tiene que conservarse
en la forma en la que fue recibido por el notario, por eso se tiene que custodiar.
III. Guarda, apertura y publicacion del testamento cerrado: nos ubicamos en el dto
960/70 estatuto de notariado, este decreto fue moficado por el dto 2148/83 y por el
dto unico reglamnetario 1069/15 estas son las nomas vigentes frente a la guarda,
apartura y publicacion del tetsamneto cerrado.
Guarda: El dto 1069/15 dice guarda del testamento. El testamento sera guardado
por el notario en la cajilla del notario, en una caja fuerte o en una caja que otorgue
seguiridad. Esto es una obligacion del notario.
Apertura: en ningun caso se podra hacer nates de la muerte del testador. Dada la
muerte del etstador una persona que demuetsre interes en ello podra pedirle al
notario que: exhiba el sobre y que programe diligencia para su apertura y
publicacion. En este caso puede pasar:
o Que haya objecion: si hay solicitud de verificacion del sobre el notario
programe la dilegencia d eapertura y una persona diga que se opone a la
apertura, el notario debe abstenerse dar la apertura y publicacion; el notario
envia la objecion al juez de familia para que este dirima la objecion a la
apertura y el juez resuleve si decide la apertura o si prospera la objecion. Dto
960/70 art 77, art 473 CGP.
o Que no haya objecion: el notario ordena la apertura y la publicacion, lo lee,
lo lleva a escritura publica y lo protocoliza
2 de ago. de 18
Dos solemnidades:
a. cuando se entrega el sobre con el cumplimiento de los requsitos de la ley
(otorgamiento de testamento y autorizacion de testamento). Otorgamiento del
testador con una manifestacion expresa y termina con la utorizacion del notario
cuando recibe el sobre, deja la constancia y firman las 7 personas.
b. Empieza con la guarda y custodia y termina con la apertura y publicacion: el
notario tiene la obligacion de custodiar el testamento; la apertura y publicacion
del tetsamento cuando haya una solicitud de una persona que tenga interes en
ello, el notario lo unico que le puede pedir para saber si tiene interes en ello es
el folio del registro de defuncion del testador, despues de ello pasan los dos
situaciones que haya objecion o no.
Cuando hay objecion: Desde el punto de vista procesal hay que analizar que si
estamos en la apertura y publicacion del tetsamento
Juez competente: con la norma normal seria el juez civil del circuito, pero despues
con el dto 2232 se crearon los jueces de familia y estos serian los comptentes. El
compentente para conocer la objecion seria el juez de familia. Excepcion: proceso
minima cuantia seria un juez civil.
Dto. 960/70 ARTICULO 67. <OPOSICIÓN A LA APERTURA>. Si alguna persona que acredite
interés en ello y exponga las razones que tenga, se opusiere a la apertura, el Notario se abstendrá
de practicar la apertura y publicación y entregará el sobre y copia de lo actuado al Juez competente
para conocer del proceso de sucesión, para que ante él se tramite y decida la oposición a la
apertura como un incidente.
ello significa que el hecho que sea menos solemne, no le quita la solmnidad ,
simplemente no tiene que cumplir con todos los requisitos. Este testamneto tambien
tiene unos minimos requsitos que son disposiciones generales, y son los siguientes:
a. consentimiento expreso, esta manifestacion tiene que ser escuchada por viva voz
del testador por los oyentes
b. testigos presenciales habiles
c. tuvo que haberse dado en un solo acto
6 de ago. de 18
CIRCUNTANCIAS:
El testador manifiesta que quiere testar y cuales son las manifestaciones testamentarios,
los testigos tienen que constanstar que:
escucho que el testador dijo que queria testar
Capacidad para testar (revelo mente sana)
Escucho cada una de las disposiciones testamnetaria
Nota: los testigos no dan fe, ellos declaran sobre los hechos que presenciaron, los unicos
que dan fe publica son los notarios.
ARTICULO 1095. <TESTIGOS INSTRUMENTALES>. Los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos
siguientes:
1o.) Si el testador aparecía estar en su sano juicio.
2o.) Si manifestó la intención de testar ante ellos.
3o.) Sus declaraciones y disposiciones testamentarias.
Si hay incoherencia en los testigos, el juez concluye que estos no son espontaneos y el
testamneto seria ineficaz, no esta viciado sino que no nace a la vida juridica.
ARTICULO 1091. <DECLARACIONES DE VIVA VOZ>. En el testamento verbal el testador hace de viva voz
sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, oigan y entiendan.
ARTICULO 1092. <CIRCUNSTANCIAS PARA TESTAR VERBALMENTE>. El testamento verbal no tendrá lugar
sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador, que parezca no haber modo o tiempo de
otorgar testamento solemne.
8 de agosto
ARTICULO 1090. TESTAMENTO VERBAL. El testamento verbal será presenciado por tres testigos, a lo
menos.
3 testigos a lo menos es porque pueden ser mas pero mínimo deben ser 3, para la existencia del acto.
ARTICULO 1091. DECLARACIONES DE VIVA VOZ. En el testamento verbal el testador hace de viva voz
sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, oigan y entiendan.
También se tiene que cumplir en los testigos instrumentales que a lo menos sean 3 y que los testigos vean
al testador para que se declaren en que condiciones lo observaron, porque el testigo tiene que revelar que
el testador tiene mente sana, que lo vieron, lo escucharon es verbal porque el testador lo dice y el testigo
lo escucha y lo entiende (no pueden ser sordomudos), tiene que darse a entender para su existencia no
para su validez. Tiene que ser muy claro porque finalmente es con la declaración de los testigos con la que
se va a confeccionar el testamento.
ARTICULO 1095. TESTIGOS INSTRUMENTALES. Los testigos instrumentales depondrán sobre los
puntos siguientes:
1o.) Si el testador aparecía estar en su sano juicio.
2o.) Si manifestó la intención de testar ante ellos.
3o.) Sus declaraciones y disposiciones testamentarias.
Norma imperativa, tiene que ser así, los testigos declararan, o darán fe, declaran sobre
los hechos que conocieron.
- El testigo tiene que declarar bajo juramento ante el juez que ellos vieron que el
testador revelaba mente sana, coherencia en su manifestación.
- Si manifestó la intención de testar ante ellos, no lo pueden concluir los testigos, no
se deduce, es una manifestación expresa.
- Que diga cuales fueron sus declaraciones los testigos dicen el dispuso esto.
1. Para que tenga eficacia ósea para que exista, tiene que ser que el testador muera
dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento, si pasan los 30 días no vale el
testamento es ineficaz. Como no ha muerto al día 31 es ineficaz
2. Si muere antes de los 30 días entonces una vez dado el fallecimiento en ese lapso,
al menos 1 interesado tiene que solicitarle al juez al reducción a escrito de ese
testamento verbal, con la petición presentada por escrito al juez de la reducción
del testamento para interrumpir la caducidad y que no opere el fenómeno.
NOTA: El juez debe verificar estos dos presupuestos antes de darle curso a la solicitud,
debe verificar si ha operado la caducidad en el testamento verbal.
Caducidad si opera conlleva a la inexistencia del acto.
ARTICULO 1094. ESCRITO DEL TESTAMENTO VERBAL. Para poner el testamento verbal por escrito, el
juez del circuito en que se hubiere otorgado, a instancia de cualquiera persona que pueda tener interés en
la sucesión, y con citación de los demás interesados, residentes en el mismo circuito, tomará
declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales, y a todas las
otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los puntos siguientes:
1o.) El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a que pertenecía, su
edad y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente.
2o.) El nombre y apellido de los testigos instrumentales, y el lugar de su domicilio.
3o.) El lugar, día, mes y año del otorgamiento.
Una vez presentada la solicitud el juez inicia el proceso, es una petición reglada.
¿Qué necesita saber el juez? Cuando el juez convoca a los testigos, el juez debe fijar
una fecha y hora en que se va a dar la audiencia y en una sola audiencia se debe citar a
los testigos y demás personas interesadas, para que en audiencia se reciba la
declaración todas las demás personas, entonces el juez debe emplazar a todos los
interesaos en la sucesión para efectos de que se hagan presentes en la audiencia.
El juez debe preguntar a los testigos sobre la identificación del testador, nombre
completo, domicilio, nacionalidad, incluso debería darse esa información en la misma
petición, además debe decir las circunstancias en que se encontrara el testador.
El año, el mes y el día en que se otorgara testamento.
9 de agosto
Nota: Solo existen testamentos verbales si se reducen a escrito.
Dado ello tambien se tiene que saber el procedimiento ante el juez competente cuando
la soilicitud esta admitida, es decir cuando el juez la verifica, ya que el si el juez observa
la caducidad la tendra que rechazar de plena (in ibidem) Art 475 CGP.
Si se aprueba un testamento que existe porque fue verbal y con tetsigos espontaneos y
uniformes se redujo a escrito, el juez d¡mediante sentencia aprueba el testamento,
recogiendo la delcracion de los testigos en un acta y esa sentencia se manda a
protocolozar, y asi se reduce a testamento. Puede suceder que esa sentencia diga que
no hay testigos uniformes, que no es creible la version, ello conlleva a que no haya
testamento, no que no lo parueba sino que dice que no lo hay, ello siempre sera con
sentencia depsues de escuchar a los testigos instrumentales.
¿Se podra interponer recurso ante el fallo del juez cuando aprueba o rechace el
testamento?
Si lo adelanta el juez de familia por el dto del 89, este juez conoce siempre en
primera instancia los procesos de sucesion.
¿Si es el juez civil municipal por el art 18 #5 CGP.?
ARTICULO 1096. <APROBACION JUDICIAL DEL TESTAMENTO>. La información de que hablan los artículos
precedentes será remitida al juez del último domicilio, si no lo fuere el que ha recibido la información; y el
juez, si encontrare que se han observado las solemnidades prescritas, y que en la información aparece
claramente la última voluntad del testador, fallará que, según dicha información, el testador ha hecho las
declaraciones y disposiciones siguientes (expresándolas); y mandará que valgan dichas declaraciones y
disposiciones como testamento del difunto, y que se protocolice como tal su decreto.
No se mirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias sino aquellas en que los testigos que
asistieron por vía de solemnidad estuvieren conformes.
ARTÍCULO 475. REDUCCIÓN A ESCRITO DEL TESTAMENTO VERBAL. La petición para reducir a escrito el
testamento verbal deberá presentarse al juez del lugar donde se otorgó, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la defunción del testador, y se sujetará a las siguientes reglas:
1. Al escrito se acompañará la prueba de la muerte del testador, y en él deberá pedirse que se reciba
declaración a los testigos instrumentales y a las demás personas de quienes se afirme que tienen
conocimiento de los hechos relativos al otorgamiento del testamento, con indicación de su nombre,
vecindad y lugar donde habiten o trabajen.
2. Si la solicitud fuere procedente, se ordenará la recepción de las declaraciones en audiencia(admite la
solicitud), para la cual se señalará fecha y hora, a fin de esclarecer los puntos relacionados en los
artículos 1094 y 1095 del Código Civil.
3. Antes de la celebración de la audiencia se emplazará a los posibles interesados por medio de edicto que
se fijará en la secretaría del despacho por cinco (5) días y que se publicará en la forma prevista para el
emplazamiento.
4. Recibidos los testimonios, el mismo juez dictará la providencia que ordena el artículo 1096 del Código
Civil, siempre que se reúnan las condiciones previstas en dicha norma, y adquiera certeza sobre los
hechos que allí se indican y dispondrá que la actuación se protocolice en notaría del lugar, previa
expedición de copia para su archivo.
5. Cuando de las declaraciones de los testigos instrumentales no aparece claramente la última voluntad
del testador, el juez declarará que de ellas no resulta testamento verbal.
6. Si de las declaraciones o de otras pruebas practicadas en la misma audiencia, a solicitud de interesado
o por decreto oficioso del juez aparece que el testador falleció después de los treinta (30) días siguientes a
la fecha en que fue otorgado el testamento, el juez lo declarará inexistente como tal.
Num4. El juez tiene que estar convencido que lo que se dijo es uniforme, cuando no hay
certeza hay duda; el juez dicta senetncia aprobando el testamento, diciendo en que
terminos quedo el tetsamneto, lo dice en la sentencia que despues se protocoliza
Num6. Es posible que el juez no haya declarado la caducidad cuando estudio la solictud,
pero despues de haber escuchado declaraciones y tiene completa certeza de cuando fue
la muerte, podra declralo inexistencia, no obstante ya la hubiera admitido.
14 de agosto.
2. TESTAMENTO MILITAR
Art 1098: En tiempo de guerra, el testamento de los militares, y de los demás individuos empleados en un cuerpo
de tropas del territorio o de la república, y asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieren
a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos, podrá ser
recibido por un capitán, o por un oficial de grado superior al de capitán, o por un intendente de ejército, comisario
o auditor de guerra. Si el que desea testar estuviere enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el
capellán, médico o cirujano que le asista; y si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque
sea de grado inferior al de capitán.
¿Quién puede hacerlo? Los militares y demás individuos que hacen parte de ese
cuerpo de tropas y entre ellos pueden incluirse:
Voluntarios: Ej, defensa civil, cruz roja, delegados de la ONU
Rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo:
Personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos: Ej,
médicos de esa brigada
Se trata de un testamento escrito, es decir que el militar o la persona que hace parte de
la tropa lo escribe por medio de un Documento Privado.
Art 1099. FORMALIDADES El testamento será firmado por el testador, si supiere y pudiere escribir, por
el funcionario que lo ha recibido, y por los testigos.
Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento.
Art 1102. REQUISITOS DE VALIDEZ Para que valga el testamento militar es necesario que lleve al pie el
visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado
ante el mismo jefe o comandante, que vaya rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o
comandante, y que la firma de éste sea abonada por el secretario de guerra y marina de la república, si el
cuerpo de tropas estuviere al servicio de la nación, o por el secretario del prefecto del territorio, si dicho
cuerpo obrare solamente en dicho territorio.
Para que este testamento sea incorporado en el protocolo de instrumentos públicos, el secretario del
prefecto lo remitirá, una vez cumplidas las formalidades legales, al notario del último domicilio del
testador, y si éste se ignorare o no fuere conocido, al notario de la capital del territorio. La remisión se
hará por conducto del juez superior respectivo.
En este artículo estamos en el supuesto de que ya fue otorgado, luego se rubrica para
efectos de validez y debe siempre autorizarse ante notario.
15 de agosto
No se tiene que cumplir los requisitos del testamneto abierto o cerrado, este testamento
puede ser verbal cuando esa persona que se encuentre en esas circunstancias este en
peligro inminente de muerte, este testamento admite que siendo militar privilegiado,
admite que sea verbal pero solo cuando este en peligro inminente de muerte.
Este testamento tambien puede ser cerrado, es una mixtura entre el privilegiado y el
solemne, es decir es militar porque esta en esas circuntancia sy es cerrado porque esta
en un sobre y ese docuemnto contiene sus disposiciones testamentarias, con 5 testgos y
todas las formalidades del testamneto cerrado.
O puede ser verbal solo, que no es vebal ni cerrado, pero tampoco es abierto.
Termino de caducidad: sancion al acto juridico y se sanciona porque ese acto pierde
eficacia, opera la caucidad cuando el otorgante fallece en las circunstancias del militar,
es decir, tiempo de guerra y cuerpo de tropa. La caducidad opera cuando la persona
sobrevive, este ya no tiene efecto. Si terminada la circunstancia del testamento militar
dentro los 90 dias siguientes seria valido.
Es valido:
cuando muera
Valido cuando se muere dentro de los 90 dias siguientes despues de la
circunstancias de guerra
3. TESTAMENTO MARITIMO:
ARTICULO 1105. <TESTAMENTO MARITIMO>. Se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque
colombiano de guerra en alta mar.
Será recibido por el comandante o por su segundo a presencia de tres testigos.
Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia en el testamento.
Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original.
El inciso 3 del art 1105. Dice que si el testador no supiere o no pudiere firmar, aquí
siempre se necesita firma ya que todos los testamentos deben estar firmados, firmara
por el un testigo que designe el testador.
Art 1108. Lo puede otorgar todos los que se encuentren en la circuntancia del art 1105 y
se otorga ante el comandante del buque o su segundo al mando (subcomandante)
ARTICULO 1108. <PERSONAS LEGITIMADAS PARA OTORGAR TESTAMENTO MARITIMO>. Podrán testar en
la forma prescrita por el artículo 1105 no sólo los individuos de la oficialidad y tripulación, sino
cualesquiera otros que se hallaren a bordo del buque colombiano de guerra, en alta mar.
Otorgado el testamento por el comandante o el subcomandante, se cumplio la
solmenidad y ya existe el testamneto, este informo al buque que otorgaron testamento.
Art 1107. Formalidades posteriores. En un pueblo extranjero, hay que llevarlo ante
el consulado colombiano. Si no arribo a un pueblo extranjero y esta en colombia y ya
termino esas circunstancias (desembarco) entonces aquí se tendra que hacer el
protocolo ante notario y registro.
ARTICULO 1107. <ENTREGA DEL TESTAMENTO EN CONSULADO>. Si el buque, antes de volver a los
Estados Unidos de Colombia, arribare a un puerto extranjero, en que haya un agente diplomático o
consular colombiano, el comandante entregará a éste agente un ejemplar del testamento, exigiendo
recibo, y poniendo nota de ello en el diario a fin de que puedan surtirse los efectos y requisitos de que se
trata en los incisos 5o., 6o. y 7o. del artículo 1085 y en el artículo 1086.
Si el buque llegare antes a Colombia, se enviará dicho ejemplar, con las debidas seguridades, al Poder
Ejecutivo Nacional para que puedan surtirse los mismos efectos expresados en el inciso anterior.
El testamento maritimo tambien puede darse de manera verbal, se peude
otorgar cuando esta en peligro inminente de muerte ante la autoridad que esta facultada
para aprobarlo, el cual caduca en los 30 dias y si se muerio antes de los 30 dias hay que
solicitar la reduccion a escrito de ese testamento.
La caducidad tiene que operar porque estos testamento son para circuntancias
determinadas
Acto juridico unilateral gratuito a traves del cual una persona dispone de sus bienes a
partir de su muerte; como acto juridico debe estar colmado del cumplimiento de todos
los rquisitos de existencia y validez.
I. EXISTENCIA
a) Consentimiento: para que ese acto exista y surta efectos tiene que provenir de un
consentimiento el cual es la manifestacion inequivoca en dos sentidos:
Quiere testar
Como quiere testar
Nota: tiene que manifestar ambas. En el testamento a titulo universal existen los dos
componentes del consentimiento del quiere y como
¿qué pasa si el tetsador tiene una discapacidad mental absoluta? Si la persona tiene
discapacidad y no se encuentra en estado transitorio de capacidad NO puede testar.
Si la manifestacion no proviene del testador y no manifiesta su voluntad, ese testamneto
NO nacio, aunque haya clausulas testamentarias y conlleva a la inexistencia
b) Objeto: finalidad del testamento y recae en los bienes, aunque excepcionalmente los
testamentos se pueden otorgar para disposiciones diferentes de bienes, es decir no
esta disponiendo de bienes y otroga testamento. Ejemplo: reconocmiento hijo
extramatrimonial, nombrar un curador para un incapaz, revocar un testamento
anterior estas son excepciones a la finaldiad misma del testamento.
c) Causa: justificacion, el testador tiene una casua para esa disposicion testamnetaria,
generalmente la causa es lo que le genero la voluntad al testador, la motivacion. El
testador no tiene justificacion en ese acto testamentario.
II. VALIDEZ
El testamento como acto juridico tambien debe cumplir los requsiitos para que sea
valido, un acto puede existir y estar viciado, en este caso se le puede restar de merito al
testamento porque s edemuetsra uno de los vicios mediante una sentencia judicial de
declaratoria de testamento, se le resta validez NO eficacia. Un testamento existe y surte
efectos hasta que se declare nulidad
Si surte efectos hasta que se delclare nulo, pero hay nulidades que tienen efectos
retroactivos. Ejemplo: lo que recibio lo tiene que devolver integramente.
Hay error cuando hay duda, cuando hay distintos interes el juez que
resueve las diferencias dice que no quedo claro y que hay duda en el
asignatario.
Fuerza: art 1063, hay que analizarla no solo fuerza fisica o psicologica, aquí se
hablade nulidad porque el tetsamento si existe solo que hubo fuerza en el
consentimiento.
o Justo temor
o Provenga de cualquier persona
ARTICULO 1063. <NULIDAD POR FUERZA>. El testamento en que de cualquier modo haya
intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes.
De cualquier modo quiere decir que no se puede circunscribir que solo la fuerza
sea fisica o psicologica, sino que de otros modos.
ARTICULO 1513. <FUERZA>. La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir
una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.
Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de
verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal
irreparable y grave.
El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.
ARTICULO 1514. <PERSONA QUE EJERCE LA FUERZA>. Para que la fuerza vicie el consentimiento
no es necesario que la ejerza aquél que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la
fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento.
El que ejerce la fuerza no tiene que ser el beneficiario, puede ser de cualquier
persona
Esa fuerza tiene que ser suficiente y que se demuetsre que si no hubiera sido por
la fuerza no se hubiera otorgado el testamento, que esa fuerza ya sea fisica o
psicologica lo hubiera persuadido poara actuar de esa manera
Art 1063. El testamento de que cualquier modo hay intervenido la fuera es nulo en
cualquier parte
21 de ago. de 18
Dolo: conductas que estructura al dolo
1. Persuacion al testador para que teste a favor del individuo, a esto se le llama
conducta de captacion, quiere decir que el individuo realiza todas las conductas
para persuadir al testdor que le asigne una disposicion, no necesariamnete
tiene que utilizar la fuerza, solo una habilidad del individuo para que teste a su
favor.
2. Conducta que lleva a que el testador sienta animalversion (odio) sobre el
asignatario inicial, el agnete acude donde el testador y le dice que esa persona
es mala y no merece que le deje este legado y con ell impide que el testador
legue o modifque el testamento
En el dolo el agente que genera el dolo esta interesado que teste a su favnor o no
esta interesado en que teste a determinada persona.
Resumen:
1. En el dolo puede haber sujestion cuando se le genera odio al testador frente
al asigntario. Ejemplo: no le deje a x porque este hizo esto encontra suya
2. Captacion cuando se finge un afecto para ser un legatario del testador
b) Incapacidad: art 1061 cuando hace una relacion de las personas inhabiles para
testar, aquí el testamneto si existe sino que es anulable.
c) Objeto ilicito: objeto cosa u objeto fin, la persona del tetador esta otorgando un
testamento un elemento contrario al ordenamento juridico, en este caso el objeto es
determinado o determinable, en este caso se tendra que determinar la nulidad del
mismo. El objeto que destino el testador a la persona, puede ser a titulo universal
ejemplo: todos mis bienes a A y a B y en esos objeto esta el laboratorio para procesar
cocaina, ese especifico objeto es objeto ilicito y habra nulidad de esa disposicion
tetsmanetaria y valida ante los demas.
22 de ago. de 18
Revocatoria del testamento: solo esta en cabeza del testador, ninguna persona
puede revocarlo por el testador, es indelegable. Nunca un juez revoca un testamento.
Generlamente se revoca con uno posterior.
Esta puede ser:
o Tacita: cuando en el testamneto 1 digo la finca se la dejo a “x” y en testamento 2
digo la finca se la dejo a “z”
o Expresa: expresamnete dice que vengo a revocar el testamento anterior
Si el testamento posterior contiene algunas modificaciones (no todas), esto sigue siendo
una revocatoria parcial no una reforma.
Reforma del testamento accion que tiende a que un juez mediante una sentencia
reforme el testmento porque hubo desconocimeitno de los legitimarios porque se
vulneraron las legitimas forzosas (asignaciones forzosas). Esto no es objeto de nulidd,
solo de reforma.
La reforma no al hace el etstador, el testador revoca o mantine, la reforma la hace el
juez a peticion de los interesados
Se demuestra con la copia de registro civil demostrando que tiene vinculo que el
causante y con base en ello se pide la herencia.
Se puede presnetar al heredero putativo (le falta la acreditacion como heredero) ejemplo
cuando fallece el causante y cree que es heredero pero no lo es, como el hijo
extramatrimonial no reconocido; aquí inciamos una accion conjunta, en un mismo
proceso dos peticiones que son la filiacion extramatrimonial y la segunda es peticion de
herencia, el juez resuelve las dos pretensiones.
23 de ago. de 18
Accion de nulidad del testamento
Hay que tener claro si la situacion planteada hace parte de una causal de nulidad, hay
que ubicar los hechos en la respectiva accion y se ubica en la nulidad en los siguientes
casos:
Estamos en una inacapacidad por el testador o los testigos, esta genera nulidad, no
inexistencia, es decir que existio y surte efectos, pero se pregunta ¿qué tipo de nulidad
es? ¿absoluta o relativa? Hay que partir de que el testamneto surte efectos a partir de la
muerte del testador, antes NO hay testamento; entonces la nulidad que se predica de es
nulidad absoluta, no se puede sanear.
27 de agosto
Carga del demandante: ya se tiene la causal de nulidad, hay que redactar la demanda
con los hehos que la constituyeron, con los requisitos del art 82 CGP. Causal,
pretensiones y hechos, y ademas con las pruebas necesarias para demostrar que los
hechos consitutivos de la causal si existieron, como las sigueintes pruebas:
Testimoniales
confesion el cual se tendra que citar a los legatarios
documentos que hayan en poder del demandante
dictamen precicial que conlleve a demostrar que el testador no pudo haber testado
por ejemplo por discapciad absoluta, el cual debe ser aportada por la demanda.
Carga del sujeto pasivo: cada uno de los demandados tienen que pronunciarse de
manera indicvidual sobre los hechos consittutivos de la demanda.
28 de agosto
El demandante que pretende la nulidad del testamento total o parciamente, es algo que
debe precisar ante el juez y porque, pretensión clara, completa y muy especifica, con
base en al menos una de las causales.
Hay que exponer la causal, concretarla y una pretensión que tiene como base una causal
tiene a su vez unos elementos facticos, en los hechos se narra ¿qué paso?
Esa demanda que usted va a presentar debe tener una pretensión clara y concreta y un
fundamento
factico de en que se basa la causal. Todos los requisitos del artículo 82 se tienen que
cumplir.
- Pretensión
- Causal
- Hechos
- Y todo ello debe ir acompañado de una postulación de prueba, o sea que usted con
la demanda debe allegar todos los medios de prueba que tenga y a parte que
usted pretenda hacer practicados dentro del proceso. Los documentos que estén
en poder del demandante y los que el pretenda que se de al interior del proceso.
Prueba testimonial
Es la mas contundente para demostrar que un hecho paso, la forma debida también se
debe pedir.
Interrogatorio de parte
El demandante pide que el demandado absuelva un interrogatorio de parte, este
interrogatorio lo absuelve la parte y la prueba testimonial son 3 que no son parte.
Dictamen pericial
Se puede pedir un dictamen pericial que demuestren al causal.
Con estos medios de prueba se pide al juez que admita la demanda y que lo resuelva en
su forma. El juez tiene un pronunciamiento en si admite, inadmite o rechaza la demanda
ADMISIÓN DE LA DEMANDA
Si el juez admite al demanda en el auto admisorio además debe decir que le concede un
termino de 20 días al demandado a cada uno de los individuos que hacen parte del
sujeto pasivo, para que ellos se pronuncien y este puede:
guardar silencio, ósea conducta contumas. Esta conducta conllevara a una sanción
procesal indicio grave en su contra por no contestar la demanda y sigue el proceso
con las demás etapas
contestar oponiéndose que puede ser total o parcial, oposición a los hechos y a las
pretensiones. Esa conducta de oposición debe cumplir requisitos de forma.
Requisitos:
Tiene que contestar toda la demanda y contestar cada hecho si es cierto, o no le consta;
si usted dice que no es cierto y justificar su negativa, si usted no justifica entonces se
convierte en cierto el hecho porque no justifico. Se puede decir que se ignora un hecho y
decir porque se ignora o desconoce.
Vencidos los 20 días entra el turno del juzgado para darle tramite a la otra parte de
proceso.
Se le da traslado a la parte demandante por el termino de 3 días para que la parte
demandante se pronuncie al respecto de las excepciones propuestas, esto en virtud del
principio de bilateralidad de la audiencia, debe pronunciarse por escrito, cumplidos los 3
días el juez programa audiencia con fundamento al articulo 372 y otros con el articulo
372 y 373, la diferencia de decir los dos artículos es que en esa audiencia va a surtir las
siguientes etapas:
Nota: El juez acá nos dice si solo se va a realizar la audiencia del 372 o de una vez dice
que se surten todas las etapas del 372 y del 373.
En el auto admisorio de la demanda dice cuales etapas se van a surtir. Si en el auto solo
dice el articulo 372 entonces no se lleva acabo la del 373, aunque en el deber ser del
legislador se debe practicar las dos audiencias de una vez, pero en la practica no se ve
así.
3 de septiembre
ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS
ARTICULO 1113. <ASIGNATARIOS TESTAMENTARIOS>. Todo asignatario testamentario deberá ser una
persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por
indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita.
Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para
determinadas personas.
Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se darán al
establecimiento de beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad
o residencia del testador.
Lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un
establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la disposición del inciso anterior.
Lo que en general se dejare a los pobres, sin determinar el modo de distribuirlo, se aplicará al
establecimiento público de beneficencia o caridad que exista en el lugar del domicilio del testador, si en
dicho lugar hubiere tal establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento público de
beneficencia o caridad más inmediato a dicho domicilio, salvo los casos siguientes:
1o.) Cuando el testador lo prohiba expresamente.
2o.) Cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres de determinado lugar, en donde no
exista establecimiento público de beneficencia o caridad.
¿cuándo podemos identificar que la persona sea cierta? La capacidad de goce (que la
persona existe) o se espera que exista, no existe bajo la existencia legal del art 90 cc
que dice que la persona existe cuando nace y si no ha nacido entonces no existe,
entonces ¿ahí no hay certeza? R// Esa certeza va a estar determinada si es existencia
legal o natural, esa certeza peude predicarse de la persona que exista por existencia
legal o natural, entonces esa criatura es determinada. ejemplo: mi primer nieto
¿qué pasa si todavia no tiene existencia legal o natural? Pero puede tenerla. Ejmplo: mi
primer nieto y la hija tiene 10 años, esa asignacion es determinable, no tenemos
nombre, caracteristicas especificas sino que hay una identificacion general.
Si la persona dice que le dejo la asignacion a la riemra persona que llegue a mi funeral,
aquí habria indeterminacion y esa aignacion se tiene por no [Link] no hay certeza o
indeterminacion se entiende por no escrita y pasaria a la sucesion intestada
En sintesis lo que busca el legislador que haya certeza y determincion, pero si no que al
menos sea determinable
Una
“Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica”
persona naturalmente exista porque nacio (individuo de la especie humnada) o persona
juridica coletiva que hay sido legalmente constituida, por lo tanto no ingresa los entes
que no sean personas juridicas, y lo hablamos en la capacidad para suceder, por
ejemplo: los establecimientos de comercio, las cofradias, patrimonio autonomo,
consorcios, uniones temporales, herencias yacentes; estas no pueden ser objeto de
asigancion testamentaria sino son personas juridicas.
Art 1122. Aquí nos hablan de una excepcion de esta caracteristica, aquí hay un marco
que dice parientes, se debe entenderse porque el legislador lo esta cerrando indicando
que los parientes son los mas proximos en sus grados como en la sucesion intestada. Si
estamos en 1º o 3º y hay representacion, se aplicara. Es decir, Esta cerrando una
aparente indeterminacion, ya que aquí dice mis parientes entonces seria
indeterminados, pero el legislador dice que se tome como una sucesion intestada y se
llama primero a los descendintes
En el inc. 2 dice que “Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia,
aunque no sean para determinadas personas” los obejtos de beneficiencia son entidades cuyo
objeto social son de beneficiencia publica, el art 633 las que no tienen animo de lucro y
son:
asociaciones
coprporaciones
fundaciones
estas terminan siendo las beneficiadas en la asignacion que no tengan persona
determinada o determinable en su asignacion. Ejemplo: se la dejo a un establecimiento
que cuida los anciones o los niños abandonados, pero no dijo cual, cuando no hay una
persona determinada pero como es una entidad de beneficiencia se entendera asi: “ Las
asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se darán al
establecimiento de beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad
o residencia del testador. “ pero legalmente constituidas, ¿quien sabe que esta constituida?
El municipio dice cuales esta legalmente constituida, pero si hay varios lo escoge el
alcalde del municipio determinando cual es la mas cerca del domicilio del testador; aquí
no obstante el testador no esta haciendo una asigancion determinada, el legislador la
esta determinando.
4 de sept. de 18
Art 1117. Estan prohibidas las disposiciones captatorias. Cuando el etstador dice
que le deja una asignacion a una persona con la condicion de que esa persona tambien
le dej un legado a ese testador; esto no quiere decir que en las asignaciones
testamnetarios no pueden esta sometidas a condicion, si pueden pero no a esta
condicion. Los elementos accidentales de los testamentos son: las condicones, los
plazos, la carga o modo.
ARTICULO 1120. <ACREEDOR ASIMILADO A LEGATARIO>. El acreedor cuyo crédito no conste sino por el
testamento, será considerado como legatario para las disposiciones del artículo precedente.
Ese acreedor se tendra como un legatario, la ubicamos por fuera de la mitad legitimaria,
entonces este se ubicara en la cuarta de libre disposicion (mitad de libre disposcion L
1904); esta es una proteccion a los legitimarios, porque primero se le paga a los
legitimarios y luego se le paga a los demas.
ARTICULO 1121. <ELECCION DEL ASIGNATARIO>. La elección de un asignatario, sea absolutamente, sea
de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno.
Art 1121. Aquí hablamos de las asignaicones testamentarias y partimos de la certeza del
asignatario y teniendo en cuenta que la voluntad del testador es indelegable; quiere
decir que si la asignacion del asignatario depende excluivamente del testador, este lo
tendra que designar de manera directa e indelegable (concordancia art 1127)
ARTICULO 1127. <LA VOLUNTAD DEL TESTADOR>. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la
inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente
manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales.
Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras
de que se haya servido.
R// Estos dos ejemplos son dos situaciones diferentes, en el primer caso prevalece la
voluntad del testador claramente manifestada, la voluntad esta manifestada pero no la
suma, entonces el quiso darle los 60 en esa proporciones, hay que hacer una proporcion
de cada asigancion donde asigno 36’ y aplicarle la misma proporcion a los 60’ ; en el
segundo caso la finca quedo para la sucesion intestada, se le adjudica a todos y cuando
lo venda se les da el dinero dicho en el testamento a cada persona.
5 de septiembre
MODALIDADES DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS.
Los actos o negocios jurídicos pueden tener elementos accidentales que alteran sus
disposiciones.
En el testamento se pueden presentar:
Condición
Plazo
Carga o modo
[Link].
En los dos primeros casos de inhabilidad del testador, del testigo y vicios del
consentimiento son requisitos de fondo, NO puede el asignatario impugnar.
Ejemplo: cualquier inhabilidad del testador y del testigo genera nulidad pero es una
situación de fondo que no obstante se demuestre que hubo fuerza a ese asignatario que
se condiciono no podrá impugnar, que lo haga otro pero ese que esta en la condición
NO.
6 de sept. de 18
Art 1132. Condicion de no contraer matrimonio: una asigancion no puede contener
la condicion de prohibir que se case, si asi lo dijere se entiende por no escrita. Estamos
frente a disposiciones legales que le regulan las disposiciones al testador. Lo que si se
puede hacer es condicionarlo a que no se case antes de los 18 años o con determinada
persona, estos dos casos son validos.
ARTICULO 1132. <CONDICION DE NO CONTRAER MATRIMONIO>. <Artículo subrogado por el artículo 12
de la Ley 95 de 1890. El nuevo texto es el siguiente:> La condición impuesta al heredero o legatario de no
contraer matrimonio, se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de
dieciocho años o menos, o con determinada persona.
Profesion incompatible con el estado de matrimonio, esa profesion podria ser condicon
del testador y es incompatile con el matrimonio, aunque sea incompatible, vale.
Ejemplo: que sea sacerdote
ARTICULO 1135. <CONDICIONES RELATIVAS A UN MATRIMONIO DETERMINADO Y A LA
PROFESION>. <Ver Notas del Editor> La condición de casarse o no casarse con una persona
determinada, y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes, aunque sea
incompatible con el estado de matrimonio, valdrán.
Inc. 3 cumplida la condicion, ya recibio el derecho, este no tiene derecho a los frutos
percibidos por el bien antes de cumplirse la condicion, ya que en este tiempo no habia
derecho. Tiene una excepcion y es que el mismo testador expresamente diga que tiene
derecho a a los frutos desde la apertura de la sucesion. El bien no ingresa al patrimonio
del asignatario pero puede estar produciendo frutos, no lo puede reclamar el asignatario
porque no tiene derecho, y lo adquiere cuando realice el hecho sometido a condicion; a
menos que el testador lo haya dispuesto expresamente que se le entregaran los frutos.
ARTICULO 1136. <CONDICION SUSPENSIVA>. Las asignaciones testamentarias, bajo condición suspensiva,
no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición, sino el de implorar las
providencias conservativas necesarias.
Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno.
Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no
se los hubiere expresamente concedido.
10 de septiembre
Art 1137. Condicion que establece fidelcomiso. Aquí vamos a las obligaciones
fiduciarias, si pueden existir asignaciones fiduciarias, el testador indica que ese legadoe
sta sometido a una condicion fiduciaria y lo aplicamos conforme a las fiducias, diferente
es que una persona en vida le vende a su hijo un partamaneto y en el mismo acto dice
que su declaracion es reservarse el fideicomiso de ese bien a su nombre.
Esto es una modalidad diferente a condicion aunque pueda convertirse en ella. Las
asiganciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o a dias y esto es un
tiempo, puede ser que el derecho se adquiera en un momento y vaya hasta otro
momento (tiempo determinado) y pasado ese tiempo se acaba (se parece a una
condicion resolutoria pero no lo es, porque esto es tiempo).
ARTICULO 1138. <ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS SUJETAS A TERMINO>. La asignaciones
testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días, de que dependa el goce actual o la extinción de un
derecho; y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el titulo De las obligaciones a plazo, con las
explicaciones que siguen.
y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el titulo De las obligaciones a plazo, con las explicaciones
que siguen. El plazo lo esta trabajando en distintas formas:
Aquí la diferecia radica en la variante del caso, en el art 1142 es dia cierto y
determinado y en el art 1143 es dia cierto indeterminado; si el plazo es
cierto indeterminado aquí va envuelta la condicion de existir, la diferencia
esta en la variable del plazo.
ARTICULO 1143. <ASIGNACION A DIA CIERTO E INDETERMINADO>. La asignación desde
día cierto pero indeterminado, es condicional, y envuelve la condición de existir el
asignatario en ese día.
Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día (como cuando la asignación es a favor
de un establecimiento permanente), tendrá lugar lo prevenido en el inciso 1o. del artículo
precedente.
Nota: siempre que se habla de condicion hay un plazo, pero no siempre que
se habla de plazo hay una condicion
12 de sept.-18
Inc. 1ª Cierto y Determinado. El asignatario no puede recibir hasta que se de el día pero
si podrá disponer del derecho a partir de que el testador muera. En este caso el testador
puede establecerle una condición y que es el asignatario este vivo en determinado
tiempo, ejemplo: que X este vivo 6 meses después de la muerte del testador.
El testador no puede condicionar al legatario que esté vivo al momento de la muerte del
testador, pero es algo obvio, debe estar vivo.
No es posible que el legatario reciba o tenga derecho muriéndose antes que el testador,
ejemplo: el testador dice le dejo este bien a maría y maría murió antes que el testador,
no aplica porque en la sucesión testada NO aplica representación.
ARTICULO 1142. <ASIGNACION A DIA CIERTO Y DETERMINADO>. La asignación desde día cierto y
determinado, da al asignatario, desde el momento de la muerte del testador, la propiedad de la cosa
asignada, y el derecho de enajenarla y trasmitirla; pero no el de reclamarla antes que llegue el día.
Si el testador impone expresamente la condición de existir el asignatario en ese día, se sujetará a las
reglas de las asignaciones condicionales.
ARTICULO 1143. <ASIGNACION A DIA CIERTO E INDETERMINADO>. La asignación desde día cierto pero
indeterminado, es condicional, y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día.
Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día (como cuando la asignación es a favor de un
establecimiento permanente), tendrá lugar lo prevenido en el inciso 1o. del artículo precedente.
Art 1143. Entonces no hay que colocar la condición, si la asignación es de dia cierto pero
indeterminado no tiene que ponerse la condición de que exista, porque ya la pone la
ley. Si es cierto pero indeterminado este art nos dira que si el plazo es cierto pero
indeterminado se entenderá que es condicional, va envuelta la condición de existir al
momento en que se adquiera el plazo.
ARTICULO 1146. <ASIGNACION A DIA INCIERTO Y DETERMINADO>. La asignación hasta día incierto pero
determinado, unido a la existencia del asignatario, constituye usufructo; salvo que consista en
prestaciones periódicas.
Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se entenderá concedido el usufructo
hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día.
En el ultimo inciso del 1139 tambien se le aplica este 1144 es incierto e indeterminado,
nos remitimos a 1141 que nos lo afirmara. Ejemplo: Le dejo este bien a X si se casa.
¿Podrá existir condición sin tiempo? Ejemplo: que el asignatario reciba si vive o si se
casa con jose ¿Cómo hacemos con el tiempo?
17 de sept.- 18
III. Asignaciones bajo modalidad de carga.
asignacion con una carga que no es una condicion, es un elemento accidental que el
testadpr queire colocarlo y esta facultado por la ley, es una modalidad que quiere
colocar el testador cuando se asigna un legado con la obligacion (no condicion) que el
asignatario realice determinada conducta.
La carga esta en cabeza del asignatario para realizar una conducta en cualquiera de los
3 beneficiarios, esta es la obligacion.
Nota: No sera una carga si es algo inherente al bien. Ejemplo: le dejo este bien a x si
paga los impuestos, siempre tendra que pagarlos.
ARTICULO 1147. <DEFINICION DE ASIGNACION MODAL>. Si se asigna algo a alguna persona para que lo
tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse
a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no
suspende la adquisición de la cosa asignada.
Es una obligacion conducta de vida que se espera del asignatario, esto es un modo y no
una condicion suspensiva, el testador le esta aisgnando un objeto con la obligacion que
realice algo, esa conducta debida puede ser: en benefecio del testador, beneficio del
asigantario, beneficio de un tercero. Ese beneficiario puede ser diferente al asignatario.
Nota: Si no hay clausula no tiene que restituir, pero podria tener obligaciones frente a
terceros. Si se restituye este bien iria a la sucesion intestada.
ARTICULO 1148. <CLAUSULA RESOLUTORIA>. En las asignaciones modales, se llama cláusula resolutoria,
la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.
No se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa.
ARTICULO 1149. <FIANZA O CAUCION DE RESTITUCION>. Para que la cosa asignada modalmente se
adquiera, no es necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo.
Si el asigantario, tiene una obligacion a favor de alguien y no cumple (no tiene nada que
ver con la clausula resolutoria), ¿qué pasa?:
Si es a beneficio de si mismo, es decir tiene el derecho sobre la cosa y es a
benefecio de si mismo, aquí nadie podria exigirle el cumplimiento. Art 1150 Si es
en beneficio del asignatario, no impone obligacion alguna, salvo que haya clausula
resolutoria expresa, aquí si se restituye la cosa.
Si el beneficio es para el testador o un tercero si se generan obligaciones, el
tercero tiene una accion con pretension ejecutiva para exigir el cumplimiento, es
un ejecutivo con obligacion de hacer.
Si el beneficio es con beneficio del testador y el asignatario no lo ha hecho, la
accion la tendra los herederos para exigirle que cumpla con esa obligacion, es un
ejecutivo con obligacion de hacer.
Nota: el termino de estas acciones es el termino de las acciones ejecutivas, por ejemplo:
si la obligacion consta en titulos valores, en titulos ejecutivos, etc.
ARTICULO 1150. <MODO EN BENEFICIO EXCLUSIVO DEL ASIGNATARIO>. Si el modo es en beneficio del
asignatario exclusivamente, no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria.
19 de septiembre
El juez que lo cumpla esta obligado con el asignatario por medio de acción ejecutiva.
Esta obligación de hacer, que se demanda por ejecutivo es una obligación expresa, clara
y exigible.
ARTICULO 1154. <CLAUSULA RESOLUTORIA HECHA EFECTIVA>. Siempre que haya de llevarse a
efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo, una
suma proporcionada al objeto, y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia, si el testador
no hubiere ordenado otra cosa.
El asignatario a quien se ha impuesto el modo no gozará del beneficio que pudiera resultarle de la
disposición precedente.
Trasmisibilidad del modo: no del derecho, ya que el derecho según el art 1147 se
adquiere con la muerte del testador, ya que estamos no estamos hablando de una
condicion suspensiva, sino de una carga. Si tiene derecho ¿podra el asigantario trasmitir
la asigancion?, es decir, si puede ceder el derecho, si se puede, porque tiene el derecho
y puede cederlo, pero si hay clausula resolutoria quien adquiera el derecho esta
sometido a esa clausula.
Art 1153. Le dejo esta asigancion a Maria, para que ella cumpla esta condcuta y si maria
se muere antes, ¿qué pasa? Hay trasmisibildiad del modo si el mismo testador permite
que esa condcuta debida la haga el sucesor del asigantario, sino lo dijo expresamente,
NO hay trasmisibildiad del modo, entonces solo podria hacerlo Maria, y esa se murio sin
haber cumplido la conducta (sin que ella tuviere la culpa), habiendo clausula resolutoria,
los herederos de Maria tienen que restituir el objeto porque no se cumplio la bligacion,
sea o no culpa de esta.
ARTICULO 1153. <TRANSMISIBILIDAD DE LA ASIGNACION MODAL>. Si el modo consiste en un hecho tal
que para el fin que el testador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, es
transmisible a los herederos del asignatario.
24 de sept. de 18
ASIGNACIONES FORZOSAS
Estamos en la sucesion testada, el legislador ha creado un limite al testador. El
legislador se refiere a la obligacion que tiene el testador de incluir en su testamento
bienes para atender los derechos patrimoniales y personales en virtud de la calidad de
ese asignatario, es decir, son limites que coloca el legislador a la libertad de testar, el
testador no tiene una absoluta voluntad de testar, tiene limites y se llaman asignaciones
forzosas.
ARTICULO 1226. DEFINICION Y CLASES DE ASIGNACIONES FORZOSAS. Asignaciones forzosas son las que el
testador está obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.
Asignaciones forzosas son:
1. Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.
2 <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> La porción conyugal.
3 Las legítimas.
Art 1226. La ley lo obliga a hacer, la ley le pone el limite, dice que esta obligado a tener
en cuenta estos asignatarios, es una obligacion legal. Y se suplen a traves de la reforma
del testamento a peticion del asigantario desfavorecido con la omision del tesador, la
reforma la hace el juez con base a la pretension que hace el asignatario. Con perjucio de
sus disposiciones es porque esta modificando lo que dice el testador, se modificara
porque se va a suplir con la reforma que haga el juez teniendo en cuenta las
asiganciones forzosas.
¿Cuales son las asiganciones forzosas?: estas son taxativas, esta norma se
modifico con la ley 1934/18.
1. Alimentos que se deben por la ley a ciertas personas: me remiten al art 411,
alli puedo dedcuir quien es el titular y quien es el obligado
2. La porcion conyugal
3. Las legitimas
4. *Cuarta de mejoras*: la cuarta de mejoras en la sucesiones de los
descendientes