Final
Final
Unidad 1
Persona humana
Toda persona humana es persona jurídica. El inicio de la existencia es desde el inicio de la concepción. Los
derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer son irrevocablemente adquiridos, si no nace con
vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume.
Esto quiere decir que la persona por nacer, ya adquiere derechos. Si nace con vida sus derechos son
irrevocablemente adquiridos, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.
Concepción y embarazo
Es importante determinar el momento de la concepción porque permite establecer si el hijo es matrimonial o no, y
si le corresponde o no los bienes que le hubieren legado. (hoy contamos con la prueba de ADN).
Se tendrá por reconocido el embarazo de la madre, por la declaración que haga ella, su marido o de personas
interesadas. (estas personas interesadas pueden comenzar un pleito solo después del nacimiento) Se admiten
medidas de carácter policial solo en los casos en que se temiere la comisión de un delito (ej: sustitución de una
persona por otra, si el niño no naciere con vida)
Prueba del nacimiento con vida
En caso de duda se presume el nacimiento con vida. Quien manifieste que la persona nació muerta deberá
acreditarlo.
Se dice que nació con vida cuando las personas que asistieron al parto hubiesen oído la respiración, la vos u
observado otros signos de vida.
Si en un caso el parto fuese plural (gemelos o mellizos), todos tendrán los mismos derechos.
El fin de la existencia de las personas físicas
La existencia de las personas termina con su muerte, y se prueba con la partida de defunción (art. 96) otorgada por
el registro Civil, a falta de este, se admiten otros medios de prueba. La ley 14394 agregó que, en caso de no hallarse
el cadáver, el juez tendrá por comprobada la muerte si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la
muerte deba ser tenida como cierta. La misma regla se aplicará cuando no se pueda reconocer un cadáver. (art. 93,
art. 94)
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La conmoriencia
Art. 95.- Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre
común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario.
Si dos personas hubieran fallecido en un desastre común de modo que no pueda precisarse quien falleció primero,
se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que se pueda alegar transmisión de derechos entre ellos. Es
importante para los casos en que los dos tienen vocación hereditaria. Por ejemplo, muere un marido dejando a su
mujer, viuda sin hijos. A ella le corresponde una cuarta parte de la sucesión de los suegros que le hubiera
correspondido a su esposo ahora muerto. Ahora en el caso que hubiera muerto no solo el marido sino también su
suegro. Si el suegro muere primero lo hereda, pero si es a la inversa no ya que su marido no podría recibir la
herencia de su suegro.
Ausencia
Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede
designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe
apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato.
Pueden pedir la declaración de ausencia, el Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto
de los bienes del ausente.
Derechos personalísimos
Los denominados derechos de la personalidad que al ser reglamentados constituyen el derecho de las personas (o
derechos personalísimos). Son aquellos vinculados a la condición de ser humano, como el derecho a la vida, a la
libertad, al honor, a la intimidad. Hacen a la existencia del ser humano y a su dignidad personal.
Personalidad jurídica
Para poder tener derechos y contraer obligaciones necesitamos la personalidad jurídica. Todos tenemos
personalidad jurídica.
Persona humana
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Toda persona humana es persona jurídica. El inicio de la existencia es desde el inicio de la concepción. Los
derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer son irrevocablemente adquiridos, si no nace con
vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume.
Esto quiere decir que la persona por nacer, ya adquiere derechos. Si nace con vida sus derechos son
irrevocablemente adquiridos, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.
Persona de existencia ideal
Son todos aquellos entes a los cuales el derecho les confiere la capacidad de adquirir derechos y contraer
obligaciones. Son incapaces de ejercicio absoluto.
Atributos de la personalidad
Desde el momento de su nacimiento con vida la persona, tiene atributos inherentes a ella, cualidades que hacen a la
esencia de su personalidad que de alguna manera son los que determinan su individualidad. La persona no puede
ser considerada tal sin ellos.
El concepto de persona (que vimos al principio), por sí solo no garantiza las condiciones para el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones, el ordenamiento jurídico dota a la persona de ciertos aditamentos
que llamamos
“Atributos de la persona”
Concepto: Son cualidades inherentes a las personas que hacen a su esencia, ellos son el PATRIMONIO, ESTADO,
DOMICILIO, CAPACIDAD Y NOMBRE.
Capacidad
Es la aptitud para adquirir derechos y obligaciones. Existen distintas especies de capacidad:
Capacidad de derecho. Es la capacidad que se tiene para ser titular de un derecho. No hay incapaces de
derecho. La ley puede limitar o privar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos
determinados.
Capacidad de ejercicio. Potestad que tenemos de ejercer los derechos por nosotros mismos. Toda persona
humana puede ejercer por si misma sus derechos, excepto las limitaciones previstas en el CCyC y en una
sentencia judicial. La limitación de capacidad debe ser lo menos gravosa posible.
Incapacidad de derecho
Son inhabilidades, sustentadas en razones de orden moral, que impiden a determinadas personas celebrar actos
jurídicos con otras o respecto de algunos bienes en especial.
Algunos casos:
No pueden celebrar contratos de compraventa, permuta, cesión de créditos ni donación los cónyuges entre
sí.
No pueden contratar los padres con los hijos sometidos a la patria potestad.
No pueden contratar los tutores con sus pupilos.
No pueden contratar los religiosos profesos.
No pueden suceder ni recibir regalos los confesores del testador en su última enfermedad.
Personas incapaces de ejercicio
Tienen los derechos, pero, no pueden ejercerlos por si mismos.
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Absolutas y relativas
Absoluta
La persona por nacer.
La persona declarada incapaz por sentencia judicial.
o Dementes
o Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito
o Semialienados: Personas con intervalos lúcidos (Por ejemplo, gente mayor con principios de
Alzheimer)
o Ebrios consuetudinarios: ej. Beodos
o Toxicómanos: Drogadictos
o Pródigos: Quien dilapida el dinero ej. Adictos al juego
Los menores impúberes (personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente), son
los menores de 13 años.
Relativa.
Los menores adultos son los que tengan cumplidos 13 años, pero no hubieron cumplido 18 años aún, a
pesar de su incapacidad pueden ejercer ciertos actos.
El adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos
que no resultan invasivos ni comprometen su salud o en riesgo su vida, a partir de los 16 es
considerado como adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo.
Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad
La persona menor de edad, es la persona que no ha cumplido 18 años. Adolescente es la persona menor de edad
que cumplió 13 años.
La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la cuenta con
edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por si misma los actos que le son permitidos por el
ordenamiento jurídico.
La persona menor de edad tiene derechos a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como, participar
en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre 13 – 16 años tiene aptitud para decidir por si misma respecto de aquellos
tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grande en su vida
o integridad física. Es decir, que si hay un tratamiento que no es invasivo dicho adolescente tiene aptitud para
decidir, si el tratamiento tuviera una mayor complejidad, ya no tiene capacidad para decidir, sino que tiene que
contar con autorización de sus representantes legales. Y, por último, debe primar la decisión de los médicos.
A partir de los 16 años es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
Emancipación
La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. La persona emancipada
goza de plena capacidad de ejercicio con ciertas limitaciones. La emancipación logra un estado en el menor
bastante similar a la persona mayor de edad.
La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto
del conyugue de mala fe. Es decir, que, según el CCyC de la Nación, la única manera de emanciparse es a través del
matrimonio.
Si algo es debido a la persona menor de edad con clausula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
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Restricciones a la capacidad
Reglas generales con respecto a la restricción de la capacidad:
La capacidad de ejercicio de la persona humana se presume. Es decir, que, se entiende salvo que se pruebe
lo contrario que la persona humana posee capacidad de ejercicio.
Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en el beneficio de la
persona.
La intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario. Es decir, que, el juez que dicta la sentencia,
no decide solo, sino que, tiene en cuenta el informe de distintos profesionales.
La persona tiene derechos de recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su
comprensión.
La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser
proporcionada por el Estado si carece de medios.
Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.
Persona con capacidad restringida y con incapacidad
El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una
adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime del
ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.
Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad.
Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite,
la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.
Técnicamente es una persona que acompaña a la persona declarada incapaz para celebrar determinados actos.
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Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la
comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El apoyo puede ser de
cualquier persona humana o existencia ideal.
Sentencia
La sentencia que va a restringir o limitar la capacidad de una persona se debe pronunciar sobre los siguientes
aspectos vinculados a la persona cuyo interés se sigue el proceso:
Diagnóstico y pronóstico.
La época en la que la situación se manifestó.
Recursos personales, familiares y sociales existentes.
Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.
Importante a tener en cuenta para la sentencia es que, para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo
interdisciplinario, como bien se enunció, el juez toma la decisión, pero no únicamente de acuerdo a su criterio.
La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y, especificar las funciones y actos que se
limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.
También, la sentencia debe escribirse en el registro y queda inscripta hasta que se revoque o amplíe. La sentencia
debe ser revisada como máximo cada 3 años con el juez que la dictó.
El nombre
Es la forma que tiene una persona de ser identificada dentro de la sociedad.
El nombre tiene las siguientes características:
Inalienable. El nombre no puede ser enajenado ni transmitido, no significa que no se puedan vender los
derechos patrimoniales que surjan de él, por ejemplo: jugador con Nike.
Imprescriptible. No caduca ni se adquiere por el transcurso del tiempo.
Inembargable. Al estar fuera del comercio, no puede ser embargado para su posterior venta.
Obligatoriedad. Toda persona debe llevar un nombre.
El nombre se adquiere con la inscripción en el acta de nacimiento. El cual, será elegido por los padres, en caso de
falta o ausencia, las personas a quienes ellos den su autorización o designen, elegir el nombre de la persona recién
nacida.
También el nombre podrá ser elegido por tutores, guardadores o el ministerio público, inclusive puede elegirlo el
funcionario del registro civil.
Cuando la persona haya utilizado anteriormente un nombre se lo podrá inscribir con este.
El nombre podrá ser elegido libremente salvo que los nombres sean
Más de 3 prenombres.
Apellidos como prenombres.
Primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos, salvo que el segundo se lo
diferencie.
Tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres
Tendenciosos política o ideológicamente.
Desacreditados públicamente. Por ejemplo, cuando el padre del que pretende el cambio de nombre cometió
delitos infamantes.
Equívocos con respecto al nombre de quien se impone. Se permitió José para mujer y María para hombre
siempre que se coloquen acompañando a otro que sea identificatorio de su sexo
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Nombres extranjeros que no se puedan castellanizar, salvo, que sea el nombre de los padres de fácil
pronunciación y se puedan traducir; o que, que sean hijos de funcionarios o diplomáticos extranjeros con
residencia transitoria en el país.
El apellido
Es la designación común que tienen las personas de una familia.
Apellido de hijos matrimoniales. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los conyugues;
en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el registro civil. A pedido de los padres,
o el del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de
los hijos.
Apellido de hijos extramatrimoniales. El hijo extramatrimonial con un solo vinculo filial lleva el apellido
de ese progenitor. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de
acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.
Si lo reconoce uno de los padres, llevará el apellido de este que lo reconoce. Si fuera la madre bastará que
acredite el nacimiento con un certificado médico. Si posteriormente lo reconociese el padre, pero el hijo
fuere reconocido públicamente con el apellido de la madre podrá pedir autorización judicial para
mantenerlo. El hijo a los 18 años puede pedir se mantenga el apellido materno. También a partir de los 18
años el que careciere de apellido puede pedir al registro la inscripción del que haya usado.
Apellido de hijos del matrimonio del mismo sexo. Llevaran el primer apellido de alguno de los, pero si no
hubiera acuerdo se lo elegirá alfabéticamente. El hijo a partir de los 18 puede adicionar el apellido
compuesto o el apellido del otro cónyuge. Una vez adicionado el nombre no podrá ser suprimido, los hijos
futuros también deberán llevar la adición que tuvo el primero.
Adopción simple
El adoptado tiene carácter de hijo legítimo, pero se mantienen vínculos jurídicos con la familia de sangre (de manera
que no hay vínculo de parentesco entre la familia del adoptante y el adoptado)
En los casos de adopción simple el adoptado llevará el apellido del adoptante, pero a partir de los 18 años y
sin límite de tiempo el adoptado podrá agregar su apellido de sangre
Adopción plena
Tiene carácter de hijo legítimo. Se borran todos los lazos con la familia de sangre salvo los impedimentos para
contraer matrimonio.
Si los que adoptan son los dos cónyuges será como en el caso de hijos matrimoniales
Si el adoptante es uno solo llevará el apellido del adoptante, igual será en matrimonios del mismo sexo
cuando solo uno adopte al menor
Si la que adoptara fuera una mujer casada o viuda cuyo marido “no” hubiera adoptado al menor, el niño
llevará el apellido de soltera de la madre, salvo que dejase antes de morir disposición o intención de
adoptarlo.
A partir de los 18 el adoptado podrá pedir adicionar el apellido compuesto del padre adoptivo o adicionar
el de la madre adoptiva
Menores no reconocidos
Cuando los menores no fueran reconocidos, el registro civil tendrá la potestad de inscribirlos con un apellido
común, salvo que hubieran usado algún otro se lo anotará con ese. Si posteriormente fuese reconocido, pero,
quisiera conservar el apellido la ley se lo permite.
Casos especiales para los nombres y apellidos
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La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la
inscripción del que está usando.
Cualquiera de los dos conyugues puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella.
La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro
cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez le autorice a conservarlos. El conyugue viudo puede
seguir usando el apellido del otro conyugue mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión
convivencial.
Sobrenombre y seudónimo
Sobrenombre. Es la denominación que se le da a una persona en el ámbito de su hogar o esfera intima. No
tiene importancia jurídica, aunque, puede ser importante para identificar su heredero en un testamento
con solo ser conocido en el ámbito familiar con ese sobrenombre.
Seudónimo. Es la denominación elegida por la persona, diferente a nombre verdadero, para desarrollar sus
actividades artísticas. Tiene importancia jurídica, ya que cuando es públicamente conocido goza de la
misma protección que el nombre. Se puede adquirir la propiedad del seudónimo registrándolo.
Cambio de nombre
El cambio de nombre o de apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez.
El seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad.
La raigambre cultural, étnica o religiosa.
La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se
encuentre acreditada. Es decir, si tengo un prenombre que afecta a mi personalidad y puedo acreditarlos, es
un justo motivo para solicitar el cambio de nombre.
Se consideran justos motivos, y que no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de
identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada,
apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.
Otros casos:
Casos de separación personal. Cuando existieran motivos graves los jueces pueden a pedido del marido
prohibir el uso del apellido marital, lo mismo pasa con los matrimonios del mismo sexo.
Casos de divorcios vincular. Perderán el derecho al uso del apellido marital, salvo que lleguen a un
acuerdo, o que sean conocidos en sus actividades con ese apellido. Lo mismo sucederá en los matrimonios
del mismo sexo.
Casos de nulidad. La mujer perderá el apellido marital, pero si lo solicita podrá seguir usándolo si tiene
hijos y fuera cónyuge de buena fe. Lo mismo sucederá en los matrimonios del mismo sexo.
Cambios de nombre: rectificación de partidas
Una vez asentado el nombre en la partida de nacimiento podrá ser cambiado o modificado por resolución
judicial, el oficial del registro solo está habilitado para corregir errores que surjan del cotejo de las partidas.
La modificación, cambio o adición del nombre tramitará por proceso sumarísimo con intervención del
ministerio público, simultáneamente se modificarán las partidas de nacimiento de los hijos menores o de
matrimonio si fuera el caso.
A partir del 2012 con la ley de identidad de género cualquier persona puede presentarse a rectificar sus
datos, cuando no coincidan con su identidad de género auto percibida solicitando un nuevo DNI y partida
de nacimiento. (No hará falta la instancia judicial, pero deberán llevar el DNI viejo e informar el nombre de
pila que eligieron, ya que conservará el mismo número)
Protección de nombre
La ley prevé dos acciones:
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De reconocimiento del nombre. La persona a quien se le desconozca el nombre podrá demandar a que se
le reconozca y que en el futuro se prohíba su impugnación.
De impugnación o usurpación. Cuando una persona use indebidamente el nombre de otra, esta podrá
demandar el cese e inclusive la reparación de daños si correspondiera.
o También podrá hacerlo cuando su nombre sea utilizado para la designación de cosas o personajes y
eso causare perjuicio moral o material demandando la indemnización correspondiente (el juez
podrá imponer astreintes)
Domicilio
Concepto
Es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos.
(Concepto puramente jurídico que se caracteriza como el lugar que determina la ley como centro de las actividades
jurídicas de un sujeto).
Caracteres
Único. En principio nadie podría tener más de un domicilio.
Necesario. (por que no se pueden regular los derechos y obligaciones de las personas, si no existe un lugar
aunque sea presunto de asiento personal).
Inviolable. Nadie puede allanar un domicilio (salvo a pedido de un juez)
Tipos de domicilios
Domicilio real. Es el lugar donde las personas tienen establecido el asiento principal de su residencia y de
sus negocios. Actualmente las personas no desarrollan sus tareas profesionales en el mismo lugar donde
residen, de manera que el domicilio real “ES EL LUGAR DONDE LA PERSONA VIVE Y RESIDE EN FORMA
HABITUAL”.
Domicilio general. Cuando hablamos de los caracteres nos referimos a este domicilio. Es el que la ley fija
para producir con amplitud efectos jurídicos respecto de la persona.
Domicilio legal. Es el lugar donde la ley presume sin admitir prueba en contrario, que una persona reside
de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de
hecho no esté allí presente.
Estos domicilios pueden coincidir o no (hablando de los domicilios real y legal). Para el cumplimiento de
sus obligaciones.
Domicilio especial. Es el lugar particularmente previsto para producir efectos jurídicos determinados. Es
decir, produce sus efectos limitándose a una o varias relaciones jurídicas. Las partes de un contrato pueden
elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.
“En este domicilio no se aplican los caracteres, pues no es necesario, puede ser múltiple ya que no le aplica
el principio de la unidad. Puede haber varios domicilios especiales”.
o Domicilio convencional. Es el elegido por las partes de un contrato, para el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, de manera que ante un incumplimiento no será necesario indagar el
domicilio donde se notificará la demanda.
o Domicilio procesal. Este domicilio es el que constituye toda persona con el fin de intervenir en un
proceso judicial, deben constituir este domicilio en el radio del juzgado, se tendrán por válidas en
este domicilio todas las notificaciones que se le envíen a la parte en el transcurso del proceso. (En
gral. el domicilio procesal es el del estudio jurídico del profesional que representa a la parte).
o Domicilio de sucursales. (supuesto previsto como domicilio legal, pero se trata de un domicilio
especial). Las sucursales de la casa matriz de una determinada empresa tienen domicilio especial
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para la ejecución de las obligaciones que contraigan los representantes locales en el lugar donde se
encuentran estas sucursales.
Domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si
este también se ignora en el último domicilio conocido. Por ejemplo, ante un procedimiento judicial que
involucra a una persona en situación de calle, que no tiene domicilio, su domicilio es el lugar donde se
encuentra. Y, si no sabemos el lugar donde esa persona se encuentra, su domicilio es el último que fue
conocido.
Diferencia entre habitación y domicilio
Residencia. Implica la permanencia en un lugar con carácter temporario y sin ánimo de vivir allí, por
ejemplo: casa en Pinamar. La residencia se convierte en domicilio cuando existe la voluntad de permanecer.
Habitación. Es el lugar en que accidentalmente o momentáneamente se encuentra una persona, por
ejemplo: hotel donde se aloja el viajero que sigue viaje al otro día.
Elementos
Material “Corpus”. Es la residencia efectiva de una persona en un lugar
Subjetivo “Animus”. Intención de la persona de la persona de permanecer en dicho lugar y convertirlo en asiento
principal. Constitución, modificación y extinción del domicilio real.
Cambio de domicilio
El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por
disposición de última voluntad.
El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a
otro con ánimo de permanecer en ella.
Efecto
El efecto principal que tiene el domicilio de una persona es que, determina la competencia de las autoridades en las
relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia. Por ejemplo, si yo tengo
domicilio en un determinado lugar, las autoridades judiciales que tengan competencia sobre ese lugar van a
entender sobre mis causas.
Patrimonio
Conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de ser valoradas económicamente que pertenecen a una
persona natural o jurídica.
Es decir, incluye las cosas y los bienes de los que la persona es titular. Es, la suma de las cosas y los derechos por
cobrar menos las deudas.
Es un atributo de la personalidad, por ello, todas las personas tenemos patrimonio.
Cuando hablamos de cosas en el patrimonio, hacemos referencia a los bienes materiales. Las disposiciones
referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del
hombre
Luego, los bienes inmateriales, esta constituido por las acreencias y las deudas. Existen valores intangibles como la
marca y la confianza en una persona de existencia ideal.
El concepto de patrimonio incluye:
El derecho emergente de la relación jurídica.
El deber de respeto a los derechos de los demás.
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Los bienes y servicios sobre los cuales recaen ese derecho y ese deber.
Características del patrimonio
Universalidad jurídica.
Es necesario.
Es único e indivisible.
Es inalienable. Es decir, no puedo desprenderme de mi patrimonio en su totalidad.
Función
Es la garantía común o prenda común de los acreedores. Y salvo, algunas excepciones, cualquier deuda que
contraiga, la afianzo y la garantizo con mi patrimonio.
Esto va a funcionar a través de 3 tipos de acciones judiciales contra el patrimonio:
Acción de simulación. El acreedor ataca un bien que aparentemente salió del patrimonio del deudor, pero
que en realidad sigue allí. Acá entra la figura del testaferro, bien, es aquella persona a la cual es titular de
ciertas cosas o bienes pero que, en realidad, pertenece a otra persona.
Acción reinvindicatoria. El acreedor persigue un bien que ya salió del patrimonio del deudor. Es decir,
que, enajenó algo antes de que se lo quitara. Es posible hacer este tipo de acción judicial con la finalidad de
cobrar una deuda, a pesar de que el deudor, ya haya vendido o enajenado parte de su patrimonio.
Acción subrogatoria. Es donde el acreedor persigue un bien que debería entrar en el patrimonio del
deudo, pero que todavía no ingresó. Es el caso, donde un deudor tiene que recibir un cierto derecho que
puede ser hereditario o una deuda que posea con el pero que no los reclama por el simple hecho de que
tiene otras deudas y va a venir su acreedor a querer quitárselo, en este caso, el acreedor persigue
directamente el bien, que todavía no ingreso en el patrimonio del deudor.
Remedios judiciales
Los remedios judiciales ante las acciones, siempre existen en el marco de un juicio y son:
Embargo. Cuando se sabe sobre la existencia de los bienes. Es decir, cuando un acreedor sabe que el
deudor posee determinados bienes va a iniciar un juicio a fin de embargarlos y poder cobrar su deuda.
En cambio, cuando el acreedor no sabe si el deudor posee bienes o no, va a realizar un juicio solicitando la
inhibición general de bienes. De esta manera, cuando el deudor intente adquirir o enajenar un bien, el
acreedor va a cobrarse.
Las excepciones que forman parte del patrimonio y que no se pueden embargar
Derechos por alimentos.
Indemnizaciones por despidos laborales o accidentes laborales.
Bienes de familia.
Jubilaciones y pensiones.
Asignaciones familiares.
Estado
Concepto
Es la posición jurídica que una persona ocupa en la sociedad, de la cual se deriva un conjunto de derechos y
obligaciones. De manera que el Estado como atributo de la personalidad y por sus consecuencias en el plano
jurídico es relevante el “estado de familia” de manera que se podrá tener el estado de hijo, el estado de padre, de
soltero, de viudo, casado, o divorciado etc.
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Caracteres
Es de orden público: En pos de la organización social, el Estado dicta las normas regulatorias del estado de familia,
normas imperativas que no pueden ser dejadas de lado por voluntad de las partes.
Inalienable: no se puede enajenar.
Irrenunciable: no es objeto de renuncia.
Imprescriptible: no se extingue por el transcurso del tiempo.
Partidas y su valor probatorio
Se llaman partidas a los asientos volcados en los libros del registro civil y a las copias de tales asientos que
son extraídas con las respectivas formalidades para su autenticidad.
Los instrumentos públicos hacen plena fe de su contenido en cuanto a los hechos ocurridos en presencia
del oficial público y solo pueden ser atacados por redargución de falsedad. En cambio, las manifestaciones
hechas por las partes que también figuran en el asiento pueden ser válidamente atacadas por prueba en
contrario.
El art. 23 de la ley 26413, establece que los testimonios, copias, certificados o libretas de familia o cualquier
documento que expida un registro civil que correspondan a inscripciones registradas en sus libros y que
lleven firma del oficial público sello de la oficina respectiva “son instrumentos públicos y crean la
presunción legal de la veracidad de su contenido.
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Unidad 2
Persona Jurídica: personalidad y composición
Art. 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere
aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.
Art. 142.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución.
No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se
requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.
Art. 143.- Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros.
Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que
expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.
Art. 144.- Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines
ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar
derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos
o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades
personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios
Art. 147.- Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo,
capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.
Art. 149.- Participación del Estado. La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el
carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados,
considerando el interés público comprometido en dicha participación.
Art. 150.- Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República, se rigen:
a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;
b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en
caso de divergencia;
c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Título.
Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de
sociedades.
Art. 151.- Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento
indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la
utilización de su nombre.
El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres,
como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el
objeto de la persona jurídica.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir
a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre
de personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden
oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.
Art. 152.- Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la
autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales
tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí
contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del
estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.
~ 15 ~
Art. 153.- Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas
las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.
Art. 155.- Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto
dispongan lo contrario.
Art. 156.- Objeto. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado.
Funcionamiento
Art. 157.- Modificación del estatuto. El estatuto de las personas jurídicas puede ser modificado en la forma que el
mismo o la ley establezcan.
La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros
a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.
Art. 158.- Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la
administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.
En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:
a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano
de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El
acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo
guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse;
b) los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden autoconvocarse para
deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario
a tratar es aprobado por unanimidad.
Art. 159.- Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los administradores de la persona jurídica deben obrar
con lealtad y diligencia.
No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los
tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración
o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.
Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en
sus relaciones con la persona jurídica.
Art. 160.- Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria
frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con
ocasión de sus funciones, por acción u omisión.
~ 16 ~
Art. 161.- Obstáculos que impiden adoptar decisiones. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemáticas
en el desempeño de las funciones del administrador, o de los administradores si los hubiera, la persona jurídica no
puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma:
a) el presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios;
b) los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto dentro de
los diez días de comenzada su ejecución;
c) la asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría, para realizar actos urgentes o
necesarios; también puede remover al administrador.
Art. 162.- Transformación. Fusión. Escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse
en los casos previstos por este Código o por la ley especial.
En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas,
excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto.
Liquidación y disolución
Art. 163.- Causales. La persona jurídica se disuelve por:
a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición
especial;
b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia;
c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo;
d) el vencimiento del plazo;
e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la
conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto;
f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es
absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio;
g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida
dentro de los tres meses;
h) la denegatoria o revocaciones firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida;
i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;
j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley especial.
Art. 164.- Revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la
comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto y el reglamento.
La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimiento reglado que garantice el
derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión
provisional de sus efectos.
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Art. 165.- Prórroga. El plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado. Se requiere:
a) decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatutaria;
b) presentación ante la autoridad de contralor que corresponda, antes del vencimiento del plazo.
Art. 166.- Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, por
decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto, siempre que la
causa de su disolución pueda quedar removida por decisión de los miembros o en virtud de la ley.
Art. 167.- Liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u ocurrida otra
causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su
liquidación concluir las pendientes.
La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio
de la persona jurídica o su producido en dinero. Previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones
fiscales, el remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige
la ley.
En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que,
conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten
adoptar las medidas necesarias al efecto.
Asociaciones civiles
Art. 168.- Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El
interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales,
religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.
No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.
Art. 169.- Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento
público y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar.
Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación.
Simples asociaciones
Art. 187.- Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por
instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por escribano público. Al nombre debe
agregársele, antepuesto o pospuesto, el aditamento “simple asociación” o “asociación simple”.
Art. 188.- Ley aplicable. Reenvío. Las simples asociaciones se rigen en cuanto a su acto constitutivo, gobierno,
administración, socios, órgano de fiscalización y funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las
disposiciones especiales de este Capítulo.
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Art. 189.- Existencia. La simple asociación comienza su existencia como persona jurídica a partir de la fecha del
acto constitutivo.
Art. 191.- Insolvencia. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y todo
miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación es solidariamente responsable de las obligaciones
de la simple asociación que resultan de decisiones que han suscripto durante su administración.
Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación,
sino después de haber satisfecho a sus acreedores individuales.
Art. 192.- Responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no intervino en la administración de la
simple asociación no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o
de las cuotas impagas.
Fundaciones
Art. 193.- Concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común,
sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines.
Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener
autorización del Estado para funcionar.
Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última voluntad.
Art 194.- Patrimonio inicial. Un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines
propuestos estatutariamente es requisito indispensable para obtener la autorización estatal. A estos efectos,
además de los bienes donados efectivamente en el acto constitutivo, se tienen en cuenta los que provengan de
compromisos de aportes de integración futura, contraídos por los fundadores o terceros.
Sin perjuicio de ello, la autoridad de contralor puede resolver favorablemente los pedidos de autorización si de los
antecedentes de los fundadores o de los servidores de la voluntad fundacional comprometidos por la entidad a
crearse, y además de las características del programa a desarrollar, resulta la aptitud potencial para el
cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos.
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Unidad 3
Hecho jurídico
Acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas.
Hechos naturales y humanos
Hechos naturales. Son aquellos hechos de la naturaleza donde no interviene el ser humano, tambien deben
ser tratados como hechos de la naturaleza aquellos en los que participa el ser humano, pero como ente
biológico, como es el caso del nacimiento, la muerte o la enfermedad.
Hechos humanos. Los hechos humanos son aquellos que emanan directamente del sujeto siempre y
cuando no sea producto de reflejo o actos inconscientes.
Tipos de hechos
Hechos constitutivos. Son aquellos que tienen como consecuencia el nacimiento o adquisición de una
situación o relación jurídica. ejemplo: la firma de un contrato.
Hechos extintivos. Estos ponen fin a los derechos. Las causas de la extinción son múltiples. Pueden
producirse por voluntad del titular (venta, renuncia) o por razones extrañas a la voluntad: muerte,
desaparición del objeto. Por ejemplo: el fin de un contrato.
Hechos modificativos. Las modificaciones son las contingencias o vicisitudes que se producen entre el
nacimiento y la extinción de una relación jurídica y que no modifican los elementos de la relación o
situación jurídica. Por ejemplo: en un contrato de alquiler, se modifica el precio del alquiler.
Acto jurídico
El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas. Su característica principal es producir a voluntad efectos jurídicos, este fin es lo
que distingue a un acto de un simple acto licito.
Caracteres
Acto.
Acto voluntario.
Acto lícito.
Fin inmediato de producir efectos jurídicos secundado por el ordenamiento legal.
Las partes del acto
Son los sujetos interesados en el acto, es decir, a quienes se imputan las situaciones y las relaciones jurídicas que el
acto tiene por finalidad establecer. También son partes los sucesores universales.
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Otorgantes. Son los que disponen, estipulan o prometen por medio del acto; pueden ser o no partes, ya que
estas pueden hacerse representar por otro.
Representantes
Concurren al acto como otorgantes, pero sustituyendo a las partes en cuyo interés actúan y a quienes involucran y
comprometen en el negocio. Los efectos de los actos que realizan en representación de otro son imputables a este
Se dividen en: legales (padres por ejemplo) y voluntarios (como los abogados).
Diferencias entre acto licito y el acto jurídico
La diferencia, es que, el acto jurídico es un acto legal y regulado por la ley, por tanto, la voluntad de quien lo
produce no debe ser viciada ya que en caso de que asi lo sea, el acto puede anularse o invalidarse. Por el contrario,
el acto licito, es una simple acción que no tiene impacto legal directo o formal, lo que genera que a pesar de que la
voluntad no sea perfecta el acto seguirá siendo válido.
Dolo esencial
Art. 272.- Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la
voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.
El dolo para dar lugar a la nulidad debe reunir los siguientes recaudos:
Debe ser grave. No hay dolo cuando el artificio o engaño es menor, una simple picardía, exageración o
avivada que cualquiera podría advertir sin ningún esfuerzo extra. El límite de tolerancia radica en la buena
fe y en la entidad del engaño para inducir al otro. La gravedad del dolo, esto es, la idoneidad del engaño,
debe ser apreciada según las características y condiciones de la víctima
Debe ser la causa determinante del acto. El dolo es causa determinante del acto cuando la maniobra
afecta el proceso deliberativo interno de la otra persona y vicia la intención; de no haber sido por esa
conducta que le presentó a la víctima un estado de las cosas falso o irreal, el acto no se hubiera llevado a
cabo.
Que haya provocado un daño importante. En caso de que el dolo no hubiere provocado un daño
significativo, la víctima siempre podrá reclamar la reparación de los daños y perjuicios sin necesidad de
invalidar el acto jurídico, toda vez que la ilicitud de la conducta siempre se mantiene. El daño que provoca
la nulidad puede ser patrimonial o moral.
Que no haya dolo de ambas partes. Es una exigencia del principio de la buena fe, si hay dolo de ambas
partes nadie podrá exigir.
Dolo incidental
El dolo incidental se refiere a la maniobra engañosa que proviene de la otra parte o de un tercero pero que no ha
sido la causa determinante del acto. Es decir, el engaño no determina la realización del negocio, pero ha logrado
que la víctima consienta condiciones que le son más gravosas o perjudiciales.
Si este proviene de un tercero, el acto será igualmente válido y el tercero tendrá que responder frente a la víctima
por los daños ocasionados
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Sujetos
El dolo incidental como el esencial o principal pueden ser cometidos por una de las partes o por un tercero ajeno al
negocio jurídico. Esta situación da lugar a la clasificación del dolo como directo o indirecto. Para que el dolo de un
tercero pueda dar lugar a la nulidad, es preciso que se verifiquen los requisitos del dolo esencial. Si, por el
contrario, el dolo fuera incidental, el perjudicado solamente podrá reclamar la reparación de los daños.
Lesión
Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes está explotando la
necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial
evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Elementos subjetivos
Una situación de necesidad. el sujeto se encuentra estado de peligro que pueda poner en riesgo la vida, la
salud, el honor o la libertad de la persona afectada
Debilidad psíquica. Se vincula con el estado patológico en que se halle el damnificado, que le impide tener
una dimensión de las consecuencias del acto que realiza
Inexperiencia. la inexperiencia como la falta de conocimientos que se adquieren con práctica. Se asocia
este elemento con personas de escasa cultura o falta de experiencia de vida en razón de su edad
Elemento objetivo
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Simulación
La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el
acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o
transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o
transmiten.
Es un acto jurídico, su fin es provocar un engaño.
Existen 2 tipos:
Simulación absoluta. las partes no tienen ninguna intención de celebrar un acto jurídico sino solamente de
generar una apariencia, una ilusión.
Simulación relativa. La simulación relativa puede recaer sobre la naturaleza del acto. Por ejemplo, una
compraventa que encubre una donación o, sobre su contenido y objeto, cuando contiene cláusulas que no
son sinceras, o fechas que no son verdaderas.
La simulación puede consistir en encubrir un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Tambien puede consistir en
“cláusulas que no son sinceras”. Por ejemplo, es hacer figurar un precio menor al real para evadir impuesto.
Fraude
La acción de fraude a los acreedores se denomina también revocatoria o pauliana, en honor al pretor Paulo, que
introdujo entre las acciones personales el interdictum fraudatorum. Se concede a los acreedores contra los
deudores que ponen en peligro la garantía común al realizar actos de disposición patrimonial que provocan o
agravan la insolvencia para sustraer bienes que deberían ser ejecutados.
Acción revocatoria
La acción revocatoria permite a los acreedores que ven vulnerados sus derechos debido a actos de disposición
patrimonial realizados por el deudor, solicitar que se declare la inoponibilidad de dichos actos. Esta acción puede
dirigirse no solo contra actos de venta o transferencia de bienes llevados a cabo por el deudor, sino también contra
aquellos que limitan su enriquecimiento, como la renuncia a derechos o facultades.
La contabilidad
Que es la contabilidad
La contabilidad es una disciplina que tiene por objeto registrar, medir, analizar y listar los movimientos
económicos y comerciales, así como los activos y pasivos, de personas físicas o jurídicas. Básicamente es un sistema
de registros contables.
Dicha disciplina crea documentos de los cuales se puede obtener información sobre el desarrollo histórico de
operaciones comerciales, y estado de bienes y deudas de un sujeto económico en un determinado momento. Dichos
documentos exponen la información contable de manera ordenada, sistémica y uniforme, de tal manera que facilite
la lectura y comprensión para terceros.
Los exentos y obligados a llevar la contabilidad
Art. 320.- Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas
y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento
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comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si
solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en
esta misma Sección.
Están obligados a llevar contabilidad quienes desarrollan una actividad económica organizada, o sean titulares de
una empresa o establecimiento comercial, sea este: comercial propiamente (intercambio de bienes o servicios),
industrial (producción de bienes o servicios) o agropecuaria (producción de bienes agropecuarios).
Eficacia probatoria
La contabilidad, ya sea que sea obligatoria o voluntaria, siempre que se lleve conforme a las normas y requisitos
legales, debe ser aceptada como un medio de prueba en un juicio. Esto implica que los libros de contabilidad y
registros contables pueden ser utilizados como evidencia en procedimientos legales.
Los registros contables sirven como prueba en contra de la persona que los lleva o sus sucesores, incluso si no
están completamente en forma (es decir, aunque no cumplan con todos los requisitos formales). Esto significa que
la contabilidad puede ser utilizada en contra de la propia persona que la ha mantenido, y esta persona no puede
presentar pruebas contrarias para desmentir los registros que ha llevado.
Una parte no puede aceptar solo aquellos registros que le sean favorables y rechazar los que le perjudican. Si una
parte adopta la contabilidad como medio de prueba, debe aceptar todas las consecuencias que derivan de los
registros contables, sin poder elegir solo los que le convienen.
La contabilidad también puede servir como prueba a favor de quien la lleva en ciertos casos.
El juez tiene la facultad de evaluar las pruebas presentadas. Si considera que la contabilidad no es suficiente para
tomar una decisión, puede exigir que se presenten pruebas supletorias, que son pruebas adicionales que
complementan o refuerzan la evidencia presentada.
Cuando existen registros contables de ambas partes en un litigio y estos registros son contradictorios, pero ambos
cumplen con todas las formalidades y no presentan defectos (vicios), el juez tiene que ignorar estos registros como
medio de prueba. En lugar de basarse en pruebas contables que se contradicen, el juez deberá tomar su decisión
basándose en el resto de las pruebas presentadas en el caso.
~ 26 ~
Condición prohibida
Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas
costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del
obligado.
La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación, si ella fuera pactada
bajo modalidad suspensiva.
Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave las libertades de la persona, como la de
elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil.
Las condiciones son cláusulas que afectan la validez o eficacia de un acto jurídico. El Artículo 344 establece que
ciertas condiciones son prohibidas y, por lo tanto, si se incluyen en un acto jurídico, pueden hacerlo nulo
(inexistente o sin efecto legal).
Condición imposible. Se refiere a condiciones que no se pueden cumplir debido a que el hecho es
físicamente imposible o está prohibido por la ley.
Condición contraria a la moral y las buenas costumbres. Una condición que implique la realización de
actos inmorales o que vayan en contra de las normas sociales aceptadas es nula.
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Condición prohibida por el ordenamiento jurídico. Las condiciones que implican la violación de leyes o
regulaciones establecidas por el ordenamiento jurídico no tienen validez.
Condiciones que afectan gravemente a la libertad de la persona. Estas son condiciones que limitan de
manera severa derechos fundamentales como la libertad de elegir domicilio, religión o estado civil.
Condición puramente potestativa. Se refiere a aquellas condiciones que dependen exclusivamente de la
voluntad del obligado. Estas son nulas porque no establecen un compromiso real.
Inejecución de la condición
La inejecución de la condición se refiere a una situación en la que una condición establecida en un acto jurídico no
se cumple. Si una de las partes, actuando de mala fe, impide que esa condición se realice, no puede beneficiarse de
su incumplimiento.
La mala fe implica actuar con deshonestidad, engaño o con la intención de perjudicar a la otra parte en el acto
jurídico. En este contexto, significa que una parte deliberadamente impide que la condición se cumpla para evitar
que el acto jurídico produzca sus efectos.
Efecto sobre la condición suspensiva. Si la condición es suspensiva (es decir, el acto jurídico solo entra en
vigor si la condición se cumple), y una parte impide su cumplimiento de mala fe, la condición se considera
cumplida. Como resultado, el acto jurídico produce sus efectos como si la condición hubiera ocurrido.
o Antes de cumplir la condición. El derecho es solo eventual o potencial. No podés ejercerlo
plenamente.
o Después de cumplir la condición. El derecho se convierte en actual y cierto, y puedes ejercer todas
las facultades que ese derecho conlleva.
Efecto sobre la condición resolutoria. Si la condición es resolutoria (el acto jurídico se extingue si la
condición se cumple) y una parte impide su cumplimiento de mala fe, la condición se considera fracasada.
Como resultado, el acto jurídico permanece en vigor y no se extingue.
o Antes de cumplir la condición. El derecho esta plenamente vigente si se puede ejercer.
o Después de cumplir la condición. El derechos se extingue, y la propiedad o el derecho vuelven al
dueño original.
Si se incluye una de estas condiciones prohibidas en un acto jurídico, el acto puede ser declarado nulo. Esto
significa que no tiene efectos legales y es como si nunca hubiera existido
En el caso de que la condición prohibida afecte gravemente la libertad de una persona, el artículo establece que esa
condición se tendrá por no escrita. Esto significa que el resto del acto jurídico puede seguir siendo válido, pero la
condición específica se ignora.
(quien podría verse afectada si la condición se cumple) también puede solicitar medidas
conservatorias para proteger sus intereses.
Cuando se cumple la condición, ya sea suspensiva o resolutoria, las partes involucradas en el acto jurídico deben
entregarse o restituirse, recíprocamente, las prestaciones convenidas.
Las consecuencias de cumplir la condición dependerán del tipo de acto jurídico que se haya realizado, de sus fines
y del objeto que se quería lograr.
La retroactividad implica que los efectos del cumplimiento de la condición se aplican como si hubieran existido
desde el momento en que se celebró el acto jurídico. Si se pactó retroactividad, cuando la condición se cumple, las
partes deben entregarse mutuamente lo que les habría correspondido desde el momento en que se celebró el acto.
Aunque la condición se cumpla y se aplique retroactivamente, los actos de administración realizados y los frutos
obtenidos quedan a favor de la parte que los ha percibido.
Incumplimiento de la condición suspensiva
Art. 349.- No cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se
hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición, y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto con
sus accesorios, pero no los frutos percibidos.
Ejecutar el acto significa que una o ambas partes han actuado como si la condición ya se hubiera cumplido, aunque
aún no lo haya hecho. Es como "adelantarse" a que la condición se cumpla.
Si, al final, la condición no se cumple, entonces el acto que se ejecutó "por adelantado" pierde su razón de ser, ya
que dependía de que la condición se cumpliera.
Como consecuencia, tienes que devolver lo que recibiste.
Condición pendiente
Cuando hablamos de "condición pendiente", nos referimos a una situación en la que la condición establecida en un
acto jurídico aún no se ha cumplido. Esto significa que el derecho o la obligación está en una especie de “estado de
espera” hasta que se cumpla o no la condición.
Plazos
Art. 350.- Especies. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento
de un plazo.
De modo que un acto jurídico se halla sujeto a plazo cuando su exigibilidad (plazo suspensivo) o su aniquilación
(plazo resolutorio o extintivo) dependen del acaecimiento de un hecho futuro y cierto, es decir, que operara fatal o
necesariamente.
En otros términos, el plazo es el suceso futuro e inexorable en razón del cual se difieren o limitan temporalmente
los efectos propios o normales de un negocio jurídico.
Tipos de plazos
Plazos suspensivos. Cuando el inicio de los efectos propios o normales de un acto jurídico se posterguen
hasta el cumplimiento del periodo de tiempo fijado.
Plazos resolutorios. Cuando la producción de sus efectos propios o normales se limite hasta cierto
momento.
Plazos voluntarios, legales y judiciales. Dependiendo de su fuente.
Plazos esenciales. Cuando la satisfacción de la prestación sólo resulta ventajosa para el acreedor cuando
tiene lugar dentro del lapso de tiempo fijado.
Plazos no esenciales. Cuando la tardía satisfacción de la prestación sometida continúa siendo provechosa
para el acreedor; así, el deudor puede pagar la suma de dinero a que se ha obligado sin importar que el
plazo para hacerlo se haya vencido, aunque deberá satisfacer también los intereses causados por el retraso.
Plazos determinados. Cuando se subordina a un evento que a priori es conocido por las partes y que va a
acontecer. Es aquel que ha sido expresamente establecido por las partes, por la ley o por una sentencia
judicial.
Plazos indeterminados. Cuando la producción de sus efectos propios o normales se limite hasta cierto
momento.
Plazos ciertos. Cuando está establecido respecto de un suceso que tendrá lugar, aunque no se puede
determiner.
Plazos expresos. Cuando su estipulación ha sido efectuada mediante una manifestación de voluntad
explícita e inequívoca.
Plazos tácitos. Es aquel que, sin encontrarse expresamente fijado, emana de la naturaleza y demás
circunstancias del acto jurídico de que se trate.
Caducidad del plazo
Art. 353.- Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha
declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el
cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos
relevantes. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin perjuicio del derecho
del acreedor a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal.
Por diversas razones, la ley dispone la caducidad o el decaimiento del plazo convenido en los actos jurídico, lo cual
supone tenerlo por cumplido ficticiamente, anticipando los efectos de su vencimiento.
De esta forma, se le reconoce al acreedor el derecho a ejecutar su crédito, aun cuando el plazo no esté totalmente
cumplido.
Se trata, en definitiva, de una sanción que la ley impone al obligado, a raíz de la verificación de actos suyos en
perjuicio del acreedor.
~ 30 ~
Art. 357.- Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar
petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio
Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un
provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción.
Nulidad relativa
Art. 386.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral
o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en
protección del interés de ciertas personas.
Art. 388.- Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de las
personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y
ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción
de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró
con dolo.
Nulidad total y parcial
Art. 389.- Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que
afecta a una o varias de sus disposiciones.
La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son
separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total.
En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los
intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes.
Cuando un acto es ineficaz y cuando nulo
~ 32 ~
La nulidad se refiere a cuando un acto jurídico es inválido debido a defectos graves, es decir, ante la existencia de
vicios en su constitución que determinan que el acto carezca de valor y eficacia legal. Por otro lado, la ineficacia se
refiere a cuando el acto es válido, pero no produce todos sus efectos legales debido a otras razones.
Art. 395.- Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo tiene efecto retroactivo
a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad opera desde la muerte del
causante.
La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe.
Instrumentos públicos
Los instrumentos públicos son documentos que contienen actos o decisiones de las autoridades públicas o de
particulares investidos de autoridad pública, y tienen efectos jurídicos. Estos documentos son emitidos y
autorizados por los funcionarios públicos competentes, y su contenido es considerado veraz y auténtico.
Art. 289.- Enunciación. Son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen
las leyes;
c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a
las leyes que autorizan su emisión.
Requisitos
Art. 290.- Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público:
a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto
que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella;
b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma
por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos.
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Instrumentos privados
Los instrumentos privados son documentos que contienen acuerdos, declaraciones o decisiones de particulares,
sin intervención directa de autoridades públicas, y tienen efectos jurídicos entre las partes involucradas.
Art. 1012.- La firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma
privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos.
Efectos
A diferencia de los instrumentos públicos, que gozan de una presunción de autenticidad, los privados no la
tienen, careciendo de todo valor probatorio hasta que la firma asentada en el documento no sea reconocida por el
interesado o declarada reconocida por el juez competente. Los documentos privados debidamente reconocidos
tienen la misma fuerza probatoria que los instrumentos públicos.
La representación
La representación del acto jurídico se refiere a la posibilidad de que el representante actúe en nombre y por cuenta
de otra en la realización de un acto jurídico como un contrato, un testimonio o una declaración de voluntad.
Art.358.- Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de
representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho.
La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta de una regla de
derecho, y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica.
En las relaciones de familia la representación se rige, en subsidio, por las disposiciones de este Capítulo.
Art. 359.- Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de
las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el
representado.
Inoponibilidad
Art 341.- Extinción de la acción. Cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos
por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente.
Art 342.- Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en
interés de los acreedores que la promueven, y hasta el importe de sus respectivos créditos.
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Unidad 4
Derechos Personales
El derecho personal se define como la prestación de una cosa, hecho o abstención. Estos implican un acuerdo
directo entre una persona natural y una entidad acreedora de los mismos, en razón de la cual la entidad puede
exigir a la persona natural el cumplimiento de la responsabilidad adquirida con una prestación determinada.
También llamados derechos crediticios u obligaciones, los derechos personales se centran en el hecho de que la
entidad acreedora exija a quien se comprometió con un contrato, a cancelar el importe de las cuotas acordadas. No
obstante, solamente tienen la facultad de reclamar o solicitar su cumplimiento con la prestación debida, ya que esta
es la que constituye un derecho personal o crédito.
Elementos del derecho personal
A partir de la definición de derecho personal, se pueden identificar una serie de elementos como los siguientes:
Un sujeto pasivo individualmente determinado. Se trata del deudor, es decir, la persona que está obligada a
cancelar o efectuar la prestación debida.
Un sujeto activo. Es el titular o acreedor, quien posee la facultad de exigir el cumplimiento de la prestación
debida.
Por otro lado, es importante tener presente que el objeto de dicha relación es la prestación que el deudor o sujeto
pasivo debe satisfacer a favor del acreedor. La misma consiste en un determinado comportamiento, bien sea
positivo o negativo, que el deudor adquiere en favor del acreedor.
La relación de obligación
Capítulo II: La relación de obligación
Concepto
Art. 724.- Una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor una
prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la
satisfacción de dicho interés.
Se trata, en definitiva, de la exigencia impuesta por el ordenamiento jurídico de obrar una conducta a favor de otro
u otros de contenido económico.
Antes de su posterior desarrollo tener en cuenta los siguientes términos:
Acreedor. Aquel que tiene derecho de que se le satisfaga una deuda.
Deudor. Aquel que está obligado al pago de una deuda.
Relación jurídica. Vínculo regulado por el derecho entre dos o mas personas entre sí, o, entre personas y
cosas.
Ordenamiento jurídico. Conjunto de reglas escritas, principios y valores que regulan la organización del
poder, las relaciones con los ciudadanos y las garantías de los derechos y las relaciones entre estos, así
como ordenan las políticas públicas en beneficio del interés general.
Situación jurídica. Modo de ser o de estar de las personas o de los bienes regulados por el ordenamiento
jurídico.
Entonces su concepto es…
Es una relación regulada por un conjunto de normas en virtud de que, el acreedor tiene el derecho de exigir al
deudor una prestación económica destinada a satisfacer un interés legítimo, en caso de que el deudor no cumpla
con su obligación, ha de ser obtenido forzadamente, es decir, mediante medidas legales para la satisfacción de
dicho interés.
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Elemento externo
Sobre la causa fuente
Art. 726.- Causa. No hay obligación sin causa, es decir, sin que se derive de algún hecho idóneo para
producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Se trata, en definitiva, de que los hechos jurídicos son la causa eficiente de las relaciones de obligación.
Los hechos jurídicos son la causa fuente de las relaciones de obligación, existiendo fuentes típicas y atípicas. Pero
siempre en razón de que es el ordenamiento el que contempla dichos sucesos y les asigna la virtualidad de generar
una relación de obligación. La norma, en el sentido amplio del término, invariablemente es la que le asigna efectos
jurídicos a un suceso, constituyéndolo en causa fuente de las obligaciones, en este caso en concreto.
Entonces porque decimos que el hecho jurídico es la causa fuente de todas las relaciones jurídicas:
Art. 257.- El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el
nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
En la parte general se regulan 3 de los 4 elementos esenciales de las personas jurídicas: los sujetos (tanto la
persona jurídica como la persona humana), el objeto de los derechos y la causa fuente.
En dicha definición se introdujo un cambio muy importante, y es que, el hecho jurídico ya no es el suceso
susceptible (es decir, una descripción abstracta de hechos que no han acontecido) de producir mutación jurídica,
sino que, es el que efectivamente la produce (el suceso que se verifica en la realidad, asignándosele de manera
categórica su efecto jurídico).
Prueba de la existencia de una relación de obligación. Presunción de existencia de causa.
Art. 727.- La existencia de obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión
de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legitima mientras no se
acredite lo contrario.
Como bien plantea el artículo, las obligaciones no se presumen, el cual, es un criterio restrictivo para determinar su
contenido. Es decir, sin precedentes normativos se dispone la ausencia de presunción legal alguna de existencia de
una obligación. Por ende, quien lo invoque, tiene la carga de acreditarlo, asumiendo en caso contrario las
consecuencias negativas de las carencias de certeza.
En relación a lo dicho anteriormente, para determinar el alcance y existencia de una obligación, hacemos uso del
criterio hermenéutico. Es decir, al no presumirse, la prueba debe ser apreciada con el mayor rigor. En caso
afirmativo el mismo juicio debe imperar para establecer su contenido, además, teniendo en cuenta la obligación
como una situación jurídica de la sujeción patrimonial del deudor, la limitación de libertad debe ser lo menos
restrictiva posible.
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Denota que el objeto de los actos jurídicos son los bienes y los hechos, entendidos no como causa fuentes sino
como, conducta a obrar.
Por lo tanto, el objeto de lo actos jurídicos está constituido por su materia, es decir, por los hechos (positivos o
negativos) y los bienes (cosas y derechos).
El vínculo jurídico
Toda relación jurídica, por ser tal, importa necesariamente la inexistencia de una conexión, enlace, vinculo o
correspondencia entre dos o más entes, reglada por el derecho. El vínculo jurídico es, pues, el elemento de derecho
inmaterial que enlaza o conecta de las más diversas maneras, entre los otros elementos de la relación, en su
conexión interna. Es –valga la expresión– una suerte de fuerza de atracción creada por dos o más entes. En cada
relación jurídica en particular, el vínculo jurídico tiene sus propias notas identitarias.
Es decir, la conexión es por esencia entre los sujetos involucrados, tambien el nexo se puede predicar entre el
acreedor y el patrimonio del deudor.
Los elementos accidentales de la obligación
Se denominan tales aquellos que pueden o no estar presentes, y en cuya ausencia la obligación no de ser tal, pero
que, cuando la integran traen aparejados efectos particulares.
nexo de causalidad, antijuridicidad de la conducta, y un factor de atribución. Además, como cuarto requisito debe
haber cometido un daño resarcible. Verificadas dichas condiciones el hecho jurídico es idóneo para generar la
obligación de reparar ese daño.
Delito: toda acción u omisión penada por la ley, ejecutada con conocimiento e intención de producir un daño.
Tal caso, quien produce un hecho de tal naturaleza estará obligado a reparar el daño ocasionado
Cuasidelitos: son los hechos cometidos sin intención de causar un daño, pero imputables a negligencia o por
culpa de una de las partes. Causaran para esta una obligación de reparar o indemnizar el daño causado hacia
la otra parte.
Cuasicontratos
Concepto: es el acto por el cual falta la voluntad de una de las partes para ser contrato.
Se denomina tal al hecho voluntario lícito, no encaminado a la producción de un efecto jurídico, del cual la ley
deriva obligaciones, soliéndose enunciar como tales a la gestión de negocios, el empleo útil y el pago indebido.
Su origen se encuentra en el derecho romano, en aquellas figuras en las que, al no existir contrato, se generaban
obligaciones como si se tratara de un contrato.
La ley
Concepto: crea obligaciones en muchos casos, obligando a determinadas personas a realizar ciertos actos.
Principios generales.
o Principio de Libertad de Prueba. Las partes pueden ofrecer cualquier medio de prueba que
consideren pertinente, salvo que la ley disponga lo contrario.
o Principio de Inmediación. El juez debe valorar directamente las pruebas ofrecidas, teniendo en
cuenta no solo el contenido del medio probatorio, sino también la forma en que fue obtenido y
presentado.
Prueba del pago y extinción de la obligación. El deudor que alegue haber cumplido con la obligación tiene
la carga de probar el pago o la realización de la prestación debida. Para ello, los recibos o documentos que
acrediten el pago son esenciales.
Diferidos. Se postergan en el tiempo, por estar sometidos a alguna modalidad, como ser un plazo
suspensivo que provoca la inexigibilidad de la prestación hasta que él no se cumpla.
Instantáneos. Se agotan en una única prestación, dado que el pago se realiza en un único momento.
Permanentes.
o De ejecución continuada. Es cuando la prestación no se agota en un único acto.
o De ejecución periódica. Es cuando la ejecución es distribuida o reiterada en fracciones de tiempo
separadas y distribuidas en intervalos.
Astreintes o sanciones conminatorias
Art. 803.- Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho,
condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en
una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe
satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o
parcialmente su proceder. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas
se rige por las normas propias del derecho administrativo.
Es decir, que estas sanciones pecuniarias se van a imponer en caso de incumplimiento de una obligación por parte
del deudor, tal como dice el artículo, estas sanciones conminatorias son una condena impuesta al deudor para que
abone al acreedor la suma en dinero que el juez determine con el fin de lograr vencer la resistencia que presenta y
forzar su cumplimiento.
Esto no es más que un medio lícito de intimidación para lograr el respeto del obligado hacia el mandato judicial que
impuso el deber jurídico y, conseguir que el deudor cumpla con la prestación asumida en la obligación.
Para que proceda la aplicación de astreintes no resulta necesario que se configure una actitud dolosa en el
incumplidor, sino que, basta con el mero incumplimiento del mandato judicial por parte del obligado bastando su
mera negligencia.
Entonces, en una relación jurídica obligatoria tenemos al acreedor y al deudor, en caso de que el deudor incumpla,
el acreedor puede acudir a la justicia a fin de obtener auxilio y poder cobrar. En caso de que lo haga y los jueces
emitan una resolución judicial obligando al deudor a pagar y este no lo haga, los jueces pueden aplicar sanciones
conminatorias; es decir, imponerle el deber de pagar más dinero a fin de que deponga su actitud y empiece a pagar.
Funciones de las sanciones conminatorias
Se erigen como medio de compulsión y cumplen una función eminentemente conminatoria, puesto que se impone a
través de una resolución judicial una condena pecuniaria a quien no cumple con un mandato emanado de ella.
Ante al incumplimiento del obligado al deber impuesto en la resolución judicial, pese a ello, la astreinte se
transforma en una sanción que consistirá en la aplicación concreta de lo que hasta ese momento era solo una
amenaza o conminación patrimonial impuesta por una orden judicial.
Y, es mediante estos efectos auxiliares o secundarios de la obligación, que los acreedores podrán superar y
remediar cualquier situación de insolvencia en la que pretenda incurrir el deudor fraudulentamente,
permitiéndoseles recomponer el patrimonio de este en caso de que ello ocurra.
Clases de obligaciones
Obligaciones principales y accesorias
Obligaciones principales. Son aquellas obligaciones que existen, que tienen su aspecto jurídico y desarrollo
funcional en forma independiente. Son autosuficientes.
Obligaciones accesorias. Estas, dependen de otra obligación principal para existir o es en pos interés
acreedor. Es decir, que dependen de un aspecto jurídico y desarrollo funcional de otra obligación principal.
El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo
la obligación y, entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella.
Dicha obligación tiene por finalidad 3 situaciones distintas:
Constituir derechos reales.
Restituirlas a su dueño.
Transferir su tenencia.
En este tipo de obligaciones existen efectos que se producen entre las partes, es decir, entre los sujetos de dichas
relaciones jurídica (acreedor y deudor). La cuestión está en el riesgo de la cosa y del contrato, ya que, desde el
momento del nacimiento de la obligación hasta el momento del pago pueden ocurrir situaciones a que se pierda
esta cosa debida, a que se deteriore la cosa y a que sea necesario realizarle distintas mejoras. Estos son los riesgos
que existen en este tipo de obligaciones.
Perdida de la cosa debida. Se estima que ha existido perdida de la cosa cuando ella se destruye
totalmente, cuando desaparece sin que se tengan noticias sobre ella, o cuando es puesta fuera del
comercio, lo que equivale a su destrucción jurídica.
o Perdida sin culpa del deudor. Se extingue la obligación quedando disueltas para ambas partes, sin
indemnización alguna.
o Perdida con culpa del deudor. El acreedor puede exigir al deudor el pago de una suma de dinero
equivalente al valor de la cosa perdida por su culpa, y una indemnización por los daños que el
incumplimiento de la obligación le hubiese irrogado.
Deterioro de la cosa. Se produce cuando la cosa ha sufrido un detrimento que, si bien no logra afectar su
esencia, disminuye su valor económico. En este caso están juego las mismas variables que el caso anterior.
Mejoras. Es un aumento en el valor intrínseco de la cosa. Estas mejores se dividen en:
o Necesarias. Aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada. Corresponde que sean
abonadas por el deudor.
o Útiles. Son aquellas de manifiesto provecho para cualquier poseedor de la cosa. Solamente serán a
cargo del acreedor cuando pretenda conservarlas, debiendo abonar el deudor el costo de la
inversión efectuada por el deudor a realizarlas.
o Suntuarias. Mejoras de lujo u ornamentación. No son indemnizables por el acreedor, aunque puede
oponerse a su retiro si con ellos se daña la cosa. Si decide conservarla deberá reembolsar al deudor
su costo.
Obligaciones de genero
Art. 762.- La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas sólo por su especie y cantidad.
Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al
deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosa de
calidad media, y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita.
El objeto está definido de modo muy amplio al momento de nacimiento de la obligación en razón de su pertenencia
a un género. Entonces, el objeto debe ser determinado en un momento posterior mediante la individualización de
la cosa.
El dinero, es una cosa mueble que el comercio utiliza como medida de valor para toda clase de bienes, pudiendo
emplearse como medida general de cambio.
El dinero cumple dos funciones:
Es la unidad de medida del valor de todos los bienes patrimoniales y tambien de ciertos aspectos
económicos de la actividad humana.
Es utilizado como instrumento de cambio para la obtención de otros bienes aptos para satisfacer
necesidades humanas.
También, hay 3 clases de monedas:
Moneda metálica.
Moneda de papel.
Papel moneda.
En esta clase de obligaciones existen…
Art. 766.- El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie asignada.
Obligaciones de valor. El objeto de la obligación consiste en la valuación de un bien o utilidad, reajustable
de conformidad con las oscilaciones que experimente la moneda, hasta el momento de su cuantificación
0en dinero.
Esto, quiere decir que, el efecto principal de las obligaciones de valor es posibilitar el reajuste de
conformidad con las oscilaciones sufridas por la moneda luego del nacimiento de la obligación, permitiendo
al acreedor recibir una cantidad de dinero igual a la necesaria para adquirir los bienes o utilidades
similares a la que esperaba obtener en el momento de convenirse una obligación. Algunos supuestos son:
indemnizaciones, medianería, expropiación, seguros.
Obligaciones dinerarias. Tienen por objeto la entrega de una suma de dinero. En ellas, se adeuda desde el
mismo momento del nacimiento de la obligación un monto dinerario determinado.
Sin importar, el tiempo que transcurre y cuanto se devalúa la moneda.
Por tanto, son obligaciones de dar sumas de dinero en moneda nacional aquellas que consisten en la entrega
de una determinada cantidad de moneda autorizada por el Estado, de curso legal y forzoso en todo el
territorio de la República Argentina. No existe posibilidad alguna de pactar cláusulas de reajuste por
inflación de las prestaciones dinerarias.
Luego, las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera, plantea que, si por el acto que se ha
constituido la obligación, se estipulo dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación
debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en
moneda de curso legal (al tipo de cambio oficial). Lo enunciado es el artículo 765.
Obligaciones de hacer
Art. 773.- La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la
realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes.
Se pueden clasificar en distintas especies:
Art. 776.- La prestación puede ser ejecutada por persona distinta del deudor, a no ser que, de la convención,
de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para
realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial.
Fungibles. El interés del acreedor se encuentra centrado principalmente en la actividad prometida por el
deudor, careciendo de importancia quien dará cumplimiento en definitiva a dicha prestación.
No fungibles. Solo el deudor que se ha obligado puede llevar a cabo la actividad prometida para satisfacer
el interés del acreedor. En este caso, al momento de celebrarse la obligación se ha considerado como
elemento fundamental y relevante las cualidades personales del deudor.
~ 46 ~
Obligación de no hacer
Art. 778.- Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su
incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios.
Básicamente, es aquella que obliga al deudor a abstenerse de ejecutar lo que se le prohíbe o tolerar que el acreedor
haga algo, sin oponerse; en otras palabras, consiste en no dar o en no hacer.
Obligaciones facultativas
Art. 786.- La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede
exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el
momento del pago para ejercitar la facultad de optar.
La prestación accesoria en una obligación facultativa puede consistir en la entre de una cosa, en la realización de un
hecho o en una abstención. También puede estar sujeta a modalidades.
~ 47 ~
Se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda
corresponder.
Son obligaciones indivisibles aquellas de sujeto plural que, de acuerdo a la naturaleza de la prestación no pueden
ser cumplidas sino por entero.
Art. 814.- Casos de indivisibilidad. Hay indivisibilidad:
a) Si la prestación no puede ser materialmente dividida;
b) Si la indivisibilidad es convenida; en caso de duda sobre si se convino que la obligación sea indivisible
o solidaria, se considera solidaria;
c) Si lo dispone la ley.
Art. 815.- Prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las
obligaciones:
a) De dar una cosa cierta;
b) De hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a la
liberación parcial;
c) De no hacer;
d) Accesorias, si la principal es indivisible.
La indivisibilidad puede ser convencional o intencional.
Los efectos principales de la indivisibilidad entre los acreedores y deudores, lo primero a destacar, es que, cada
uno de los coacreedores está facultado para pretender el cobro de la totalidad del crédito y cada uno de los
codeudores está obligado al pago total de la deuda. Allí, surgen dos principios que operan dentro de los efectos
principales:
Principio de propagación. Es enunciado en el artículo 817:
Art. 817.- Derecho a pagar. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la
deuda a cualquiera de los acreedores.
Y, en caso de que uno de los deudores realice el pago total a cualquiera de los acreedores, libera de
obligación al resto de los deudores.
Principio de prevención. Estipula que el coacreedor que demanda el pago de la deuda a uno de los
codeudores tiene derecho a cobrar con preferencia respecto de los coacreedores. Este principio protege al
acreedor que demanda el pago judicialmente.
Art. 189.- La acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la
demanda. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieren distinta competencia por razón del
monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía.
Obligaciones solidarias
Art. 827.- Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única
cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los
deudores, por cualquiera de los acreedores.
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La totalidad del objeto puede ser reclamado por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores. Su
estructura provoca la creación de un frente común de acreedores y deudores, en donde cada uno de esos sujetos,
puede comportarse como un acreedor o un deudor singular con respecto a la totalidad del objeto.
Art. 828.- La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la
obligación.
Respecto a si una obligación es solidaria o no, deberá estarse por su negativa. La solidaridad es de carácter
excepcional. Existen supuestos de obligaciones en los cuales es la propia la ley la impone solidaridad, a fin de
proteger con el máximo rigor posible la situación del acreedor.
La extinción de la solidaridad
Puede surgir por renuncia o por convenio del deudor con alguno o con todos los acreedores. Tal como se plantea
en los artículos:
Art. 836.- Extinción absoluta de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia
expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios, consintiendo la división
de la deuda, ésta se transforma en simplemente mancomunada.
Art. 837.- Extinción relativa de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia
expresa o tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, la deuda
continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción de la cuota correspondiente al deudor
beneficiario.
La solidaridad también puede ser…
Activa. Existe solidaridad activa cuando la obligación está constituida a favor de varios acreedores, en
donde cada uno de ellos tiene la facultad de reclamar al deudor la totalidad de la prestación adeudada.
Pasiva. Existe cuando la obligación es contraída por varios deudores y cada uno ellos están obligados a
satisfacer al acreedor la totalidad de la prestación debida.
Obligaciones concurrentes
Son aquellas en las que varios deudores deben cumplir una misma prestación, pero cada una lo hace de manera
individual y no en conjunto. Cada deudor es responsable únicamente por su propia obligación, no por la de los
demás.
Obligaciones disyuntivas
Son aquellas en las que el deudor se compromete a realizar una de entre varias prestaciones posibles, quedando
liberado la obligación al cumplir una de ellas. La elección de cuál de las prestaciones cumplir, puede corresponder
al deudor, al acreedor o estar previamente acordado entre las partes.
Acción directa
Art. 736.- Acción directa. Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a
su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo
beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos
expresamente previstos por la ley.
Básicamente es la vía alternativa que se le otorga al acreedor de una obligación para perseguir el cobro de su
crédito, aun cuando no pudiera ejecutarlo directamente contra su deudor.
Entonces definimos a la acción directa como, aquella acción que compete al acreedor para percibir lo que un
tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito.
“…Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos expresamente previstos por
la ley.”
Esto quiere decir que, no se puede ejercer siempre esta acción directa, sino que, debe estar expresamente prevista
por la ley.
Requisitos de ejercicio
Según el artículo 737 la acción directa, requiere del cumplimiento de ciertos requisitos.
Art. Requisitos de ejercicio. El ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. Es decir, que, es necesario que el crédito del
acreedor al momento del ejercicio de la acción se exigible, digamos, que no esté sujeto a ninguna
modalidad.
b) Una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudo.
~ 51 ~
c) Homogeneidad de ambos créditos entre sí. Es decir, que la deuda del tercero al deudor debe ser
correlativa y homogénea con respecto al crédito del acreedor contra el deudor.
d) Ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción
directa. Esto quiere decir que, ninguno de los dos créditos debe encontrarse embargado con anterioridad a
la promoción de la acción directa, ya que el embargo involucraría cuestiones de preferencias que conspiran
contra este remedio excepcional que pretende otorgarle la norma a un acreedor para perseguir el cobro de
su crédito frente a un tercero.
e) Citación del deudor a juicio. Este último requisito es de suma trascendencia ya que, esta citación se
justifica en el hecho que, al tercero demandado se le permiten oponer todas las defensas que tendría contra
su deudor. Además, de las que tuviera contra el acreedor demandante; por razones que hacen al debido
proceso y al derecho de defensa, es que se impone esta obligación de citar al deudor para que sea oído en
dicho juicio.
Acción subrogatoria
Art. 739.- Acción subrogatoria. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los
derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su
acreencia.
A la acción subrogatoria la debemos de entender como una acción indirecta, porque, consiste en una prerrogativa
que tiene el acreedor (que puede ejercer o no) y que busca mantener incólume el patrimonio de su deudor, ya que,
el patrimonio de su deudor es la garantía que tiene para poder cobrar.
Por tanto, teniendo en cuenta lo enunciado y la definición de subrogar; lo vamos a definir como la acción que
permite al acreedor subrumirse en los derechos de su deudor, en virtud de su inactividad, a fin de incrementar el
patrimonio de este último (incrementar el patrimonio del deudor).
Todo lo que se obtenga ingresa en el patrimonio del deudor subrogado. En consecuencia, el acreedor subrogante
no cuenta con privilegio alguno. Sin importar que sea el quien alla accionado, porque, la acción subrogatoria no
conlleva una pretensión autónoma, sino que, genera una legitimación para estar en el proceso, pero en nombre del
deudor subrogado.
Condiciones para su ejercicio
Calidad de acreedor. El subrogante, debe ser acreedor del acreedor del subrogado. Se le otorga la
legitimación a cualquiera, sin ninguna distinción; y, el único requisito para tener legitimación es tener un
crédito cierto.
Inacción del deudo. Ya que, el ejercicio de esta acción exige una inactividad una por parte del deudor,
quien debe ser remiso a ingresar a su patrimonio aquello que le es debido.
Ejecución individual
La ejecución individual ocurre cuando un único acreedor, o varios acreedores de manera independiente, persiguen
la satisfacción de su crédito sobre los bienes del deudor de manera separada. Cada acreedor actúa en su propio
nombre y en defensa de su interés particular.
Procedimiento
El acreedor solicita al juez la ejecución forzada de los bienes del deudor, que pueden ser embargados y
posteriormente subastados para cubrir la deuda.
La ejecución se realiza sobre bienes específicos que no estén afectados por otras garantías preferentes.
Características
Cada acreedor actúa de manera autónoma y puede iniciar su propio procedimiento de ejecución.
~ 52 ~
El cobro se realiza en el orden en que los embargos fueron solicitados, respetando la prioridad de los
créditos.
Si los bienes del deudor son insuficientes para cubrir la totalidad de la deuda, los acreedores individuales
pueden ver reducida la posibilidad de satisfacer completamente su crédito.
Ejecución colectiva
La ejecución colectiva se da cuando todos los acreedores del deudor concurren en un solo proceso para la
liquidación del patrimonio del deudor y el reparto proporcional de los bienes o el producto de la venta de estos.
Este procedimiento es común en situaciones de insolvencia o quiebra del deudor.
Procedimiento
Se inicia un proceso de quiebra o concurso preventivo, donde todos los acreedores deben presentarse para
verificar sus créditos.
Se liquidan los bienes del deudor y el producto de la venta se reparte entre los acreedores, respetando el
orden de prelación de los créditos (acreedores privilegiados primero, luego los comunes).
Características
El proceso es administrado por un síndico o administrador designado por el tribunal.
Todos los acreedores deben concurrir en el mismo procedimiento y no pueden actuar de manera individual
para ejecutar los bienes del deudor.
Garantiza una distribución equitativa del patrimonio del deudor entre todos los acreedores, según la
prelación establecida por la ley.
Busca evitar que algunos acreedores obtengan una ventaja injusta sobre otros.
Pago
El pago es el cumplimiento de una obligación y el principal modo de extinguir las obligaciones. Consiste en el
cumplimiento efectivo de la prestación debida, sea esta o no monetaria, Pago o cumplimiento es la entrega de la
cosa o cantidad debida de un trabajo.
Art. 725.- Art. 725. El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate
de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar.
Art. 726. Pueden hacer el pago todos los deudores que no se hallen en estado de ser tenidos como personas
incapaces, y todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación.
Art. 727. El pago puede hacerse también por un tercero con asentimiento del deudor y aun ignorándolo éste,
y queda la obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías. En ambos casos, el que hubiese hecho
el pago puede pedir al deudor el valor de lo que hubiese dado en pago. Si hubiese hecho el pago antes del
vencimiento de la deuda, sólo tendrá derecho a ser reembolsado desde el día del vencimiento.
Art. 728. El pago puede también ser hecho por un tercero contra la voluntad del deudor. El que así lo hubiese
verificado tendrá sólo derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiese sido útil el pago.
Prueba e imputación del pago
Hay consecuencias jurídicas en relación con el pago
Existen tres categorías:
Efectos necesarios o principales: Van a ocurrir con cada pago
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o Extintivo: viene de la obligación. En caso de que haya cumplimiento por parte del deudor, la
obligación va a extinguirse
o Liberador: si el deudor cumple con lo debido, va a liberarse de esa deuda.
Efectos secundarios o accesorios.
Efectos incidentales.
La mora
Es el presupuesto de responsabilidad, principalmente la responsabilidad contractual
Es un retraso imputable, que no quita la posibilidad de cumplimiento tardío
Incumplimiento relativo, retardo jurídico:
Imputable
Relevancia jurídica
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Incumplimiento absoluto, en el caso de que el deudor se comporte de manera opuesta a la obligación. Pero también
puede ser relativa, cuando no respeta algunas circunstancias de la obligación. La mora es el retraso culpable o
deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber.
Si el retraso en el cumplimiento del deudor se debe a la concurrencia de una acción u omisión del acreedor que
impide que el deudor pueda cumplir a su debido tiempo, se dice que existe mora del acreedor y puede tener efectos
liberatorios para el deudor de las responsabilidades derivadas de su falta de oportuno cumplimiento.
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Unidad 5
Responsabilidad Civil
Consiste en reparar, por medio de una indemnización pecuniaria, el daño que se ha causado a otros, de manera que
ser civilmente responsable significa estar obligado a reparar por medio de una indemnización, un perjuicio sufrido
por otras personas.
Art. 1709.- En los casos en que concurran las disposiciones de este Código y las de alguna ley especial relativa
a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelación:
a) Las normas indisponibles de este Código y de la ley especial;
b) La autonomía de la voluntad;
c) Las normas supletorias de la ley especial;
d) Las normas supletorias de este Código.
Asi se establece el orden de aplicación y el orden de las normas para resolver casos donde haya contradicción o
superposición de normas
Las funciones de la responsabilidad civil son aplicables a la prevención del daño y a su reparación.
Deber de prevención
Toda persona tiene el deber en cuanto de ella dependa:
a) Evitar causar un daño no justificado;
b) Adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca
un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un
tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió,
conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;
c) No agravar el daño, si ya se produjo.
Acción preventiva
La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño,
su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.
Refiere a la facultad de recurrir a los órganos judiciales en búsqueda de prevenir la producción, continuidad o
agravamiento de un daño.
Función Resarcitoria
Es el deber de reparar.
La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño
causado.
Esta justificado el hecho que causa un daño:
En ejercicio regular de un derecho;
En legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado, frente a una agresión
actual o inminente, ilícita y no provocada; el tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como
consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena;
Para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza al agente o a un tercero, si el
peligro no se origina en un hecho suyo; el hecho se halla justificado únicamente si el mal que se evita es
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mayor que el que se causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en
que el juez lo considere equitativo.
El consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva,
libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles.
Exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro (ej: Deportes de riesgo/extremos) no
justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda
calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal.
De misma manera, quien “voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes
de otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de peligro, o por el
beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede únicamente en la medida del
enriquecimiento por él obtenido.
Valoración de la conducta
Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia
exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.
Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares
de las partes.
Indemnización
Se trata de una suma de dinero que se establece, por el juez o por acuerdo entre partes, para reparar el daño
injustamente causado, cuyo pago debe ser afrontado por la persona a quien se atribuye la responsabilidad civil.
La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante (ingresos que
se dejan de obtener como consecuencia de un daño) en el beneficio económico esperado de acuerdo a la
probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la
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violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus
afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.
Requisitos
Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y
subsistente.
La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada
relación de causalidad con el hecho generador.
La pérdida de chance u oportunidad de ganancia consiste en que el perjudicado pierde la posibilidad o expectativa
de conseguir o tener un bien material o inmaterial.
Características de la indemnización
La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado
anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.
El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la
situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo
del responsable.
Son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos
indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas. Son
también inválidas si liberan anticipadamente, en forma total o parcial, del daño sufrido por dolo del deudor
o de las personas por las cuales debe responder.
Indemnización por fallecimiento
En caso de muerte, la indemnización debe consistir en:
Los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a
quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal.
Lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad
con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido
declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar
alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo
probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes.
La pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también
compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.
Indemnizaciones por lesiones o incapacidad física o psíquica
En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada
mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del
damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del
plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.
Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de
las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el
damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona
deba prestar alimentos al damnificado.
Valuación y fijación del daño
Judicial: El Juez fija el monto conforme a las pruebas arrimadas por las partes de la causa.
Legal: La ley establece y tasa el monto indemnizatorio.
Convencional: Las partes, de común acuerdo, fijan el monto del resarcimiento.
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Art. 8.- El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos
administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el
proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento.
Art. 9.- La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no
cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están
impuestas, los hace responsables de los daños que causen.
-La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años.
-La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres
(3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización.
Presupuestos de la responsabilidad
Los presupuestos del deber de responder son los Requisitos o condiciones que se deben cumplir para que nazca la
acción preventiva o indemnizatoria.
Antijuricidad
Cualquier acción u omisión que causa daño a otro es antijuridica si no está justificada. La antijuricidad puede
provenir de un acto licito o ilícito.
Antijuricidad en el acto ilícito
Para que pueda originarse el fenómeno de la responsabilidad, se requiere del “hecho del hombre”, que llamamos
acto. El acto en consecuencia es el hecho efectuado por el hombre, y supone autoría, acción.
En el campo de la responsabilidad civil, más precisamente en la antijuridicidad, el grado de voluntad requiriendo
para la comprobación de la existencia de un acto disminuye radicalmente; en dicho ámbito es suficiente un mínimo
de participación subjetiva, en cuya virtud pueda decirse que el hecho ha sido “conducido” por el agente por el
impulso propio; es decir, obrando como sujeto y no como objeto.
Elementos para que exista antijuricidad
Voluntariedad del acto
Reprobación de la ley
Daño
Intención dolosa o culposa del agente
Antijuricidad, formal y material
La antijuridicidad formal. Solo será ilícita aquella conducta que contraríe una norma dictada por el
legislador. Se dará en aquellos casos en los cuales una acción contraríe una prohibición jurídica de hacer u
omitir formalmente dispuesta por la ley.
La antijuridicidad material. Posee un sentido más amplio, comprendiendo las prohibiciones por
implicancia, que son aquellas que se desprenden de los principios fundamentales que hacen al orden
público en sus diferentes manifestaciones y alcances, a la moral y a las buenas costumbres. La
antijuridicidad formal está íntimamente ligada al principio de tipicidad de actos ilícitos. Solo será ilícita
aquella conducta que contraríe una norma dictada por el legislador.
El derecho civil no requiere un catálogo cerrado de prohibiciones tipificadas como el derecho penal; por el
contrario, ha consagrado como principio rector el que prohíbe causar daño a un tercero en su persona, o en sus
bienes, que es un principio genérico y flexible y que basta su violación para que se configure la antijuridicidad.
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Factores de atribución
La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de
normativa, el factor de atribución es la culpa.
El factor de atribución constituye también uno de los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil. A través
de él se adquiere el fundamento que determinara el deber de una determinada persona a resarcir el daño injusto
sufrido por la víctima
Daño
Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por
objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva
Relación causal
Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del
daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas
previsibles.
Función de la relación causal
Identifica el autor: a través de su estudio y análisis, podremos determinar cuándo un resultado dañoso es
atribuible a la acción u omisión de un sujeto o de una cosa. Esta autoría del daño comprende tanto el daño
causado personalmente, como el perjuicio ocasionado por un sujeto por el cual se debe responder, o bien
por una cosa de la que se es dueño o guardián.
Establece la extensión del resarcimiento: permite advertir en forma anticipada cual será la extensión o
medida del resarcimiento a obtener por la víctima.
Tipos de relación causal
Consecuencias inmediatas: la consecuencia aparece ligada en forma inmediata a su hecho generador, sin
que exista entre ellos otro hecho que sirva de lazo o de intermediador.
Consecuencias mediatas: la conexión de la consecuencia con el hecho que la produjo no es directa, sino
que simplemente se produce a través de la intermediación de otro hecho que le sirve de causa: por lo tanto,
el resultado solo se produce ante la comunión de dos hechos.
Consecuencias casuales: estas consecuencias no resultan ser previsibles, puesto que corresponden a
hechos fortuitos que ocurren en forma inesperada interrumpiendo el normal desarrollo del proceso causal.
Elementos
Sujeto: titular del derecho real.
Objeto: la cosa sobre la cual se ejerce este derecho real.
Característica
Absolutos. Son derechos que se tienen contra cualquiera que pretenda perturbar su goce, para protegerlos
contamos con las acciones reales o posesorias. (Erga omnes)
Ius persequendi. Facultad que tiene el titular de un derecho real de hacer valer este derecho contra
cualquiera que se encuentre en posesión de la cosa objeto del derecho real.
Ius preferendi. Primero en el tiempo, primero en el derecho.
Numerus clausus. Significa número cerrado, es decir que los derechos reales son solo los que crean la ley.
Duración. En principio, su duración es ilimitada.
Clasificación
Derechos Reales que se tienen sobre: cosa propia y ajena.
De goce o disfrute: conceden al titular un derecho sobre cosa ajena, puede ser amplio o limitado.
De garantía: estos derechos reales sirven de garantía para el pago de una deuda contraída por el dueño
(Hipoteca, Anticresis, Prenda).
Principales: se justifican a sí mismos.
Posesión
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Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa,
comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.
Es una situación de hecho, que impone la necesidad de que para que haya posesión hacen falta
El corpus (tener la cosa)
El animus domini (ánimo de dueño, de poseedor, no reconoce mejor derecho en otro).
Además, establece que el poseedor no debe reconocer en otro el derecho de propiedad y da importancia a los actos
que la exteriorizan.
Clasificación de la posesión
La posesión será legítima, cuando sea el ejercicio de un derecho real, constituido en conformidad a las
disposiciones del código civil y comercial. Ilegítima, cuando se tenga sin título, o por un título nulo, o fuere
adquirida por un modo insuficiente para adquirir derechos reales, o cuando se adquiera del que no tenía derecho a
poseer la cosa, o no lo tenía para transmitirla. Se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de
buena fe, mediante boleto de compra-venta.
La posesión puede ser de buena o de mala fe. La posesión es de buena fe, cuando el poseedor, por
ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad.
Posesión legítima. Cuando el poseedor que ejerce posesión: corpus + animus domine, en ejercicio de un
derecho real es dueño o usufructuario.
Posesión ilegítima de buena. FE cuando el poseedor por ignorancia o error cree sin dudar que quien le
transmitiera la cosa era el verdadero titular.
Posesión ilegítima de mala fe simple. El poseedor adquirió la cosa sabiendo la ilegitimidad de la
transmisión.
Posesión ilegítima mala fe viciosa. Cuando el poseedor sabe que lo adquirido proviene de un acto
ilegítimo, para derecho penal es delito. En muebles se da por hurto, robo, abuso de confianza, estelionato
(dar casa sin decir las cargas que pesan sobre ella) Posesión de mala fe viciosa en inmuebles: usurpación,
clandestinidad, violencia, abuso de confianza. La posesión viciosa es siempre unilateral.
Tenencia
Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se
comporta como representante del poseedor
Se refiere a una relación más limitada sobre la cosa, en la que una persona tiene la cosa en su poder, pero no actúa
como dueño, ya que su derecho proviene de otra persona
Dominio
El Dominio Perfecto es el Derecho Real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y
jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se
pruebe lo contrario.
Es de Dominio Imperfecto, si está sometido a condición o plazo resolutorio o si la cosa está gravada con cargas
reales.
Características
Perpetuo y exclusivo
Por acto entre vivos, Compraventa: Es la forma más común de adquirir el dominio, mediante un contrato
de compraventa en el que el vendedor transfiere la propiedad del bien al comprador.
Permuta, donación, cesión de derechos: Otros contratos entre vivos que implican la transmisión del
dominio.
Accesión: Se adquiere el dominio sobre un bien que se integra o adhiere a otro bien principal de manera
natural o artificial (por ejemplo, en construcciones o plantaciones).
Por herencia: En caso de muerte del titular, el dominio de sus bienes se transfiere a los herederos según lo
dispuesto en su testamento o en la sucesión intestada.
Por usucapión (prescripción adquisitiva): Si una persona posee un bien de manera continua, pacífica,
pública e ininterrumpida durante el plazo establecido por la ley (20 años para inmuebles, 10 años si la
posesión es de buena fe y 2 años para muebles), adquiere el dominio por usucapión.
Por ocupación: Se adquiere el dominio de bienes muebles que carecen de dueño (res nullius) o que fueron
abandonados por su titular (res derelictae).
Transmisión del dominio
Por actos entre vivos: mediante contratos que impliquen la enajenación del bien, como la compraventa,
permuta, donación o cualquier otro acto jurídico que transfiera la propiedad.
Por sucesión hereditaria: en caso de fallecimiento del titular, el dominio se transmite a los herederos, ya
sea por disposición testamentaria o por las reglas de la sucesión ab intestato.
Por transmisión forzosa:
o Expropiación: el Estado puede adquirir el dominio de un bien privado mediante expropiación por
causa de utilidad pública, previo pago de una indemnización.
o Ejecución judicial: en un proceso de remate, un bien puede ser adjudicado a un acreedor o un
tercero y el dominio se transfiere mediante una resolución judicial.
Por tradición (entrega del bien): la tradición es el acto de entrega que perfecciona la transferencia del
dominio en el caso de bienes muebles. En bienes inmuebles, se requiere la inscripción en el Registro de la
Propiedad para que la transmisión sea oponible a terceros.
Extinción del dominio
Destrucción total del bien: si el bien desaparece o se destruye completamente, el derecho de dominio se
extingue porque ya no existe el objeto del derecho.
Abandono: si el titular del dominio renuncia a su derecho de manera voluntaria y expresa, el bien se
convierte en res nullius (bien sin dueño) y puede ser adquirido por otro mediante ocupación.
Expropiación: el dominio se extingue si el Estado expropia el bien por razones de utilidad pública,
siguiendo los procedimientos legales.
Usucapión (prescripción adquisitiva): el dominio de un bien se extingue para el propietario original
cuando un tercero lo adquiere por usucapión, tras haber poseído el bien por el tiempo legalmente
establecido.
Enajenación o transmisión: cuando el titular vende o transfiere el dominio a otra persona, este se extingue
para el vendedor o cedente y pasa al nuevo titular.
Inoponibilidad del Dominio
La inoponibilidad se refiere a la situación en la cual el derecho de dominio no puede ser opuesto a terceros. Las
circunstancias en las que el dominio puede ser inoponible a terceros incluyen:
Falta de inscripción registral: en el caso de bienes inmuebles, el acto de transmisión del dominio
(compraventa, donación, permuta, etc.) debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Si no se inscribe, el
nuevo propietario no puede oponer su derecho de dominio a terceros de buena fe, que hayan adquirido
derechos sobre el bien sin conocer la transmisión. La inscripción es constitutiva frente a terceros, por lo
que la falta de esta inscripción genera inoponibilidad.
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Fraude o simulación: si la adquisición del dominio se realizó en fraude a terceros o mediante actos
simulados, dichos terceros pueden reclamar la inoponibilidad de la transmisión del dominio.
Usucapión: si un tercero adquiere el dominio por usucapión (prescripción adquisitiva), el antiguo titular
no puede oponer su derecho de dominio al nuevo poseedor una vez cumplidos los plazos legales de
posesión.
Condominio
Es el Derecho Real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a
cada una por una parte indivisa. Las partes de los condominios se presumen iguales, excepto que la ley o el título
dispongan otra proporción.
Adquisición del condominio
Por contrato: un bien puede ser adquirido por dos o más personas mediante un contrato de compraventa,
permuta, donación, etc., de manera conjunta. Esto crea la copropiedad del bien. La adquisición de un bien
en condominio puede recaer tanto sobre bienes muebles como inmuebles.
Por herencia: el condominio surge cuando varios herederos adquieren en común un bien del causante
(persona fallecida). Cada heredero tiene una parte proporcional de la propiedad.
Por accesión: si un bien que pertenece a dos o más personas es mejorado o aumentado por causas
naturales o artificiales (como la construcción en un terreno), el condominio sobre el bien puede aumentar o
adquirir características adicionales.
Por disposición legal: en ciertos casos, la ley puede establecer la copropiedad en bienes (ej., la propiedad
de bienes comunes en el régimen de propiedad horizontal).
Transmisión del condominio
Por actos entre vivos: un condómino puede transmitir su parte ideal (cuota parte) mediante un contrato
de compraventa, donación, permuta o cualquier otro acto que implique la enajenación de bienes. Es
importante que la transmisión de la cuota parte sea formalizada, y en el caso de inmuebles, debe inscribirse
en el Registro de la Propiedad para que sea oponible a terceros. Los demás condominos tienen derecho de
preferencia para adquirir la parte enajenada, si así lo establece el reglamento de copropiedad o el convenio
entre ellos.
Por herencia: la transmisión también puede darse en virtud de la muerte de un condómino, en cuyo caso
su parte del bien se transmite a sus herederos.
Por resolución judicial: en algunos casos, el condominio puede transmitirse como parte de un proceso de
remate o ejecución judicial para satisfacer deudas de uno de los copropietarios.
Extinción del condominio
División del condominio (partición): cualquier condómino tiene derecho a pedir la división del
condominio en cualquier momento, salvo que exista un pacto en contrario. Esto implica la disolución del
condominio, dividiendo el bien entre los condóminos según sus partes ideales. Si el bien no es divisible,
puede adjudicarse a uno de los copropietarios o venderse en subasta pública. La división puede realizarse
de mutuo acuerdo o, en su defecto, por decisión judicial.
Consolidación: el condominio se extingue cuando un solo condómino adquiere todas las partes ideales del
bien, ya sea por compra, donación o herencia, quedando como único propietario del bien.
Destrucción total del bien: si el bien que es objeto del condominio es destruido o deja de existir (por
ejemplo, un inmueble que se derrumba o un bien mueble que es destruido), el condominio se extingue.
Renuncia: un condómino puede renunciar a su cuota parte en favor de los demás copropietarios. Si
renuncia sin contraprestación, su parte acrece a las partes de los otros condóminos, y el condominio se
reduce en número de titulares.
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Expropiación: si el bien es expropiado por el Estado por razones de utilidad pública, el condominio se
extingue y los copropietarios son compensados proporcionalmente según sus cuotas.
Inoponibilidad del condominio
El condominio puede volverse inoponible a terceros en ciertas situaciones, especialmente en relación con la falta
de cumplimiento de requisitos formales:
Falta de inscripción registral: en el caso de inmuebles, para que la transmisión del condominio sea
oponible a terceros, debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble. Si la transmisión no está
debidamente inscrita, los derechos del nuevo condómino no pueden oponerse a terceros de buena fe que
hayan adquirido derechos sobre el bien.
Actos en fraude a terceros: si la enajenación de la parte ideal de un condómino o el acto de partición se
realizó en fraude de derechos de acreedores u otros terceros, estos podrán invocar la inoponibilidad del
acto y, eventualmente, anular la transmisión o la partición.
Usucapión (prescripción adquisitiva): un tercero que posea la totalidad del bien de manera exclusiva y
continuada durante el tiempo legal requerido puede adquirir el dominio por usucapión. Si esto ocurre, el
condominio se extingue y los copropietarios no podrán oponer sus derechos frente al nuevo titular.
Propiedad horizontal
Es el Derecho Real que ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y
disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de
conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas
partes del inmueble, así como las facultades que sobre ella se tienen son interdependientes y conforman un todo
no escindible.
Adquisición de propiedad horizontal
Por escritura pública e inscripción registral: la propiedad horizontal se constituye mediante una
escritura pública que debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble. Esta inscripción es
necesaria tanto para la constitución del régimen de propiedad horizontal sobre un inmueble como para la
adquisición de una unidad funcional dentro de dicho régimen.
Por compraventa: la forma más común de adquirir una unidad en propiedad horizontal es mediante un
contrato de compraventa. Este acto debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la
Propiedad para que el adquirente sea reconocido como titular frente a terceros.
Por disposición testamentaria: una unidad en propiedad horizontal puede adquirirse mediante una
disposición testamentaria si el titular de la unidad la lega a sus herederos en su testamento.
Por adjudicación judicial: también puede adquirirse por adjudicación judicial en procesos sucesorios o de
partición de bienes, si una unidad de propiedad horizontal está incluida en el patrimonio en cuestión.
Por usucapión: en ciertos casos, es posible adquirir una unidad en propiedad horizontal por prescripción
adquisitiva (usucapión), si una persona ha poseído la unidad durante el tiempo y en las condiciones que
exige la ley.
Transmisión de propiedad horizontal
Por actos entre vivos: la transmisión de una unidad funcional en propiedad horizontal puede realizarse
por compraventa, donación, permuta, dación en pago, entre otros. La transmisión debe formalizarse
mediante escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad para que sea válida y oponible a
terceros.
Por sucesión hereditaria: en caso de fallecimiento del titular de una unidad en propiedad horizontal, la
unidad es transmitida a sus herederos de acuerdo con las disposiciones sucesorias, siendo ellos quienes
adquieren los derechos y obligaciones sobre la misma.
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Por cesión de derechos: los derechos sobre una unidad funcional en propiedad horizontal también pueden
cederse a terceros mediante un contrato de cesión. Al igual que en los otros actos de transmisión, debe
inscribirse en el Registro de la Propiedad para ser oponible a terceros.
Extinción de propiedad horizontal
Desafectación del régimen de propiedad horizontal: si todos los propietarios de las unidades funcionales
de un inmueble en propiedad horizontal acuerdan la desafectación del régimen, este puede extinguirse y el
inmueble volvería a ser considerado una propiedad común o individual. La desafectación debe realizarse
por escritura pública y registrarse.
Destrucción o ruina del inmueble: si el edificio o complejo en propiedad horizontal se destruye por
completo o se encuentra en estado de ruina, el régimen puede extinguirse. En este caso, los titulares de las
unidades conservan sus derechos sobre los terrenos y materiales remanentes.
Expropiación: si el inmueble o parte de él es expropiado por el Estado por razones de utilidad pública, el
régimen de propiedad horizontal puede extinguirse. Los propietarios serán compensados de acuerdo con la
ley.
Consolidación en un solo titular: si una sola persona adquiere todas las unidades funcionales de un
inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, el régimen se extingue por consolidación de la
propiedad en un solo titular.
Inoponibilidad de propiedad horizontal
Falta de inscripción registral: para que el régimen de propiedad horizontal y los actos de adquisición o
transmisión de una unidad funcional sean oponibles a terceros, deben estar debidamente inscriptos en el
Registro de la Propiedad Inmueble. Si un acto de transmisión no está inscripto, no será válido frente a
terceros que adquieran derechos sobre el inmueble.
Incumplimiento de las normas del reglamento de copropiedad: el régimen de propiedad horizontal está
regido por un reglamento de copropiedad y administración que establece las reglas para la convivencia y el
uso de las áreas comunes y privadas. Si un propietario incumple estas normas, ciertos actos pueden ser
considerados inoponibles, por ejemplo, en caso de incumplimiento de las obligaciones económicas
(expensas) o de uso adecuado de las partes comunes.
Actos fraudulentos: si un acto de transmisión de una unidad funcional o la constitución del régimen de
propiedad horizontal se realiza en fraude a acreedores u otros terceros, estos pueden solicitar la
inoponibilidad del derecho y la nulidad del acto.
Conjuntos inmobiliarios
Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales
o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente
o temporario, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos
mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales.
Adquisición de conjuntos inmobiliarios
Por escritura pública e inscripción registral: el conjunto inmobiliario se constituye mediante un acto de
escritura pública que debe estar inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble. La adquisición de una
unidad funcional dentro del conjunto inmobiliario se formaliza a través de la compraventa o la cesión de
derechos, que se materializa con la firma de una escritura pública.
Por subdivisión de la propiedad: el conjunto inmobiliario puede surgir cuando un propietario o una
empresa subdivide un terreno en lotes o unidades funcionales con áreas comunes, inscribiendo la
subdivisión en el Registro de la Propiedad.
Por disposición testamentaria: es posible que un conjunto inmobiliario o una unidad dentro de él se
adquiera por herencia, si el titular de una unidad funcional la lega a sus herederos mediante un testamento.
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Por adjudicación judicial: en ciertos casos, la propiedad de una unidad dentro de un conjunto inmobiliario
puede ser adjudicada por decisión judicial, por ejemplo, en un proceso de partición de bienes o un juicio
sucesorio.
Transmisión de conjuntos inmobiliarios
Por actos entre vivos: la transmisión de una unidad dentro de un conjunto inmobiliario puede realizarse
mediante compraventa, donación, permuta, u otros contratos. Dado que se trata de un derecho real
inscripto, la transmisión debe formalizarse mediante escritura pública y registrarse en el Registro de la
Propiedad Inmueble para que sea oponible a terceros.
Por sucesión hereditaria: las unidades funcionales en un conjunto inmobiliario son transmisibles por
herencia. Al fallecer el titular, sus herederos adquieren la propiedad de la unidad, siempre que se respeten
las reglas sucesorias y las disposiciones de la administración del conjunto.
Por cesión de derechos: los derechos sobre una unidad funcional también pueden cederse a terceros
mediante un acto jurídico, cumpliendo con las formalidades establecidas para la transmisión de derechos
reales.
Extinción de conjuntos inmobiliarios
Desafectación del régimen: el conjunto inmobiliario puede extinguirse si todos los propietarios de las
unidades funcionales acuerdan su desafectación del régimen, transformando el conjunto en una propiedad
común o individual. Esto debe formalizarse por escritura pública e inscribirse en el Registro de la
Propiedad.
Destrucción o pérdida del bien: si el bien que constituye el conjunto inmobiliario sufre una destrucción
total o se vuelve inutilizable (por ejemplo, por un desastre natural), el régimen puede extinguirse si así lo
determinan los copropietarios.
Expropiación: el conjunto inmobiliario o una parte de él puede ser objeto de expropiación por parte del
Estado por razones de utilidad pública. En este caso, se extingue el derecho real y los titulares recibirán la
debida compensación económica.
Consolidación en un solo propietario: si todas las unidades funcionales de un conjunto inmobiliario son
adquiridas por un solo propietario, se extingue el régimen de conjunto inmobiliario, y la propiedad se
consolida en un solo dominio.
Inoponibilidad de conjuntos inmobiliarios
Falta de inscripción registral: para que el derecho real de conjunto inmobiliario sea oponible a terceros,
debe estar inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble. Si la constitución o transmisión de una unidad
funcional dentro del conjunto inmobiliario no está debidamente registrada, no podrá hacerse valer frente a
terceros adquirentes de buena fe.
Actos en fraude de acreedores o terceros: si se constituyó o transmitió un derecho sobre una unidad en
fraude de acreedores u otros terceros, estos pueden solicitar la inoponibilidad del derecho y, en algunos
casos, la nulidad del acto.
Incumplimiento de las normas del reglamento: los conjuntos inmobiliarios están regidos por un
reglamento de copropiedad que establece derechos y obligaciones para los propietarios de las unidades. Si
un propietario o adquirente no cumple con estas normas, el conjunto puede oponerse a ciertas actuaciones
de ese propietario, y en casos extremos, se puede pedir la inoponibilidad de ciertos actos.
Tiempo compartido
Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periodico y por turnos,
para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles
con su destino.
~ 70 ~
Características
Perpetuo;
Indivisible;
Uso y goce periódico;
Se rige por propiedad horizontal. O sea, queda comprendido en el sometimiento a la normativa de
Propiedad Horizontal.
Adquisición, transmisión, extinción, inoponibilidad
Adquisición: se adquiere por contrato de compraventa, donación o cesión, o por disposición testamentaria
o adjudicación judicial. Debe inscribirse en el Registro de la Propiedad para ser válido frente a terceros.
Transmisión: se transmite por venta, donación, cesión o herencia, siempre que se respeten las reglas del
contrato y se inscriba en el Registro de la Propiedad.
Extinción: el derecho se extingue por vencimiento del plazo, rescisión del contrato, destrucción del bien,
renuncia o expropiación.
Inoponibilidad: puede ser inoponible por falta de inscripción, incumplimiento del contrato, fraude o
simulación.
Cementerio privado
Se consideran Cementerios Privados los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos
humanos.
Afectación
El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de
cementerio privado. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar
su destino ni ser gravado con derechos reales de garantía.
Adquisición, transmisión, extinción, inoponibilidad
Adquisición: el derecho real de cementerio privado se adquiere por contrato (compraventa, donación) o por
disposición legal (concesiones).
Transmisión: puede transmitirse por actos entre vivos (compraventa, donación), por sucesión hereditaria o por
cesión, siempre respetando las normas del cementerio.
Extinción: el derecho se extingue por cumplimiento del plazo, destrucción o clausura del cementerio, renuncia del
titular, abandono o expropiación.
Inoponibilidad: ocurre por falta de inscripción registral, incumplimiento del reglamento o decisiones de
expropiación* o clausura.
Superficie
Es el Derecho Real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso,
goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o
construido en el *terreno, el vuelo o el subsuelo*, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración
establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y las leyes especiales.
Adquisición, transmisión, extinción, inoponibilidad
Adquisición: el derecho de superficie se adquiere por contrato, disposición testamentaria, disposición legal
o usucapión. La formalización y registro son esenciales para su validez.
~ 71 ~
Usufructo
Es el Derecho Real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Hay alteración
de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando
se lo menoscaba.
Uso
Es el Derecho Real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y
con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Se el titulo no establece la extensión del uso y goce,
se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de persona
humana.
Habitación
La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en parte material de él,
sin alterar su sustancia
El derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana
Características
~ 72 ~
Temporario: el derecho real es limitado en el tiempo, en lo cual sigue la naturaleza del usufructo, pudiendo
extenderse como máximo a la vida del beneficiario.
Inherente a la persona: el derecho de habitación es considerado esencial a la persona del beneficiario.
Intransmisible: el derecho de habitación no es transmisible por acto entre vivos ni por causa de muerte y el
habitador no puede constituir derechos reales o personales sobre la cosa.
Inembargable: por sus características, se encuentra fuera de comercio, y por esa razón no puede ser atacado por
los acreedores del habitador.
El objeto es un inmueble: debe ser apto para viviendas. Puede ejercerse sobre todo el inmueble sobre una parte
material. No se puede alterar su sustancia.
Impuestos, contribuciones y reparaciones:
Dice el código que “Cuando el habitador reside solo en una parte de la casa que se le señala para vivienda, debe
contribuir al pago de las cargas, contribuciones y reparaciones a prorrata de la parte de la casa que ocupa".
Se trata de una solución equitativa, pues si se aprovecha sólo una parte del inmueble, no parece justo que se pague
por todos los gastos que devengan esa cosa, sino en parte proporcional.
Servidumbre
La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble
dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno.
La servidumbre puede tener de objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno.
Están legitimados para constituir una servidumbre los titulares de derecho reales que recaen sobre inmuebles y se
ejercen por la posesión.
Clasificación
La servidumbre positiva le permite al titular del fundo dominante realizar alguna actividad (por ejemplo:
sacar agua de predios ajenos) y el titular del fundo sirviente debe soportar. La servidumbre negativa le
permite exigir al titular del fundo sirviente una abstención (por ejemplo: no construir más allá de cierta
altura, no edificar).
Servidumbre personal: es la constituida en favor de una persona sin inherencia dominante. Si se
constituye a favor de una persona humana se presume vitalicia, si del título no resulta una duración menor
Servidumbre real: es la inherente al inmueble dominante. se presume perpetua excepto pacto en
contrario. la carga de la servidumbre real debe asegurar una ventaja real a la heredad dominante y la
situación de los predios debe permitir el ejercicio de ella sin ser indispensable que se toquen. la
servidumbre considerada activa y pasivamente es inherente al fundo dominante y al fundo sirviente, sigue
con ellos a cualquier poder que pasen y no puede ser separada del fondo, ni formar el objeto
Servidumbre forzosa: nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la la ley
prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso que denomina forzosa
Servidumbre de paso: a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública.
Servidumbre de recibir agua: recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta
perjuicio grave para el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías
Servidumbre personal a nombre de varios titulares
La servidumbre personal puede establecerse a favor de varias personas. Si se extingue para una subsiste para los
restantes, pero sin derecho de acrecer, excepto que el título prevea lo contrario.
~ 73 ~
No puede establecerse la servidumbre personal a favor de varias personas que se suceden entre sí, a menos que el
indicado en un orden precedente no quiera o no puede aceptar la servidumbre.
La extinción de la servidumbre
Medios especiales de extinción: Son medios especiales de extinción de las servidumbres:
A. La desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante;
B. El no uso por persona alguna durante diez años, por cualquier razón;
C. En las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no estén cumplidos el
plazo o condición pactadas.
D. Si el titular es una persona jurídica, su extinción, y si no se pactó una duración menor, se acaba a los
cincuenta años desde la constitución;
Extinguida la servidumbre, se extinguen todos los derechos constituidos por el titular dominante.
Hipoteca
La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en
poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución
y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado.
Hipoteca de parte indivisa: un condominio puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor
hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. mientras subsista esta
hipoteca, la partición extrajudicial de condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta
consentimiento expreso
Determinación del objeto: el inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación,
medidas perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral y cuantas
especificaciones, sean necesarias para su debida individualización
Anticresis
La anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se
entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para
imputarlos a una deuda.
Pueden constituir anticresis los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal,
superficie y usufructo
Plazo Máximo: el plazo máximo de la anticresis no puede exceder diez años para cosas inmuebles y de
cinco años para cosas muebles registrables. si el constituyente es el titular de un derecho real de duración
menor, la anticresis se acaba con su titularidad.
Caracteres esenciales
Convencionalidad: sólo puede ser constituido por contrato, celebrado por lo legitimados y con las formas que la
ley indica
Accesoriedad: la anticresis es accesoria del crédito que asegura, es intransmisible sin el crédito y se extingue con el
principal.
~ 74 ~
Especialidad
o En cuanto al objeto.
Cosas registrables: ese objeto debe ser actual, y estar individualizado adecuadamente en el contrato
constitutivo.
o En cuanto al crédito. El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero.
Prenda
La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. se
constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o
privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes.
Características
1) Sobre cosa ajena;
2) De garantía;
3) Accesorio;
4) Indivisible;
5) Se ejerce por la posesión;
6) Convencional;
7) Debe satisfacer el principio de especialidad, en cuanto al objeto y en cuanto al crédito;
Prenda con registro
Puede constituirse prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de
cualquier clase de obligaciones a las contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor
consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya
prendado en seguridad de una deuda ajena.
Posesión
~ 75 ~
Los derechos provenientes de la prenda sólo subsisten mientras el bien afectado se encuentra en poder del
acreedor o del tercero designado.
Se reputa que el acreedor o el tercero continúan en posesión de la prenda cuando media pérdida o sustracción de
ella o hubiera sido entregada a otros con obligación de devolverla.
Si el acreedor pierde la posesión de la cosa, puede recuperarla de quien la tiene en su poder, sin exceptuar al
propio constituyente.
Oponibilidad
La prenda no es oponible a tercero si no consta por instrumento público o privado de fecha cierta, cualquiera sea la
cuantía del crédito.
Prenda de cosas
Prenda de cosa ajena: si el acreedor que recibe en prenda una cosa ajena que cree del constituyente la
restituye al dueño que la reclama, puede exigir al deudor la entrega en prenda de otra de igual valor. Si el
deudor no lo hace, el acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación principal, aunque tenga plazo
pendiente; si el crédito está sujeto a condición se aplica el art. 2197 (gastos de anticresis).
Frutos: si el bien prendado genera frutos o intereses al acreedor debe percibirlos e imputarlos al pago de la
deuda, primero a gastos e intereses y luego al capital. Es válido el pacto en contrario.
Uso y abuso: el acreedor no puede usar la cosa prendada sin consentimiento del deudor, a menos que el
uso de la cosa sea necesario para su conservación; en ningún caso puede abusar en la utilización de la cosa
ni perjudicarla de otro modo.
Venta del bien empeñado
Si hay motivo para temer la destrucción de la prenda o una notable pérdida de su valor, tanto el acreedor como el
constituyente pueden pedir la venta del bien. Asimismo, el constituyente puede recabar la devolución de la prenda
sustituyéndola por otra garantía real equivalente y, si se presenta ocasión favorable para su venta, requerir la
autorización judicial para proceder, previa audiencia del acreedor.
La cosa empeñada puede también venderse a petición de otros acreedores. En tal caso, como en los anteriores, el
privilegio del acreedor prendario se ejerce sobre el precio obtenido.
Ejecución
El acreedor puede vender la cosa prendada en subasta pública, debidamente anunciada con diez días de
anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponde al lugar en que, según el
contrato, la cosa deba encontrarse.
Si la prenda consiste en títulos u otros bienes negociables en bolsas o mercados públicos, la venta puede hacerse en
la forma habitual en tales mercados, al precio de cotización.
Rendición de cuentas
Efectuada la venta, el acreedor debe rendir cuentas, que pueden ser impugnadas judicialmente, pero ello no afecta
la validez de la enajenación.
Prenda de créditos
Créditos instrumentados: La prenda de créditos es la que se constituye sobre cualquier crédito
instrumentado que puede ser cedido.
La prenda se constituye, aunque éste no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados con el
crédito prendado.
Se aplican supletoriamente las reglas sobre prenda de cosas
~ 76 ~
Conservación y cobranza: El acreedor prendario debe conservar y cobrar, incluso judicialmente, el crédito
prendado. Se aplican las reglas del mandato.
Si la prestación percibida por el acreedor prendario consiste en dinero, debe aplicar lo recibido hasta
cubrir íntegramente su derecho contra el deudor y en los límites de la prenda
Participación en contrato con prestaciones recíprocas
Si el crédito prendado se origina en un contrato con prestaciones recíprocas, en caso de incumplimiento del
obligado prendario el acreedor puede enajenar forzosamente la participación de aquél en dicho contrato, sujeto a
las limitaciones contractuales aplicables.
Si la cesión de la participación del constituyente está sujeta al asentimiento de la otra parte de tal contrato, y éste
es negado injustificadamente, debe ser suplido por el juez.
Por participación se entiende el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato.
Extinción
Extinguida la prenda por cualquier causa sin haberse extinguido el crédito dado en prenda, el acreedor debe
restituir el instrumento probatorio del crédito prendado y notificar la extinción de la prenda del deudor del crédito
prendado
~ 77 ~
Unidad 6
Matrimonio
Acto jurídico familiar, bilateral y solemne, que crea un vínculo conyugal entre sus miembros al cual acceden por
libre voluntad, produce una serie de derechos y deberes jurídicos recíprocos que tienen por finalidad el
establecimiento de un proyecto de vida en común.
El matrimonio no deja de existir por la falta de una nombramiento competente o nombramiento legitimo de
la autoridad siempre que al menos uno de los conyugues haya procedido de buena fe y sus funciones sean
reconocidos públicamente.
Impedimentos para matrimonio
Art. 403 IMPEDIMENTOS
a) El parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo (Abuelos,
padres, hijos, nietos);
b) El parentesco entre hermanos bilaterales (mismo padre y madre) y unilaterales (por parte de padre o
madre), cualquiera que sea el origen de este vínculo;
c) La afinidad en línea recta en todos los grados; (yerno, nuera)
d) El matrimonio anterior, mientras subsista;
e) Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges;
f) Tener menos de 18 años (aunque los que no hayan cumplido los 16 podrán contraer matrimonio
previa dispensa judicial y los mayores a 16 que no hayan cumplido 18, con autorización de los padres);
g) La falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto
matrimonial.
Son todos aquellos casos en los que no se puede contraer matrimonio.
Tipos de impedimentos
Impedientes. Son aquellos que no invalidan el matrimonio, pero su presencia puede generar consecuencias
legales o sanciones para los contrayentes o los funcionarios involucrados. Estos impedimentos no afectan la
validez del matrimonio en sí, pero pueden originar otras consecuencias. Son un obstáculo.
Dirimentes. Son aquellos que, de estar presentes, impiden que el matrimonio se celebre válidamente, es
decir, si se contrae un matrimonio con la existencia de estos impedimentos, el matrimonio es nulo.
Vicios del consentimiento
Art. 409.- La violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente;
El error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría
consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que
contraía.
El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega.
Esto significa que, que cualquiera de los integrantes del matrimonio sufra violencia, dolo y error, si se
prueba que la persona afectada no hubiera consentido el matrimonio en caso de conocer ese estado de
cosas y apreciado la unión que contraía, puede declararse como nulo el matrimonio.
e) Nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos de identidad si los conocen,
profesión y domicilio;
f) Declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso afirmativo, el nombre y
apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa de su disolución,
acompañando certificado de defunción o copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada
que hubiera anulado o disuelto el matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge
anterior, según el caso.
Si los contrayentes no saben escribir, el oficial público debe levantar acta que contenga las mismas enunciaciones.
Art. 418.- Celebración del Matrimonio. El matrimonio debe celebrarse públicamente, con la comparecencia de
los futuros cónyuges, por ante el oficial público encargado del Registro del Estado civil y Capacidad de las
Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos.
Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere la presencia de dos testigos y las
demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro si el matrimonio se celebra
fuera de esa oficina.
En el acto de la celebración del matrimonio el oficial público da lectura al artículo 431, recibe de cada uno de
los contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y pronuncia que
quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley.
La persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral debe expresar su
voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequívoca.
“El matrimonio debe celebrarse públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el
oficial público encargado del Registro del Estado civil y Capacidad de las Personas que corresponda al
domicilio de cualquiera de ellos.”
El matrimonio debe celebrarse con la presencia de ambos cónyuges ante el oficial publico encargado del
registro civil y capacidad de las personas que corresponda al domicilio de ellos.
“Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere la presencia de dos testigos y las
demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro si el matrimonio se celebra
fuera de esa oficina.”
Si el matrimonio se celebra en la oficina de la cual está a cargo el oficial público del registro civil debe haber
dos testigos que presencien la unión y si no es con el oficial público debe haber 4 testigos.
“En el acto de la celebración del matrimonio el oficial público da lectura al artículo 431, recibe de cada uno de
los contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y pronuncia que
quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley.”
Luego de que el oficial publico lea el articulo 431 debe recibir de cada uno de los contrayentes o una
declaración que relata que quieren constituirse en cónyuges y pronuncia que quedan unidos en
matrimonio en nombre de la ley.
Art. 417.- Suspensión de la celebración. Si de las diligencias previas no resulta probada la habilidad de los
contrayentes, o se deduce oposición, el oficial público debe suspender la celebración del matrimonio hasta
que se pruebe la habilidad o se rechace la oposición haciéndolo constar en acta, de la que debe dar copia
certificada a los interesados, si la piden.
Art. 419.- Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, deben ser asistidos por un
traductor público matriculado y, si no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose debida
constancia la inscripción.
Art. 420 – Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se consigna en un acta que debe
contener:
a) Fecha del acto;
~ 80 ~
b) Nombre y apellido, edad, numero de documento de identidad si lo tienen, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los comparecientes;
c) Nombre y apellido, numero de documento de identidad, nacionalidad, profesión, y domicilio de sus
respectivos padres, si son conocidos;
d) Lugar de celebración;
e) Dispensa del juez cuando corresponda;
f) Mención de si hubo oposición y de su rechazo;
g) Declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público de que quedan
unidos en matrimonio en nombre de la ley;
h) Nombre y apellido, edad, numero de documento de identidad si lo tienen, estado de familia, profesión
y domicilio de los testigos del acto;
i) Declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial y, en caso
afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se otorgó;
j) Documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente, si el matrimonio es
celebrado a distancia.
k) Declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de separación de bienes;
El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el acto, o por otros a
su ruego, si no pueden o no saben hacerlo.
El oficial público debe entregar a los cónyuges, de modo gratuito, copia del acta de matrimonio y de la libreta
de familia expedida por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Nulidad relativa
a) Tener menos de 18 años (aunque los que no hayan cumplido los 16 podrán contraer matrimonio
previa dispensa judicial y los mayores a 16 que no hayan cumplido 18, con autorización de los
padres).
La nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece del impedimento y por los que en su
representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. En este último caso, el juez debe
oír al adolescente, y teniendo en cuenta su edad y grado de madurez hace lugar o no al pedido de nulidad.
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado con la correspondiente
dispensa. La petición de nulidad es inadmisible después que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado
la edad legal
b) La falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto
matrimonial.
La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían el impedimento. El plazo
para interponer la demanda es de un año, que se computa, para el que sufre el impedimento, desde que
recuperó su salud mental, y para el cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento.
La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la persona que padece el impedimento y que
podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El plazo para interponer la demanda es de 3
meses desde la celebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los cónyuges, y evaluar la
situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es su deseo al
respecto.
c) El matrimonio celebrado con algunos de los vicios del consentimiento a que se refiere el artículo 409. La
nulidad sólo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio de error, dolo o violencia. La
nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de 30 días después de haber
conocido el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de 1 año desde que
cesa la cohabitación.
Art. 426 – Nulidad matrimonial y terceros. La nulidad del matrimonio y la buena o mala fe de los cónyuges no
perjudica a los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con los cónyuges.
Ej.: Si compro un auto a una pareja casada, es mi derecho quedarme con él, o sea, no importa si se separan, si
siguen juntos, si se les anula el casamiento o lo que sea, el auto es mío.
Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador* perjudica de modo manifiesto
los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez
de conformidad con el procedimiento previsto den la ley loca.
*Es el conjunto de medidas que proponen los cónyuges para hacer frente a las consecuencias del divorcio.
Régimen de comunidad
Es el régimen legal supletorio, es decir, si no se decide antes de la celebración por cuál régimen patrimonial
optaron los cónyuges, será este el que lo va a regir.
Se divide en:
Bienes Propios: son aquellos que pertenecen exclusivamente a una de las partes en un matrimonio o
unión conyugal, y que no forman parte de la comunidad de bienes que se genera por la relación
matrimonial;
Bienes gananciales: son aquellos que se adquieren durante el matrimonio y que, salvo disposición en
contrario, pertenecen a ambos cónyuges en partes iguales.
Art. 464.- Bienes Propios
Los bienes a los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de
iniciación de la comunidad;
Los adquiridos por herencia, legado o donación;
Los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, sin
embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio es ganancial;
Los créditos o indemnizaciones provenientes de un bien propio;
Las crías de los ganados propios, siempre que sustituya a otro ganado que falte por cualquier razón.
Los adquiridos durante la comunidad, pero que antes ya existía un derecho de incorporarlos al
patrimonio;
Los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa, confirmado
durante ella;
Los originalmente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o
revocación de un acto jurídico;
Indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y daño físico;
El derecho a jubilación o pensión;
La propiedad intelectual, artística o industrial.
Art. 465.- Bienes gananciales
Los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u
otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto;
Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial,
mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta de bienes
gananciales;
Los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extraídos durante la
comunidad;
Los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
Las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una
parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad;
Prueba del carácter propio o ganancial
Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la
extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los
cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por
inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa
circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o
~ 84 ~
de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se
debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede
pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.
Gestión de los bienes en la comunidad
Bienes propios
Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, excepto…
Art. 456.- Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la
vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella.
Bienes gananciales
La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin
embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:
Los bienes registrables;
Las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta
pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824.
Las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior;
Los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. También requieren asentimiento las
promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores.
Extinción de la comunidad
Art. 475.- Causas. La comunidad se extingue por:
La muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges;
La anulación del matrimonio putativo;
El divorcio;
La separación judicial de bienes;
La modificación del régimen matrimonial convenido.
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Art. 476.- Muerte real y presunta. La comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyuges. En el
supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del
fallecimiento.
Extinción de la comunidad
Art. 488 - Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la cuenta de las
recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad.
Se entiende por recompensa: son créditos que forman parte de la extinción de la comunidad, generados por el
incremento del patrimonio de uno de los cónyuges a costa de la comunidad o por el aumento del haber ganancial
en detrimento del patrimonio propio de uno de ellos.
Cargas de la comunidad
Las obligaciones contraídas durante la comunidad;
El sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno
está obligado a dar;
Las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aun la de bienes propios si están
destinados a su establecimiento o colocación;
Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
Liquidación
Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta a
aquél, el saldo en favor de la comunidad debe colacionarlo a la masa común, y el saldo en favor del cónyuge le debe
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ser atribuido a este sobre la masa común. En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye
un crédito a un cónyuge contra el otro.
Uniones convivenciales
Es unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos
personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.
A diferencia con el matrimonio, la unión convivencial no establece que los bienes sean gananciales y no da derecho
a herencia, salvo por testamento y cuando no afecte el derecho de los herederos forzosos.
Requisitos
Art. 510 - El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este Título a las uniones convivenciales
requiere que:
Los dos integrantes sean mayores de edad;
No estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el
segundo grado;
No estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta;
No tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea;
Mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años.
Prueba y registración
Prueba
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La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones
convivenciales es prueba suficiente de su existencia.
Registración
La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se
inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios.
No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la preexistente.
La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes.
Pactos de convivencia
Son acuerdos que pueden celebrar las personas que viven en unión convivencial. Estos pactos permiten regular
aspectos patrimoniales y personales de la convivencia, siempre que no contravengan las disposiciones imperativas
de la ley.
Los pactos de convivencia pueden regular, entre otras cuestiones:
a) La contribución a las cargas del hogar durante la vida en común;
b) La atribución del hogar común, en caso de ruptura;
c) La división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia.
Oponibilidad a terceros
Los pactos, su modificación y rescisión son oponibles a los terceros desde su inscripción en el registro que
corresponda a la jurisdicción y en los registros que correspondan a los bienes incluidos en estos pactos.
Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que se inscribió en esos registros
cualquier instrumento que constate la ruptura.
Obligaciones
Art. 519.- Asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia.
Art. 520.- Contribución a los gastos del hogar. Los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos
domésticos.
Art. 522.- Protección de la vivienda familiar. Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los
convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los
muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición
del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido.
Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro
del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión
convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el
asentimiento del otro.
Cese de la convivencia
a) Por la muerte de uno de los convivientes;
b) Por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes;
c) Por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;
d) Por el matrimonio de los convivientes;
e) Por mutuo acuerdo;
f) Por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro;
g) Por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a
motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de vida en común.
Compensación económica
Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su
situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta
puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la
duración de la unión convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las
partes o en su defecto decida el juez.
¿Y en caso de muerte?
El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a
ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de
propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba
en condominio con otras personas.
Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere
una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta.
A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin
perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de
personas y otros que puedan corresponder.
O sea, a falta de pacto, no hay acciones particulares que puedan entablarse entre convivientes para resolver
conflictos sobre determinado bien.
Parentesco
Art.529.- Es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de
reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. La proximidad del parentesco se establece por
líneas y grados.
a) Grado, al vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas;
b) Línea, a la serie no interrumpida de grados;
c) Tronco, al ascendiente del cual parten dos o más líneas
Filiación
La filiación es un derecho que existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, puede tener lugar
por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción.
Art. 566.- Presunción de filiación. Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos
después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la
demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte.
Art. 569.- La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba: por la inscripción del
nacimiento en el registro del estado civil y capacidad de las personas y por la prueba del matrimonio, de
conformidad con las disposiciones legales respectivas; por sentencia firme en juicio de filiación.
Adopción
La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a
vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y
materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen
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Art.597.- Pueden ser adoptadas las personas menores de edad no emancipadas declaradas en situación de
adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental.
Quienes pueden y no pueden adoptar
Art.600.- Puede adoptar la persona que:
a) Resida permanentemente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la
guarda con fines de adopción;
b) Este plazo no se exige a las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país;
c) Se encuentre inscripta en el registro de adoptantes.
Art. 601.- No puede adoptar:
a) Quien no haya cumplido veinticinco años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta
conjuntamente cumpla con este requisito;
b) Un hermano a su hermano o a su hermano unilateral.
Todo adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado
Tipos de adopción
Se reconocen dos tipos de adopción:
Plena. Confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen,
con la excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales.
Simple. Confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el
cónyuge del adoptante
Responsabilidad parental
Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para
su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
Alimentos
La obligación de alimentos comprende satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención,
educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios
para adquirir una profesión u oficio.
Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las
posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado
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Alimentos impagos. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación
del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los seis meses de la
interpelación.
¿Qué sucede si no se paga la cuota alimentaria?
Art. 550.- El juez puede disponer la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros,
provisionales, definitivos o convenidos.
Art. 552.- Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de
interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco
Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.
La anotación en el Registro de Deudores alimentarios suele ser el método más utilizado como ultima
medida para obtener una disuasión que en general no llega.
Los jueces se han animado a tomar otras medidas como la suspensión temporal del registro de conducir e
incluso la prohibición de la salida del país hasta tanto se cumpla con el pago adeudado.
Sucesión
La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a
la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama
heredero.
Apertura de la sucesión y transmisión de la herencia
Art. 2277.- Apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su
sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si
el testamento dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. La herencia
comprende todos los derechos y obligaciones del causante, que NO se extinguen por su fallecimiento.
La persona fallecida es el causante de la sucesión. La sucesión se abre respecto de su patrimonio: el conjunto de sus
bienes y deudas.
Parientes del causante que pueden suceder
Las personas humanas existentes al momento de su muerte;
Las concebidas en ese momento que nazcan con vida;
Las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida;
Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento.
Heredero y legatario
Heredero
Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia
Legatario
Es quien un bien particular o un conjunto de ellos.
¿Qué los diferencia?
El heredero recibe todo lo que le deja el fallecido, tanto derechos y bienes como obligaciones y deudas. El legatario
solo recibe uno o varios bienes de la herencia y siempre por voluntad del causante manifestado en su testamento.
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Además, mientras que el heredero, a falta de testamento, es designado por la ley, el legatario solo lo puede ser si es
nombrado en el testamento.
Tipos de heredero
Heredero legitimo
Son los llamados por la ley para recibir la herencia del causante y pueden ser de dos tipos:
Forzoso. Descendientes, ascendientes y cónyuge, son los que no pueden ser privados de la herencia de no
mediar alguna causa grave.
No forzosos. Colaterales consanguíneos hasta el cuarto grado, o sea, hermanos, tíos y sobrinos, primos
hermanos. son los que van al sucesorio a falta de herederos forzosos
Heredero testamentario
El causante puede instituir por testamento. tres clases de herederos:
Universal. Es el que recibe un todo ideal sin consideración a su contenido especial ni a los objetos de esos
derechos. tiene vocación universal o derecho al todo.
De parte o alícuota. Es aquel heredero que recibe una parte ideal de la herencia, por ejemplo, la tercera
parte o sexta parte.
Singular o legatario. Es aquel heredero que recibe un bien o bienes específicamente determinados.
Indignidad
La indignidad para suceder es una causa por la cual una persona queda excluida de una sucesion y no puede recibir
bienes del causante.
¿Quiénes son indignos?
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Los autores o cómplices de algún delito doloso cometido contra el causante, sus hijos, padres, cónyuge,
conviviente o hermanos.
Los que maltrataron al causante u ofendieron su memoria.
Los que acusaron o denunciaron al causante por un delito, salvo que la víctima del delito sea el acusador o
su familia.
Los que no hicieron la denuncia de la muerte del causante ocurrido por causa de un delito doloso dentro de
un mes de sucedida.
Los parientes o el cónyuge que no le dieron al causante los alimentos debidos, o no lo llevaron a un
establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo.
El padre extramatrimonial que no reconoció en forma voluntaria al causante cuando fue menor de edad.
El padre o la madre del causante que fue privado de la responsabilidad parental.
Los que influyeron en la voluntad del causante para que otorgue testamento, deje de hacerlo, o lo
modifique.
Los que falsificaron, alteraron, sustrajeron, ocultaron o sustituyeron el testamento.
Desheredación
Es la exclusión del heredero, que realiza el testador por injurias graves contra su persona
Los ascendientes pueden desheredar a sus descendientes legítimos o naturales por las causas siguientes:
Por injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente.
La simple amenaza no es bastante. Si el descendiente ha atentado contra la vida del ascendiente.
Si el descendiente ha acusado criminalmente al ascendiente de delito que merezca pena de cinco años de
prisión o de trabajos forzados.
Aceptación de la herencia
1. ¿El heredero tiene la obligación de aceptar una herencia?
No. Puede aceptar o renunciar a la herencia.
2. ¿Se puede aceptar sólo una parte de la herencia?
No. Aceptar una parte de la herencia implica aceptar toda la herencia.
3. ¿Hay un plazo para aceptar la herencia?
Sí. El plazo es de 10 años que se cuentan desde que se abre la sucesión. Si el heredero no la acepta en ese plazo, se
considera que renunció a la herencia.
4. ¿Se puede intimar a un heredero para que acepte o renuncie a la herencia?
Sí. La intimación se puede hacer luego de que pasen 9 días de la muerte del causante (la persona fallecida).
Cualquier interesado puede pedirle al juez que el heredero sea citado a aceptar o renunciar a la herencia en un
plazo no menor de 1 mes ni mayor a 3 meses. Si no responde en ese plazo, se considera que aceptó la herencia.
Renuncia a la herencia
La renuncia es un acto jurídico del cual el heredero no acepta la herencia que le hubiere correspondido y se desliga
de los derechos y obligaciones.
La renuncia de la herencia se hace por escritura pública o acta judicial.
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Proceso sucesorio
El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los
créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes.
Son actos que implican aceptación de la herencia:
a) La iniciación del juicio sucesorio del causante o la prestación en un juicio en el cual se pretende la calidad
de heredero o derechos derivados de tal calidad.
b) La disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él.
c) La ocupación o habilitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condominio después de
transcurrido de un año del deceso.
d) El hecho de no oponer la flata de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de
heredero.
e) La cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito.
f) La renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita.
g) La renuncia de la herencia por un por un precio, aunque sea en favor de todos sus
h) coherederos.
Clases de procesos sucesorios
La legitima. La legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión
limitado a determinada porción de la herencia.
El caudal hereditario siempre se divide en 3 partes:
o 1/3. La legitima, herederos forzosos por igual
o 1/3. La mejora, herederos forzosos como designemos.
o 1/3. Tercio de libre disposición.
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Padres y cónyuge
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Masa hereditaria
Concepto: Se considera masa hereditaria a todo el patrimonio del fallecido,
incluidos bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones.